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definiçoes e modelos de sentença

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umário: Qual a necessidade desse inciso? - Introdução - A construção da sentença terminativa prevista no inciso X é igual às demais? E como construí-la? - Modelo - Notas - Dispositivos - Artigos recomendados e Referências - Agradecimentos e Dedicatórias.
Qual a necessidade desse inciso?
O principal objetivo desse inciso foi não deixar duvidas acerca do caráter exemplificativo que o art. 485 possui, o que é o contrário no caso do art. 487, vez que o rol ali apresentado é taxativo. É difícil pensar em outros casos de extinção que não se enquadrem nos incisos de I a IX, de forma objetiva ou subjetiva será possível enquadrar TODOS os casos do Código de Processo Civilàqueles incisos. Desta forma, não tenham aversão ao inciso X, tampouco o tratem como um inciso insignificante, é de suma importância para não dar margem a dúvidas e ser objeto de novo processo legislativo.
Introdução
Destaco que, desde já, mesmo que na teoria exista esse dispositivo, na prática ele será pouco usado, porém, como o objetivo da coletânea é tratar de todos os incisos, não merece menosprezo o inciso X.
Supondo o caso totalmente hipotético de que você, na figura de um Juiz de Direito, em seu gabinete, está analisando o fluxo de processos quando abre um deles para despachar e se depara com a seguinte situação:
"Beltrano da Silva possui um processo em curso em face de Ciclano da Silva. O advogado de Beltrano da Silva, Dr. Guilhermino Kristen Müller, tem uma carga horária excessiva, bem como não possui uma vida saudável, certo dia, chegando em seu escritório e revisando o trabalho de seu estagiário, observou que este ajuizara uma ação nomeando-a de 'Ação de USUCAMPIÃO', antes que pudesse demitir o estagiário, Guilhermino sofre um infarto e vem a óbito. Tal informação consta nos autos. Intimou-se pessoalmente o requerente para que, no prazo legal assinalado constitui-se novo patrono, o que, até a presente data, não o fez. Os autos vieram conclusos'".
O que você faria?
Para poder responder a pergunta, precisamos identificarmos o tipo de pronunciamento do juiz (art. 203 do CPC) que estaremos prestes a fazer.
Os pronunciamentos do juiz são divididos em Despachos, Decisões Interlocutórias e Sentenças.
No Código de Processo Civil, Despachos são tratados de forma excludente, ou seja, não sendo caso de decisão interlocutória ou sentença, será despacho (art. 203, § 3º, do CPC). Para facilitar o entendimento de quem estiver a ler este artigo, defino o despacho como um mero expediente, em um aspecto meramente exemplificativo, apenas uma espécie de pá de remo, se considerarmos o remo como sendo o processo, de modo que será o principal responsável pelo navegar do processo. Assim, não concordo com a classificação do Código para com o Despacho. Na minha opinião é o pronunciamento de maior relevância, afinal se o processo não for conduzido da melhor forma, o julgamento do processo e de questões incidentais será falho.
Falando em questões incidentais, é a Decisão Interlocutória a responsável por resolver essas questões. O CPC disciplina de forma a transparecer que essa fora a ideia do legislador. Para o CPC, Decisão Interlocutória é todo e qualquer ato que tenha caráter de decidir algo que não ponha fim à fase cognitiva ou executiva do processo (art. 203, § 2º, do CPC).
Por fim, o pronunciamento do juiz que ainda não fora comentado é a Sentença. Essa se caracteriza por ser o final do processo, ou melhor, o final à fase cognitiva ou executiva processo, com fundamento no art. 485 ou no art. 487, os quais falaremos na sequência (art. 203, § 1º, do CPC). Importante salientar, põem fim, e não encerra o processo, o encerramento do processo se dá com o arquivamento definitivo.
Compulsando o exemplo totalmente hipotético e observando as classificações, o pronunciamento do juiz que faremos é uma sentença.
Porém, como sabemos as sentenças são divididas em sentenças terminativas (art. 485 do CPC) e sentenças resolutivas (art. 487 do CPC).
Sentenças terminativas são aquelas que visam apenas terminar o processo, não há uma análise do mérito, apenas existe o término do processo. São fundamentadas com base no art. 485 do Código de Processo Civil. Não faz coisa julgada material
Doutro norte, as sentenças resolutivas são aquelas que visam resolver o mérito existente na relação processual, ou seja, dirimir o conflito de interesse existente entre as partes. São fundamentadas com base no art. 487 do Código de Processo Civil. Faz coisa julgada material.
O tipo de sentença para o caso em testilha é a sentença terminativa, inclusive pelo fato de ter previsão no art. 485, X, do CPC, inclusive porque o caso está enquadrado perfeitamente no art. 313, § 3º, do CPC.
Poderia, mediante requerimento da parte adversa, ser declarada o abandono da causa, o que nos remete àquela minha ideia de que todos os incisos do art. 485 (inc. I a IX) enquadram-se perfeitamente à todos os casos existentes nas relações jurídicas.
Identificado o tipo de sentença que teremos que construir, passamos ao que nossa sentença precisará conter, ou seja seus elementos. São três, Relatório, Fundamentação, Dispositivo (art. 489 do CPC).
O relatório é o resumo de todo o processo, nele é necessário conter o nome das partes do processo, qual é o caso, deverá apresentar, de forma resumida, o que fora alegado pelo requerente e pelo requerido, em inicial e em contestação, respectivamente, e apontar as principais ocorrências havidas no processo (art. 489, I, do CPC)
O fundamento é a parte em que o juiz analisará as questões de fato e de direito (art. 489, II, do CPC). É o momento em que o juiz aplicará o direito ao caso concreto, analisando as provas e alegações constantes nos autos de modo a expor o porquê de entender da forma como estará julgando. Nesse momento é importante ressaltar o princípio do livre convencimento do motivado do juiz (art. 371 do CPC), de modo que o juiz poderá julgar de forma livre, contanto que fundamento as razões de julgar.
Por fim, o dispositivo, também chamado por alguns doutrinadores como resultado ou conclusão - apesar de discordar dessas nomenclaturas -, é o momento que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem (art. 489, III, do CPC), ou seja, é o momento que será pronunciado o deferimento ou indeferimento os pedidos formulados em inicial ou reconvenção.
São as classificações necessárias para sabermos que deveremos fazer uma sentença terminativa pautada na desistência da ação. Passamos a análise de sua construção.
A CONSTRUÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA PREVISTA NO INCISO X É IGUAL ÀS DEMAIS? E COMO CONSTRUÍ-LA?
A forma da sentença terminativa fundada no inciso X será igual às demais, não há nenhuma diferença senão a fundamentação e o dispositivo da sentença. No resto, igual. Passamos a análise da construção.
A fundamentação com relação às sentenças terminativas permanece a mesma, isso meso, não houve drástica alteração senão nos dispositivos, porém, com relação à forma, permanece igual, inclusive não se aplica o disposto no art. 489, § 1º, do CPC às sentenças terminativas, sabem por quê? Justamente por ser um dispositivo destinado ao JULGAMENTO da demanda e não à mera EXTINÇÃO do processo.
Uma boa sentença terminativa é aquela que tem uma lauda, sendo que contém apenas três parágrafos, cada qual sendo um dos elementos da sentença, respectivamente.
Uma boa sentença terminativa quase nunca é aquela prolixa, mas sim é aquela que atinge diretamente ao que fora requerido ou à algum incidente processual (negligência, abandono,...) da forma mais breve e célere possível. Assim, é besteira colocar jurisprudência, doutrina, súmulas ou até mesmo ficar debatendo, em sede de cognição própria, o processo em sentença.
Otimizem o tempo que seria gasto para elaborar àquela sentença prolixa para dar maior atenção à um caso que tenha real relevância. Não estou desmerecendo o processo em que será prolatada a sentença terminativa, porém é perda de tempo, vez que com uma breve sentença será atingido diretamente os objetivos, afinal, será feita a extinção,NÃO HÁ JULGAMENTO PARA SER FEITO.
Desse modo, salientando, podem colocar cinco, dez, quinze jurisprudências, normalmente o que será lido é APENAS o dispositivo, infelizmente é o que acontece com maior frequência.
Mas afinal, como construir a sentença?
Inicie sempre pelo relatório! Não é pelo fato de ser a primeira parte da sentença, mas é pelo fato de que no ato de compulsar os autos é que será possível identificar possíveis nulidades. De qualquer forma, na elaboração do relatório é necessário apontar a natureza da ação¹, apontas quais são as partes envolvidas, requerente, requerido, terceiro interessado, litisdenunciado, todos. Como a intenção da sentença é a extinção do processo e não o julgamento, seria uma perda de tempo analisar quais foram os pontos arguidos em inicial e em contestação para colidi-los e definir os pontos controvertidos ou não, afinal, não há análise do mérito. Para ser franco, além da natureza da ação e das partes, basta colocar qual é a real pretensão do requerente (ex: condenação ao ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito).
Importante destacar que caso seja um Procedimento do Juizado Especial Cível, o relatório é dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, devendo a sentença iniciar diretamente pela fundamentação.
Nas sentenças de caráter terminativo a fundamentação normalmente é o que mais deve ser cautelosamente elaborada, de modo que apenas nos casos de homologação de requerimento de desistência a fundamentação poderá ser mais simplória, caso contrário, nem pensar.
Quanto a fundamentação, é interessante que o magistrado atenha-se com relação a expor que o artigo 485 possui caráter exemplificativo, de modo que demais casos previstos no diploma legal são passíveis de extinção, ressaltando que é o caso em testilha, motivo pelo qual a extinção é devida
Com relação ao dispositivo, de forma bem simplória, não há nenhum segredo, não é necessário dizer qual é o inciso que deu ensejo ao ato de extinguir o processo, bastante apenas fundamentar no art. 485, X, do CPC e declarar o processo extinto. Uma curiosidade, o juiz não necessariamente deve apontar o dispositivo que utilizará para a extinção do processo, basta ele dizer o porque de estar o extinguindo, caso não diga, apontar o dispositivo legal é uma imposição.
