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DERECHO CIVIL: Profesor: Fernando Rabat Mail: fmauriziano@ivesa.cl Ayudantía: Jueves 14:30 a 15:50 Certámenes: 16 de Mayo; 22 de Agosto; y 17 de Octubre Examen: 14 Noviembre Controles: segundos y cuartos Martes de cada mes. Primer control 25 de Marzo (mensaje del CC). Unidad I: Teoría de los actos jurídicos. I. INTRODUCCIÓN. A. Clases de normas: · Se agrupan de acuerdo a su finalidad: · Morales: cuya finalidad por medio de la repetición de ciertos, corresponde a la abstención de las virtud. · Religiosas: tienen por finalidad lo que es la redención del alma. · Estéticas: tienen por finalidad alcanzar la belleza, la encontramos en el arte. · Usos sociales: son un conjunto de actos que importan lograr cierto honor, la repetición de ciertos modos, sentimientos y exigencias que un determinado grupo social impone en cierta época. Ej.: saludar a una persona. “buenos días profesor”. · Jurídicas: son las que permiten la vida del hombre en sociedad. Estas normas de carácter jurídico es importante saber diferenciarlas y distinguirlas. B. El derecho y la moral: · Ley eterna: corresponde a la regulación de todo el universo creado incluyendo al hombre. El hombre está dotado de razón y de voluntad, por lo cual se puede auto determinar, es decir, el hombre tiene la capacidad para decidir o no si realiza un determinado acto. Y esto último es lo que estará regulado por la ley natural y por eso se entiende que la ley natural corresponde a la participación de la criatura racional en la ley eterna. · Semejanzas entre el derecho y la moral: ambos señalan directrices a la conducta humana; por lo tano podemos decir que el derecho tanto como la moral entregan reglas de conducta que permiten la convivencia, es decir, permiten que el hombre viva en sociedad. · Diferencias entre el derecho y la moral: · En primer lugar, en la forma de actuar, ya que en la mayoría de los casos, la moral contrapone ciertos actos del hombre consigo mismo. En cambio el derecho contrapone algunos actos o conductas que desarrollan oros sujetos. De todos modos, es evidente que la moral esta inserta a las obligaciones y a los deberes que todos tenemos para con nuestros semejantes y por ellos cuando hablamos de justicia no solamente estamos radicándonos en el ámbitos del derecho propiamente tal sino que también tiene un elemento de la moral. · Otra diferencia dice relación con la interioridad v/s exterioridad del otro. Puesto que la moral apunta a la intención del sujeto. La cual puede que no se externalice jamás, pero puede cometerse un acto inmoral. En cambio el derecho solamente actúa cuando el acto se exterioriza, sin eso, el acto es irrelevante en al are del derecho. Por ej.: puede que yo odie a una persona, pero sin o lo exteriorizo para el derecho no será relevante. · Finalmente otra diferencia está dada por la coercibilidad e incoercibilidad. Un elemento fundamental de la norma jurídica, es que está regulada por la coercibilidad. Es decir, puede hacer ejecutar un acto a través de la fuerza. Esto se debe a que el derecho requiere de la coercibilidad. C. Acepciones de la voz Derecho: · Derecho objetivo: conjunto de normas obligatorias que son sancionada por el legislador y que tienen por objeto la regulación de los actos que desarrolla el hombre en sociedad, y a cuta observancia puede verse constreñido. · Derecho subjetivo: s la facultad concedida si hablamos de positivismo, o como la facultad reconocida cuando hablamos de ius naturalismo, por la ley a una persona y que le permite a ella realizar ciertos actos o exigir la realización de una determinada conducta. Ej.: derecho de propiedad, me lo concede la ley o viene dado por la naturaleza del hombre pero no cabe duda que el derecho de propiedad me concede la máxima de atributos sobre una cosa y puede exigir que el resto respete mi dominio, puedo venderlos y puedo usar, gozar y disponer. Algunos autores entienden por derecho subjetivo como la facultad moral inviolable de exigir que otro de, haga o no haga una determinada cosa. Ej.: el respeto al derecho de propiedad. Art. 1445. Otra definición de derecho subjetivo es la de Von Ihnering como “el interés jurídicamente protegido”: · Derecho metodológico: más relacionado a la ciencia. Estudia los aspectos más relevantes del derecho. Dentro de este no vamos a encontrar con el derecho de jurisprudencia, que puede ser analizado sobre la base de tres aspectos: · Es una ciencia que estudia los actos humanos en relación con la justicia. · Como el conjunto de condiciones emanadas de los tribunales superiores de justicia. · Aspecto que corresponde al hábito de juzgar una materia de la misma manera. La cual debiera ser la máxima aspiración, porque eso da seguridad jurídica. D. División del Derecho: · Derecho humano y divino: En el primer caso creemos que es el hombre y en el segundo caso creemos que es Dios. · Derecho natural y positivo: · Derecho natural: Es el conjunto de principios que provienen de la misma naturaleza humana, este derecho se va a complementar con distintos principios, algunos más básicos a las personas. También se define como el conjunto de normas aplicables a la conducta del hombre en sociedad y que son reveladas por las solas luces de la razón humana preexistentes a toda la legislación positiva, son inmutables y universales y por ellos aplicables en todos los pueblos y en todos los tiempos. · Derecho positivo: En cambio el derecho positivo corresponde al conjunto de normas de carácter jurídico que rigen en un Estado determinado, que han sido establecida por el legislador y que pueden exigirse coercitivamente. · Derecho nacional e internacional: · Derecho nacional: rige las relaciones dentro de cada Estado entre los particulares y además establece la estructura de este mismo. · Derecho internacional: buscan regular las relaciones entre cada Estado o de los particulares de una determinada nación con los de otra o con un Estado distinto de aquel del cual ellos provienen. · Derecho público y derecho privado: El derecho nacional del cual antes hablamos admite una sub clasificación: · Derecho público: corresponde al conjunto de normas y principios que rigen la organización y la actividad del estado, y de los demás entes políticos. Reglamentando también la relación de los particulares con dicho poder. · Derecho privado: conjunto de normas y principios cuya finalidad consiste en regular la relación de los particulares entre sí y con el estado, pero solo cuando este actúa en un ámbito privado. Sin perjuicio a estas clasificaciones, existe una confluencia de estas normas, que corresponde a las realidades mixtas, las cuales por su naturaleza interesan tanto al derecho público como al derecho privado. Por ejemplo: derecho público y derecho privado. También esta íntimamente ligado con el derecho privado, ya que es el derecho privado del cual surgen el intercambio. Hay una mezcla de elementos, por ejemplo, el derecho civil es de derecho público, por lo tanto se desarrolla y ejecuta mediante el Estado. Pero también corresponde a derecho privado, ya que ciertas normas pueden llegar a ciertos acuerdos, lo que corresponde a derecho privado. Una tercera realidad mixta, se trata de relaciones jurídicas que por su naturaleza corresponden al derecho privado, pero que por su naturaleza han pasado a estar regulados y pertenecer al derecho público. Por ejemplo: al derecho laboral. Finalmente, existen algunas relaciones jurídicas que desde la perspectiva de su naturaleza, aplicación y regulación son derecho privado. Pero que presentan un innegable interés público, como ocurre por ejemplo con el matrimonio y la filiación. Las dos últimas realidades mixtas corresponden a los que se denominan las normas de orden público, es decir, aquellas que no obstante provienen del derecho privado, no queda para los particulares su exclusión, es decir, ellos deben aplicarla no obstante lo que sea su sentir. Ej.: yo debo recurrir al registro civil para contraer matrimonio. Tanto el derecho público como el derecho privado están integradospor varias ramas: · Derecho público: · Derecho constitucional: regular y organizar el poder público, lo que significa determinar la forma del Estado, fijar sus atribuciones y establecer cuáles son los derechos fundamentales: · Derecho administrativo: establece cuales son los principios y preceptos jurídicos que regulan la actividad del Estado. En definitiva lo que hace es establecer la forma como el Estado alcanza sus fines. Por ejemplo: ley 19989 establece las bases del procedimiento administrativo. También está la ley 18575, las cuales regulan las formas a través de las cuales el Estado desarrolla las normas alcanzar su fin. · Derecho tributario: regula la cooperación de los particulares para con el Estado. · Derecho penal: trata del delito, del delincuente y de las distintas medidas que a este se le aplican. En el fondo se ocupa de aquellas conductas que la sociedad reprocha y que se plasman en el tipo penal, a las cuales se les establece previamente una sanción. · Derecho procesal: Esta fijado dentro de las realidades mixtas. Establece la estructura y funcionamiento de los tribunales. Establece cuales la forma que deben seguir los particulares para hacer valer sus derechos. Es la ley la que va a establecer un mecanismo a través del cual yo voy a requerir ña jurisdicción y protección de la eficacia del derecho. · Derecho internacional: tiene un aspecto de derecho internacional público y privado. El público se encarga de regular las relaciones entre los Estados y de estos con los demás organismos internacionales. También está el derecho internacional privado que determina cual es la jurisdicción aplicable a una determinada persona o relación jurídica, cuando convergen jurisdicciones de diversos Estados código de Bustamante. · Derecho privado: · Ramas generales: se aplica a todo ciudadano sin importar sus circunstancias especiales y está la denominamos “derecho civil”. · Rama especial: ya que se aplica a ciertos ciudadanos que aplican determinadas actividades. Ej.: A un comerciante se le aplica el derecho comercial. E. Derecho Civil: El derecho civil ha tenido una evolución en el tiempo, el cual comienza con el derecho romano, el cual solo se aplica a los nacionales de Roma. El derecho civil en Roma provenía de las fuentes lo cual marcaba también un contrapunto con lo que era el derecho de honorario, ya que este último lo iba creando el pretor frente a cada situación particular. El siclo del derecho romano se cierra con el conocido corpus iuris Justiniano, el cual es decepcionado por Justiniano, y recogido en la edad media, estudiado en Bolonia, al analizarlo concluyeron que tenía elementos que permitía su aplicación en diversas circunstancias, Estados, países por lo tanto decían que este derecho civil podía ser aplicado como derecho común. De la edad media saltamos a los Estados absolutos, y en este nos encontramos con el poder del rey el cual quiere tener el dominio total de sus feudos, transformando el derecho común en un derecho nacional que ejerce el rey dentro de sus fronteras. Hoy en día entendemos por derecho civil la parte general y común del derecho privado. Es