Buscar

Apostilas de Direito Penal

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 43 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 43 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 43 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

2014 
Material Didático n.2 
Direito Penal – Teoria 
Geral do Crime 
 
 
Produzido por Gisele Alves 
INTRODUÇÃO – NOÇÕES FUNDAMENTAIS 
 
Código Penal se divide em: 
 
 PARTE GERAL 
Art. 1 ao art. 120, CP 
 
 PARTE ESPECIAL 
Art. 121 ao art. 361, CP 
→ CONCEITO de Direito Penal 
Conjunto de normas que descrevem condutas proibidas e suas respectivas sanções. Neste conjunto há 
ainda normas não incriminadoras com diversas finalidades. 
Cleber Masson (2012, p.3) afirma “Direito Penal é o conjunto de princípios e leis destinados a combater o 
crime e a contravenção penal, mediante a imposição da sanção penal.” 
As normas penais podem ser como afirmamos: 
Normas incriminadoras – São aquelas que descrevem condutas proibidas (preceito primário da norma) 
e a sanção correspondente (preceito secundário da norma). Dentre estas existem as normas 
incriminadoras em branco que possuem seu preceito primário (definição da conduta criminosa) 
incompleto e, portanto, precisam da complementação de outra norma. A norma penal em branco pode 
ser homogênea ou em sentindo amplo, ou heterogênea ou em sentido estrito. Na primeira hipótese o 
complemento se origina da mesma fonte legislativa que editou a norma em branco (Ex. art. 237 do CP), já 
no segundo caso o completo é oriundo de fonte distinta da norma em branco (Ex. art. 33, caput da Lei nº 
11.343/2006 - complemento dado pelo poder executivo – ANVISA). 
Norma não incriminadora diretiva (define princípios) 
Norma não incriminadora de validade ou de aplicação (define a validade de outras normas) 
Norma não incriminadora explicativa (define um conceito) 
Norma não incriminadora permissiva justificante (excludentes de ilicitude) 
Norma não incriminadora exculpante (excludentes de culpabilidade) 
→ Características da Norma Penal 
 
1) Exclusividade 
Apenas a lei (ato emanado do Poder Legislativo Federal) que tenha natureza penal pode descrever 
crimes e suas respectivas sanções. 
 
 
2) Imperatividade 
Norma Penal é obrigatória, todos estão a ela subordinados independente de sua vontade. 
 
3) Generalidade 
A norma é genérica, não pode ser casuísta. Deve ser o mais abrangente possível, pois se destina a punir 
todas as pessoas. 
 
4) Bilateralidade 
Ao mesmo tempo em que protege direitos/valores, também gera obrigações/deveres. 
 
5) Irrefragabilidade 
A revogação de uma norma penal deve ser feita por outra lei. 
→ FINALIDADE do Direito Penal 
A principal finalidade é proteger/tutelar os bens jurídicos mais relevantes, como a vida, o patrimônio, a 
liberdade, honra, paz pública, etc. 
→ Características do Direito Penal – O Direito Penal é uma ciência: cultural (classe das ciências do 
dever ser), normativo (objeto de estudo são as normas-lei), valorativo (valoriza hierarquicamente suas 
normas), finalista (finaliza proteção dos bens jurídicos fundamentais), autônomo, sancionador (não cria 
bens jurídicos, mas oferece tutela penal para bens disciplinados por outros ramos do direito), 
constitutivo (excepcionalmente protege bens não regulados em outros ramos do direito – ex. uso 
indevido de drogas) e por fim fragmentário (não tutela todos os valores, somente os mais relevantes 
socialmente). 
→ Direito Penal OBJETIVO e SUBJETIVO 
O direito penal objetivo é o conjunto de normas (regras e princípios) devidamente positivados, que se 
incumbem da definição dos comportamentos delituosos e da sanção correspondente ( pena ou medida de 
segurança). 
Já o direito penal subjetivo consiste no direito de punir do Estado ou ius puniendi. Ao estudarmos o direito 
penal subjetivo, observamos o direito de que goza o Estado de exigir do infrator que se submeta 
 
SUJEITOS do Delito: 
 
 Sujeito ATIVO 
Sujeito ativo é quem pratica ou contribui para a conduta descrita na Norma Penal Incriminadora. 
 
A Pessoa Jurídica pode ser sujeito ativo de um crime? 
Em que pese entendimentos em contrário, na atualidade tem prevalecido tal possibilidade, em razão do 
que está definido nas seguintes normas: artigos 173, § 5º e 225, § 3º, ambos da CF, além da lei 9605/98 
(Lei de crimes ambientais, que previu expressamente tal possibilidade.) 
O STJ já se manifestou pela possibilidade dos entes fictícios serem sujeitos ativos de crimes. (REsp. 
564.960, j.2-6-2005) 
 
Classificação de Crimes quanto o Sujeito ATIVO: 
 
- Crime Comum: pode ser cometido por qualquer pessoa. O legislador não faz restrições em 
relação a sua autoria. A maioria dos crimes do Código Penal é Comum. 
Ex.: homicídio, roubo, estelionato, 
 
- Crime Próprio: o legislador restringe a sua autoria a pessoas ou grupos determinados (sujeito 
ativo possui qualidade especial definida no tipo penal). Neste crime admite-se o concurso de 
pessoas, tanto na espécie co-autoria, assim como autoria e participação, incluindo-se assim 
pessoas que não preencham as características da autoria prevista. (regra do art. 30 do CP) 
Ex. Crime de peculato (Art. 312) e Crime de infanticídio (Art. 123, CP). 
- Crime de Mão Própria: legislador restringe a sua autoria a pessoas ou grupos determinados no 
tipo penal. Admite o concurso de pessoas, mas não na modalidade co-autoria, somente admitindo 
participação. 
Ex. Crime de falso testemunho ou falsa perícia (342, caput, do CP). 
 
- Crime Monossubjetivo: Podem ser cometidos por um só agente. Nestes o concurso de 
pessoas será eventual e não obrigatório. 
Ex. Homicídio, Roubo, Furto, Estupro... (a maioria das infrações) 
 
- Crime Plurissubjetivo: Exigem o concurso obrigatório de agentes para sua configuração 
típica. Ex. Quadrilha ou bando (art.288 do CP). 
 
 Sujeito PASSIVO 
É aquele que sofre as conseqüências do crime, sendo titular de algum bem juridicamente lesado, cuja 
ofensa constitui a essência do delito, ou seja, é a vítima do crime. 
A doutrina faz distinção entre sujeito passivo material e sujeito passivo formal. O primeiro seria o 
titular do bem protegido, enquanto que o segundo seria sempre o Estado. 
 
 
Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo de um crime, inclusive entes sem personalidade jurídica, como 
família, coletividade, pessoa física ou jurídica. 
O morto não é sujeito passivo de crime. Todos os crimes previstos envolvendo o morto dizem respeito a 
outros entes. 
Ex. Calúnia contra o morto - O sujeito passivo é a família do morto. 
Ex. Vilipêndio de cadáveres – O sujeito passivo é a coletividade. 
Obs: Animais também não podem ser sujeitos passivos, pois a titularidade do direito não é deles, e sim 
da coletividade. Podem ser objeto material do crime, como na Lei de crimes ambientais. 
Sujeito Passivo se divide em: 
- Sujeito Passivo Determinado. 
Quando é possível conhecer a vitima que sofreu a ação penal. 
Ex.: Homicídio, estupro, furto 
- Sujeito Passivo Indeterminado 
Quando a ação criminosa lesa um bem que não é de uma pessoa(as) determinada(as). São 
bens que pertencem à coletividade. Esses crimes em que o sujeito passivo é indeterminado são 
chamados de delitos difusos. 
Ex.: Crimes contra o meio ambiente. 
Ex.: Crimes contra o consumidor. 
Ex.: Crime contra ordem tributária. 
 
OBS: 
A Pessoa Jurídica pode ser sujeito passivo de um crime, mas atenção, não é qualquer crime, 
depende da natureza do delito. Por exemplo, a Pessoa Jurídica não pode ser vítima de um 
homicídio, estupro, etc. No entanto, pode ser vítima de um crime contra o patrimônio, 
estelionato, de um crime de dano, etc. 
 
OBJETOS do Delito: 
 
3 - Objetos do crime 
3.1) Objeto Jurídico 
3.2) Objeto Material 
 3.1 Objeto Jurídico 
É o bem jurídico tutelado na Norma Penal (vida, patrimônio, saúde pública, etc). 
Ex.: Crime de homicídio, a vida é o bem tutelado. Mas não é qualquer vida, pois há vida humana e 
animal. O bem tutelado é a vida humana, mas no crime de homicídio o objeto protegido é a vida humana 
extra-uterina, pois a vida humana uterina é bem jurídico do crime de aborto. 
Ex.: Crime contra o patrimônio = o bem jurídico protegidoé o patrimônio 
Ex.: Crime de estupro = o bem jurídico protegido é a liberdade sexual. 
Ex.: Crime Peculato = o bem jurídico protegido é o patrimônio público, o erário. 
 
 3.2 Objeto material 
É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa do sujeito ativo. O objeto material não é o 
valor social abstratamente protegido. O objeto material é a coisa corpórea sob a qual incide a ação do 
sujeito ativo. 
Ex: No homicídio o objeto material é o corpo humano com vida. 
Ex: No roubo o objeto material é o bem subtraído mediante violência ou grave ameaça (pode ser um 
celular, carro, etc.) 
Ex.: Crime de estupro = o objeto material é o corpo vivo de pessoa. 
Ex.: Crime do art.155 §5º = o objeto material é o veículo automotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEORIA do Crime 
 
CONCEITO de crime 
Conceito analítico 
Pelo conceito analítico procura-se analisar o crime a partir dos elementos que compõem uma conduta 
injusta. 
 
CRIME – Conceito Tripartido 
 
Fato típico + Ilícito. + Culpável. 
 