Uma problemática com relação ao inciso X do art. 485 é que tal dispositivo não tem previsão de ônus das custas e honorários, de modo a ser necessário a aplicação do princípio da causalidade, em outras palavras, aquele que deu ensejo ao processo deverá arcar com as referidas despesas. Importante observar se a parte não é detentora dos benefícios da justiça gratuita, o que faz com que este seja isento de arcar com as referidas custas. Outro ponto importante é observar o procedimento adotado, tratando-se de processo ajuizado pela Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 55 da referida lei, não há condenação em custas, tampouco em honorários, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Entenderam como se analisa cada ponto da sentença? Vamos ao exemplo prático! Caso persistam dúvidas ou haja algo extraordinário ao que eu falei, peço que entre em contato comigo, deixando um comentário aqui na peça, ou por intermédio do meu e-mail ou de minhas redes sociais (todos os endereços estão no meu perfil).
MODELO
Autos nº 0000000-10.2016.8.24.0008
Ação: (Tipo de Ação)¹/PROC
Requerente: Beltrano da Silva
Requerido: Ciclano da Silva
SENTENÇA
Trata-se de Ação de (Indicar qual é a natureza da ação¹), ajuizada por Fulano da Silva em face² de Ciclano da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos, com fito na (relatar de forma breve qual é o principal objetivo da ação). - (Se for Juizado Especial Cível: Dispensado o relatório, com fundamento no art. 38 da Lei nº 9.099/95)
Compulsando os autos, observa-se que o patrono da parte requerente veio a óbito no curso do processo, desse modo e, nos termos e fins do art. 313, § 3º, do CPC a parte foi intimada para constituir novo procurador sob pena de extinção. Quedou-se inerte com relação ao prazo, inclusive, o processo manteve-se inerte até a presente data. Desse modo, não merece prosseguimento esta demanda³.
Ante o exposto, EXTINGO⁴ o processo, sem resolução do mérito⁵, com fundamento no art. 485, X, do CPC.
Custas processuais e honorários advocatícios, em havendo, pelo requerente (Se for Juizado Especial Cível: Sem custas e honorários, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95) - Observar se houve requerimento/concessão de benefícios da Justiça Gratuita (art. 98 do CPC), caso em que ficará isento.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Notifique-se o Ministério Público. (Em sendo caso de sua intervenção - art. 178 do CPC)
Transitado em julgado e não havendo pendências, arquivem-se os autos com as devidas anotações e baixa na estatística.
Blumenau (SC), 28 de março de 2016.
Guilherme Christen Möller
Juiz de Direito
NOTAS
[ 1 ] - Um mito existente em grande partes dos juristas brasileiros é o da necessidade de indicação de um nome para o processo que você promoverá. Meus caros, lhes pergunto, aonde no código está disposto que é necessário a indicação de um nome específico para a ação? Não é necessário indicar um nome da ação. Até porque, a ação, no processo civil, tem cinco naturezas, quais sejam, MANDAMENTAL, CONSTITUTIVA, CONDENATÓRIA, DECLARATÓRIA, EXECUTIVA LATO SENSU, desse modo, caso seja da vontade de quem estiver lendo este modelo de acrescentar um nome, basta colocar a natureza da ação. Fiquem tranquilos com relação ao nome que estarão informando na ação ou até mesmo na referência ao tipo de ação na sentença, basta olhar os pedidos e ver qual o mérito existente naquela demanda que faz o requerente buscar por intermédio da tutela jurisdicional estatal a sua resolução.
[ 2 ] - Recordam das aulas de Teoria Geral do Processo? Um erro comum é estabelecer uma conexão entre requerente e requerido, isso não existe! Segundo ao tripé processual, o Estado é inerte, de modo que por intermédio da provocação de uma pessoa, ora requerente, chama o terceiro até então desconhecido, ora requerido, a fim de integrar a relação processual. Assim, jargões como Fulano move o presente processo CONTRA/EM DESFAVOR de Beltrado, está totalmente errado! Errado em dois pontos, primeiro é que conforme já expus, não há relação entre requerente e requerido senão por intermédio do Estado, segundo porque rompe a ideia de Primazia na Resolução Pacífica do Mérito, o principal princípio do novo CPC.
[ 3 ] - Não cabe novamente a explicação sobre a fundamentação, todas as considerações foram feitas na parte introdutória, apenas ressaltar que o art. 485 do CPC é um artigo exemplificativo, de modo que qualquer hipótese de extinção prevista no CPC pode ser extinta com fundamento no inciso X.
[ 4 ] - O termo correto para declarar a extinção do processo é EXTINGO e não JULGO EXTINTO, o que é uma contradição, afinal, ou você julga o processo, ou você extingue. Inclusive, a única hipótese para julgamento do processo é aquela prevista no art. 487, I, do CPC, ou seja, quando há análise dos pedidos que se fundam a ação ou a reconvenção.
[ 5 ] - Uma mudança trazida pelo novo diploma legal é a substituição de "de Mérito" por "do Mérito", em um primeiro momento parece uma coisa insignificante, porém analisando e pensando minuciosamente, "do Mérito" enfatiza que fora analisado o problema existente naquele processo em específico e não de forma genérica a ponto de dizer que houve a análise "de Mérito", até porque o Mérito é algo que se encontra presente no processo e não fora dele para ser necessário a sua análise fora dele e enquadramento nos autos posteriormente.
DISPOSITIVOS
Art. 98 do CPC: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 203 do CPC: Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.§ 1o Ressalvadasas disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
Art. 313 do CPC: Suspende-se o processo: § 3o No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste.
Art. 371 do CPC: O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
Art. 485 do CPC: O juiz não resolverá o mérito quando: X - nos demais casos prescritos neste Código.
Art. 38 da Lei nº 9.099/95: A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.
Art. 55 da Lei nº 9.099/95: A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Segundo o art. 203 do Novo Código de Processo Civil brasileiro in litteris:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.
Percebe-se que no primeiro parágrafo que a definição de sentença prende-se ao fato de por fim à fase cognitiva do procedimento comum (doravante o único adotado, visto que desapareceu o procedimento sumário) bem como a que extingue a execução.
Entende-se então que se refere à sentença de mérito e não a meramente terminativa. Mas, também recebe a denominação de sentença o provimento em que o juiz resolve a lide[1], mesmo sem encerrar o processo, quando prossegue para fins de cumprimento de sentença conforme prevê o art. 487 do Novo CPC.
A definição antes vigente no CPC Buzaid advinda da redação dada pela Lei 11.232/2005 reputava que sentença “é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269”, aludindo tanto às sentenças definitivas como também as meramente terminativas.
Há de se distinguir ato processual de provimento judicial. O Estado prometeu dar a tutela jurisdicional, comprometendo-se a responder a demanda de qualquer sujeito interessado na obtenção de certo provimento judicial.
Assim, a jurisdição exerce-se através da relação jurídica processual em contraditório, cuja dialética, visa a aplicar o direito e pacificar a sociedade, realizando a justiça no caso concreto (afinal, ocorre a troca regulamentada dos argumentos com vista à produção do justo).
Portanto, o provimento é um atendimento à provocação da jurisdição, ou mesmo, o atendimento ao dever do juiz em se manifestar de ofício diante do interesse público eminente para a exata realização dos fins de justiça do processo (Calmon de Passos).
A sentença é um dos mais relevantes provimentos do juiz, porque corporifica o desfecho de todo procedimento, sendo o último ato processual, com o qual, o juiz termina seu ofício jurisdicional.
A sentença corresponde a um silogismo, onde a premissa maior é a norma jurídica a ser aplicada, ao passo que, a premissa menor é o fato ou a situação de fato, sendo a conclusão correspondente à norma concreta que se extrai da submissão do fato à norma jurídica.
A referida operação de submeter os fatos ao ditame da lei se denomina subsunção que traduz um enlace lógico de uma situação particular específica e concreta a uma previsão abstrata, genérica e hipotética contida na norma jurídica.
Ressaltou Ugo Rocco que se pode perceber na sentença uma série de silogismos. Portanto, não contém apenas um único silogismo, revelando-se ser um trabalho complexo. Desta forma, Couture definiu a sentença como um fato lógico resultante da crítica que o juiz faz dos fatos e do direito para chegar a uma conclusão.
É bom destacar que a antiga definição de sentença como ato do juiz que põe termo ao processo, fora muito criticada pela doutrina, que entendia que tal conceito apenas facilitava a escolha do recurso admissível contra o ato, pois qualquer que fosse o resultado final, chamar-se-ia de sentença ao pronunciamento do juiz.
Assim são considerados provimentos judiciais tanto os que julgam o objeto do processo[2] propriamente dito, as chamadas sentenças de mérito, bem como aquelas que deixam de resolver o mérito, pelos motivos elencados no art. 485 do novo CPC.
Após as alterações ocorridas no CPC/73 sobre o teor dos arts. 162, primeiro parágrafo, 267, 269 e atual 273, pois parte da doutrina e jurisprudência passaram admitir a existência de sentenças parciais, ou seja, decisões que apesar de não encerrar a fase de conhecimento, se enquadram nos arts. 267 e 269 da legislação processual.
Enquanto que outra parte da doutrina e jurisprudência defendeu a permanência conceitual das decisões interlocutória de  mérito.
O Novo CPC procurou classificar os pronunciamentos judiciais[3], e indicando que sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz encerra a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
Ao passo que a decisão interlocutória corresponde a qualquer pronunciamento judicial decisório que não se enquadre na definição de sentença. Portanto, é um conceito por exclusão.
A referida bifurcação interpretativa gerou reflexos no sistema recursal, na formação gradual da coisa julgada e no cabimento da rescisória contra resoluções parciais de mérito.
Mas, o Novo CPC veio extinguir a polêmica, ao mencionar abertamente a existência de interlocutórias de mérito, principalmente em face da tutela de urgência e de evidência,sendo que esta última corresponde à modalidade de interlocutória de mérito.