general desde una doble perspectiva. En primer lugar porque es aplicable a todas las personas sin excepción alguna. En segundo lugar, porque establece una base dogmática aplicable a todo el resto del derecho, que no sea estrictamente político. Por lo tanto, el derecho civil es la parte general y a la vez la parte común, ya que se aplica cada vez que no exista una norma que resuelva una determinada materia. De otro modo, aplicaremos las normas del CC mientras no exista un estatuto jurídico particular que regule determinada materia. Suele definirse derecho civil como aquella rama del derecho privado que constituye la norma general aplicable a todas las relaciones jurídicas de orden privado que no estén especialmente exceptuadas. Ej.: Art. 4 CC. II. CODIFICACIÓN: A. Concepto de codificar y código y principales características de este ultimo: todas las normas que se refieren a una misma materia. Este trabajo de codificación se materializa en un código, lo que es la recopilación de normas reducidas a una unidad orgánica, sistemática y completo, es orgánico porque todas las materias que lo forman constituyen un CODIGO. Es completo porque el contiene todas las normas de una misma especie, vigentes en un determinado momento. B. Diferencias entre código y recopilación: No puedo confundirse el proceso de codificación con recopilación. La recopilación es una reunión efectuada ya sea en orden cronológico de varias leyes dictadas en diversos momentos, todas las cuales conserva su individualidad, no obstante haberse ellas incorporado al código para facilitar su manejo. Cuando la materia pasa a ser regulada por un código, pierde su individualidad. Además, cuando se dicta un código se produce lo que se llama una derogación orgánica, es decir, pueden vigencia todas las leyes anteriores al código. C. Historia del CCCH: a. Situación existente a enero de 1857: cuando se produce la independencia de Chile, es que nos podamos dar nuestras propias leyes y dejar de estar reguladas por las leyes españolas. Esta emancipación política debía estar de la mano con una emancipación legislativa. b. Primera etapa: 1822-1833: esta etapa se caracteriza por la idea de la fijación del derecho, en esta etapa por ejemplo O´Higgins propone la implemntacion de los 5 codigos existentes en Francia. Otra propuesta, es la moción .. en segundo lugar nos encontramos con un decreto del 2s vigentes hasta entonces, do por el presidente Freire, quien impone a la corte suprema la obligación de recopilar todas las ley de junio del 1825 dict c. Segunda etapa: comienza con un proyecto de Manuel Camilo Vial no propone seguir con la codificación sino que plantea un proceso de recopilación de todas las leyes entonces vigentes. En este periodo se produce la particularidad de que Andrés Bello comienza en forma privada a trabajar en un proyecto de CC, en particular los primeros trabajos de Bello, es lo que hoy conocemos al libro III del CC, relativo a la sucesión por causa de muerte. d. Tercera etapa: en esta etapa Andrés Bello le envía al congreso nacional la formación de una comisión legislativa, esta comisión estuvo integrada por 5 personas, dos eran senadores (Andrés bello y mariano Egaña), y 3 diputados (), el trabajo de esta comisión fue bastante fructífero, y comenzó a ser publicado en el diario el Araucano… En el año 1841 se llama a una junta revisora D. Plan y estructura del CCCH: Nuestro CC presenta ciertas semejanzas con el CC francés, el “código napoleónico” de 1804, básicamente en su estructura. La gran diferencia está en que el CC francés tiene un título preliminar y 3 libros y el nuestro un título preliminar y 4 libros. El CC nuestro tiene una estructura bastamente marcada, va de lo general a lo particular. Se divide en libros, cada libro se divide en títulos, cada título en párrafo y dentro de los párrafos existen los diversos artículos. Nuestro código tiene un título preliminar, el cual está dividido en 6 párrafos, y está compuesto por 53 artículos; que habla básicamente de la ley y de las palabras de uso frecuente. También tiene un libro 1, el cual habla sobre las personas; está dividida en 33 títulos, que va del artículo 54 al 564. El libro 2, trata de los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce, está dividido en 14 títulos y lo componen los artículos 565 al 950. El libro 3 regula la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos, está compuesto de 13 títulos y en él se integran los artículos 951 al 1436. Finalmente el libro 4, que trata de las obligaciones en general y los contratos, en este libro nosotros encontramos 42 títulos, y en él se recogen entre los artículos 1437 al 2525, en este libro se encuentra una particularidad adicional, porque la ley 19335 incorporo un título que regula un régimen de participación de los gananciales. E. Cualidades y defectos del CCCH: · Cualidades: En primer como cualidad el hechoque no obstante haber Andrés Bello tomado diversos códigos de la época como el código civil francés, el no perdió de vista lo que es la idiosincrasia latinoamericana y chilena. Por lo que se trata de un código que en muchos aspectos es original. Por ejemplo la regulación del derecho internacional, la forma de transferir el dominio. En segundo lugar es una cualidad, que fue el primero en establecer la igualdad de los derechos tanto para los nacionales como para los extranjeros. En tercer lugar, fue el primer código que regulo íntegramente a las personas jurídicamente. Desde el mensaje del código uno nota una cuarta cualidad, la cual es el respeto del derecho de propiedad, y la relevancia que tiene para nuestro legislador la libre circulación de los bienes. También es una característica de nuestro código la circunstancia que en materia sucesoria se haya establecido una libertad restringida para testar. También es propio de nuestro código su fineza de redacción, en muchos casos incluso, algunos autores llegan a decir que es hasta poético. · Defectos: Algunos defectos del código son, hay una contradicción entre los artículos 680 y el 1874. También se le critica de errores científicos como la concepción regulada en el artículo 76 y con la igualación que él hace de los conceptos de enajenado mental. 14/03/14 PILARES GENERALES PILARES DERECHO CIVIL En clase interrogación Artículos del CC Art 1 CC La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda prohíbe y permite Art 2 CC La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella Ejemplos en que la costumbre se remite a ella Art. 1940 Cto arrendamiento, el arrendatario es obligado a las reparaciones locativas, se entiende por locaciones locativas las que según la costumbre del país son de cargo de los arrendatarios, y en general las de aquellas especies de deterioro que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de paredes o cercas, albañales y acequias, rotura de cristales, etc. Art 1944, Cto de arrendamiento, el pago del precio o renta se hará en los períodos estipulados, o a falta de estipulación, conforme a la costumbre del país. Art 2117 Relativo al Mandato ¿Cómo pruebo la costumbre? Tiene reglas el CC? No tiene reglas el CC Buscar en teoría de la Ley Art3. Solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio Art4 Las disposiciones contenidas en los códigos de comercio, de minería, del ejército y armadas, y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este código Art.5 La corte suprema de justicia y las cortes de alzada, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al presidente de la republica de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes, y de los vacíos que noten en ellas Contrato de promesa es el contra que primero se regula Art 1554 Pilares Generales Pilares del D° Civil Principios generales, Pilares del derecho privado y relación con acto jurídico 1) Libertad y responsabilidad Si revisamos las instituciones más relevantes de nuestro CC se va a llegar a la conclusión que la iniciativa privada es un elemento que el legislador considero en varias es en esas instituciones Y porque? Porque es a través de la libre iniciativa que la libertad de poder desarrollar un sin número de actividades es que precisamente se obtiene riqueza y que el hombre pueda, permite que el trafico jurídico fluya dentro de la sociedad. Como una manifestación evidente de esto última, es por eso que la libertad corresponda a un principio general de derecho civil. Esta libertad, que forma parte del sustrato mismo de nuestro CC, tiene evidentemente ciertas limitaciones, en algunas áreas del derecho privado vamos a encontrar que el legislador le pone tope a esa libertad. Un ejemplo claro se encuentra en el Derecho de Familia. Nosotros veíamos aquellas realidades mixtas que el derecho de familia si bien forma parte del derecho privado tiene ciertas normas propias del derecho público, por eso, vamos a ver que en el derecho de familia la libertad está limitada. Con todo, en los últimos 20 años, las modificaciones legales, que se han introducido al derecho de familia, han incluido o han favorecido el ejercicio de la libertad y la autonomía privada de las personas. Un ejemplo en materia de familia de esto se encuentra en el Artículo 225, reformado por la última ley que es la ley 20680. Leer artículo 225 -> Como se determina entonces cuando los padres están separados de quien ejerce el cuidado del hijo, es el común acuerdo, es decir , es legislador reconocer la autonomía de los padres para que sean ellos primeramente quienes regulen quien va a ejercer el cuidado personal de los niños. La ley 20680 modifico el cuidado de los hijos e introdujo sustancialmente lo que se denomina el ppio de corresponsabilidad, hoy en día el cuidado personal del cliente es q ambos padres lo ejerzan, si los padres están superados lo q el hijo es evidentemente mejor es q ambos padres intervengan. En otro ámbitos donde también se encuentra restringido la libertad es en materia sucesoria, se dice que el legislador tiene una libertad restringida para testar, porque? , porque el legislador divide la herencia en 4 partes, una mitad q es la legitima necesariamente se distribuye en ciertas personas designadas por la ley, ¼ mejora puede a ciertas personas que están señaladas por la ley y solo queda una cuarta que solo puede distribuir a su disposición, veamos que dice el artículo 1184 que es una manifestación de restricción de la libertad. Finalmente, dentro de este concepto general de libertad, tenemos que el derecho privado se puede hacer todo lo que no se encuentre prohibido por la ley, es verdad, es una manifestación de la libertad dentro del derecho privado, un adagio jurídico, pero no es una verdad absoluta, porque dentro de ese ejercicio de libertad igual existen restricciones como por ejemplo, puede provenir de las buenas costumbres, no puedo hacer lo que quieras , otro ejemplo , en el orden público y otra limitación está al respeto del derecho ajeno. Por ejemplo, esta última limitación está en el derecho de propiedad Art 582° CC. Como se puede ejercer el derecho de dominio? Arbitrariamente. Porque usted el dueño hace lo que quiere, pero si quemo mi casa y perjudico al vecino no puedo ejercer el derecho de propiedad y ahí estamos con el abuso del derecho