 Injusto penal 
 
 Teorias da Ação 
 
 
 FATO Típico 
FATO TÍPICO é o fato humano que se enquadra perfeitamente aos elementos da descrição típica. O fato 
típico refere-se à existência de uma conduta que gera um resultado criminoso (penalmente relevante), 
dolosa ou culposa, obrigatoriamente descrita em uma norma penal. Tal resultado deve estar ligado a esta 
conduta por um elo, chamado de nexo de causalidade. O Fato típico é decorrência do Princípio da 
Reserva Legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (art. 1º 
do CP // art. 5º XXXIX, CF). Trata-se do enquadramento de um fato a uma norma incriminadora. 
 
O Fato Típico, segundo uma visão Finalista, é composto pelos seguintes elementos: 
- Conduta: dolosa ou culposa; comissiva ou omissiva; 
- Resultado; 
- Nexo de Causalidade (ligação entre a conduta e o resultado); 
- Tipicidade: tipicidade formal + tipicidade material ou tipicidade formal + tipicidade conglobante. 
 
A Teoria Finalista surgiu contrariando alguns aspectos da Teoria Causalista. Para a Teoria Finalista, o 
fato típico não é apenas formado por elementos objetivos, fazem parte dele também os elementos 
subjetivos. 
Para os finalistas a conduta é um comportamento humano dirigido a uma finalidade. O dolo e a culpa 
integram o fato típico. Para os finalistas, toda conduta tem uma finalidade. Ninguém pratica uma conduta 
sem finalidade. 
 
 CONDUTA 
Conduta é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma 
determinada finalidade típica ou não, mas que produz ou tenta produzir um resultado previsto em lei 
como crime. 
Obs: A ação animal só interessa ao direito penal quando sua ação for provocada pelo homem, ou seja, 
quando o animal é utilizado como instrumento para o crime pelo homem. Neste caso a ação será 
considerada humana. 
Obs: A conduta tanto nos delitos dolosos como culposos deve ser consciente. 
Teorias sobre conduta → CAUSALISTA, FINALISTA E SOCIAL. 
Causalista/Naturalística → De acordo com esta teoria conduta é qualquer comportamento humano que 
produz modificação no mundo exterior (resultado), independente da verificação do dolo ou da culpa do 
agente. Para esta teoria, dolo e culpa, devem ser analisados na culpabilidade para fim de reprovação 
pessoal. Não é adotada porque, além de não considerar a intenção do agente como elemento propulsor 
da conduta humana, também não explica de forma suficiente, a existência dos crimes omissivos e 
tentados. 
Finalista → A conduta é todo comportamento humano, consciente e voluntário, dirigido a um fim. Esta 
teoria constatou a importância da existência do elemento subjetivo do injusto, ou seja, a finalidade 
existente em toda conduta humana, sendo assim, se não existir a vontade de realizar uma conduta 
reprovável, não há como enquadrar o fato em um tipo legal. Dolo e culpa, para esta teoria fazem parte da 
conduta (fato típico) e não da culpabilidade. 
Social → A conduta é toda ação socialmente relevante, dominada ou dominável pela vontade humana. 
Tal teoria é uma ponte entre as duas anteriores, mas não foi adotada em virtude da dificuldade em 
conceituar o que seja relevância social da conduta. 
 
 
 CLASSIFICAÇÃO dos CRIMES QUANTO À CONDUTA. 
 
As condutas no Direito Penal podem ser: COMISSIVA E OMISSIVA → Não há crime sem conduta, 
não admitimos a adoção de crimes de mera suspeita (agente é punido pela suspeita despertada por seu 
modo de agir) 
Conduta Comissiva / Crimes comissivos → são crimes em que seu tipo penal incriminador prevê uma 
conduta positiva, de ação, de fazer. São as chamadas normas proibitivas, que proíbem a realização de 
determinados comportamentos. (art. 121, do CP) 
Conduta omissiva/Crimes Omissivos → Tais crimes ao contrário do último tratado, impõe a realização 
de um comportamento, de uma ação, portanto a não realização desta ação importa na ocorrência do 
crime omissivo. São chamadas normas preceptivas, aquela que exige um comportamento positivo do 
agente. 
A omissão poderá ter relevância penal tanto quando o agente não faz o que deveria ser feito, ou quando 
faz algo diferente do que era o imposto por lei. 
Existem duas espécies de crimes omissivos: Omissivos próprios e Omissivos impróprios. 
Nos Crimes omissivos próprios ou puros o legislador impôs o dever de agir no próprio tipo penal 
incriminador (preceito preceptivo). São crimes de mera conduta, nos quais o legislador não estabeleceu 
nenhum resultado naturalístico, descrevendo simplesmente o ato omissivo (conduta negativa), e 
conseqüentemente, estabelecendo uma regra genérica de agir para não incorrer no mesmo. A simples 
omissão é causa suficiente para a consumação, independente de qualquer resultado conseqüente. (Ex. 
Art. 135, 244 e 246, todos do CP) 
 
 
 
Omissão de socorro 
Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou 
extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses 
casos, o socorro da autoridade pública: 
 
Ex.: Um desconhecido que passava pelo local e viu a criança se afogando, e, mesmo sabendo nadar, nada fez para 
impedir a morte. Esse terceiro desconhecido não pode responder pelo crime de homicídio, ou seja, pelo resultado 
morte, pois não tinha o dever legal de evitar o resultado. Ele responderá apenas pelo crime de omissão de socorro. 
A teoria acolhida pelo Código Penal para explicar o crime o omissivo e a relevância jurídica da omissão 
foi a Teoria Normativa → De acordo com tal teoria a omissão é um indiferente penal, pois o nada não 
produz efeitos jurídicos, no entanto, se aceita responsabilizar o omitente pela produção do resultado, 
quando a norma o atribuiu o dever jurídico de agir para evitá-lo. 
Nos Crimes omissivos impróprios ou impuros ou Comissivos por omissão, o sujeito ativo da 
infração é punido em um tipo penal incriminador que descreve o resultado que ele deveria ter impedido, 
mas não impediu. Este tipo trata-se de uma norma comissiva/proibitiva, que descreve uma ação e o 
referido resultado consequente. Por que o sujeito que se omite responderá em um crime comissivo? 
Porque o legislador adotando a teoria normativa sobre omissão estabeleceu a norma do art. 13, § 2º do 
CP, estabelecendo um rol de pessoas que possuem dever jurídico de agir (chamados agentes 
garantidores), impedindo a ocorrência de resultados previstos em tipos comissivos contra aqueles que 
devem proteger/tutelar. Caso tais agentes se omitam, e sua omissão colabore para a produção do 
resultado descrito em um tipo comissivo, tal resultado será atribuído ao omitente. 
Ex. Salva vidas que se omite em um socorro, poderá ser responsabilizado no tipo comissivo de homicídio, em caso 
de morte davítima. 
 
Art. 13. 
 
Relevância da omissão 
§ 2º A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 
dever de 
agir incumbe a quem: 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 
Neste dispositivo o legislador estabelece o dever de agir para alguns agentes, que denominamos 
agentes garantidores. Somente as pessoas referidas no § 2º do art. 13, CP podem praticá-lo. Em tais 
infrações o agente garantidor não responde tão só pela omissão, mas pelo próprio resultado conseqüente 
da conduta omissiva. 
Nos crimes omissivos impróprios/comissivos por omissão o delito que será imputado ao agente que se 
omite será um tipo penal comissivo, sendo que tal agente não terá dado causa a tal infração por ação, 
mas sim por omissão. Neste crime o agente é causa do delito por não ter tentado impedi-lo. Ocorre que 
nem todos podem figurar como sujeitos do delito nos Crimes Comissivos por Omissão, somente aqueles 
considerados garantidores (art. 13, § 2º, do CP). Tais agentes têm o dever especial de agir (de proteger) 
pessoas e demais bens jurídicos. 
Garantidores: pais, professores, médicos, bombeiros, agentes de segurança pública, etc. 
Ex.: Uma mãe que vê seu filho se afogando e não age para tentar impedir a morte responderá pelo crime de 
homicídio doloso. Em face do poder de família, ela tinha o dever legal de evitar o resultado. 
 
 TIPO PENAL DOLOSO 
O dolo é o elemento subjetivo do crime. 
DOLO no Código Penal 
Art.18. Diz-se o crime: 
I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como 
crime, senão quando o pratica dolosamente 
Teorias sobre o dolo adotadas no art. 18, I, do CP : Vontade e Assentimento. 
Teoria da Vontade → Para haver dolo é preciso que exista: Consciência do ato, Consciência da 
causalidade do ato (previsibilidade do resultado) e vontade de realizar o ato e produzir o resultado 
previsto. 
Teoria do Assentimento/Consentimento/Anuência → Para haver dolo é preciso que exista: 
Consciência do ato, Consciência da causalidade do ato (previsibilidade da possibilidade de ocorrência do 
resultado) e com relação a produção deste resultado o agente não tem vontade que ocorra, mas assume 
o risco de sua ocorrência, não o deseja, mas consente em sua ocorrência. 
→ELEMENTOS do Dolo: 
Diante do exposto os ELEMENTOS DO DOLO são: Consciência e Vontade. Tais elementos devem ser 
verificados em três momentos distintos. 
1º - Consciência da conduta e do possível resultado a se produzir. 
2º- Consciência sobre o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. 
3º- Exteriorização da vontade ou da anuência na produção do resultado. Basta para a verificação do dolo 
que o resultado se produza em conformidade com a vontade do agente. Observe que, com relação ao 
nexo causal, não é necessário que o iter criminis transcorra como imaginado pelo agente, subsistindo o 
dolo, desde que o fim almejado ocorra, mesmo que de forma diferente. 
A regra contida no parágrafo único do art. 18 do Código Penal é de que o dolo é a regra; a culpa é a 
exceção. Se não houver essa ressalva expressa no texto da lei, é sinal de que não se admite, naquela 
infração penal, a modalidade culposa. 
Ex: Crime de dano. Art. 163, CP. O legislador somente fez a previsão da sua forma dolosa. 
 