Percebe-se que o novo codex procurou conceituar sentença como pronunciamento judicial pelos seus efeitos e por sua recorribilidade. Ademais, as hipóteses em que as decisões não admitam a interposição de agravo de instrumento,listadas ao art. 1.105 ou 1.115 do Novo CPC, poderão ser recorridas como preliminares da apelação.
O conceito de sentença estará vinculado às consequências e ao recurso cabível apelação, mas o sistema não impedirá a existência de resoluções de mérito que não se enquadrem no conceito de sentença.
Deixou claro o Novo CPC a possibilidade que no curso processual, ocorra decisão com caráter definitivo parcial, como no caso da tutela do incontroverso, da exclusão de litisconsorte oua resolução de um dos pedidos cumulados, sendo enquadrada como interlocutória de mérito e não como sentença parcial.
Passa haver a formação progressiva da coisa julgada e a possibilidade de execução definitiva de parte do mérito resolvida em momentos diferenciados. Assim, o recurso cabível contra as decisões parcial de mérito será  expressamente o agravo de instrumento e, não aapelação.
Diante de uma única relação processual pode-se observar que: a resolução de mérito nem sempre é obtida mediante sentença;mesmo havendo uma só decisão meritória, esta poderá ser analisada em múltiplos capítulos,refletindo no interesse recursal e no processo de formação de coisa julgada.
As decisões interlocutórias de mérito[4] que não forem recorridas por meio de agravo de instrumento e nem como preliminar da apelação irão provocar a formação de coisa julgada o início da fluência do prazo para a rescisória e a possibilidade de cumprimento definitivo.
Nota-se conforme ensina José Miguel Medina, no NCPC a sentença e decisão interlocutória receberam conceituação diversa.A sentença fora definida pelo momento processual em que é prolatada, posto que ponha fim ao processo ou a fase processua le também pelo seu conteúdo.
A decisão interlocutória não mais resta vinculada à ideia de questão incidente resolvida no curso processual, pois o Novo CPC considera interlocutória qualquer sentença que não seja sentença, portanto, um conceito por  exclusão.
Apontam-se os seguintes critérios para se identificar a sentença: a) é decisão final que põe fim ao processo ou a uma de suas fases; b) é decisão definitiva que resolve o mérito ou terminativa,que por ausência de algum requisito processual não resolva o mérito.
Conclui-se que se trata de um conceito positivado de sentença de caráter restritivo. Enquanto que o conceito de interlocutória é extensivo, será interlocutória, todo o provimento que não se enquadrar no conceito positivo de sentença.
É relevante a descrição legal no novo codex de sentença para haver a melhor definição do recurso cabível, será, pois, apelação para qualquer sentença, e agravo de instrumento para a decisão interlocutória previamente elencada. Senão poderá ser arguida sua recorribilidade como preliminar de apelação.
No entanto, a distinção positivada entre sentença e decisão interlocutória não guardou  a mesma relevância para se identificar a formação de coisa julgada, o cabimento de ação rescisória, ou se ainda se está diante de título executivo. Pois o mérito não é julgado, necessariamente, por  uma sentença, mas por uma decisão.
Lembremos que é a decisão de mérito que faz coisa julgada, que labora o título executivo judicial,que pode ser rescindida… Sendo, pois menos relevante a distinção entre decisão final que corresponde à sentença de mérito ou interlocutória de mérito.
De fato, a boa doutrina recomenda que a sentença devesse ser definida unicamente por seu conteúdo,e não em função do momento em que é proferida. Se a preocupação do legislador era deixar clara a hipótese de cabimento de apelação, conforme redigiu o art. 724.
De modo que o conceito positivo de sentença e de decisão interlocutória, e a deferência que o Novo CPC especialmente, no ponto, dá as decisões de mérito, não mais se referindo, como o CPC/73, às sentenças de mérito, revela que o legislador do novo CPC optou por dar mais importância à ideia de decisão que à de sentença.
No que tange à classificação das sentenças, conforme a teoria de Pontes de Miranda que corresponde à concepção dominante em doutrina pátria, a chamada teoria quinária, as sentenças podem apresentar cinco eficácias diferentes, a saber:eficácia declaratória, condenatória, constitutiva, mandamental e executiva.
Identifica-se a eficácia declaratória a sentença que se restringe a definir a existência ou não de uma relação jurídica, o que inclui igualmente a declaração de falsidade ou autenticidade de documento.
Essa decisão atua apenas no plano jurídico, não opera nenhuma mudança na realidade dos fatos, e o demandante visa apenas tornar indiscutível a existência ou não daquela relação jurídica.
Assim se houver uma ação declaratória que reconheça a inexistência da obrigação tributária, não caberá execução fiscal, e nem os corolários punitivos aos inadimplentes tributários.
A sentença constitutiva é aquela que implica na mudança da relação jurídico, seja extinguindo-a, modificando-a ou criando-a. Atinge diretamente um status, e atua apenas no plano jurídico, constituindo um estado jurídico novo. É caso de ações que visem à resolução de contrato, a separação de cônjuges e, etc., como as que possuem eficácia constitutiva.
Já as sentenças com eficácia condenatória são aquelas em que o juiz impõe sanção por descumprimento de um direito, ou que impõem ao réu a obrigação de prestar alguma coisa devida ao autor, sendo exemplo comum, as ações indenizatórias em geral.
A eficácia mandamental será encontrada nas que determinam uma ordem. Onde o juiz determinará ao réu que faça alguma coisa. Mas, no fundo é mais que uma mera ordem. Traduz em verdade um comando que pode ser um fazer ou um não-fazer.
Ressalte-se que Pontes de Miranda atenta para outro aspecto, que além das cinco diferentes eficácias de sentenças, afirmou que não existe sentença pura, e que as sentenças contêm normalmente mais de uma eficácia, sendo sempre uma destas a preponderante, e acaba por classificá-la.
Quanto à natureza jurídica do provimento judicial na emissão da sentença, há tormentosa questão que oscila em ora identificar como ato de inteligência e ora como ato de vontade do juiz.
Para Alfredo Rocco a sentença seria mero ato de inteligência do magistrado do juiz, não havendo em seu bojo nenhuma declaração de vontade, sendo o seu labor reduzido a puro juízo lógico, sobre a aplicação da norma jurídica ao caso concreto, pelo que, revela-se na sentença a vontade declarada é de fato da lei.
Outra corrente doutrinária sustenta que a sentença não apenas contém um juízo lógico, mas igualmente, um ato de vontade do juiz, que atua como órgão do Estado, e, por ser um ato de vontade se concretiza num comando.
Segundo Rocco, o elemento essencial e precípuo da sentença é o juízo lógico, sendo essencialmente um ato de inteligência do juiz, apesar de existirem na sentença os quais concorram outro elemento que constituem atos de vontade do juiz, como é o caso das sentenças condenatórias.
A norma jurídica pressupõe um juízo lógico do órgão do qual emana, sendo essencialmente um ato de vontade, ou precisamente, um comando dirigido pelo Estado aos particulares.
Como se trata de norma abstrata, este comando deve ser materializado, e traduzido de forma concreta pelo juiz através da sentença. Sublinhe-se que o juiz não acrescenta nenhuma vontade própria, posto que já exista a vontade da lei, operando mero silogismo que resulta na concreção da norma de conduta a se aplicar ao caso concreto.
A sentença, portanto, só contém a vontade da lei traduzida de forma concreta através do labor e apreciação do magistrado, e, nisso não se identifica um ato de vontade, mas somente um ato de inteligência do juiz.
Respondendo às críticas de que a sentença fosse mero ato de inteligência, não se distinguiria do parecer de um particular, com única diferença que seria um parecer emitido pelo Estado-Juiz.
O que diferencia a sentença de um parecer não é a natureza da atividade desenvolvida para se alcançar a formulação do juízo, mas o diverso valor do juízo, ou seja, a diversa eficácia jurídica do produto daquela atividade.
Isso porque o direito objetivo, reconhece à sentença do juiz uma força obrigatória que não possui o parecer de um particular, sendo a sentença um produto da atividade intelectual do juiz, a que a lei confere esse determinado efeito.
Segundo Chiovenda, a lei possui vontade, sendo essa vontade que contém o abstrato da lei, que deve ser aplicada ao juiz ao caso concreto. Assim, o juiz como órgão do Estado, emite um comando, que qualifica a sentença como ato de vontade do juiz, como órgão estatal, em face daquilo que a lei exprime.
Por ser ato de vontade estatal é que a sentença se diferencia do parecer de um particular. Porém, a sentença é um ato de vontade inteiramente autônoma do juiz, mas conforme a vontade expressa na lei.
Lopes da Costa sustenta que a lei é a sentença em tese, enquanto a sentença representa norma em concreta. E, há um elemento lógico e um elemento volitivo.
Há,pois o resultado simultâneo da razão e da vontade. Sem o elemento volitivo, a sentença não teria força obrigatória; e, sem o elemento volitivo, a sentença não teria força obrigatória, e por outro lado, sem o elemento racional, seria fruto do puro arbítrio, que é a negação do direito. Portanto, conclui-se, que a sentença é ato de intelecção que termina por um ato de vontade.
Ademais o livre convencimento do juiz no ato de exarar a sentença deverá ser motivado, e com o Novo CPC, a fundamentação deverá ser objetiva e precisa, dando azo a sanar os vícios e aproveitar ao máximo o feito processual já formatado.
Divide-se a doutrina em consignar a finalidade da sentença, pois alguns enxergam tão-somente a função meramente declaratória enquanto que outros, também, vislumbram a função criadora do direito.
A priori, resolvida a natureza da atividade judicial ao emitir a sentença, restaria resolvido o impasse doutrinário a respeito da função da sentença, mas não é tão simples assim.
Aos doutrinadores que admitem ser a sentença como um ato de inteligência do juiz, percebem pois que a função declaratória, e os que veem nela um ato de vontade, enxergam a sua função criadora do direito. Apesar de que muitos adeptos da teoria da vontade sustentem que a sentença simplesmente declara o direito.
Segundo Oskar Büllow, a sentença cria o direito objetivo, na medida em que as abstratas e hipotéticas disposições de lei são por si só impotentes para regular as concretas relações sociais.