cuando sobrepaso el ejercicio legítimo de mi derecho dentro de los límites que me establece la ley, buenas costumbres y el orden público y afecto a un tercero, es desviado ese ejercicio, entonces la libertad va acompañado siempre de la responsabilidad, el hombre es libre pero debe responder de los actos que ejecuta y que causa daño a otro tercero. Entonces esa responsabilidad, va siempre de la mano con la previsibilidad, sobre la previsibilidad don pablo señala que la vida en sociedad nos impone siempre un deber, y ese deber consiste en representarnos cuales son las consecuencias o efectos que nuestros actos producen, estos último, para evitar daños tanto en los bienes de mi propiedad, como en aquellos bienes ajenos. Hoy en día, la jurisprudencia ha extendido el concepto de previsibilidad, un último fallo de la corte suprema, dijo que un banco es dueño de un inmueble, este inmueble se lo entrega a un fulano, el banco sigue siendo el propietario porque le dio un permiso a fulano para q adquiera , este fulano dentro del predio empieza a talar unos árboles, figura que esta prohibido y se presenta una demanda en contra del fulano y no solo contra del sino que también contra del banco, que tiene q ver el banco? Es el dueño pero el banco entrego la propiedad a un 3ro la corte suprema dice que sí, es correcto, pero aquí está la previsibilidad, entonces dice que el banco en su carácter como propietario debe prever que el inmueble no se cometan actos ilícitos y por lo tanto, el bancotambién es obligado a pagar la indemnización. Usted debe prever, debe representarse de su propiedad que un 3ro no este cometiendo un acto ilícito y sino se preocupa como dueño también debe hacerse responsable Resumiendo hemos dicho libertad y responsabilidad y previsibilidad y como se manifiesta, básicamente en dos sedes la respon se manifiesta en dos grandes aspectos, en la responsabilidad contractual y la responsabilidad extra contractual. La responsabilidad contractual, nosotros nos vemos enfrentados a la infracción obligación emanada de la convención, el deudor no cumplió de forma oportuna con su obligación, y ese retraso ocasiona un daño al cliente y eso es resp contractual 1545 y ss. Pero también surge la resp cuando los sujetos no es un requisito que estén vinculados por un contrato, no es indispensable para que suja la responsabilidad que estén vinculados. Porque existe también la llamada resp extracontractual todo sujeto que comete un acto ilícito que le cause un daño a otra persona debe indemnizarlo, materia regulada en el titulo 35 del libro IV 2314 ss donde se regula la responsabilidad extracontractual. Y se relación con el 2329 solo con Inci 1° De ambas disposiciones esta esté ppio general de la extracontractual, también doctrinariamente existe la responsabilidad precontractual, para que exista cto es indispensable que exista consentimiento, y este consentimiento se genera en consecuencia de la denominada negociaciones o tratativas preliminares. Si una de las partes de esta negociación preliminar la interrumpe abruptamente y causa un mal hacia a otro la doctrina dice que debe repararlo, no es extracontractual y también se ha creado lo que se denomina responsabilidad post contractual, es decir, concluida la convención puede todavía ocasionar algún daño. Ejemplo, soy abogado y he sido arrendatario de mi oficina por 4 años, es decir, tengo una clientela acostumbrada a ese domicilio, el arrendador me pide esa oficinal, yo se la entrego, y le pido que me permita que ponga un cartel que mi nueva oficinal esta en otro domicilio. Pero resulta que, saca el cartel y cada vez que llaman niega mi nuevo lugar de trabajo, hay responsabilidad contractual? No, el cto de arrendamiento ya terminó, pero de todas formas igual me está ocasionando algún daño y ese daño está vinculado a una relación contractual y por eso la doctrina dice que hay responsabilidad pos contractual. Entonces existen la responsabilidad contractual y la extracontractual y a la extracontractual se le une la pre contractual y la post contractual. Hay que destacar que siempre puedo terminar una negociación preliminar porque es una negociación pero hay que distinguir si se actuo con dolo o con mala fe. Puede ser que a través de esta negociación surja un contrato, el denominado contrato de promesa y con eso me veo obligado, pero del momento que suscribo ese cto estoy en el ámbito contractual ya que veo como un plazo a futuro realizar aquel contrato. SEGUNDO PILAR FAMILIA La familia está reconocida por el capi 1 de l CPR en las bases de la institucionalidad como el núcleo fundamental de la sociedad, por eso el constituyente le pide al estado un deber que consiste en proteger y defender a la familia, Art 1. Pero también en la misma constitución en el cap III de los derechos y deberes fundamentales se encuentran también normas de protección a la familia. Así por ejemplo el art 19 N°4, señala q es un derecho fundamental la protección a la vida privada y a la honra de la persona y de la familia. De un pto de vista del legislador, nuestro CC reconocer que es el matrimonio la base principal de la familia, y de este matrimonio tiene 2 características fundamentales en la legislación, en primer lugar que es monógamo (hombre y mujer) y en 2do lugar que es indisoluble, revisemos la definición del art 102 CC. Con todo, el legislador en ciertas materias ha entendí de los cambios sociales se ha visto obligado en ciertos aspectos a ampliar este concepto de familia y lo que se refleja claramente en la llamada ley de problema intrafamiliares, en el Art 5° se señala que en el ámbito de esta ley no se restringe solo a los cónyuges sino que también se amplia a los convivientes. Si yo veo la def. del 102 como única no podría tener una relación de convivencia en problemas intrafamiliar. Entonces se ha tenido que ampliar el concepto de familia. Ahora, nuestro legislador no ha definido el concepto de familia, sin prejuicio de lo cual, se ha podido revisar ciertas disposiciones legales y puede corregir, que el concepto de familia del CC emana del artículo 102 y que también está referido a una familia de orden nuclear, esto es ascendientes y descendientes, cónyuges. Como prueba de lo anterior veamos el art 42 CC. En otro orden de materia también se ve señalado en ordenes de sucesión recogidos del 988 al 992, Que ocurre?, Si una persona fallece sin dejar testamento, el legislador presume la voluntad del causante y dice naturalmente, el causante hubiese dejado sus bienes a las sgtes personas. Fija los ordenes de sucesión 1) Primer orden de sucesión, llamado de los descendientes y el cónyuge 2) Sino hay, Segundo orden, llamado cónyuge sobreviviente y de los ascendientes 3) Sino hay, Tercero orden, llamado Hermanos 4) Sino hay, Cuarto orden, colaterales hasta 6to grado 5) Sino el fisco. Por último, el legislador para una materia muy especial en materia de familia que se denomina derecho real de uso y habitación, Art 815 CC, tiene concepto de familia para esa materia. TERCER PILAR PROPIEDAD Es la CPR la que primeramente plantea el D° de propiedad, así el art 19 N° 24 Y 25° el constituyente establece como D° Fundamental, como derecho fundamental sobre todas las cosas corporales o incorporales. La misma constitución para proteger los derechos fundamentales hace que exista el recurso de protección. Decíamos que de un punto de vista legal el CC recoge el D° de propiedad en el art 582CC, el articulo 582 al definir el D° de propiedad señala que este recae sobre una cosa corporal es decir aquella que tiene un ser real, que puedo percibir por mis sentidos, pero en el artículo siguiente extiende también el derecho de dominio a las cosas incorporales, es decir, aquellas que consisten en meros derechos. Yo celebre un cto de promesa de ese surgió un derecho y consiste en la posibilidad de celebrar un cto, y se incorpora a mi patrimonio y por eso tengo un derecho de propiedad sobre la cosa corporal y a tal punto es asi que yo puedo ceder, transferir y retener y si yo muero mis herederos pueden ejercer ese derecho. El arti 582 tiene también tiene otra particularidad que habla sobre la relevancia que tiene sobre el derecho de propiedad y se habla sobre derecho real 577 CC, es decir toda la sociedad se encuentra obligada a respetar el derecho de propiedad. Si bien, la protección del derecho de propiedad es absoluta, no podemos desconocer que hay ciertas instituciones que relativizan este ppio como lo que ocurre con la expropiación prevista por la CPR, requiere de una ley especial de utilidad publica de un bien determinado, pero imponiéndole al estado de indemnizar al afectado, también en materia penal, existe como pena la confiscación de bienes que surge de un delito, también existen los estados de excepción constitucional que afectan derechos fundamentales, en este caso hablo de una requisición, en caso de guerra de país vecino y tengo un campo precioso, hay estado de sitio y requiso para poner mis tropas. Como consecuencia, también del derecho de propiedad, el legislador establece un ppio que es el de libre circulación de los bienes Estado de excepción si tiene indemnización.. Libre circulación está en el mensaje del CC en la página 14, como regla fundamental El legislador entiende que no se propaga el ppio. Una manifestación de lo anterior se encuentra en el articulo 1317 CC, nuestro legislador entiende que se forman comunidades y regula el cuasicontrato de propiedad y establece derechos y obligaciones de los comuneros, peor esta convencido quela comunidad afecta la libre circulación de los bienes, entorpece el ppio fundamental y es por ello que el art 1317 que la participación de la comunidad puede siempre, ningún comunero está obligado a permanecer en la indivisión. El mismo artículo contempla dos excepciones, el primero de ellos el pacto de indivisión y el segundo de caso de indivisión legal. OTROS PRINCIPIOS IMPORTANTES Autonomía privada Enrique alcalde – Es un poder complejo inherente a la persona humana y en función de la capacidad natural de auto determinarse para la obtención de los fines existenciales, debe serle reconocido por el ordenamiento jurídico con el objeto que se haya en condiciones de disponer de los derechos subjetivos así como de generar y regular los efectos jurídicos de sus actuaciones en la sociedad. Don pablo Aquella que le permite a los particulares la elaboración de reglas que se manifiesta en la celebración de actos y contrato u otorgamientos de actos jurídicos unilaterales que le permite regular situaciones concretas. 