 
→HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DE CONDUTA: 
 
- COAÇÃO FÍSICA Irresistível - Elimina a voluntariedade. 
Ex: uma pessoa arrastada pelo vento atinge fortemente outra pessoa e causa fortes lesões. Neste caso 
não é possível imputar dolo ou culpa, ou seja, a conduta não é considerada. 
 
- ATOS REFLEXOS – Os atos reflexos são movimentos corpóreos, que ocorrem estimulados por fatores 
externos. Excluem a conduta e a responsabilização penal, em razão da ausência da voluntariedade. 
Ex: uma pessoa sofre choque elétrico e, no ato de reflexo, atinge outrem vindo a causar-lhe lesões. 
 
- ESTADOS DE INCONCIÊNCIA - elimina a consciência do agente, e assim o dolo e a culpa, como o 
sonambulismo e hipnose. 
OBS: A embriaguez letárgica (coma, sono) também é considerada um estado de inconsciência, no 
entanto, tal assunto deve ser cuidadosamente estudado no capítulo referente à inimputabilidade. 
 
 ESPÉCIES de DOLO 
 
→Dolo direto - Também definido como dolo determinado → A vontade do agente é voltada para um 
resultado determinado. Previsto no art. 18, I, 1ª parte do CP – “diz-se crime doloso quando o agente 
quis o resultado”. O agente pratica a conduta descrita no tipo. É o dolo por excelência. 
Divide-se em: Dolo direto de 1º grau e Dolo direto de 2º grau. 
Dolo direto de 1º grau → Neste, a vontade do agente é direcionada para determinado resultado, que é 
por ele efetivamente perseguido. Neste a vontade final do agente é voltada diretamente para realizar os 
elementos do tipo, englobando, pois, o fim proposto e os meios escolhidos para atingi-lo. 
Dolo de 2º grau/ Dolo de conseqüências necessárias → Neste, em que pese a vontade do agente, 
estar direcionada para um determinado resultado, a utilização de meios para alcançar tal resultado, 
obrigatoriamente, necessariamente produzirão efeitos colaterais, que não são imediatamente desejados 
pelo agente, mas que serão de superveniência certa caso ele produza o resultado efetivamente 
pretendido. A principal diferença do dolo de 2º grau para o dolo eventual é que no eventual existe 
probabilidade do resultado acontecer e no de 2º grau existe a certeza de que ocorrerá. 
Ex. Terrorista internacional coloca bomba no avião para matar uma pessoa específica, mas mata os 
outros passageiros pelos efeitos colaterais da bomba. 
 
→Dolo indireto – Neste a vontade do agente não é dirigida para um resultado determinado. 
Divide-se em Dolo alternativo e Dolo Eventual. 
Dolo alternativo → É aquele em que o agente deseja, indistintamente, um ou outro resultado que previu 
como possível, ou seja, o agente destina sua intenção, com igual intensidade, a produzir um entre vários 
resultados, previstos como possíveis. Ex. nº 1 Pessoa que atira contra outra com intenção de matar ou 
ferir. Ex. nº 2: Um ladrão que vai entrar na casa e não se importa se há alguém na casa ou não. Se 
praticar furto ou roubo é indiferente. 
 
Dolo eventual → Previsto no art. 18, I, parte final, do CP- “ou assumiu o risco de produzi-lo”. 
Caracteriza-se pela fórmula da previsibilidade + aceitação. O agente prevê que agindo de determinada 
forma pode atingir o resultado, apesar de não o querer, continua a conduta assumindo o risco da 
produção do resultado. Nesta modalidade de dolo o agente não quer o resultado por ele previsto, mas ao 
fazer a previsão de sua possibilidade, assume o risco de sua produção, não se importando se ocorrer. 
Dolo Eventual e os crimes de trânsito 
Questão extremamente polêmica. 
→Dolo Genérico e Dolo Específico 
Dolo genérico → Quando a vontade do agente se limita à prática da conduta típica descrita na norma, 
sem nenhum fim especial. Ex. homicídio. 
Dolo específico (atualmente denominado elemento subjetivo especial do tipo) → Existe em crimes 
que a vontade da prática da conduta é acrescida de uma finalidade especial. Ex.Resistência, Injúria, etc. 
→Dolo de dano e Dolo de perigo 
Dolo de dano → Ocorre quando o agente quer ou assume o risco de lesionar um bem jurídico 
penalmente tutelado. Ex. Lesão corporal e Homicídio. 
Dolo de perigo → Ocorre quando o agente quer ou assume o risco de expor a perigo de lesão um bem 
jurídico penalmente tutelado. Ex. art.130 do CP. 
→Dolo geral/ Dolo por erro sucessivo/ Aberratio Causae 
Ocorre quando o sujeito ativo acreditando ter produzido o resultado desejado, pratica nova conduta com 
outro fim, e ao final constata que foi sua última ação que produziu efetivamenteo que objetivava desde o 
início. Este é um erro que recai sobre a relação de causalidade, e tal erro é de natureza acidental, e por 
isso não isenta de pena, já que o agente queria o resultado, e o produziu. O dolo é geral e envolve todo o 
desenrolar da conduta do agente, do início da execução até sua consumação. 
No tocante ao reconhecimento de circunstância qualificadora, deverá ser considerado o meio de 
execução que o agente desejava empregar para a consumação, e não aquele que acidentalmente 
causou o resultado. Ex. A tentou matar B envenenado, acreditando que este estava morto, lançou seu 
corpo ao mar. Ocorre que a vítima morreu por asfixia causada pelo afogamento. Na aplicação da pena 
considerar-se-á a morte por envenenamento e não por asfixia. 
→Dolo antecedente, Dolo atual e Dolo subseqüente 
Dolo antecedente → Dolo inicial – é o que existe desde o início da execução do crime, no entanto, este 
dolo pode não subsistir durante o desenvolvimento integral dos atos executórios. Há quem não concorda 
com este dolo, entendendo que deve sempre existir dolo atual. 
Dolo atual → É aquele que persiste durante todo o desenvolvimento dos atos executórios. 
Dolo subseqüente ou sucessivo → É o dolo que se verifica, quando o agente após iniciar uma conduta 
lícita, de boa fé, passa a agir de forma ilícita no desenrolar do ato, incorrendo assim em um crime, ou 
quando após o ato, realizado sem consciência da ilicitude, vem saber de sua ilicitude, e não tenta evitar 
suas conseqüências. Este dolo é importante para distinguir os crimes de Estelionato e Apropriação 
indébita. 
 
 
 
 TIPO PENAL CULPOSO 
A partir de uma concepção finalista, a culpa é elemento normativo da conduta, pois sua verificação 
depende da valoração do caso concreto. 
Os crimes culposos são previstos em tipos penais abertos, pois a lei não descreve em tais tipos a 
descrição da conduta criminosa, reservando esta missão para o magistrado, que caso a caso irá apreciar 
se houve ou não culpa no ato. 
Geralmente o legislador descreve a conduta na sua forma dolosa, e quando quer estabelecer para tal 
ação uma variante culposa, utiliza a expressão “se o crime é culposo”, mas nada impede que haja uma 
descrição típica culposa, ou seja, a previsão de crime culposo em tipo penal fechado, como ocorre com a 
receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do CP. 
Crime culposo é aquele que se verifica por uma conduta voluntária do agente, que foi realizada 
sem a devida atenção. Esta conduta visa um fim lícito, mas acaba gerando um resultado diverso 
considerado ilícito pela norma penal. Ou quando a conduta é ilícita, não se destina a produção do 
resultado naturalístico ocorrido e que configura o crime culposo. 
 Previsto no art. 18 do CP – Diz-se o crime: 
Crime culposo 
Art. 18, II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, 
senão quando o pratica dolosamente. 
Para que possamos falar em delito culposo faz-se necessária a ocorrência de um resultado. 
 REQUISITOS DO CRIME CULPOSO 
 
1) Conduta inicial voluntária e consciente (voluntariedade abrange apenas a execução da conduta e não 
a produção do resultado). 
2) Falta de dever de cuidado objetivo na execução da conduta (negligência, imprudência ou imperícia). 
3) Resultado involuntário (não desejado). 
4) Nexo causal (relação de causa e efeito entre a conduta descuidada e o resultado naturalístico – 
necessário provar que o resultado não se daria, se a ação preenchida com o dever de cuidado fosse 
evitada ou realizada). 
5) Previsibilidade objetiva do resultado (possibilidade de previsão do resultado por parte do sujeito ativo -
homem médio e prudente para aferir). 
6) Tipicidade 
 
 ESPÉCIES DE CULPA 
O crime culposo é um crime de tipo aberto, pois ao encontrar no CP o crime culposo não há distinção de 
culpa por negligência, imperícia e imprudência. Além disso, não traz descrição completa da conduta. 
 a) Culpa Consciente e Inconsciente 
A culpa é consciente ou inconsciente dependendo da previsão ou não do resultado. 
 culpa consciente 
Na culpa consciente, assim como no dolo eventual o agente prevê que agindo daquela maneira poderá 
vir a causar o resultado. No entanto, ao contrário do dolo eventual, onde o agente aceita a ocorrência do 
resultado, na culpa consciente não existe tal aceitação, pois o agente acredita que as suas características 
pessoais ou habilidades serão capazes de impedir a ocorrência do resultado. 
 culpa inconsciente 
Nesta forma de culpa, a pessoa agindo por imprudência, imperícia ou negligência causa resultado injusto 
não querido, que ela não previu (apesar de previsível – possibilidade de previsão) e conseqüentemente 
não aceita como possível. 
b) Culpa Própria e imprópria 
- Culpa Própria 
 
É aquela que se verifica nas 3 formas tradicionais de culpa: negligência, imprudência e imperícia. 
 
Imprudência – O agente faz alguma coisa quando não deveria fazer. Trata-se de conduta positiva 
descuidada praticada pelo agente. 
 
Negligência, - ocorre quando não faz algo que deveria fazer. Trata-se de conduta omissiva 
descuidada. 
 