Afinal, toda questão do direito apresenta um problema jurídico que não está resolvido de pronto pela lei, pois somente a sentença fornece a norma individualizada e concreta para o caso particular. A lei fornece somente um esboço para a construção da norma concreta.
Apoiando esse entendimento, Carnelutti enxerga que também o direito objetivo não tem condições para disciplinar todos os conflitos de interesses ocorrentes no meio social, sendo necessário, muitas vezes, o processo para a complementação dos comandos da lei.
O comando contido na lei é incompleto; é como se fosse um arco, que a sentença completa, transformando em círculo. Os direitos subjetivos e as obrigações só nascem efetivamente quando existe uma sentença a respeito.
Conforme Mortara, a sentença cria o direito subjetivo, porquanto, antes da emissão da sentença, o que existe é uma simples pretensão[5], mas a sentença não cria do nada um direito subjetivo, apenas conferindo força e efeitos de direito subjetivo a essa pretensão, sob a forma de ação ou de defesa.
A maioria da doutrina, porém, sustenta que a função da sentença é simplesmente declaratória do direito. O que é reforçado por Chiovenda que afirma que a sentença nada cria, mas apenas declara a vontade concreta da lei, na medida em que atua vontade da lei preexistente.
O processo não se presta a tomar concreta a vontade da lei, pois essa vontade já se formou como vontade concreta, antes dele, por exemplo, quando o autor celebrou o contrato com o réu, mas apenas declarar essa vontade e efetivá-la na prática, traduzindo-a em ato, na sentença, com o acolhimento ou rejeição da demanda.
Para Alfredo Rocco, também, o elemento essencial e característico da sentença é o juízo lógico, orientando-se no mesmo sentido Rocco, para quem a função jurisdicional não comete ao juiz a criação da lei, senão a declaração da certeza de relações jurídicas existentes.
Nas hipóteses de lacunas da lei, o juiz, guiando-se pela analogia, pelos costumes e pelos princípios gerais de direito, formula a norma abstrata a aplicar ao caso concreto, o que não significa afirmar que ele cria o direito, mas apenas declara a norma jurídica existente, embora em estado potencial no sistema jurídico.
A função da sentença é declaratória, mas quando falta a disposição; a lei aplicável ao caso concreto, o juiz tem que se socorrer da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito, hipóteses em que desenvolve uma atividade similar à legislativa, de formação do direito, criando o direito judicial. Esta, porém, não é função normal da sentença e sim, extraordinária e acidental.
Frise-se que o direito judicial é diverso do direito legislado, posto que só valha para o caso concreto enquanto a lei vale para todos os casos da mesma espécie.
A sentença é o provimento pelo qual o juiz põe fim à atividade jurisdicional, solucionando a lide, mediante a aplicação da lei, sendo o ato clímax do processo. E, adquire existência como ato jurídico processual a partir do momento em que é publicada, pois antes, não passa de mero ato judicial que pode ser desfeito ou modificado.
É a publicação da sentença que a converte de mero ato judicial para um ato jurídico processual, obtendo relevância para o processo. Publicação, em sentido técnico, traduzindo o momento em que é dado a público o conhecimento do teor da sentença.
Poderá o juiz proferir a sentença logo após a audiência de instrução e julgamento, na própria audiência, e constará dos termos assentados do feito, ou noutro momento, no prazo de dez dias assinalado pela lei para esse fim, caso não esteja em condições para prolatá-la desde logo.
Proferida na própria AIJ, a sentença adquire o caráter de ato decisório, como ato jurídico processual, no momento em que é lançada no processo. Se a sentença for proferida fora da audiência, ela adquire a consistência de ato processual, quando da sua juntada aos autos, integrando-se ao processo, pelo que o termo de juntada documenta a publicação.
Como ato processual, a sentença, a sentença produz efeitos principais, que se manifestam em razão do pedido da parte ou pronunciamento expresso do juiz a respeito. Portanto, a sentença que anula o casamento produz o efeito de dissolver a comunhão de bens, a mulher que condenada na ação de divórcio litigioso, perde o direito de usar o nome do marido e a sentença condenatória produz a hipoteca judiciária.
Chamam a atenção alguns dispositivos do Novo CPC, pois por muito tempo se discutira o cabimento de rescisória contra as sentenças arbitrais que tem seu procedimento regulado conforme a Lei 9.307/96 e que permite que os litigantes escolham um particular para julgar suas controvérsias sobre direitos disponíveis em caráter definitivo. Lembrando-se que a decisão do árbitro tem força de decisão judicial e se constitui em título executivo judicial.
É sabido que a sentença arbitral possui procedimento de anulação regulamentado pela Lei de Arbitragem em seu art. 32, devendo obedecer às hipóteses legais e ser proposta no prazo de noventa dias contados da intimação das partes. Porém, com o novo codex, sanou-se o busilis,ao afastar-se o cabimento de rescisória para atacar a sentença arbitral.
Foi esclarecedor o legislador ao colocar in litteris que “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida, fazendo referência tanto as sentenças quanto aos acórdãos”.
Assim, o caput do art. 966 do Novo CPC criou uma brecha para se admitir a rescisória em face da sentença arbitral, posto que seja igualmente decisão de mérito E mais, a sentença arbitral normalmente não é passível de recurso, portanto, se enquadra perfeitamente na definição esculpida no art. 520 do Novo CPC.
Indo além, lembremos que também faz título executivo judicial a sentença arbitral. E, os títulos judiciais podem ser objeto de rescisória, principalmente no caso de inexigibilidade do título, ou fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou ainda, com base em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a CF, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
Dentre as hipóteses de cabimento de rescisória é possível a decisão de mérito proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Assim, caso o juízo arbitral não for competente para prolatar a sentença arbitral, esta poderá ser rescindida no biênio.
Afirmam Fredie Didier Jr e Leonardo José Carneiro da Cunha que a apelação é o recurso cabível para se impugnar os atos do juiz que ponham termo ao procedimento, com ou semresolução do mérito, portanto, é útil para impugnar tanto as sentenças definitivas como as terminativas.
Não cabe mais se cogitar na Extinção do processo com a sentença, continuando este como por exemplo, o cumprimento da sentença em caso de não adimplemento voluntário pelo demandado da obrigação determinada na sentença.
O novo codex resolve a divergência doutrinária, informando que nos casos em que o juiz extingue o processo em relação a apenas um dos pedidos, mantendo o andamento em relação aos demais, sendo cabível a apelação.
Tal decisão chamada de extinção imprópria ou decisão parcial tem sido atacada por intermédio de dois recursos, sendo aceitos ambos atualmente, assim sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, embora o TJRS tenha entendido, por exemplo, que a decisão que altera em parte a pretensão extinguindo alguns pedidos e não todos,seja interlocutória, pois com o conceito atual de sentença é de se reclamar ato extintivo de toda a relação processual.
Maria Berenice Dias assevera ao contrário pois entende que não há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, caracterizando erro grosseiro, não passível de aceitação do recurso, inclusive sendo a decisão do legislador contrária à dos tribunais, em razão das mudanças conceituais apontadas.
O novo CPC permite que cada processo tenha maior rendimento que possível, daí o porquê estendeu a autoridade da coisa julgada às questões prejudiciais. A sentença que, à luz da lei revogada seria de carência da ação, à luz do Novo CPC é de improcedência e resolve definitivamente a controvérsia.
Criaram-se mecanismos para que, sendo a ação proposta com base em várias causas de pedir e sendo só uma levada em conta na decisão de primeiro ou segundo grau, repetindo-se as decisões de procedência, caso o tribunal superior inverta a situação, retorne o processoao segundo grua para as demais sejam apreciadas, até que, afinal, sejam todas decididas e seja, efetivamente,posto fim à controvérsia.
O Novo CPC criou inspirado no sistema italiano e francês, a estabilização e tutela, a que já se referiu no item anterior, que permite a manutenção da eficácia da medida de urgência, ou antecipatória de tutela, até que seja eventualmente impugnada pela parte contrária.
Enunciado n.º 103 do FPPC: A decisão parcial proferida no curso do processo com fundamento no art. 487, I, se sujeita a recurso de agravo de instrumento. (Grupo: Sentença, Coisa Julgada e Ação Rescisória; redação revista no III FPPC-Rio).
Interessante é que de acordo com o art.226 do novo CPC (correspondendo ao art. 189 CPC/73) o juiz proferirá as sentenças no prazo de trinta dias.
O novo CPC destinou os arts 458 até 508 para regulamentar a sentença e a coisa julgada. O referido diploma legal adotou a técnica de alocar no capítulo os artigos que listam as situações em que a sentença resolve ou não o mérito (que são meramente terminativas posto extingam o processo sem julgar seu mérito).
Há de se salientar que existe uma diferença entre resolver o mérito e julgar o mérito. Aliás, as partes possuem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. O que acarreta a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito.
Evidentemente, o juiz deve sempre que possível, superar os vícios processuais, estimulando e viabilizando seu saneamento e correção ou complementação, a fim de que possa realmente examinar o mérito e resolver o conflito de interesses.
Lembremos que o princípio da primazia do exame do mérito forçosamente abarca a instrumentalidade das formas, estimulando a correção e ainda a sanação de vícios, bem como o aproveitamento de atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz para que se viabilize a apreciação do mérito.
A decisão do mérito proferida no processo deve ser o resultado de trabalho comum do juiz e das partes, pois afinal, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva.
Existem muitas disposições dispersas no novo CPC que enfatizam o princípio da precedência do mérito. Desta forma, para resolver o mérito os métodos autocompositivos podem surtir bons efeitos, mas também, o exame do mérito pelo juiz, avaliando a quem cabe o direito e em qual medida também…