17/4/14 En resumen, podemos sostener que la autonomía privada es la facultad que tienen los particulares de ejecutar o de celebrar todo tipo de actos o negocios jurídicos, en tanto ellos sean necesarios para lograr sus propios intereses, con independencia del estado y de todos los demás particulares. Como consecuencia de la autonomía privada, el hombre es libre para obligarse o no obligarse, entonces vamos a analizar cuáles son las fuentes de las obligaciones; estas fuentes están definidas en el art. 1437 CC; estos son: los contratos, cuasicontratos, los delitos, cuasidelitos y la ley. Entonces, la primera consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad privada es que… Una segunda consecuencia de la autonomía de la voluntad privada es que pueden renunciarse los derechos que miran al interés individual… En tercer lugar, podemos concluir que los particulares están facultados para determinar el contenido de los actos jurídicos que celebren. En este caso nos remitimos al art. 1545 CC. Una cuarta consecuencia es que cuando exista una duda respecto de cuál es el alcance de una determinada estipulación del acto jurídico, deberá el interprete recabar, establecer cuál ha sido la intención de las partes; lo anterior es una regla primordial, fundamental, de interpretación de los contratos. En cuanto al art. 1545 “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”, podemos observar que en primer lugar, esta norma establece lo que se denomina toda la fuerza de declaración de la voluntad, ya que una vez que se celebra el contrato, el tiene el mismo imperio que una ley. El contrato no es una ley, pero en tanto su fuerza obligatoria se asimila a una ley. Es decir, tiene la misma fuerza obligatoria que la ley. Una segunda observación es que contempla el denominad principio de la intangibilidad de los contratos, lo que quiere decir que una vez celebrada la convención, ninguna de las partes puede alterar unilateralmente los términos del contrato; para esta modificación es necesario que concurran ambas partes a la modificación de los términos del contrato. Este principio, se extiende también a la autoridad, a quien le está vedado introducirse en la relación contractual y modificar sus términos. Una tercera observación, es que el art. 1545 recoge el denominado pacta sund servanda, es decir, lo pactado obliga; y por lo tanto, aun cuando se hayan modificado las circunstancias existentes al momento de celebrarse la convención, las partes deben cumplir con las obligaciones que surgieron del contrato. Por otro lado, se encuentra el principio rebús sic stantibus puedo modificar el contenido del contrato, cuando se alteran las circunstancias existentes al momento de su celebración. Cumpliéndose con los requisitos que la ley establece, los particulares son libres y soberanos para celebrar los actos y contratos que ellos deseen y que les permite satisfacer sus necesidades, no existe ninguna traba, ni en relación con el número de actos jurídicos que puedan celebrar, ni tampoco con su extensión. En otras palabras, nuestro legislador tiene fe en la libre iniciativa de los particulares. Ahora, con todo la autonomía privada reconoce ciertos límites, por ejemplo, el art. 12 del CC, el cual señala que hay ciertos derechos que son irrenunciables, y ésta irrenunciabilidad está dada por ley. Por lo tanto, el primer límite a la autonomía privada es la ley. Un segundo límite es el orden público, por ejemplo el art. 880 del CC. En tercer lugar, también constituye una limitación a la autonomía privada, las buenas costumbres, y una manifestación de esta limitación, la encontramos frente a uno de los requisitos de validez del acto jurídico, como la existencia de una causa lícita. Es lícita la causa, entre otros casos, cuando ella es contraria a las buenas costumbres. La causa se encuentra definida en el art. 1467 inc. 2°. En cuarto lugar, corresponde a una limitación de de la autonomía privada, la protección o respeto de los derechos a los terceros. Un ejemplo se encuentra en el art. 1490 CC. En quinto lugar, la autonomía privada también tiene como límite la circunstancia de que las prestaciones que las partes convienen, deben mantener una cierta equivalencia, es decir, una cierta justicia conmutativa entre ellas. Entonces, teniendo en cuenta esto, las prestaciones deben mantener una cierta equivalencia; y en razón de ello es que nuestro legislador establece la denominada lesión enorme. Entonces, cuando una de las prestaciones esta sustancialmente alterada en relación con la pretensión de la otra parte, interviene el legislador y busca que ellas vuelvan a sr equivalentes. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, en particular los arts. 1888 y ss. del CC. En sexto lugar, también es una limitación, aunque genérica, la circunstancia en que las partes de los contratos ejecuten o celebren no pueden ser contrarios al bien común. Y finalmente, se reconoce también la facultad que tiene el Estado de intervenir en ciertas ocasiones, dictando normas orientadoras respecto de cuáles deben ser los términos del acto jurídico. Estas fijan cual es el marco dentro del cual debe otorgarse, razón por la cual hablamos de contratos dirigidos, donde las partes son libres de celebrar o no ese contrato, pero este ha sido… • BUENA FE: se trata de que nuestro legislador fomenta y protege la buena fe, y consecuencialmente con ello prescribe, sanciona la mala fe. Este principio no está estructuralmente tratado o recogido en nuestro código, sin perjuicio de lo cual no cabe duda de que está en el trasfondo de muchas de las instituciones. Para estudiar el principio de buena fe, uno puede referirse a dos situaciones en las que puede encontrarse el sujeto: Estar de buena fe: nos referiremos a una actitud mental del sujeto, que consiste en ignorar que se perjudica un interés ajeno; esto es no tener conciencia de que se está actuando contra derecho. Una manifestación de esta forma del principio de buena fe, la encontramos en el art. 706 inc. 1° del CC. El actuar de buena fe: implica la fidelidad al acuerdo alcanzado, fidelidad con el compromiso adquirido. A raíz del contrato surge una obligación, que contiene una prestación, y entonces el sujeto obligado (deudor) debe actuar de buena fe, es decir, debe cumplir con la palabra empeñada. Ello no solo implica, por ejemplo, entregar la cosa, sino que va más allá; porque importa observar una conducta que implique que la contraparte pueda realmente satisfacer de manera íntegra su interés. Del contrato surgen obligaciones, de las cuales cada una tiene un objeto. El art. 1546 del CC “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a…” el actuar de buena fe me debe llevar más allá. El legislador parte del supuesto de que los particulares están y actúan de buena fe en sus relaciones jurídicas. Por este motivo, el art 707 del CC contempla un principio de carácter general. La buenafe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. Concluye el art 707 que la mala fe deberá probarse. Una manifestación de este principio contemplado en el art. 707 se encuentra en una situación que se denomina el matrimonio putativo. Se trata de aquellos casos en que no obstante la nulidad de un matrimonio, el legislador le reconoce a este ciertos efectos. Entre otras razones porque los cónyuges han actuado de buena fe y con justa causa de… El heredero debe cumplir con ciertos requisitos, debe ser capaz y debe ser digno. Entonces el legislador establece ciertos casos de indignidad… Otro ejemplo de presunción de mala fe, está en el art. 94 regla 6°. Tal vez, el requisito más relevante dentro de lo que es la formación del acto jurídico, nos encontramos con la voluntad. Sucede en todo caso, que no todas las personas son hábiles para manifestar esa voluntad, en términos que pueda conocerse con claridad, cual es la intención que ellos persiguen, entonces vamos a decir que estamos en presencia de personas incapaces, en el sentido de que su voluntad no es perfecta, no es madura, y por lo tanto no pueden determinar con precisión cuál es su verdadera intención. Es relevante determinar cuál es su verdadera intención, para poder interpretar el contrato. Nuestra ley distingue dos tipos de incapacidades: Incapacidad absoluta: el art. 1447 CC señala que son incapaces absolutos los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Incapacidad relativa: además señala que los incapaces relativos son los menores adultos y los disipadores que se encuentren con interdicción de poder administrar lo suyo. El inciso final del art. 1447 CC, recoge las capacidades legales o especiales, y un ejemplo de esta se encuentra en el art. 1796 CC, al art. 1800 dentro del contrato de compraventa. Segundo Módulo Tal vez, el requisito más relevante dentro de lo que es la formación del acto jurídico es la voluntad. Sucede en todo caso, que no todas las personas son hábiles para manifestar esa voluntad en términos que se pueda conocerse con claridad cuál es la intención que el prescribe, entonces vamos a decir que estamos en presencia de personas incapaces y en el sentido de que su voluntad no es perfecta, no es madura y por lo tanto ni pueden determinar con precisión cuál es su verdadera intención ¿Por qué es relevante determinar la verdadera intención?, para poder interpretar el contrato, porque la regla fundamental de interpretación contractual art. 1555 .(¿) Nuestra ley distingue dos tipos de capacidades, y entonces vamos hablar de incapaces absolutos e incapaces relativos. El artículo 1447 señala que son incapaces absolutos los dementes, impúberes y los sordos o sordos mudos que no puede darse a entender claramente y además señala que los incapaces relativos son los menores adultos y los disipadores que se encuentren en interdicción de poder administrar lo suyo. El inciso final habla sobre las incapacidades especiales y algunos ejemplos están en artículos 1796- 1800 CC dentro del contrato de compraventa. ¿ Cómo se protege a los incapaces? PRINCIPIO DE PROTECCION DE LOS INCAPACES Una forma relevante de protección de los incapaces, la ley la establece al prohibirles a ellos a actuar por sí mismos en la vida jurídica y entonces tendrán que hacerlo por intermedio o con la autorización de sus representantes, en el caso de incapaces absolutos ellos solo pueden actuar por intermedio de sus representantes y los incapaces relativos lo pueden hacer por intermedio de sus representantes o ellos mismos en la medida que cuenten con la autorización de sus representantes. La prohibición más fuerte que el legislador le entrega a los incapaces, pero también existe otras disposiciones que persigue el mismo principio y lo encontramos en el artículo 1688 del CC, ubicado dentro de los efectos de nulidad del acto y contrato. ¿Cuál es la diferencia entre un representante legal, un administrador de bienes etc? Básicamente lo que hablamos está dentro de Artículo 43 representantes legales, padre o madre sino curador o procurador. Lo que ocurre es que si en un contrato de compraventa las prestaciones que las partes deben ejecutar es que el vendedor debe entregar la cosa y el comprador pagar el precio. Si en este contrato es declarado nulo por sentencia firme habrá algo que se le llama las prestaciones mutuas porque el efecto de la nulidad es retrotraer a las partes al momento en que se encontraban al celebrar el acto y contrato y por lo tanto el comprador deberá restituir la cosa y el vendedor restituir el precio. Esto que es la regla general tiene una limitación. 