Imperícia – É o descumprimento de uma regra técnica de profissão, arte ou ofício. 
- Culpa Imprópria 
Ocorre nas hipóteses das chamadas descriminantes putativas, conforme redação do § 1º do 
art. 20 do CP, ou seja, nos casos de erro evitável sobre as excludentes de ilicitude (art.23 do CP). 
Neste caso o sujeito age com dolo, porém será punido a título de culpa pelo que fez de acordo 
com o art. 20, § 1º, do CP, por isso ser imprópria. 
Ex: Pessoa que mata outrem, por confundi-lo com um bandido. 
 
 
→GRAUS DE CULPA 
No passado se fazia distinção quanto à intensidade da culpa: levíssima, leve e grave. Atualmente o direito 
penal brasileiro rejeita a divisão da culpa em graus. Ou a culpa, ou ela não existe, sendo o fato 
penalmente atípico (irrelevante). 
→COMPENSAÇÃO DE CULPAS 
Ocorre quando a culpa do agente é anulada pela culpa da vítima. Isso não é admitido no Brasil, dado o 
caráter público do direito penal. A culpa da vítima poderá, no entanto, funcionar como circunstância 
judicial favorável em favor do agente (art. 59 do CP) 
→CONCORRÊNCIA DE CULPAS 
Quando duas ou mais pessoas através de suas condutas descuidadas concorrerão para o mesmo 
resultado naturalístico típico. Neste caso todos que contribuíram culposamente para o resultado por ele 
respondem, não podendo, no entanto se admitir nesta hipótese o concurso de pessoas por ausência de 
vínculo psicológico entre os envolvidos. 
→EXCLUSÃO DA CULPA 
A culpa poderá ser excluída nas seguintes hipóteses: 
 Caso fortuito e força maior – acontecimentos imprevistos, imprevisíveis e inevitáveis que não 
podem ser controlados pela vontade do agente. 
 Erro profissional – a culpa do resultado naturalístico não do agente, mas da ciência (Ex. 
descoberta da cura de uma doença) 
 Risco tolerado – Há uma linha divisória entre o crime culposo e os fatos impuníveis resultantes 
do risco juridicamente tolerável. A evolução humana criou a prática de condutas/ atividades que 
possibilitam riscos calculados para alguns bens jurídicos penalmente tutelados. Ex. Piloto que 
testa uma nova aeronave – para a evolução da ciência, aceita-se o risco da morte de tal piloto. 
Ex. Médico que precisa realizar cirurgia, mesmo que em situação precária, em razão do doente 
estar em estado grave – sabe que a precariedade do local, dos instrumentos pode levar a morte, 
mas a não realização da cirurgia também levaria e com mais certeza. 
 Princípio da confiança – Define que todo aquele que age com o devido cuidado, e confiando 
que os demais assim também farão, não pode ser reponsabilizado pela falta de cuidado alheia 
que o envolveu. Ex. Motorista que se chocou com outro veículo ao cruzar um semáforo verde 
para ele, não poderá ser responsabilizadopor eventual morte deste condutor que agiu 
imprudentemente. 
→ TIPO PENAL PRETERDOLOSO 
Preterdolo significa ir além do dolo. 
Crime preterdoloso ou preterintencional é aquele em que a conduta dolosa ocasiona produção de um 
resultado mais grave do que o pretendido. 
Trata-se de figura híbrida, pois o crime é preenchido de dolo na conduta inicial (antecedente) e culpa na 
produção do resultado (conseqüente).É a combinação dos elementos dolo e culpa, no curso da execução 
do ato, levando o agente a produção de um resultado diverso do pretendido. 
O preterdolo é entendido como um elemento subjetivo-normativo, sendo o dolo o elemento subjetivo, e a 
culpa o elemento normativo, que depende de juízo de valor para sua verificação. 
O crime preterdoloso trata-se de crime qualificado pelo resultado, e todo crime que tem tal natureza trata-
se de crime único e complexo, pois resulta da junção de dois crimes. 
Há outras espécies de crimes que são qualificados pelo resultado, mas que não se tratam de crimes 
preterdolosos. São os que apresentam: 
- Dolo no antecedente e dolo no resultado agravador – Ex. Latrocínio, que também pode ser 
preterdoloso. 
- Culpa no antecedente e culpa no resultado agravador – Ex. Crimes culposos de perigo comum, que 
resultam lesões graves ou morte – art. 258, caput, CP) 
- Culpa no antecedente e dolo no resultado agravador – Ex. art. 303, parágrafo único da Lei nº 
9.503/97 – CTB – Conduta inicial culposa (lesão culposa no trânsito) e majorante por conduta posterior 
realizada com dolo (omissão do socorro). 
 
 RESULTADO 
 
CLASSIFICAÇÃO dos crimes quanto ao resultado 
 Crime MATERIAL 
 
No crime material o legislador descreve no tipo penal conduta e resultado. Para que este crime seja 
consumado será necessária a ocorrência de ambos. A maioria dos crimes do Código Penal é material. Se 
o crime material não foi consumado ocorre uma tentativa de crime material. Só o crime é classificado e 
não as circunstâncias. A tentativa é uma circunstância. 
Ex: homicídio - necessário o resultado morte 
Ex: furto - necessário subtrair e ficar com a posse do bem. 
 Nexo 
Crime Material Conduta + Resultado 
 
 Crime FORMAL 
Nos crimes formais o legislador descreve conduta e resultado no tipo penal, mas para a consumação do 
crime basta a realização da conduta, não sendo necessária a obtenção do resultado, pois a consequência 
é a mesma se o crime for consumado. Neste caso, a diferença será na pena. Geralmente os crimes 
formais se caracterizam pela utilização de expressões como: “com a intenção de”; “com intuito de”; 
“visando”, etc. 
No caso do art. 158, por exemplo, a conduta de constranger alguém já é o crime consumado, 
independente do resultado (obtenção da vantagem econômica indevida) ocorrer. A ocorrência do 
resultado nestas espécies de crime leva ao delito ao exaurimento. Neste último caso poderá o agente ter 
um pena uma pena mais rigorosa, do que no caso da simples consumação. 
 
 
 Crimes de MERA CONDUTA 
 
Nos crimes de mera conduta o legislador não faz previsão de um resultado possível, descreve apenas 
uma conduta. 
 
 
 
Ex: Art. 150, CP - Violação de domicílio 
 
Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de 
quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: 
 
 NEXO DE CAUSALIDADE 
 
É a relação de causalidade/causa e efeito entre conduta e resultado, que é a modificação de algo no 
mundo exterior. Vale lembrar que nem todo crime possui resultado, e conseqüentemente, também não 
terá nexo causal. 
Relação de causalidade 
 
Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. 
Considera‑se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 
Teorias sobre relação de causalidade. 
 
a) Teoria da equivalência dos antecedentes causais 
De acordo com tal teoria, tudo que concorre para o resultado é causa, e havendo mais de uma condição 
concorrendo para o evento criminoso todas se equivalerão na causalidade. O CP adota esta teoria, mas 
em ajuste com a Teoria da Causalidade Adequada. 
 
b) Teoria da Causalidade Adequada – de acordo com essa teoria a causa é a condição mais adequada 
a produzir o resultado. 
 
c) Teoria da Imputação Objetiva – Essa teoria procura limitar a causalidade natural fundada na Teoria 
da equivalência dos equivalentes causais. Para tanto procura encontrar critérios mais objetivos para a 
verificação da existência de relação de imputação entre conduta e resultado. O que ela pretende 
efetivamente observar é se o agente produziu um risco juridicamente relevante e proibido ao bem jurídico. 
Essa teoria só é estudada no crime material. Para um maior aprofundamento da matéria, consultar 
Rogério Greco - Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p.234-243. 
 Conceito de CAUSA: 
Desenvolveu-se no âmbito do estudo da teoria da conditio sine qua non o estudo das causas 
independentes, que são todos os atos e eventos que possam interferir na produção de um resultado, e 
podemos caracterizá-los como fatos que se interpõem na relação causal (conduta/resultado) e a 
influenciam. Caso haja mais de uma causa concorrendo com a conduta do agente para um mesmo 
resultado definimos estas como CONCAUSAS. Para Nucci (2013), concausa é a “confluência de uma 
causa exterior à vontade do agente na produção de um mesmo resultado, estando lado a lado com 
a ação principal”. 
 
As causas podem ser: 
- Absolutamente Independentes 
- Relativamente Independentes 
 
→ Causa Absolutamente Independente 
Não tem nenhuma vinculação com a atividade do criminoso, surgem por si mesmas e, portanto, 
não podem ser atribuídas a ele. São aquelas causas que produziriam o resultado, ainda que não 
houvesse qualquer conduta por parte do agente, e em razão disso tal resultado não poderá ser 
atribuído a ele, em quaisquer das situações abaixo. 
Causas absolutamente independentes são divididas em 3 espécies: 
a) Absolutamente independentes Preexistentes (Anterior à conduta do agente) 
Ex: Uma pessoa vai à casa de outra, para matá-la, dispara os tiros e posteriormente o laudo aponta que a 
pessoa já estava morta por envenenamento. 
b) Absolutamente independentes Concomitantes (Simultânea à conduta do agente) 
Ex.: Um sujeito atira duas vezes e erra e antes de atirar a terceira vez, o teto desaba sobre a vítima, e ela 
morre. 
c) Absolutamente independentes Supervenientes (Posterior à conduta do agente) 
 
Ex: O agente entra na casa da vítima e atira, mas não a mata, causando apenas ferimentos não letais. 
Após a sua saída da casa a mesma desaba matando a vítima. Não sendo a conduta do agente 
causadora da morte da vítima. 
 