Já o julgamento do mérito se afasta diametralmente dos meios alternativos de resolução da lide.
O que se referia ao art. 267 do CPC/73 não se deu alteração das situações previstas onde o juiz resolve o mérito, praticamente reprisando o que havia anteriormente.
Mas, cinco modificações são notáveis, a saber:
1. A previsão de que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta em cinco dias, e não mais em 48 horas, como estabelece do Código Buzaid, quando o juiz reconhecer que o processo ficou parado durante mais de um ano devido à negligência dos litigantes ou, quando, por não promoverem os atos e diligências que lhes cabiam, como o autor que abandonou a causa por mais trinta dias;
2. A segunda refere-se à previsão de que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, dependendo do consentimento do réu;
3. A terceira, e mais relevante, na opinião de Misael Montenegro Filho refere-se à previsão de que, extinto o processo sem resolução do mérito, e interposta a apelação pelo autor, o juiz poderá se retratar em cinco dias, técnica que, no CPC/73, é exclusiva para o indeferimento da petição inicial (art. 296), tendo sido estendida para todas as situações em que o processo é extinto sem a resolução do mérito;
4. Diz respeito à previsão de que o juiz só pode reconhecer a ocorrência de prescrição ou decadência após a oitiva das partes, concedendo-lhe oportunidade para se manifestarem, exceto quando julgar liminarmente a improcedência do pedido;
5. Refere-se à previsão de que, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria o pronunciamento que não o resolve, contribuindo para evitar a propositura sucessiva de ações judiciais.
Houve igualmente relevantes modificações promovendo valorização dos princípios constitucionais de fundamentação das decisões judicias, do contraditório e da ampla defesa, ampliando a interdisciplinaridade entre a lei processual e a Constituição Federal.
Nesse sentido, o primeiro parágrafo do art. 489 do novo CPC lista situações onde a decisão judicial não poderá ser fundamentada. Ratificou-se também que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva.
Elogiáveis disposições posto que visem promover efetivo aperfeiçoamento das decisões judiciais e da qualidade da prestação jurisdicional, não sendo apenas idealista, posto que o seu descumprimento configure a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios conforme o inciso II do parágrafo único do art. 1.022 do novo CPC.
O processo deve ser um método ético de composição da lide, assim é natural admitir que a boa-fé norteie a atuação dos litigantes e também a interpretação dos julgamentos judiciais expressos nas decisões.
O fato novo e superveniente a propositura da ação sendo este constitutivo, modificativo ou extintivo de direito e que possa influir no julgamento do mérito, caberá ao magistrado conhecê-lo e considerá-lo, de ofício ou a requerimento da parte, no momento em proferir a decisão.
Tal redação prestigia os princípios da bilateralidade da audiência, ou o contraditório participativo bem como o da ampla defesa, evitando-se que sejam surpreendidos os sujeitos do processo com a decisão judicial proferida com fulcro em fato novo, sem que tenham oportunidade para se manifestarem nos autos.
Infelizmente o legislador infraconstitucional não fixou prazo para que as partes se manifestem diante do fato norma, mas nesse caso, deve ser aplicada a regra geral prevista no terceiro parágrafo do art. 218 do Novo CPC, que fixou em cinco dias para a prática do ato processual, na ausência de disposição expressa.
Aderradeira alteração presente nos elementos e efeitos da sentença se refere ao acréscimo de normas no dispositivo que alude à hipoteca judiciária. E, por amor à didática, explicamos: “Consiste em efeito secundário ou anexo da sentença ou acórdão que condena a parte ao pagamento de uma prestação em dinheiro ou em coisa”.
Significa dizer: a decisão constitui título suficiente para que o vencedor da demanda venha a ter contra o vencido, e sobre seus bens imóveis e certos móveis, o direito real de garantia, desde que realizada a inscrição da hipoteca judiciária no cartório de registro de imóveis, que deve ser ordenada pelo juiz através de expedição de mandado em atenção a requerimento de especialização dos bens feito pela parte favorecida pela decisão condenatória.
Por isso, pode-se afirmar que não se exige, para a sua instituição, que a parte a requeira, nem tampouco que o órgão jurisdicional sobre ela decida. Institui-se a hipoteca judiciária – e, consequentemente, nasce para o vencedor a faculdade de fazê-la inscrever – ex vi legis, pelo só fato da publicação da decisão do magistrado ou do Tribunal.
A referida alteração consta dos segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafos. Constituída a hipoteca judiciária junto ao Registro Geral de Imóveis, o vencedor da demanda judicial passa a ser o titular do direito real de garantia, abrangendo os bens de valor igual ou próximo ao crédito reconhecido em sentença, aumentando a possibilidade de receber a soma em dinheiro a que faz jus, caso a sentença condenatória seja confirmada pelas instâncias superiores.
Portanto, este direito de garantia, por ser real, confere ao credor a prerrogativa de poder perseguir o bem, ainda que a sua titularidade seja transferida, o direito de indivisibilidade da garantia e o de preferência, entre outros, continuam a serem assegurados normalmente pela lei material ex vi os arts. 1.421 e 1.422 do C.C.
No regime instituído pelo Código Buzaid, a hipoteca judiciária depende da propositura de ação própria, representando espécie de procedimento de jurisdição voluntária. Apesar de que boa parte da doutrina e também da jurisprudência estimule e até permita a realização da dita hipoteca inerentemente da instauração do procedimento e mediante mera expedição de ofício pelo juiz, nos próprios autos da ação onde fora proferida a sentença.
Assim o novo codex fora além e adiante, pois a hipoteca pode ser realizada por iniciativa da parte, independentemente de determinação judicial e, também sem a demonstração da urgência.
Na dinâmica forense destacamos que a hipoteca judiciária tem sido pouco utilizada pelos credores exequentes, por conta do alto custo registral do instituto e do entendimento de que não é necessária para garantir os direitos aos exequentes, em face da existência de mecanismos eficazes para o reconhecimento de fraude à execução, se o devedor dissipar o seu patrimônio após tomar ciência dos termos de sentença condenatória contra ele proferida.
Manteve o Novo CPC as hipóteses que a sentença se sujeita ao chamado duplo grau de jurisdição obrigatório, elencando-as no art. 496.
Suprimiu-se no Código Buzaid a remessa necessária quando o valor da condenação ou do direito controvertido, for não excedente a sessenta salários-mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa de mesmo valor.
Desta feita, alterou o valor a mil salários mínimos quanto se referir a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; quinhentos salários mínimos para os Estados, DF e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, e os Municípios que sejam capitais dos Estados; a cem salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
Também não se terá a remessa obrigatória quando a sentença estiver fundada em súmula de tribunal superior, acórdão do STF ou STJ de julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado por incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência e ainda o entendimento coincidente com a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.
Portanto, a lei processual alterou o critério que define a condenação de pequeno valor, quando então a técnica do reexame necessário não é adotada e nem impõe à Fazenda Pública o ônus de interpor o recurso voluntário, evitando-se assim o trânsito em julgado do pronunciamento judicial.
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NOTAS
[1]No CPC vigente, o vocábulo “lide” ora significa processo, ora o mérito da causa. Lide é, consoante a lição de Carnelutti, o conflito de interesses qualificadopela pretensão de um dos litigantes e pela resistência do outro. O julgamento desse conflito de pretensões, mediante o qual o juiz, acolhendo ou rejeitando o pedido, dá razão a uma das partes e nega-se à outra, constitui uma sentença definitiva de mérito. A lide é, portanto, o objeto principal do processo e nela se exprimem às aspirações em conflito de ambos os litigantes.
[2]Objeto do processo é aquilo que se coloca diante do juiz para julgamento (res in iudicium deducta). Serve para delimitar provimento; identificar litispendência e coisa julgada, prejudicialidade, declaratória incidental, alteração e cúmulo de demandas.Infere-se que objeto é mérito da causa: a busca desses conceitos revelam-se a mesma busca.
[3]A mais moderna doutrina costuma classificar as ações processuais de acordo com o provimento jurisdicionalque decorre do pedido veiculado, em razão do princípio da congruência entre pedido e sentença. E, assim também costuma classificar o processo em processo de conhecimento, executivo, cautelar e, etc. Embora atualmente prevaleça a classificação quinária. Liebman classificou as ações segundo o direito que pretendia tutelar, na qual se distingue em reais, pessoais, mobiliárias e imobiliárias.
[4]Na visão de Humberto Theodoro Junior “lide e mérito da causa são sinônimos para o Código.O pedido do autor, manifestado na propositura da ação, revela processualmente qual a lide que se pretende compor através da tutela jurisdicional. (…) o reconhecimento do pedido refere-se diretamente ao próprio direito material sobre o qual se funda a pretensão do autor.”
[5]Há 3 diferentes correntes de pensamento para caracterizar a pretensão processual:
[i] pretensão como afirmação do direito material;
[ii] pretensão como fator exclusivamente processual;
[iii] pretensão como pedido.
Dinamarco defende a última corrente: pretensão como pedido, sem qualquer interferência do fundamento da demanda (estado de coisas).Quem elaborou essa ideia foi Schwab. Mas ao projetar sobre os institutos que mais diretamente sofrem a influência do conceito, encontra dificuldade referente à coisa julgada material. Se o objeto do processo for só o pedido e não a causa de pedir a coisa julgada material teria efeito sobre toda e qualquer demanda sobre o mesmo objeto ainda que apoiado em fatos diferentes.
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A sessão de Mediação
Quem é responsável pela preparação ambiental de uma mediação?
 