1688. O sea, habiéndose celebrado un contrato de compraventa con un incapaz, y habiéndose declarado la nulidad de ese contrato por no haber cumplido con las formas de representación legal el efecto retroactivo de la nulidad tiene una limitación porque la contraparte no podrá pedir la restitución, salvo que el incapaz se haya beneficiado con ello. REPARACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Todo acto jurídico supone la existencia de una causa la podemos entender como el motivo que induce a una persona a celebrar un acto y contrato. ¿Por qué el comprador paga el precio?, porque en un contrato bilateral está recibiendo de parte del vendedor la cosa y la causa del pago sería parte de la obligación correlativa y cumplir ese contrato pero puede ocurrió que este pago el comprador lo efectúa a A y no ha celebrado ningún contrato con A , es decir, el pago que efectuó el comprador carece de causa, entonces cuando hablo de enriquecimiento sin causa me refiero que ha existido una prestación de un sujeto a otro sujeto sin que exista una causa o motivo. Así que cuando se paga una deuda inexistente estaremos en presencia de este principio. Supone en primer lugar la falta de causa o motivo jurídico y en segundo lugar supone que en una parte ha establecido que el que entrega el dinero se empobrece y el que recibe el dinero obtiene un enriquecimiento. En principio , constatada esta circunstancia en que ha habido un pago por error el legislador quiere que se normalice entonces coincide al que pago por equivocación una acción de reparación, por ejemplo , con el artículo 2295 ubicado dentro de los cuasicontrato del pago de lo no debido. El artículo 2295 contiene expresamente una acción tendrá derecho para obtener la recuperación de lo indebidamente pagado, pero podría ocurrir que no existiere una norma que expresamente le constituyera una acción entonces el Ord. Jurídico le confiere una acción de carácter general que se denomina la actio rem inverso que lo que persigue es reparar el enriquecimiento sin causa. La actio rem inverso se va a aplicar cuando la ley no le ha conferido una acción específica para superar o reparar el enriquecimiento sin causa Ej. Pago de lo no indebido, Lesión enorme que una de las partes está obtenido algo con creces que lo que recibe la otra parte, que falta una equivalencia entre las partes. VTR prestación de servicio y no te llega no es enriquecimiento sin causa hay que ver lo más simple para la mayor satisfacción de necesidad en ese caso hay que fijarse en el cto de arrendamiento. PRINCIPIO DE LA IGUALDAD Las clases anteriores que código mencionábamos que sirvió para construcción de nuestro CC. El francés 1804 lo que pasaba en Francia en 1804 de la revolución de francesa y uno de sus ppios básicos era la igualdad, entonces evidentemente se recoge ese principio nuestro CC. La manifestación de este principio en el artículo 55 sobre la persona “Todo individuo”. Desde el momento. Mismo párrafo se encuentra el artículo 57, el legislador no pretende igualar a los desiguales lo que persigue el principio es darle a ellos un mismo trato. PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD Lo que nuestro legislador persigue es que los actos y contratos sean públicos en el sentido que, por regla general, toda persona pueda acceder a ellos, pueda informarse de ellos. Ejemplos de este ppio de la Publicidad hay múltiples,desde la perspectiva de la ley tenemos nosotros los artículos 6, 7,8 del CC que establecen las reglas generales sobre la promulgación y publicación de la ley. En materia de bienes también existen otras manifestaciones del principio de la publicidad ejemplo: Tradición de los bienes raíces se efectúa mediante la inscripción en el registro de propiedad del conservatorio de bienes raíces. Como lo señala el artículo 686 CC. Como el resgistro conservatorio está abierta a todos no puede haber registro mas solemne más publica que su inscripción. Tambien en materia de bienes existe el artículo 688 señala tres inscripciones que deben efectuarse con el objeto de disponer de los bienes de la herencia. Entonces habrá que inscribir la posesión efectiva 1) Inscribir decreto judicial ,que concibe la posesión efectiva 2) Efectuar inscripción especial de herencia 3) Inscripcio de la adjudicación Articulo 688 CC, habla sobre los bienes que integran la herencia y el ppio de publicidad. Otra cosa similar ocurre también con la hipoteca en el artículo 2410 CC, en el caso de un registro de accionistas si vas y dices que eres el heredero de fulano y que se transfiera las respectivas acciones a su nombre y ha obtenido la posesión efectiva que indica que deba pagar y todo acredita con esa inscripción. 2410 materia de hipoteca también exige la inscripción del título en el registro respectivo También en materia de prescripción, la prescripción debe ser siempre declarada por sentencia judicial y en razón de este principio de la publicidad es que el legislador exige su inscripción. Artículo 2513 CC. ¿Porque la sentencia judicial no va sin su competente inscripción? Relacionado Art3 inciso 2. El legislador dice que inscriba la sentencia y que quede inscrita es inoponible a todos los demás. Es cierto que la publicidad es un principio rector, también se puede ser extensivo a las personas jurídicas, sin fines de lucro que publicidad tiene debe ser publicado en el diario oficial y en general las personas jurídicas con fines de lucro u extracto se inscribe en el registro de comercio, o sea también se ve reflejado en personas jurídicas, este principio también en personas naturales el nacimiento , matrimonio , muerte se inscribe en el registro civil para dar a conocer un hecho jurídico Con todo en ciertas materias el legislador ha estableció ciertas restricciones al principio de la publicidad, un ejemplo de ello está en los juicios de filiación, en el que se establece una reserva que solo puede conocer de ellos los que están interesados, artículo 197 inciso primero. El principio de publicidad está ligado, unido al principio de la apariencia, que se entiende como aquellos casos en que se confiere valor de ciertos actos jurídicos cuando un tercero ha sido inducido a actuar de una determinada manera , un ejemplo clásico está en el artículo 1576 inciso 2. Se refiere al pago efectuado al poseedor del crédito, lo que ocurre que el deudor le paga a quien estaba físicamente en posición del documento que daba cuenta del crédito, ese sujeto no es el acreedor entonces en principio el pago está mal hecho pero como el sujeto estaba en posición del crédito el legislador dice que hay una apariencia y ese sujeto es el acreedor y por lo tanto valida el pago efectuado de ese crédito (posición del pagaré) El deudor actuó motivado por una apariencia, quien tiene el titulo normalmente es el acreedor y valida ese pago y extingue la obligación. Hay otros casos que son negativos, o sea que no puedo afectar a tercero cuando no les doy a conocer ciertos actos que yo he ejecutado y un ejemplo está en el artículo 1707. Esta norma contiene algo denomina contraescritura que puede ser pública o privada, los contratantes hay un contrato A que es conocido por tercero pero los mismos contratantes crean un contrato B que modifica al contrato A , cosa absolutamente legítimo, pero resulta que B no es conocido por tercero podré yo afectar al 3ro mediante el cto B? No, el actuará con el A y lo mismo ocurre con las escrituras públicas, yo otorgo una escritura publica y queda la matriz en la notaria y por lo tanto ese cto A es público puede ser conocido por todos, posteriormente y de manera legítima otorgamos otra escritura pública podre afectar al tercero No, salvo que usted tome una nota al margen de la escritura A en la cual indique que ha otorgado B y porque no, porque sería fácil defraudar al tercero entonces cuando modifico la escritura pública debo notar al margen la contraescritura. 1707 CC. En resumen tenemos 2 ejemplos de apariencia, uno positivo y el otro negativo. I. ANTECEDNTES GENERALES A. Determinación del Concepto. Profesor Victor vial, desde los momentos más primitivos del derecho se ha intentado establecer un elemento que permita vincular a las distintas instituciones dentro del derecho privado. Que tienen en de común el pago de una obligación con el pago del matrimonio? Y entonces la respuesta de ella se encuentra en el acto jurídica y es el concepto que determina constituyéndose en el punto de las distintas instituciones del derecho privado y a partir de esa constatación, es que se elabora la llamada teoría general del acto jurídico que busca establecer cuáles son las reglas y principios generales básico aplicable a todo acto jurídico de derecho privado y ahí entonces radica la relevancia del estudio por que es el sustrato de todas las instituciones del derecho privado. 24/03/14 TEORIA DE LOS ACTOS JURIDICOS Determinar el concepto de acto jurídico y para eso se planteó un esquema que comienza con un concepto general que es el hecho. Hecho Todo aquello que sucede, y estos hechos debemos analizarlos desde la perspectiva si ellos producen o no efectos que sean relevantes desde la perspectiva del Derecho, si es que tienen consecuencias jurídicas, los hechos que no producen consecuencias jurídicas pueden provenir del hombre como ej: cerrar una puerta o venir de la naturaleza ej: salida del sol. En ambos casos serán hechos materiales o simples, por el contrario estaremos presencia de un hecho jurídico cuando éste tenga la aptitud de producir consecuencias para el derecho hay que tener en cuenta que esta distinción entre hechos simples y materiales no es absoluta hay ciertos hechos que atendida la circunstancias pueden tener uno u otro carácter. Ej: Caída de un árbol, la mayoría de uds instintivamente me dirán que es un hecho material, y valoricamente jurídica podría ser un caso fortuito, pero momento, está dentro de las obligaciones de la municipalidad es que vean si los arboles estén bien y su responsabilidad es cortas arboles que estén decaídos entonces la caída del árbol era previsible porque debió ser cortable este hecho deja de ser simple o materia y pasa ser hecho con consecuencia jurídicas y podré determinar que la municipalidad no actuó y ocurrió en lo que se denomina la falta de servicio, nosotros en el Derecho privado ocupamos la palabra reprochar no haber cumplido su obligación y cuando hablamos de los órganos del estado se denomina la falta de servicio obligación de corta los árboles . Nos concentraremos en los hechos jurídicos y pueden provenir de la naturaleza o del hombre, por ejemplo, el nacimiento, por ejemplo la muerte, el transcurso del tiempo, fíjense que el solo transcurso del tiempo paso hacer mayor edad y soy capaz y mis actos producirán efectos, en material extracontractual a los 16 años soy plenamente capaz y necesito solamente un hecho de la naturaleza que produzca todo eso, pero también existen los hechos jurídicos del hombre, que provienen de la actividad del hombre, y estos hechos jurídicos opera o no opera de un acto voluntario, lo clasificaremos en voluntario y no voluntario. Los hechos jurídicos del hombre no voluntario por ejemplo un acto reflejo nosotros lo vamos a similar a los hechos naturales de la naturaleza y por lo tanto al haberse originado ese hecho sin que haya estado la voluntad de la gente no…..traerá consecuencias jurídicas para ella, damos un paso más y que los hechos jurídicosvoluntarios pueden ser intencional o no intencional; y para efectuar esta última clasificación habrá que analizar si los efectos de