→ Causa Relativamente independente 
Esta Causa tem ligação com a ação do criminoso, ou seja, está agregada a conduta do agente 
constituindo em regra concausa na produção do resultado com base na teoria da equivalência das 
condições. O legislador neste caso previu apenas uma exceção, no caso das causas 
supervenientes. 
Causas relativamente independentes são divididas em 3: 
a) Relativamente independente Preexistente (Anterior à conduta do agente) Ex: o agente atira em 
local não letal na vítima e não a mata, mas a pessoa era hemofílica e tal doença produz uma hemorragia 
fora do comum causada pelo tiro, levando a vítima a morte. 
 
 
 
 
b) Relativamente independente Concomitantes (Simultânea a conduta do agente) 
 
Ex: o agente atira na direção de uma pessoa, e ela morre vítima de parada cardíaca causada pelo susto 
(nexo entre a ação do agente e o fato). 
 
c) Relativamente independente Superveniente (Posterior à conduta do agente). É a única causa que 
tem previsão em lei (art. 13, § 1º, do CP). 
Ex: Um agente atira e não consegue matar. A pessoa é levada em uma ambulância para o hospital, 
porém um acidente ocorrido no caminho causaa morte da vítima. 
AS CAUSAS RELATIVAMENTE INDEPENDENTES TIVERAM ORIGEM NA PRÓPRIA CONDUTA DO 
AGENTE E NÃO EXCLUEM O RESULTADO INJUSTO PARA O AGENTE. A ÚNICA EXCEÇÃO É A 
CAUSA SUPERVENIENTE QUE EXCLUIRÁ A IMPUTAÇÃO, PORTANTO, NO EXEMPLO ACIMA NÃO 
SERÁ IMPUTADA A MORTE AO AGENTE QUE ATIROU EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 13, § 
1º, DO CP. 
 
 
 TIPICIDADE 
Tipicidade = Adequação de um fato humano concreto a um tipo penal previsto em lei, que o define 
abstratamente. 
CONCEITO de tipo penal – modelo de comportamento proibido. O tipo penal é a “descrição abstrata do 
crime feita detalhadamente pela lei penal” (MOARES; CAPOBIANCO: 2012:63). Para uma conduta ser 
típica ela deve se encaixar perfeitamente ao tipo penal. Adequação típica é o encaixe da ação ou 
omissão proibida a um tipo penal específico. 
 
 FORMAS de adequação típica 
 
Direta – Ocorre quando a adequação entre a conduta e a norma é imediata, sem precisar recorrer a 
normas de extensão que liguem a conduta ao tipo penal. 
Ex: Sujeito que subtrai relógio que pertence a outrem, tomando posse do mesmo. Tal conduta se amolda 
perfeitamente no art. 155, caput do CP. 
 
Indireta – Ocorre quando a adequação típica não se dá diretamente, exigindo-se para tanto uma norma 
de extensão para ligar o fato concreto ao tipo penal. Ex: Se o agente tentou matar e não conseguiu, se 
deu um homicídio tentado, não é possível usar apenas o artigo 121,caput do CP, mas também deverá ser 
usado o artigo 14, II, do mesmo diploma, para definir que a infração se deu na forma tentada. 
 
CUIDADO I:Tipicidade Penal:Para haver tipicidade penal modernamente indispensável haver: 
Tipicidade formal/legal – Adequação do fato à norma. 
 + 
Tipicidade conglobante que é = conduta antinormativa + tipicidade material. 
a-Conduta antinormativa – Contrária à norma e não imposta ou estimulada por ela. OBS: Um fato não 
pode ser típico se a própria lei o estimulou ou ordenou. Não significa dizer que as excludentes de ilicitude 
deixem de existir, permanecem especialmente para justificar situações toleráveis. b-Tipicidade material 
– critério material de seleção do bem tutelado. De acordo com tal critério excluem-se dos tipos os fatos de 
bagatela ou insignificantes. 
→ELEMENTOS DO TIPO PENAL 
Podem ser de 3 espécies: 
- Elementos OBJETIVOS 
- Elementos SUBJETIVOS 
- Elementos NORMATIVOS 
 
- Elementos OBJETIVOS: 
São as informações contidas no tipo penal que se referem aos fatos criminosos e não podem faltar para 
caracterização do crime, cuja compreensão independe de interpretação valorativa por parte do interprete. 
Expressões referentes a conduta do crime, tempo, lugar, meios de execução, qualidades da vítima, etc. 
Ex: No crime de Homicídio: Matar e alguém são os elementos objetivos do tipo penal e não é necessário 
buscar em outros âmbitos o elemento matar ou alguém, pois são conceitos claros e objetivos. 
 
- Elementos SUBJETIVOS: 
Existem dois elementos subjetivos: dolo ou a culpa. Alguns entendem que a culpa é elemento normativo 
do tipo, já que o descuido precisa ser valorado no caso concreto. 
Alguns delitos dolosos trazem ainda o chamado elemento subjetivo especial do tipo, que é a finalidade 
que o agente quer alcançar com sua conduta definida no tipo. Ex. Art. 158 do CP – fim de obter vantagem 
econômica indevida (elemento subjetivo especial) 
Outro elemento subjetivo seria aquele referente à consciência do agente representada no tipo. Ex. 
Receptação do art. 180 do CP, quando o legislador se refere a “sabe ser produto de crime”. 
 
OBS: Alguns entendem que a culpa é elemento normativo, já que o descuido precisa ser valorado caso a 
caso. 
 
- Elementos NORMATIVOS: 
Os elementos normativos estão contidos nos elementos objetivos, mas a sua compreensão depende de 
uma interpretação valorativa. Todo termo normativo tem uma descrição que necessita de interpretação 
em outras normas ou ciências. Expressões como: indevidamente, sem justa causa, sem autorização, etc., 
geralmente são elementos normativos. 
Ex: Lei de Drogas - “Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 
Esta expressão é o chamado elemento normativo do tipo, que precisa ser valorado caso a caso. 
 
 
ETAPAS de Realização do Delito: 
 
Iter Criminis 
São as fases que o sujeito ativo do crime deve perpassar até alcançar o delito na forma consumada. 
 Existem 4 etapas: 
- Fase 1: Cogitação 
- Fase 2: Atos preparatórios 
- Fase 3: Atos executórios 
- Fase 4: Consumação (art.14,I, CP) 
- Fase 1: COGITAÇÃO 
Fase do delito que não é punível. Ato meramente intelectual. Significa imaginar o delito sem exteriorizar 
nada materialmente. Se o agente não ultrapassar esta fase não haverá punição, em razão do princípio da 
transcendentalidade. 
- Fase 2: Atos PREPARATÓRIOS 
O indivíduo começa a materializar o crime. Fase de preparação material do delito, mas ainda não é a 
execução dos elementos do tipo penal. 
Ex.: Homicídio - O agente compra veneno, compra uma faca, aluga um imóvel para praticar o crime. 
Estes atos não são ilícitos, mas são preparatórios para o delito. É possível que os atos preparatórios 
configurem outros delitos. Neste caso o agente será responsabilizado pelos ato preparatório que 
constituiu tal delito autônomo,e não pelo delito que estava preparando. 
- Fase 3: Atos EXECUTÓRIOS 
O individuo inicia os atos executórios quando começa a realizar os elementos da definição do tipo penal. 
Ex. Matar no homicídio; Subtrair no furto; Usar violência ou ameaça no estupro. 
- Fase 4: CONSUMAÇÃO 
Caso o agente após iniciar a execução dos elementos do tipo, posteriormente consiga concluir todos, 
estaremos diante de um crime consumado. 
Art. 14 - Diz-se o crime: 
Crime consumado 
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal; 
 
 
A consumação varia de acordo com a particularidade de cada infração. 
Nos crimes materiais e culposos ocorre com a produção do resultado. 
Nos crimes omissivos próprios com a omissão (conduta) 
Nos crimes de mera conduta com a execução da conduta. 
Nos crimes formais com a conduta, apesar da previsão do resultado na norma. 
Nos crimes qualificados pelo resultado com a ocorrência do resultado que qualifica (reprova mais). 
Nos crimes permanentes a consumação se mantém enquanto perdurar a permanência da conduta. 
 
OBS: Alguns entendem haver uma Fase 5 : Exaurimento - Esta fase se situa após a consumação, e 
esgota o delito plenamente. 
É possível que o agente não execute/conclua todos os elementos do tipo penal, neste caso podem 
ocorrer uma das hipóteses descritas abaixo: 
→ TENTATIVA – se não concluir em razão de algo alheio à sua vontade. 
→ DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ – se o agente não concluir por ato 
voluntário. 
- Tentativa 
Tentativa é o início dos atos executórios sem a consumação do crime por razões alheias a vontade do 
agente. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois 
terços, quem define o quantum a diminuir é o juiz, conforme caso concreto. 
A natureza jurídica da tentativa é de causa de diminuição de pena sobre o crime consumado. 
 
Art. 14 - Diz-se o crime: 
Tentativa 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
Pena de tentativa - PÚ - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços 
 
Espécies de Tentativa 
 
 Tentativa perfeita ou acabada – É aquela em que o agente esgota todos os meios ao seu 
alcance para consumar, o que não ocorre por razões alheias a sua vontade. 
 Tentativa imperfeita ou inacabada – É aquela em que o agente não esgota os meios, sendo 
interrompido durante os atos de execução. 
 
OBS: Não admitem tentativa → Crimes habituais, Crimes culposos (a culpa imprópria admite 
– art. 20, §1º do CP), Crimes preterdolosos, crimes unissubsistentes(ato único), Crimes 
omissivos próprios, Contravenções penais (art. 4º da Lei de contravenções penais – D.L. 
3688/41), Crimes em que forma tentada equipara-se à consumada. (art.352 do CP) 
Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz 
Em ambos os institutos, o agente entra nos atos executórios e não há consumação do delito 
porque voluntariamente não realiza os elementos do tipo por inteiro. Ambos têm a mesma 
conseqüência jurídica prevista no art. 15 do CP, que é punir apenas pelos atos praticados até o momento 
em que voluntariamente interrompeu a ação ou realizou ato eficaz a impedir a execução. Em ambas as 
situações não há que se cogitar punir o agente pelo forma tentada daquilo que almejava, já que 
demonstrou vontade de interromper, e assim o fez. 
 
Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se 
produza, só responde pelos atos já praticados. 
 
- Desistência voluntária 
Previsão legal na 1ª parte do art. 15, CP. O agente necessariamente iniciou a execução do crime e não 
prossegue por vontade própria, Não consuma o crime voluntariamente. Podendo prosseguir, não 
prossegue. A interrupção é suficiente para não haver a consumação, não é necessário o agente fazer 
mais nada para evitar a consumação. Conhecida como Tentativa Abandonada. O agente responde 
pelos atos praticados até a interrupção voluntária. 
- Arrependimento Eficaz 
Previsão legal na 2ª parte do art. 15, CP. O agente interrompe a ação, mas deve praticar um ato eficaz 
para evitar a consumação. O agente responde pelos atos praticados até a interrupção voluntária. 
Duas correntes sobre a questão da voluntariedade: 
- Uma diz que há obrigatoriedade da espontaneidade do agente. 
- Outra diz que há possibilidade de haver motivação externa, mas desde que a decisão seja voluntária e 
que o agente tenha possibilidade de continuar a ação, mas assim não faz por vontade própria. 
 
 
CUIDADO II: Natureza jurídica do art. 15 do CP. 
→ Para alguns se trata de causa de extinção da punibilidade (Hungria). 
→ Para outros é um caso d atipicidade do fato (Greco, Frederico Marques, Damásio, etc.) 
 
 
→ Arrependimento POSTERIOR 
O Art. 16, caput, do CP trata do arrependimento do criminoso após a consumação do delito. A vantagem 
é ter uma causa de redução considerada em relação à pena do crime consumado (de 1/3 a 2/3, mesma 
redução da tentativa). 
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a 
coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a 
dois terços. 
Sobre o artigo 16, CP: Tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena, também chamada de 
Minorante. É cabível a extensão da redução aos co-autores. 
- Há requisitos para o criminoso receber o Arrependimento posterior: 
Requisitos do art. 16, CP (todos devem ser obedecidos): 
 
- Só cabe arrependimento posterior em crime sem violência ou grave ameaça a pessoa. 
- Só terá direito ao benefício, pessoa que demonstrar arrependimento através do ato de reparar o dano 
voluntariamente ou restituir a coisa ou objeto do crime voluntariamente. 
- Prazo para reparar o dano ou restituir a coisa: até antes do juiz receber a denúncia do MP (no crime 
de ação penal pública) ou até antes do recebimento da queixa de vítima (no crime de ação penal 
privada). 
- Se não for possível preencher todas as exigências do artigo 16, o agente pode ainda receber o benefício 
da atenuante de pena, art. 65, III, b, última parte, do CP, caso repare o dano voluntariamente até antes do 
julgamento. 
CUIDADO I: LEI 9099/95 – Juizados Especiais Criminais. 
 
Nesta lei o instituto da composição de danos traz como conseqüência a renúncia ao direito de queixa ou 
representação. 
 
CUIDADO II: STF entende não caber a previsão do art. 16 do CP no art. 171, § 2º, VI, do CP (emissão de cheque 
sem provisão de fundos), já que neste caso, se reparado o dano antes da denúncia, não haverá ação penal. 
(Súmula 554 do STF). 
 
CUIDADO III: O art. 16 do CP, também é cabível nos crimes culposos. 
 
CUIDADO IV: No caso da repação do dano ser total ou parcial. STJ exige que seja total, mas outros na doutrina 
(Greco) admitem que a reparação parcial, também possibilita a aplicação do art. 16 do CP. 
 
 
 
 
 
 TEORIA DO ERRO 
1) ERRO DE TIPO (art. 20, CP) 
 
Erro de tipo pode ser - Essencial 
 . - Acidental 
 
O ERRO DE TIPO ESSENCIAL recai sobre os elementos essenciais constitutivos do tipo penal, sem os 
quais não há o crime. Tal erro pode ser inevitável, excluindo dolo e culpa, e assim também o fato típico, 
ou pode ser evitável, excluindo apenas o dolo, mas punindo na forma culposa do delito, se houver. O 
erro de tipo pode ser determinado por terceiro (art. 20, § 2º, do CP) 
Os ERROS DE TIPO ACIDENTAIS, não isentam o agente da pena, mas produzem outras conseqüências 
jurídicas. São eles: 
 Erro sobre a pessoa – art. 20 § 3º, do CP. 
 Erro na execução – art. 73, caput, do CP. 
 Resultado diverso do pretendido – art. 74, caput, do CP 
 
2) ERRO DE PROIBIÇÃO (art. 21, CP) 
Erro sobre a ilicitude do ato. O agente realiza o ato definido na norma com dolo, mas sem o 
conhecimento de tal lei e sem a consciência da ilicitude do ato, ou seja, acredita que seu ato é 
permitido/lícito. 
 
 
 
Erro sobre a ilicitude do fato (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, 
poderá diminuí-la de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude (REAL) do fato, 
quando lhe era possível (POTENCIAL), nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
 
- Erro de Proibição - Inevitável – Afasta a potencial e a real consciência da ilicitude do ato 
Excludente de culpabilidade e isenta o agente da pena. 
- Evitável – Afasta apenas a real consciência da ilicitude, mas mantém a 
potencial. Não exclui a culpabilidade e por isso trata-se apenas de 
redução de pena de 1/6 a 1/3. 
 
FATO Ilícito / Antijurídico 
Ilicitude é o segundo elemento do crime. 
Pelo conceito analítico - tripartido, crime é um ato humano típico, ilícito e culpável. O crime depende dos 
três elementos, caso contrário o fato não é criminoso. Porém, se houver alguma excludente de ilicitude 
não há crime. O fato pode ser típico e não ser ilícito. Há uma presunção de ilicitude quando o fato é 
típico, mas não necessariamente será crime, apesar da conduta estar descrita na norma incriminadora 
A principal norma que traz as causas de exclusão de ilicitude do ato típico é o artigo 23 do CP (norma 
permissiva justificante), que justifica a prática de atos típicos em quatro circunstâncias: Estado de 
necessidade, Legítima defesa, Estrito cumprimento do dever legal ou Exercício regular de um 
direito. 
 
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
I - em estado de necessidade; 
II - em legítima defesa; 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
 
 ESTADO DE NECESSIDADE – Art. 23, I, do CP c/c Art. 24 do CP 
 
O conceito de Estado de necessidade está expresso na norma explicativa do art. 24, caput, do CP, 
onde estão dispostos os requisitos desta excludente. Todas as excludentes têm requisitos objetivos 
(materiais) e requisitos subjetivos (dolo). 
Requisitos OBJETIVOS: 
 Situação de perigo atual para um bem jurídico/Ameaça de lesão a um bem jurídico; A 
jurisprudência tem admitido também a hipótese de perigo iminente. 
 Tal perigo atual não pode ter sido causado voluntariamente (dolosamente) por quem alega o 
estado de necessidade; 
 Não haver outra soluçãopara afastar o perigo; 
 Estar em estado de necessidade de si mesmo ou de terceiros; 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art21
 O bem sacrificado, deve ter sido escolhido para tanto, por um critério de razoabilidade. Por 
exemplo, permitir o aborto, cuja gravidez foi provocada por crime de estupro. A Vida ou a 
Honra? O legislador permitiu salvar o bem de menor valor e sacrificar o de maior valor, a 
vida, por um critério de razoabilidade. 
 
Requisito SUBJETIVO: 
 
 Dolo de salvar um bem jurídico próprio ou alheio. 
 
 LEGÍTIMA DEFESA – Art. 23, II do CP c/c Art. 25 do CP 
 
 O conceito de Legítima defesa está exposto na norma penal explicativa do art. 25, caput, do CP, onde 
estão previstos seus requisitos. 
A legítima defesa pressupõe a existência de uma agressão injusta atual ou iminente de uma 
pessoa contra outra, de forma direta ou indireta (por exemplo: usando um animal, uma arma, 
veneno, explosivo). O agredido deve atuar moderadamente para defesa de si ou de outrem 
Requisitos OBJETIVOS da Legítima Defesa: 
 Injusta agressão atual ou iminente; 
 Escolha de meio necessário para repelir a agressão; 
 Repelir moderadamente a agressão; (fazer a agressão cessar / usar o meio necessário p/ 
fazer a agressão parar) 
Por exemplo, se o meio necessário era só pegar um pedaço de pau que estava disponível, mas deu 
preferência ao uso de uma arma. Desta forma, como o agente não usou o meio suficiente e 
necessário não configura a legítima defesa, e sim o seu excesso. No entanto, tudo deverá ser 
considerado no caso concreto. Também não basta utilizar o meio suficiente e necessário, é necessário 
que o utilize moderadamente. Se for além do necessário para fazer a agressão parar, o agente 
responderá pelas lesões causadas pelo excesso. 
Requisito Subjetivo: 
 Dolo de defesa própria ou de terceiros 
Ex: Uma pessoa (A) sai de casa com dolo de matar um inimigo(B). Ao chegar na rua observa o seu 
inimigo de frente para outro homem (C), parecendo estar ambos conversando. Quando (A) atira em (B) 
pelas costas, com dolo de matar, por acaso salva a vida de (C), pois (B) estava com um revólver 
apontado para (B) e ia matá-lo. (A) não pode alegar legitima defesa, pois o dolo não foi defender (C), mas 
sim matar (B). 
Legítima Defesa Sucessiva 
Trata-se da legitima defesa do agressor que passa a se defender do excesso daquele que até então era 
vítima. Ex: „A` ataca „B‟ que se defende com excesso e „A‟ entra em legitima defesa sucessiva. 
 Estrito cumprimento de DEVER LEGAL e Exercício REGULAR de Direito. 
 
São as excludentes de ilicitude previstas no art. 23, III, do CP. 
 