Quanto à qualidade ambiental – relacionada ao espaço físico destinado ao atendimento das partes – uma parcela desse planejamento é de responsabilidade do gestor do programa que deve providenciar um ambiente compatível com os importantes debates que ali ocorrerão. Por outro lado, ao mediador cumpre se certificar que a sala está disposta de maneira a transmitir ao usuário a mensagem de que “nos provedores do serviço, apreciamos sua vinda e nos importamos com as questões que estão sendo trazidas à mediação”. Nas próximas páginas abordaremos como organizar o ambiente e a disposição de cadeiras na sala de mediação.
 
 
Por que não se mostra recomendável colocar partes em uma mediação em lados opostos da mesa?
 
A forma como as partes irão se sentar durante a sessão de mediação transmite muito mais informações do que se possa inicialmente imaginar. Tratase de uma forma de linguagem não verbal, que deve ser bem analisada a fim de perceber o que as partes podem esperar da mediação e como elas irão se comportar nesse ambiente. A forma como será organizada a posição física das partes deverá diferir conforme o número delas, o grau de animosidade, o tipo de disputa, o patamar cultural e a própria personalidade dos envolvidos. Desse modo, independentemente do fato de haver um único mediador ou estar sendo auxiliado por outro ou outros, há de se seguir algumas orientações, para um melhor desenvolvimento do processo de mediação. 
Mostrase recomendável que o posicionamento das partes seja realizado de modo que todos consigam ver e ouvir uns aos outros, como também participar dos debates. Uma segunda observação diz respeito à necessidade de se apartar qualquer aspecto que possa transparecer alguma animosidade entre as partes. Assim sendo, de preferência, as partes devem se sentar em posições não antagônicas (opostas). Um dos objetivos da mediação é tentar evitar um sentimento de rivalidade ou polarização, o que, no caso da disposição das mesas, é melhor conseguido ao não colocar as partes de frente uma para a outra, mas, sim, lado a lado, no caso de mesa retangular, ou em posição equidistante, no caso de mesa circular. Ademais, devese frisar que as pessoas que representam uma parte devem conseguir se sentar juntamente com ela, caso assim o desejem.
 