ese hecho jurídico del hombre voluntario fueron previstos por la gente al momento de actuar o si por el contrario esos efectos se van a generar con independencia de la voluntad de la gente. Los no intencionales pueden ser lícitos o no ilícitos si son o no contrarios a la ley, cuando es lícito estaremos en presencia de un cuasicontrato el clases anteriores nos referimos al cuasicontrato como fuente de obligaciones 1437 CC está definido las fuentes y agregaremos un artículo más 2284 CC. El artículo parte que los hechos que se contraen sin convención cuando no hay acuerdo de voluntades, salimos del ámbito contractual porque no hay acuerdo de voluntades por lo tanto la obligación emana de un hecho voluntario. Cuál sería el concepto fundamental del cuasicontrato es que es un hecho voluntario de la persona y es licito porque si es ilícito estaremos en presencia de un delito o cuasidelito. Siempre estamos hablando de las fuentes de las obligaciones cuando haboamos de no intencional ilícito seguimos hablando de fuentes de obligaciones y estaremos en presencia de la responsabilidad extracontractual y también está en el artículo 1437 y 2284 como fuente de las obligaciones y le agregamos un artículo más 2314 CC. Fuente de que obligación es el delito o cuasidelito? De la indemnización de la obligación de reparar. Entonces el hecho voluntario del hombre es no intencional cuando los efectos de ese hecho jurídico no han sido previstos por el derecho y pueden ser licitos presencia de cuasicontrato o ilícito como cuasicontrato. Finalmente hecho jurídico del hombre voluntarios intencionales que son propiamente tal el acto jurídico, en este caso la voluntad de la gente, va dirigida a un fin preciso cual es? , la producción de un efecto jurídico determinado lo que ha sido o se verifica con que ha sido.. Salta la vista entre cuasicontratos y ctos la gran diferencia está en la previsibilidad, si celebro el cto compraventa porque quiero adquirir el dominio estoy consciente que ese es el efecto, necesito comprarme un auto mediante la celebración de un cto de compraventa porque yo se ese título con entrega de tradición de la cosa la tendré, pero si no tengo plata voy y pido un préstamo cto de mutuo, banco requiero garantía celebro contrato de prenda, porque el está consiente que esa prenda le permite ejecutar el automóvil en caso de que no pueda pagar, se celebrar 3 ,4 ,5 actos jurídicos destinados a un fin. El profesor carlos ducci señala que los actos jurídicos son actos humanos conscientes y voluntarios destinados a producir a efecto jurídico que ha sido querido por su autor. Nos centraremos en el concepto de acto jurídico y cuáles son sus principales características. Lo primero es que resulta curioso que nuestro código civil no contiene una definición de acto jurídico sin prejuicio de lo cual se entiende que lo reconocer desde el momento del artículo 1445 al señalar cuales son los requisitos que una persona tiene con otra se refiere al acto o declaración de voluntad, porque se entiende indudablemente nuestro legislador consiguió la idea o existencia del negocio jurídico del acto jurídico como fuente de la obligación. DEFINICIONES CLASICAS CLARO SOLAR Declaración de voluntad que tiene especialmente por fin crear, modificar o extinguir derechos AVELLINO LEON Manifestación de voluntad hecha con la intención de lograr un determinado fin práctico y que produce los efectos jurídicos que el derecho señala para la consecución de ese fin. Para que efectúo la declaración de voluntad? Para tener fin practica (trasladarme), VICTOR VIAL Manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar, o extinguir derechos y que produce los efectos queridos por su autor o por las partes porque el derecho sanciona dicha declaración de voluntad. CARACTERISTICAS COMUNES 1) Declaracion o manifestación de voluntad 2) Fin específico o fin querido, propósito y se distingue de los cuasicontrato porque no tiene intención como el delito. 3) Consecuencia jurídica Se ve algún elemento distinto? La sanción de derecho. Porque es querido por las partes o previsto por el Derecho. CARACTERISTICAS COMUNES En primer lugar el acto jurídico requiere de una manifestación de voluntad es decir, no es suficiente la existencia de la volutnad sino que es indispensable que esa voluntad se haya exteriorizado. Es lo mismo declaración de voluntad que manifestación de voluntad? Porque la exteriorización de la voluntad puede ser mediante 2 vías una que puede ser expresa o sea en términos formales explícitos pero también existe otra vía en otro caso en los cuales del comportamiento se desprende cual es la voluntad de mi comportamiento cual es la voluntad en un caso es de forma expresa y la otra de forma tacito hay un comportamiento que supone que he estado en conocimiento que exteriorizado mi voluntad Ej: Heredero no he dicho si o no pero voy y corro deuda que tenia el causante, del momento que la cobro claramente estoy manifestando un comportaminento que supone la aceptación de la herencia no es efectuado una declaración con escritua publica he efectuado un compartamiento que tiene consecuencias jurídicas En esa primera característica la base del Acto jurídico está en la unión 2 elementos copulativos en primer lugar la existencia de la voluntad interna y a ella se le une la exteriorización de la voluntad. Segunda característica, Esta manifestación debe perserguir un propósito específico y este propósito específico, tratándose del acto jurídico, será la prodccion de efectos jurídicos. En este punto, los italianos establecen una matiz porque ellos dicen que lo que debemos determinar es que si la declaración de voluntad persigue un fin práctico, persigue generar un efecto práctico pero no jurídico porque muchas veces al manifestar la voluntad la gente no está no es consciente de que ello producirá consecuencias para el derecho. Ahora, en el mes de Abril hay que pagar contribuciones de bienes raíces, y resulta que consciente que mi vecino no está en chile y veo que le llega un papel con contribuciones, entonces yo tomo ese papel y pago las contribuciones de mi vecino, entonces los italianos dice, que yo en ese caso persigo un fin practico que seria que mi vecino no tenga problemas con servicio de impuestos interno y que no sea parte de un proceso judicial el dia de mañana, en cambio, nosotros decimos no es que estoy celebrando un cuasicontrato de agencia oficiosa, realmente está consciente de celebrar un cuasicontrato?, la intención de la gente no iba aparejado de producir efectos jurídicos sino que estaba solucionando un fin práctico, en el otro caso la manifestación de la voluntad quiere producir un efecto jurídico yo estoy obrando como agente oficioso En general los autores Chilenos tienen a complementar ambas posiciones no extreman una y otra las concilian señalando que el ordenamiento jurídico a.. lo que hace es traducir en términos jurídicos lo que la mayoría de la gente, del hombre medio persigue celebrar un acto jurídico, cuando el hombre medio entiende que esp agar las contribuciones que viene del vecino, el ordenamiento jurídico toma ese fin practico y lo transforma a fin de efectos jurídicos y genera las consecuencias jurídicas( cuasicontrato), es una fuente de las obligaciones de que obligación será agente oficiosa?, quien es el obligado el vecino a restituir. Tercera característica, porque se producen efectos jurídicos?, la discusión radica en determinar si los efectos jurídicos se producen porque han sido queridos por las partes o porque son previstos por el legislador porque han sido autorizados por el legislador, por el derecho, la teoría más clásico señala que los efectos que provienen del acto jurídico se verifican porque ellos han sido queridos por el autor o por las partes del mismo que concurren a celebrar el acto jurídico de esta forma, los efectos del acto jurídico no pueden materializarse con independenciade la voluntad de quienes intervienen en el acto jurídico. En la vereda del frente se sostiene lo contrario en que los efectos el acot jurídico se verifican porque es la ley los que los autoriza dicen porque una parte la ley autoriza la celebración del acto jurídico y al mismo tiempo ella establece cuales son los efectos de ese acto jurídico producirá luego de ser celebrado. Nos vamos a los ejemplos del contrato de compraventa. En la segunda tesis que mencionamos y mirado de la perspectiva de la compraventa el efecto final que ella produce que es la tradición del dominio se va a verificar porque la ley así lo establece y la gran critica que se hace a esta doctrina moderna porque confunde lo que es la causa mediata con la inmediata. Entonces porque se verifican los efectos del acto jurídico, porque son queridos por sus autores o sea la causa próxima del efecto que produce la declaración de voluntad está precisamente en la intención de un contrato. Los contratantes han querido ese fin y por eso se verifica, la ley es la causa mediata de todo porque en definitiva se celebra el cto de compraventa? Porque es establecido por ley todo está establecido x ley, x causa mediata, la intención de las partes es la que principalmente de manera mediata produce los efectos jurídicos si las partes no quisieran transferir el dominio se producirá efecto previsto x la ley? NO, de parte de relevancia el cto porque si la voluntad no es transferir el dominio entonces estaré en presencia de otro contrato. Llegamos con nuestra escritura q dice compraventa pero en el texto dice que se entrega y deberá restituir entonces que fue transferir dominio? No entonces no es transferir dominio, entonces no va haber tradición el elemento central sigue siendo la voluntad, la razón por la cual se produce los efectos. Y seria inmediata PROFESORA VICTOA VIAL produce una tesis intermedia dice q los actos jurídicos producen los efectos que le son propios porque el auto o las partes así lo han querido y porque el derecho así lo autoriza CAUSA MEDIATA VOLUNTAD CAUSA INMEDIATA LEY SEGUNDO MODULO Definición del Decano Acto jurídico es una regla particular de efectos relativos creada por su autor o por las partes que concurren a sus gestación o perfeccionamiento cuyo objeto es crear una nueva relación intersubjetiva de la cual resulta la creación, modificación o extinción de los Derechos y obligaciones y que se inserta al ordenamiento jurídico porque cumple con todos los requisitos que esta establece. Primer término Las caracterisitcas que surgen de esta definición 1) Regla particular Mandato particular y concreto la potestad reglamente, sentencia que incluye los actos y contratos 2) Crea efectos relativos Son las partes que han concurrido a la celebración del acto jurídico que resultan obligados por él, está vinculado por el Acto jurídico, Respecto a los terceros hay que hacer una distinción, en cuanto a su contenido esta regla jurídicas decimos que no les empece no les obligatoria no le es oponible 3) Contenido no les es oponible peor en cuanto a sus efectos uno no puede desconocer el hecho de que la regla particular se ha insertado al ordenamiento jurídico y por lo tal ella exige Yo no celebre un contrato de arrendamiento entre A y B pero no puedo desconocer una realidad jurídica que lo ocupo el arrendamiento, no estoy obligado a pagar la renta, no tengo que ver, pero no puedo desconocer que entre ellos exista una relación jurídica 4) El acto jurídico no se basta con la mera declaración de voluntad, ella es indispensabl,e pero además de recaer en un objeto licito debe estar motivada en una causa licita y en ciertos casos deben manifestar en las formas que la ley establece, debe cumplir con ciertas solemnidades. En cuanto lugar es necesario que esta regla particular se inserte en el ordenamiento jurídico porque el valor de la regla es derivado, supone que haya cumplido los requisitos que se establecen para su validez. Supone entonces que se haya cumplido principio de legitimidad que implica en definitiva que esa regla que se inserta en el ordenamiento jurídico ha cumplido formal y materialmente por los requisitos establecidos por la ley ¿ que consecuencias tiene que esta regla se incorpore con estas característica?, que cumpla? , tendrá validez y es presuntivamente válida y por lo tanto puedo haber celebrado un contrato nulo? Si y produce efecto jurídicos? SI hasta que una sentencia ejecutoriada declare lo contrario. 