Apesar de estarem previstas no mesmo dispositivo legal são causas de exclusão de ilicitude distintas 
(são conceitos distintos). Ambas são situações que excluem a ilicitude do ato, e por isso, não há crime. O 
ato é típico, mas não é ilícito. No art. 23, III, parte 1, o sujeito tem um direito, uma faculdade de exercer 
determinada atividade, mas no art. 23, III, parte 2 é destinada às pessoas que têm o dever de exercer 
determinada atividade. 
 
Exercício regular de direito (faculdade) 
 
Pessoas ao exercerem determinadas profissões, determinados esportes, possuem direito de exercer 
determinadas condutas, mesmo que estas estejam descritas em normas incriminadoras. No entanto, 
para ser crime não basta ser um fato típico. Essas pessoas estão protegidas pela excludente de ilicitude. 
O sujeito que desempenha tais atividades está efetivando um direito. 
 
Atenção - O exercício deve ser REGULAR do direito, ou seja, deve ser obedecido rigorosamente o 
regulamento da atividade em questão. O excesso ocorre quando o agente não cumprir o regulamento, 
de forma dolosa ou culposa (por descuido). Se exceder o que está no regulamento da atividade não vai 
configurar a excludente de ilicitude e o agente será responsabilizado pelos excessos praticados. 
Ex: O médico cirurgião ao realizar o corte no paciente está no exercício regular de um direito. Assim 
também o lutador de boxe, desde que limitado as ações previstas em seu regulamento. 
 
Requisito Objetivo: 
- Exercer o direito de forma regulamentar. 
 
Requisito Subjetivo: 
- dolo de exercer o direito de forma regulamentar. 
 
 
Estrito Cumprimento de Dever Legal (obrigação) 
 
As pessoas que possuem o dever de exercer determinada atividade, normalmente são aquelas que 
têm função pública, ou seja, fazem parte da administração pública. Existem atividades que os 
funcionários públicos exercem e que estão descritas em normas incriminadoras. A conduta desses 
sujeitos não serão consideradas crimes, em razão da inexistência da ilicitude. 
Quando NÃO há ESTRITO cumprimento do dever legal responde pelo excesso praticado dolosa ou 
culposamente (descuido, negligência). Normalmente é doloso. 
Ex: Oficial de justiça, Policial Militar e Bombeiros em atividade funcional. 
 
 
Requisitos objetivos: 
- Pessoa legítima para cumprimento do dever legal; 
- Deve estar atuando no cumprimento do dever legal; 
- O cumprimento do dever legal deve ser cumprido de forma estrita. 
 
Requisito subjetivo: 
- Dolo de cumprimento do dever legal de forma estrita. 
 
 
 
 Observações 
 Ver efeitos civis do estado de necessidade e legítima defesa nos artigos 188, I e II, 
parágrafo único, 929 e 930 do Código Civil. 
 O art. 24, §1º do CP trata daqueles que tem o dever legal de enfrentar o perigo, 
ponderado pelo princípio da razoabilidade. 
 Art. 23, parágrafo único, do CP – Punição do excesso doloso ou culposo em 
quaisquer das excludentes. 
 Ofendículas – Aparelhos predispostos para defesa da propriedade (eletrificação 
de fios, instalação de armas prontas, cães, etc.). Alguns entendem ser legítima 
defesa preordenada, outros acham que a natureza é exercício regular de um 
direito (direito de defesa da propriedade). 
 
 
 FATO Culpável 
Conceito de culpabilidade formal ou analítico 
Conceito lato senso de culpa, que significa reprovação. O conceito estrito senso de culpa significa 
descuido, imprudência, imperícia (crime culposo) 
Pelo conceito analítico procura-se conceituar o crime a partir de seus elementos que compõe a infração 
penal. Chama-se conceito analítico, pois analisa as características ou elementos que compõe a infração 
penal. Pelo conceito analítico crime é um fato típico, ilícito e culpável. 
Culpabilidade = ato culpável é aquele que merece reprovação. Na culpabilidade verificamos a 
reprovabilidade pessoal do agente. Existem situações em que a conduta do agente não será culpável, por 
ausência de algum elemento que compõe a Culpabilidade. 
 
A Culpabilidade possui 3 elementos, sem estes a pessoa não é reprovável, e, portanto, não há crime 
São elementos integrantes da culpabilidade segundo a Teoria Finalista (majoritária): 
1 - Imputabilidade (capacidade = capaz, imputável) 
2 - Potencial consciência da ilicitude do fato 
3 - Exigibilidade de conduta diversa 
 
 IMPUTABILIDADE: 
Capacidade para ser culpável./Ser capaz de receber reprovabilidade pessoal. 
O INIMPUTÁVEL, portanto, é aquele que não goza de tal capacidade. 
Existem 3 dispositivos no CP definindo os inimputáveis: arts. 26, 27 e 28. 
O legislador quando definiu cada dispositivo como casos de inimputabilidade adotou um critério fixador da 
inimputabilidade. A regra é que os juízes só podem declarar inimputáveis baseados na prova do critério 
fixador de inimputabilidade. 
O critério regra no Brasil é o Biopsicológico. De acordo com este critério, para pessoa ser inimputável 
necessário se faz dois tipos de prova: biológica e psicológica. 
 
A prova biológica consiste em demonstrar que a pessoa possui alguma desordem biológica ou orgânica, 
podendo ser uma doença, uma intoxicação, como na embriaguez, uma imaturidade biológica, ou seja, 
devem ser feitas asprovas biológicas de acordo com os dispositivos da lei - Artigos 26, 27 e 28 do CP. 
Mas, não basta a prova biológica, pois o critério é biopsicológico. 
A prova psicológica é a prova do estado em que a pessoa se encontrava no momento do ato típico e 
ilícito. A prova psicológica consiste em demonstrar que no momento do ato a pessoa perdeu totalmente 
uma de duas capacidades: a capacidade intelectual ou a capacidade volitiva. 
Ex: um esquizofrênico que praticou um ato típico e ilícito. Não basta só provar a esquizofrenia, pois isso é 
só prova biológica, deve ser feita a prova que na hora do ato o sujeito perdeu totalmente a capacidade 
intelectual ou a capacidade volitiva. 
Capacidade intelectual = discernimento = definir certo ou errado. 
Capacidade volitiva = capacidade de autodeterminação da vontade. 
OBS: A MENORIDADE é o único caso de INIMPUTABILIDADE do agente que exige apenas PROVA 
BIOLÓGICA. 
 
Casos de Inimputabilidade 
 
→ 1º DISPOSITIVO – art. 26, caput, do CP 
Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). 
Redução de pena 
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de 
saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento 
 
O art. 26 traz três situações de inimputabilidade: 
→ Doença mental, 
→ Desenvolvimento mental incompleto e 
→ Desenvolvimento mental retardado. 
 
 Doença mental 
Doença mental é aquela que afeta as funções do intelecto e da determinação da vontade do agente. Não 
é necessário que a doença retire ambas as funções, bastando a perda total de apenas uma delas. Tal 
prova biopsicológica será diagnosticada por um perito. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art26
Ex: demência senil, esquizofrenia, arteriosclerose cerebral, todos os tipos de psicose, sífilis cerebral, etc. 
Obs. - pessoas que estão em nível avançado de dependência química podem ser diagnosticadas com 
embriaguez patológica ou intoxicação patológica (espécie de psicose tóxica) 
Obs. Embriaguez significa intoxicação 
Obs.: Epilepsia não é doença mental, não é retardo mental e não é desenvolvimento mental incompleto. 
Mas, nos momentos de crise da doença a pessoa pode perder totalmente a capacidade volitiva e/ou 
intelectual. O CP não previu essa condição do epilético. A jurisprudência tem manifestado pela aplicação 
do art. 26, caput do CP por “analogia in bonam partem”, exigindo-se sempre a prova biopsicológica. 
 Desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado. 
Ambos não têm sua capacidade mental plena. No desenvolvimento mental incompleto há chances da 
pessoa atingir a plenitude mental via tratamento. Mas, no desenvolvimento mental retardado a medicina 
ainda não conseguiu desenvolver tratamentos para dar a estas pessoas chances de alcançar a plenitude 
mental. 
Exemplos de casos de retardo: oligofrênicos, idiotice e imbecilidade, todos estão relacionados com o 
baixo índice do coeficiente intelectual. 
Exemplos de casos de desenvolvimento mental incompleto: surdo-mudo incapacitado mentalmente 
em razão da deficiência, silvícolas (pessoa inadaptada socialmente – índio, esquimó). 
Atenção: Nem todos surdos-mudos são inimputáveis, mas somente os que, pela doença, têm a 
capacidade mental afetada (perda total da capacidade intelectual ou volitiva). 
SANÇÃO tratamento. 
O Estado baseado na ideia de prevenir a sociedade de atos perigosos criou para os inimputáveis do art. 
26, caput, do CP uma sanção terapêutica, denominada, medida de segurança. Neste tipo de sanção, ao 
invés de aplicar uma pena retributiva/castigo, aplica-se uma pena tratamento. 
Medida de segurança é a sanção tratamento aplicável aos inimputáveis do art. 26, caput, do CP. 
 
Existem duas espécies de Medidas de Segurança: 
- Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Em geral é aplicada ao inimputável do 
art. 26, caput, do CP, que praticou fato injusto, cuja pena cabível em lei seria reclusão. 
- Tratamento ambulatorial – Aplica-se em geral ao inimputável que praticou injusto previsto em lei com 
qualquer outra pena que não seja reclusão. Neste caso, pode o juiz decidir pela internação se julgar 
necessário. (ver art. 97, c/c art. 96,I, II, ambos do CP). 
 
Prazo das Medidas de Segurança: 
O prazo mínimo da Medida de Segurança é de 1 a 3 anos, mas o limite máximo é 30 anos ( há inúmeras 
posições sobre tal tema – esta é nossa posição – atual posição do STF - procure pesquisar outras 
posições), porque não pode haver nenhuma pena perpétua no Brasil, nem os efeitos da condenação 
podem ser perpétuos (art. 5, XLVII, da CF/88). O artigo 75 do CP estabelece o limite da pena no Brasil 
(30 anos). 
 