Quais os propósitos da declaração de abertura?
 
A sessão de abertura (ou declaração de abertura) tem como propósito apresentar às partes o processo de mediação, explicandolhes como ele se desenvolve, quais as regras que deverão ser seguidas, sempre no intuito de deixálas confortáveis com o processo em si, como também de evitar futuros questionamentos quanto a seu desenvolvimento. A fase de abertura, ademais, tem um forte objetivo de fazer com que as partes adversárias se habituem a sentar, uma ao lado da outra, em um mesmo ambiente. É exatamente na fase de abertura que o mediador firma sua presença e a figura de condutor do processo. O mediador, portanto, deve agir como um educador do processo de mediação e como definidor do tom que deverá ser apresentado durante seu desenvolvimento. Há de se concluir que a fase de abertura – etapa fundamental do processo de mediação – apresenta o propósito de deixar as partes a par do processo de mediação, estabelece  um tom ameno para o debate das questões por elas suscitadas, faz com que o mediador ganhe a confiança das partes e, desde já, explicite as expectativas quanto ao resultado do processo que se está a iniciar.
Devese registrar que é na declaração de abertura que as partes terão conhecimento do processo e das regras que serão aplicadas, razão pela qual, se qualquer infringência às regras ocorrer ao longo da mediação, essa explicação prévia poderá sempre ser lembrada às partes para que voltem a atuar em conformidade ao que foi anteriormente estipulado. Essa técnica, por exemplo, é muito útil quando se verifica que as partes estão se interrompendo constantemente.
 
Qual a importância de um resumo após as manifestações das partes?
 
Após o mediador ter perguntado à última das partes a se manifestar se deseja dizer algo mais, deve ele fazer um resumo de toda a controvérsia até então apresentada, verificando as principais questões presentes, como também os interesses subjacentes juntamente com as partes. Recomendase que não se faça o resumo logo após apenas uma das partes ter se manifestado, pois, ao assim proceder, o mediador poderá dar a entender à outra parte que está endossando o ponto de vista apresentado. Esse resumo conjunto dos discursos das partes – também chamado de resumo de texto único102, por colocar duas perspectivas em uma única descrição – mostrase de suma importância, uma vez que dá um norte ao processo de mediação e, sobretudo, centraliza a discussão nos principais aspectos presentes. Para o mediador, tratase de uma efetiva organização do processo, pois se estabelece uma versão imparcial, neutra e prospectiva (i.e. voltada a soluções) dos fatos identificando quais são as questões a serem debatidas na mediação e quais são os reais interesses e necessidades que as partes possuem. Para as partes, tratase de um mecanismo que auxiliará a compreensão das questões envolvidas sem que haja um tom judicatório ao debate. Cabe registrarque por meio do resumo o mediador deverá apresentar uma versão que implicitamente demonstre que conflitos são naturais em quaisquer relações humanas e que às partes cabe a busca da melhor resolução possível diante do contexto existente. Esta demonstração implícita de que conflitos são naturais e que as partes não devem se envergonhar por estarem em conflito é comumente denominada de normalização.
O mediador, no entanto, deverá ter a cautela ao relatar às partes o resumo, uma vez que qualquer incoerência ou exposição que não seja neutra poderá gerar a perda de percepção de imparcialidade que o mediador começou a adquirir com a declaração de abertura.
Após apresentado o resumo, é importante se certificar de que o resumo esteja de acordo com que as partes pensam e, caso não esteja, devese dar a oportunidade para correções. Assim, basta perguntar: “Vocês estão de acordo com essa síntese dos fatos? Há algo que queiram acrescentar?”. Terminada a apresentação do resumo e feita a certificação quanto ao seu conteúdo com as partes, o mediador deve dar andamento à mediação de imediato, formulando, por exemplo, alguma pergunta, caso entenda que se pode passar para a próxima fase da mediação com as partes ainda reunidas. Caso contrário pode o mediador explicar que se dará prosseguimento às sessões individuais.
 
 
Por que se mostra tão importante a identificação das questões? E dos interesses?
 
Com o resumo o mediador apresenta a forma com que identificou as questões, os interesses e os sentimentos comuns a todos os envolvidos.
O esclarecimento de interesses, questões e sentimentos consiste em uma etapa essencial e preliminar que auxiliará as partes a avançar no processo de mediação em direção a um eventual entendimento recíproco, uma vez que, ao menos tacitamente, as partes começam a perceber as perspectivas e necessidades da outra parte.
Tratase de uma fase em que as partes terão a oportunidade, portanto, para falar abertamente naturalmente, fazendo uso de linguagem apropriada – e expressar seus sentimentos e crenças, como também fazer perguntas. Para o mediador, é uma fase rica na captação de informações sensíveis para as partes e fundamentais para a mediação. O esclarecimento de interesses, questões e sentimentos consiste em uma etapa essencial e preliminar que auxiliará as partes a avançar no processo de mediação em direção a um eventual entendimento recíproco, uma vez que, ao menos tacitamente, as partes começam a perceber as perspectivas e necessidades da outra parte. Com base em tais constatações, as partes são capazes, portanto, de tentar solucionar questões particulares quando da elaboração do acordo.
 