5) Se crea una situación jurídica intersubjetiva Quiere decir que los efectos de los actos jurídicos van más allá de la sola creación, modificación y extinción de derechos y obligaciones. El efecto jurídico deja colocado a las partes en una situación tal que incluso, ellas tienen la facultad de exigir coercitivamente el cumplimiento de las obligaciones establecidas de este acto jurídico. Siempre terminaremos dentro del aparato del Estado y derecho público. CLASIFICACIONES DE LOS ACTOS JURIDICOS La primera clasificaciones es entre actos jurídicos bilaterales y unilaterales, esta clasificaciones la haremos atendiendo al número de partes cuya voluntad es necesaria para la creación del acto jurídico, entonces el acto jurídico, es unilateral cuando para el nacimiento a la vida jurídica del mismo se requiere de la manifestación de voluntad de una sola parte. Ejemplo, Testamento, aceptación de oferta. Art. 999. Por otro lado, el acto jurídico bilateral es aquel que para el nacimiento, a la vida del derecho, se requiere de la declaración de voluntad de dos partes como en los contratos, como en la tradición, como en el matrimonio. Fíjense como parte del art 1437 “ concurso real de voluntades” de dos o más voluntades. La clasificación la hemos hecho a partir del número del partes o de voluntades que se exigen para el nacimiento del acto jurídico y no de cuantas personas deban concurrir a el y esto último se debe a que el artículo 1438 CC,al definir el contrato señala que cada parte puede ser una o muchas personas, quienes en definitiva al reflejar su intención sobre un mismo hecho jurídico constituye una sola voluntad. Fíjense ustedes que el derecho de propiedad tiene distintas facultades de disponer usar y gozar, estas 3 facultades normalmente se ejercen por una misma persona entonces yo puedo por una parte tener la facultad de disponer y convertir en nudo propietario y por otra parte tendré facultad de usar y gozar y seria usufructo, entonces yo ej, puedo constituir un usufructo a favor de mi padre y de mi madre respecto de mi casa y una forma de extinguir el usufructo es mediante la devolución. Entonces si mi padre o madre renuncian al usufructo que tipo de acto jurídico es? Seria unilateral cuantas personas concurren 2? Cuantas voluntades 1 , busca un mismo efecto jurídico, todos nosotros vamos a concurrir a A B C vamos a manifestar una sola voluntad, no son 3 voluntades distintas, es una que persigue un mismo efecto. Nosotros en esta clasificación hemos definido que es el acto jurídico unilateral y bilateral y en segundo lugar lo relevante son las partes o voluntades, en tercero lugar vamos hacer una aclaración en el orden en que nosotros generalmente vamos a hablar de autor cuando estamos presencia de un acto jurídico unilateral ej Testamento autor causante, y partes cuando existan intereses antagónicos y logran concordar ambas voluntades, de momento en que se hace el acuerdo nace el acto bilateral. 4) Distinciones adicionales · Actos jurídicos unilaterales simples y complejos El acto jurídico unilateral simple es aquel que emana de la voluntad de una sola persona como ocurre en el testamento en el cual expresamente lo señala la ley. Artículo 1003 CC. El acto jurídico unilateral complejos es caso en el cual la voluntad proviene de varias personas físicas que no obstante constituye una sola parte por cuanto tienen un interés común. Artículo 187 CC. Ej: Renuncia de varios usufructuarios a un derecho de usufructo. · Acto jurídico unilateral recepciones y no recepticios La distinción se efectúasegún si el acto jurídico unilateral para producir la plenitud de sus efectos requiere o no de una manifestación de voluntad adicional distinta de la de su autor 1225 CC. Derecho que tienen los herederos de aceptar o repudiar una herencia. Fíjense en el matiz, la clasifican apunta a la producción de los efectos del acto jurídico en el caso del testamento es AC unilateral basta con la voluntad del testador pero para que produzca sus efecto necesita la voluntad de aceptación que hacen los herederos si lo repudio este no producirá los efectos que aquí se establece. Acto jurídico sigue necesitando de una de la voluntad de una sola parte el problema está en el efecto que es la aceptación. Recepticio necesito de un acto jurídico unilateral de un tercero aceptaciones de los efectos ej. Testamento. No recepticio Nace y produce sus efectos por la sola manifestación de una sola parte. Ej. Aceptación del heredero. Donaciones es un contrato. Por otro lado, en general nuestro ordenamiento jurídico denomina a los actos jurídicos bilaterales como convenciones. Así por ejemplo artículo 1437 y 1438. Nuestro legislador entiende que es una convención, De lo anterior se sigue entonces que la convención es un acuerdo de voluntades, concurso real de voluntades de dos o más partes cuya finalidad consiste en crear, modificar, o extinguir derechos y obligaciones. A.J.B Convención Fin – Crea contrato - Modificar cambio el plazo - Extinguir pago, tradición. Por eso no es poder asimilar el contrato con la convención, el contrato es una especie de convención, aquella convención que crea derechos y obligaciones 1438 define contrato a la convención cosa que no es correcto es el genero porque crea, modifica y extingue, el contrato solamente crea derechos y obligaciones para las partes. Acto jurídico bilateral admite una sub clasificación Bilaterales propiamente tales/ Plurilaterales Propiamente tales aquellos actos jurídicos que existen dos partes con interés antagónicas, entre ellas existen una suerte de transacción entre intereses que son opuestos que al momento que logran un acuerdo se materializan en el perfeccionamiento de la convención. Plurilateral o colectivo En este caso el acto jurídico bilateral requiere de las declaraciones de voluntades de dos o más partes que van enfocadas a un fin común. Contrato de sociedad Para la constitución requiere de la declaraciones de dos o más partes pero la característica es que van a un fin común, en la compraventa es antagónico, fines contrapuestos, en la sociedad todos persigue un fin común como la repartición de beneficios. Novación con cambio de acreedor Porque ella necesita para su nacimiento de la concurrencia de la voluntad del deudor del tercero que asume y del acreedor que consiente dejar libre al primitivo deudor, conforme así lo establece el artículo 1631 N°2. Distinción entre acto jurídico unilateral y bilateral y el contrato unilateral y bilateral. Acto jurídico unilateral necesita voluntad de una sola parte y el acto jurídico bilateral requiere voluntad de dos o más partes. Acto jurídico bilateral es siempre un contrato y el contrato puede ser a su vez unilateral o bilateral. En el contrato unilateral una sola de las partes resulta obligada Comodato Contrato bilateral ambas partes resultan obligadas 1439 CC. Mandato. Cv. 28-03-14 C/V Título traslaticio (antecedente) Adquirir por tradición Una segunda clasificación de los Actos jurídicos es entre vivos o por causa de muerte. ENTRE VIVOS Apunta al momento en el cual se verifican los efectos del acto jurídico, los efectos del acto jurídico no requiere la muerte del autor o una de sus partes. En cambio MORTIS CAUSA Si requiere para la producción de sus efectos de la muerte de su autor o una de las partes. En este último caso, su ejemplo es testamento y una figura especial del mandato. Mortis causa que está regulado 2117 (Efectos después de sus días) (Testamento militar disminuye el número de solemnidades) artículo mandato 2169 CC. Profesor ramón Domínguez Ávila El acto jurídico, el mandato existe, pero los efectos están sujetos a una condición suspensiva y esa condición es precisamente la muerte de la persona sino, no se producirá los efectos. Acto jurídico existe. Las consecuencias están suspensas hasta que se verifique el hecho futuro y se llama condición suspensiva. Una tercera clasificación de los Actos jurídicos es a título gratuito y honeroso emana del artículo 1440 CC. Gratuito Tiene por objeto la utilidad de una sola de las partes sufriendo la otra el gravamen, en razón de ella, se suele decir que estamos en presencia de un acto jurídico de beneficencia. Ejemplo, Donación o mutuo sin interés transfiere donatario el dominio de los bienes y no efectúa una contraprestación. Presto determinada suma de dinero y debe restituirme el mismo dinero sin interés. Gravamen no está obligado a hacer un beneficio Discusión del comodato Dueño de un cuadro la prestó a un museo efectúo una contraprestación la valoriza. Recibió un beneficio posterior, lejano. Oneroso Aquellos que tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes gravándose cada uno en beneficio del otro 1440 CC, ejemplo, Compraventa, arrendamiento, mutuo con interés. En el gratuito concurren 2 partes por lo tanto es bilateral. Una cuarta clasificación de Actos jurídicos es pura y simple o sujeta a modalidad. Se efectúa también teniendo en consideración el momento en el cual el acto jurídico produce sus efectos. Ejemplo Contrato C/V cosa mueble precio y cosa, se perfecciona contrato de compraventa verificando la entrega de la cosa, produce todos sus efectos que existen. Caso de cto de matrimonio Puro y simple al momento del consentimiento produce sus efecto claramente hay trámites posteriores como inscripción del registro civil Artículo 18° Matrimonio Civil En ese momento se celebra. Si lo hace mal el registro civil están casados al momento en que se celebra. Entonces los actos jurídicos puros y simples se trata de aquellos actos jurídicos que producen sus efectos de inmediato sin ninguna limitación desde el momento en que el acto jurídico se celebra. Ejemplo, C/V cosa mueble, matrimonio Si cosa mueble no tengo $, pero debo pagar en un mes más y tengo que sujetar a un plazo y el acto jurídico existe pero los efectos del acto jurídicos, es decir, las obligaciones que ésta genera se van a producir después. Conceptualmente, es aquel cuyos efectos están supeditados a una modalidad esto es una clausula especial que se inserta en el