Semi-imputável – art. 26, parágrafo único: Agente que possui um dos fatores biológicos definidores da 
incapacidade, mas não demonstra a perda total das capacidades intelectual ou volitiva. Terá como 
conseqüência uma pena reduzida, que pode vir a ser substituída por medida de segurança, se necessária 
(art. 98 do CP). 
 
→ 2º DISPOSITIVO – art. 27, caput, do CP - Menores de dezoito anos. 
Segundo o dispositivo acima os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis/incapazes. Os 
menores de 18 anos não praticam crimes e por isso estão sujeitos a uma legislação especial por eventual 
ato infracional análogo a crime que por ventura praticarem. Essa legislação especial é o Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA – lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
A menoridade é um caso de inimputabilidade que só exige prova biológica, ou seja, é a inimputabilidade 
absoluta do sujeito. 
Quando um menor de 18 anos pratica um fato típico e ilícito, ele não pode ser criminalizado, pois não 
goza de capacidade de ser culpável, de ser imputável. O que determina a incapacidade do agente de 
acordo com o artigo 27 do CP é imaturidade do agente. 
De acordo com o ECA, criança é aquela que tem de 0 a 12 anos incompletos, e adolescente o que 
tem de 12 a 18 incompletos. 
Há 2 tipos de medidas no ECA: 
 
- Medidas protetivas ou de proteção (art. 101, ECA) 
São utilizadas nos casos em que a criança e o adolescente precisarem de proteção dos seus direitos, 
mesmo se não praticarem atos infracionais. Crianças que praticam atos infracionais não podem sofrer 
medidas socioeducativas, só podem sofrer as medidas do art. 101, ECA. 
Exemplo de medidas protetivas: - Adoção; Colocação em abrigo; Matrícula e freqüência obrigatória em 
escola; Tratamento de desintoxicação; Tratamento psicológico e psiquiátrico; etc. 
 
 - Medidas socioeducativas (art. 112, ECA) 
Somente se aplicam aos adolescentes que praticam ato infracional. 
O juiz da Vara de Infância e Juventude poderá aplicar cumulativamente uma medida socioeducativa com 
alguma protetiva. Poderá também aplicar mais de uma socioeducativa pelo mesmo ato infracional. As 
medidas socioeducativas são: advertência, reparação do dano, liberdade assistida, prestação de 
serviços à comunidade, regime de semiliberdade e internação. 
 
Casos de internação do adolescente: 
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; - 
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. – 
§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a três meses. 
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. 
 
→ 3º DISPOSITIVO – art. 28,§ 1º –Embriaguez Acidental e Completa 
Art. 28 § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao 
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento 
Este dispositivo traz a questão da embriaguez acidental e completa, último caso de inimputabilidade do 
CP. Também exige a prova biopsicológica, sem esta não haverá declaração da inimputabilidade do 
agente. No momento do fato típico e ilícito, há de se fazer prova de que o agente perdeu TOTALMENTE 
(devido à questão biológica) a capacidade intelectual (entender o que é certo ou errado) ou a capacidade 
volitiva (autodeterminação da vontade). 
A prova biológica da embriaguez do art. 28 § 1º, é a prova que houve embriaguez e que esta foi acidental 
e completa. Embriaguez é uma intoxicação aguda, profunda, porém transitória, causada por álcool ou por 
substâncias análogas, como remédios, drogas etc. 
Para o agente provar que é inimputável por esta embriaguez, o legislador exigiu que essa embriaguez 
tivesse duas características: acidental e completa; caso contrário, não será declarado inimputável. 
Embriaguez ACIDENTAL: 
Quando proveniente de caso fortuito ou força maior. A pessoa não teve intenção de se intoxicar, não foi 
um ato voluntário, nem no caso fortuito nem na força maior. 
 Força Maior: ocorre quando algo externo (outra ação humana) ao agente, o obriga, impõe, determina 
sua intoxicação. 
Ex: colocam uma arma na cabeça e obrigam o agente a ingerir a substância; “boa noite cinderela” 
também é um caso. 
 Caso Fortuito: Neste o agente também não quer ficar intoxicado. Há duas hipóteses de caso fortuito: 
 
1º CASO: O agente não tem conhecimento que está ingerindo a substância embriagante. Não há ação 
externa de outra pessoa, 
Ex: Tomar uma medicação pensando que é outra substância. 
2º CASO: Ocorre quando a pessoa sabe que está ingerindo a substância, mas não conhece o efeito 
embriagante que a substância produzirá nele. Normalmente ocorre com medicamentos. 
 Embriaguez COMPLETA: 
Para saber se a embriaguez ocorreu ou não de forma completa é preciso estudar as fases da 
embriaguez. São três as fases (conforme a doutrina e a jurisprudência estabelecem): 
1º fase: EXCITAÇÃO – Nesta fase o agente não perde a capacidade de entendimento, apenas tem 
diminuído sua autocrítica, portanto neste caso não há embriaguez completa ainda. 
 
2º fase: DEPRESSÃO – Desta fase em diante a embriaguez já é completa, pois já possibilita a perda 
total das capacidades intelectuais e volitivas da pessoa, não podendo faltar prova psicológica 
confirmando tal fato. 
As características da pessoa nesta fase 
- Perda de coordenação motora e dos reflexos; 
- Excesso de agressividade e irritabilidade; 
3º fase: LETARGIA – Esta fase se dá com o coma embriagante, com o sono, o desmaio. 
 
Requisitos para ser inimputável do art. 28 § 1º: 
 Requisitos biológicos (prova biológica) 
1º – provar que a embriaguez foi acidental (caso fortuito e força maior) 
2º - e completa (na 2ª ou 3ª fase da embriaguez) 
 Requisito psicológico – Estabelecer prova de que no ato a pessoa perdeu toda capacidade de 
entendimento intelectual ou a capacidade de autodeterminação da vontade, neste caso é declarado 
inimputável pelo art. 28 § 1º. A consequência jurídica da embriaguez acidental por caso fortuito ou força 
maior é a isenção de pena. 
 
Art. 28,§ 2º, do CP: Redução de Pena 
Art. 28 - § 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força 
maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
Semelhante ao semi-imputável, ou imputável com culpabilidade diminuída do art. 26, PÚ. O agente não 
perde toda a capacidade intelectual ou volitiva, mas por conta da embriaguez ter sido acidental o 
legislador estabeleceu um tratamento diferenciado ao agente, que é a redução de sua pena de 1/3 a 2/3. 
IMPORTANTE: 
Embriaguez patológica (voluntária) = doença mental 
≠ 
Embriaguez acidental (involuntária). 
 
 POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE 
Para uma pessoa ser culpável ela deve ter a consciência do seu ato, ou ao menos possibilidade de 
alcançar. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art28
O legislador torna culpável quem tem a consciência da ilicitude e quem poderia ter alcançado a 
consciência. A única maneira de não ser culpável é não ter a real consciência e nem a possibilidade de 
alcançá-la. 
Causas de Exclusão da potencial consciência da ilicitude 
A lei traz casos que nem a pessoa tem a real consciência e nem a possibilidade de alcançá-la, sendo 
assim não haverá a culpabilidade e conseqüentemente o crime. 
1ª) Erro de Proibição (art. 21, CP). 
2ª) Obediência hierárquica (art. 22, CP) – Alguns entendem que esta é excludente da exigibilidade de 
conduta diversa (3º elemento da culpabilidade). 
3ª) Descriminantes Putativas (art. 20, § 1º) – Alguns entendem (posição majoritária) ser esta o erro de 
tipo permissivo, e portanto tratar-se de excludente de tipicidade, pela ausência do dolo e da culpa, 
quando plenamente justificado o erro. 
 
1) ERRO DE PROIBIÇÃO (art. 21, CP) 
Erro sobre a ilicitude do ato. O agente realiza o ato definido na norma com dolo, mas sem o 
conhecimento de tal lei e sem a consciência da ilicitude do ato, ou seja, acredita que seu ato é 
permitido/lícito. 
 
Erro sobre a ilicitude do fato (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, 
poderá diminuí-la de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude (REAL) do fato, 
quando lhe era possível (POTENCIAL), nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
 
- Erro de Proibição - Inevitável – Isento de Pena. 
 
 - Evitável – redução de pena de 1/6 a 1/3. 
 
≠ 
- Erro de tipo - Essencial 
 . - Acidental 
 
 
O ERRO DE TIPO ACIDENTAL recai sobre os elementos essenciais constitutivos do tipo penal, sem os 
quais não há o crime. Tal erro pode ser inevitável, excluindo dolo e culpa, e assim também o fato típico, 
ou pode ser evitável, excluindo apenas o dolo, mas punindo na forma culposa do delito, se houver. O 
erro de tipo pode ser determinado por terceiro (art. 20, § 2º, do CP) 
Os ERROS DE TIPO ACIDENTAIS, não isentam o agente da pena, mas produzem outras conseqüências 
jurídicas. São eles: 
 Erro sobre a pessoa – art. 20 § 3º, do CP. 
 Erro na execução – art. 73, caput, do CP. 
 Resultado diverso do pretendido – art. 74, caput, do CP 
 
2) OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA (art. 22, CP) 
Exclui a Potencial Consciência da ilicitude. É um tema controverso. Há autores que consideram que essa 
excludente não exclui o 2º elemento da culpabilidade, mas sim o 3º elemento, ou seja, a Exigibilidade de 
Conduta Diversa. 
Quem alega a excludente é o sujeito subordinado. Dependendo do caso o subordinado pode ser isento 
de pena e apenas o superior será responsabilizado. Mas, para isso ocorrer existem requisitos. Se estes 
não ocorrerem o subordinado responderá com o superior em Concurso de Pessoas. 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art21
Requisitos da Obediência Hierárquica 
→ Só cabe alegar a excludente nas relações de direito público; 
→ Deve haver uma relação de hierarquia

Outros materiais