 
Qual a importância de se identificarem sentimentos das partes?
 
Em todo o processo de mediação, diversos sentimentos irão ser manifestados: ressentimento, ódio, frustração, inveja, ciúmes, medo, mágoa, amor, entre outros. Nesse caso, o mediador deve identificar os sentimentos para que a parte sintase adequadamente ouvida e compreendida.
Ao validar sentimentos o mediador indica, em um tom normalizador, às partes, que identificou o sentimento gerado pelo conflito. Todavia, cabe registrar que a validação de sentimentos somente deve ocorrer em sessões conjuntas se as duas partes compartilharem o mesmo sentimento (e.g. “imagino que ambos devem estar bastante aborrecidos e até frustrados com o esforço que fizeram para serem bem compreendidos e ainda ter ocorrido esta série de falhas de comunicação”). Em regra, a validação de sentimentos ocorre em sessões individuais. Desse modo, devem ser utilizadas expressões tais como: “imagino que você esteja muito aborrecido com o tratamento que lhe foi dado pelo oficina do João Cerzido...” ou “você deve estar se sentindo frustrada diante dessa situação toda...”. Cabe registrar que ao validar sentimento o mediador não deve indicar para a parte de que ela tem razão quanto ao mérito da disputa e sim que o mediador identificou os sentimentos da parte que decorreram do conflito em exame e não adotou postura judicativa (i.e. implícita ou explicitamente não proferiu juízo de valor quanto à reação da parte ao conflito).
 
O que é a validação de sentimentos? Qual seu propósito na mediação? Qual o prejuízo de se desvalidarem sentimentos?
 
A validação de sentimentos consiste em inicialmente aceitar que alguém tenha determinado sentimento. Em seguida, buscase compreender a causa do sentimento – em regra, os interesses reais (examinados logo em seguida). Validar significa reconhecer a individualidade das partes e indicar que estas são apreciadas na mediação. Por outro lado, a invalidação consiste na rejeição ou desprezo aos sentimentos da parte ou daqueles com quem se interage.
Vale destacar que a invalidação em regra decorre da falta de técnica autocompositiva do conciliador ou até do mediador. Essa orientação provoca na parte invalidada a necessidade de se justificar quanto à legitimidade de seus sentimentos (e.g. João: “não dá para não se aborrecer com isso, a Roberta é muito egoísta...”) – o que naturalmente apenas tende a prejudicar o rapport e a própria legitimidade da mediação.
 
O que é a despolarização do conflito?
 
Essa possibilidade de se passar de uma fase de ânimos exaltados para uma etapa em que as partes começam a demonstrar empatia e a buscar alguma solução ao seu conflito pode ser considerada o que a mediação pode oferecer de melhor. Alguns autores denominam essa atividade de despolarização do conflito. Se adequadamente trabalhado o processo pelo mediador, na maior parte dos casos, este resultado será alcançado pelas próprias partes. O mediador, portanto, deve atuar de modo a incentivar o alcance dessa etapa de mudança, em que se começa a desenhar o sucesso do processo de mediação.
Na mediação devese, a todo o momento, buscar demonstrar às partes que ambas estão ligadas pelo interesse na resolução da disputa, e que a solução partirá delas mesmas. Intuitivamente, o ser humano tende a polarizar suas relações conflituosas acreditando que para que um tenha seus interesses atendidos o outro necessariamente terá de abrir mão de sua pretensão. Nesse sentido, o mediador deve ser prestativo e acessível sem exercer pressões para demonstrar que na maior parte dos casos os interesses reais das partes são congruentes e que por falhas de comunicação frequentemente as partes têm a percepção de que os seus interesses são divergentes ou incompatíveis.
 
Por que se recomenda que a primeira sessão individual dure apenas cinco minutos?
 
Considerando que na maior parte dos tribunais no Brasil o número de mediadores é bastante restrito, recomendamos que se estabeleça uma meta de apresentar a declaração de abertura em menos de cinco minutos. Cabe ressaltar que é possível proceder com uma adequada declaração de abertura em cerca de três minutos.
 
 O que é a mediação facilitadora? E a avaliadora?
 
O segundo modo, mediação facilitadora, tem como pressuposto que, se o autocompositor fizer os questionamentos corretos com uso de técnicas apropriadas, as partes por si só alcançarão um consenso e aprenderão a melhor lidar com outros futuros conflitos em razão de terem sido estimuladas a aplicar técnicas autocompositivas. Dessa forma se contribui com mais eficiência com a difusão de uma cultura de paz mais eficiente. 
O mediador deve sempre se lembrar de que quanto mais trabalhado o processo pelas próprias partes, mais elas compreenderão todas as questões e interesses e, portanto, mais facilmente chegarão, elas próprias, à sua conclusão, isto é, ao acordo mutuamente satisfatório. Estas técnicas autocompositivas serão abordadas em um capítulo mais adiante.
O primeiro método deve ser empregado excepcionalmente e apenas quando o mediador verifica que as partes desejam e assim manifestam explicitamente uma orientação para conseguirem chegar a um acordo. Em regra, o mediadoravaliador é um profissional com ampla experiência em processos autocompositivos e sua sugestão é considerada como legitimada pelas partes em razão destas terem solicitado talavaliação em razão do histórico profissional do mediador. Na doutrina, se exemplifica que um mediadoravaliador normalmente é um juiz aposentado ou um advogado com anos de experiência. Vale mencionar que muitos mediadores menos experientes se permitem avaliar (ou sugerir soluções para os conflitos) em razão da falta de técnicas autocompositivas adequadamente desenvolvidas. 
A despeito de considerar legítima a chamada mediação avaliadora, há técnicas autocompositivas que podem ser utilizadas para evitar que se desenvolva a mediação desta forma.
Ressaltase que na literatura estrangeira há enfáticas posições no sentido de que a mediação avaliadora não pode ser considerada mediação.
 
 
 
 
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Citação, Transcrição, Interpretação e Paráfrases, "exclusivamente para fins de estudo":
 
REFERÊNCIAS CONSULTADAS E RECOMENDADAS
 
Manual de Mediação Judicial - CNJ - 6ª edição, 2016
Manual de Mediação Judicial - CNJ - 5ª edição, 2015
Conciliação e Mediação - Portal da Conciliação
Resolução CNJ 125/2010 e seus Anexos
Resolução Consensual de Conflitos coletivos envolvendo Políticas Públicas
Guia de Conciliação e Mediação
Manual de Mediação de Conflitos para Advogados
Manual de Negociação e Mediação para Membros do Ministério Público
Manual de Mediação e Conciliação Para Representantes de Empresas
A Mediação e a Conciliação no Processo Civil, por Natalia Kuchar
Novo Curso de Processo Civil - Luiz Guilherme Marinoni., at al
Novo Código de Processo Civil Comentado - José Miguel Garcia Medina
Manual de Direito Processual civil : inteiramente estruturado à luz do novo CPC – Lei n. 13.105, de 16-3-2015 / Cassio Scarpinella Bueno.
Manual de Direito Processual Civil (NCPC) /Daniel Amorim Assumpção Neves
Direito Processual Civil. (NCPC) /  Gonçalves, Marcus Vinicius Rios
Curso de direito processual civil, de acordo com o Novo CPC - Fredie Didier Jr., at al
Novo Código de Processo Civil Anotado - OAB/ Ordem dos Advogados do Brasil - Paraná, 2015.
Novo código de Processo Civil Anotado / OAB. – Porto Alegre : OAB RS, 2015.
Neuropsicologia forense - Antonio de Pádua Serafim
Psicologia jurídica - José Osmir Fiorelli
O Corpo Fala - Pierre Well e Roland Tompakow
Como chegar ao Sim, de Roger Fisher e William Ury****
O poder do Perdão (Dr.Fred Luskin)******
Conselho Nacional de Justiça - Portal da Conciliação e Mediação 
CONIMA - Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem
Mediação e Conciliação - Revista Científica - OAB ESA., 23ª edição, 2016

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