acto jurídico con el fin de alterar sus efectos normales. La c/v de cosa mueble que se efectua por tradición, pero en virtud de la autonomía privada se podrá establecer una clausula un plazo modalidad Modo y condición. Quinta clasificación de los Actos jurídicos de familia y patrimoniales Esta distinción se efectúa con ocasión que se encuentra regulado o viene en relación con el objeto del acto jurídico. Son actos jurídicos de familia aquellos que atañen a un estado de personas por ejemplo, el matrimonio, filiación o respecto de las relaciones del incidente de la familia. ¿ Qué características relevante tienen los actos jurídicos de familia? Que por sobre el interés particular primará siempre el interés colectivo del interés familiar. En cambio, los patrimoniales son aquellos en que la declaración de voluntad tiene por finalidad crear, modificar y extinguir derechos de carácter pecuniario y que sea apreciable en dinero. Ejemplo primero 187 CC Reconocimiento del hijo Ejemplo segundo Depósito. Sexta clasificación de actos jurídicos Principales o accesorias. Subsiste por si mismo y no necesitan de otra convención para producir sus efectos en cambio los contratos accesorios no pueden subsistir por si mismo sino que requiere de otro contrato al cual accederá proviene del artículo 1442. Surge un principio de carácter general lo accesorio sigue la suerte de lo principal y una manifestación de este principio artículo 2516 CC.Si se extingue lo principal se extingue lo accesorio. Las accesorias se clasifican en actos jurídicos de garantía. Garantía Son aquellos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación principalmente los contratos de garantía de causión se definen el artículo 46 del CC. Dependientes Producen efectos por si mismo pero necesitan para existir de otro contrato o de otro acto jurídico. Ejemplo Capitulaciones matrimoniales, acuerdo de carácter patrimonial al cual puede ser celebrado por los esposo antes del matrimonio y en el acto de celebración 1715 Pero para que esa capitulación antes del matrimonio para que esa capitulación pueda cumplir sus efectos requiere del matrimonio. Séptima clasificación de Solemne y no solemnes Son solemnes aquellos sujetos a la observación y al cumplimiento de ciertas formalidades que la ley ha establecido en razón de la naturaleza del contrato. Lo más recurrente del contrato de compra y venta, tiene razón de escritura pública 1801, inciso 2° 1443CC Distingue entre real, solemne y consensual. En las 3 siempre está detrás la voluntad, es un elemento fundamentalmente solo que ella se manifiesta de un modo distinto. Los actos jurídicos no solemnes no están sujetos a la observancia de ninguna formalidad por lo tanto la voluntad se puede manifestar de cualquier modo. El acto jurídico no existe mientras no hago una escritura pública no ha nacido a la vida del derecho. Novena clasificación Actos jurídico de disposición y de administración Los actos jurídicos de disposición y de administración están ambos relacionados con la forma como se radican en el patrimonio de una persona los efectos del acto jurídico y entonces, los actos de disposición importan una disminución, detrimento o pérdida del patrimonio. Generalmente el acto de disposición se asocia con el concepto de enajenación, que es el acto jurídico a través del cual sale un determinado bien del patrimonio. Todo acto donde transfiero un determinado bien no necesariamente va haber una contraprestación y hay también de administración que tiene por fin consumir un determinado bien. Si destruyo un árbol y lo transfomor es listones de madera y lo vendo, todo ello importa un acto de disposición patrimonia, mi patrmonio disminuye, por el contrario, están los actos de administración, están relacionado con la idea de la conservación de los bienes que integran el patrimonio de la persona. Se trata de actos que no conlleva una disminución del patrimonio. El profesor avellino león a los actos de administración los define como aquellos que tienen por finalidad la conservación o incremento del patrimonio. Finalmente la última clasificación dice relación con la forma de cómo se verifican los efectos del acto jurídico. Finalmente la última clasificación dice relación con la forma de como se verifican los efectos del acto jurídico. Recordemos los actos que estaban en el artículo 1793-1801. Existiendo consentimiento en un acto jurídico instantáneo las obligaciones o efectos que este produce se verifican de inmediato. Ejemplo: obligaciones que emanan del contrato de compraventa, que son principalmente entregar la cosa y pagar el precio y se cumple desde que hay acuerdo en esa persona artículo 1793- 1801 inciso 1 a esta compraventa es puroa y simple le podría agregar una modalia y alteraría la regla Los actos de tracto de sucesivo en este caso los efectos que emanan del acto jurídico se van produciendo escalonadamente en el tiempo, el ejemplo más caracterisitco es el arrendamiento porque es en el arrendamiento mes a mes se va renovando en cuanto a sus efectos cobrarle en ener marzo etc. Y ese último tipo de cto tienen algunas particularidades y una de ella la más relevante se relación con la resoluciones de los contratos que es la privación de efectos de un acto jurídico cuando opera una comisión resolutoria. La resolución declarada produce efectos retroactivos es decir, retrotrae, lleva a las partes al momento en el estado en que se encontraban al momento de celebrar el acto jurídico. Pero este efecto no se puede producir, yo no le puedo decir devuelvamente.yo q ivvo en una casa arrendadan no puedo decir devuelvo el uso por lo tanto no procede la devolución sino que procede la terminación y cuando termina u acto jurídico de tracto sucecivo no es hacia el pasado sus efectos sino que hacia el futuro., no puedo deshacer lo andado, no es posible que me restituya el uso y por eso no opera con efectos retroactivos. Cto de suministro x ejemplo. Patrocinio de un abogado. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ACTO JURIDICO Los elementos del acto jurídico están definidos en el artículo 1444 1) Elementos esenciales del acto jurídico Están definidos en la misma norma como aquellas cosas sin las cuales el acto o no produce efecto alguno o bien, degenera en un contrato diferente. Los elementos esenciales del acto jurídico a su vez admiten una sub-clasificación en GENERALES que son aquellos elementos de la esencia que son comunes a todo acto jurídico y por ende que no pueden faltar en ningún acto jurídico con independencia de cuál sea éste y lo vamos a asociar al principio de existencia del acto jurídico con independencia del tipo o especie de acto que se trata y nosotros los vamos a asociar con los principios de existencia del acto, voluntad objeto, causa, y algunas solemnidades. Y luego tenemos los elementos de la esencia ESPECIALES, que son aquellos que son requeridos por ciertos actos jurídicos en particular, cada acto jurídico tiene ciertos elementos que son particulares. Ejemplo, nosotros veíamos el 1793 en materia compraventa y los elementos esenciales serían la cosa y precio, y sin ellos no habría contrato de compraventa. Los elementos de la esencia especiales señala que se trata de elementos de identificación de los negocios jurídicos particulares y que a falta de estos elementos especiales, el negocio jurídico de que se trate no puede ser calificado por una determinada especie. Si nos falta el precio o la cosa no podría hablar de compraventa, cual es lasancion que genera cuanto faltan estos elementos?, En aquellos casos en que los actos jurídico le falta elementos de la esencia en General este no produce efecto alguno, veremos si será inexiste o absoluta pero según 1444 no produce efecto alguno, cuando falta un elemento esencia particular la sanción puede ser distinta y que de acuerdo la misma norma puede el acto degenerar en otro diferente. Puede faltar cosa en el cto cv está faltando su objeto y no producirá efecto o que degenere otro distinto, si me falta el precio estaré en presencia de donación. Tratando de los elementos esencia particular que no tenga efectos o degenere en otro distinto. Otro ejemplo es el contrato de depósito, en particular es un cto gratuito un elemento del esencia del cto depósito que sea gratuito y si se pacta una remuneración el cto degenerará en otro distinto en un arrendamiento de servicios artículo 2219. Somene cuando la ley lo establece. Mutuo Presto comodato uso depósito guarda. 2) Elementos de la naturaleza del acto jurídico Aquello no siendo esenciales al acto jurídico se entiende pertenecerle sin necesidad de una clausula especial, es decir, se trata de aquellas consecuencias del acto jurídico que tiene lugar por así disponerlo la ley frente al silencio de las partes al regular una determinada manera, es decir, se trata de elementos del acto jurídico que opera de manera supletoria a la voluntad de las partes. Régimen sucesorio del patrimonio En nuestro sistema la sociedad conyugal entrega los regímenes legales supletorios pero no es propiamente tal los elementos del acto jurídico sino que los efectos del acto jurado en ese caso los efectos del régimen patrimonial opera en el silencio de las partes Ej: CONDICION RESOLUTORIA TÁCITA 1489 CC. Como sé que es un elemento de la naturaleza? Está envuelta tácitamente. Otro ejemplo del contrato cv se refiere a la obligación que tiene el vendedor de sanear la cosa vendida estás obligación están definidas en el artículo 1837 CC. Hemosdicho que hay un ppio fundamental la autonomía privada porque en ejercicio de ese ppio las partes pueden pactar, estipular, que un elemento de la naturaleza del acto jurídico no tenga lugar en una convención de voluntades y entonces el comprador y el vendedor pueden acordar que ese último no estará obligado al saneamiento de la cosa. Puede decirse que es esa estipulación es nula porque el saneamiento es de la naturaleza el acto? NO, porque es al ser un elemento de la naturaleza pueden mediante un acto puede con un acuerdo eliminarlo del acto jurídico y frente al silencio de las partes opera. Elementos accidentales del acto jurídico que también están definido en el artículo 1444. Es aquel que ni esencial ni naturalmente le pertenece y que se agrega por medio de cláusulas especiales, ejemplo las modalidades del acto jurídico son elementos accidentales porque se insertan mediante una clausula especial, otro ejemplo es el 1863CC. Redhibitorios 1857 CC Vicios ocultos de la cosa vendida. En general decimos que son elementos accidentales los del acto jurídico aquellos que en virtud del ppio de autonomía privada pueden las partes incorporar libremente a la convención aun cuando no se trate de elemento de la naturaleza ni de la esencia. Limitación No podría por medio de la cláusula especial alterar los elementos esenciales No podría unilateralmente incorporar un elemento La ley, las buenas costumbres, orden público. Requisitos del acto jurídico 1) Los requisitos de existencia del acto jurídico son aquellos indispensables para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho para que éste exista y produzca todos sus afectos. Los requisitos de existencia del acto jurídico son la voluntad, objeto, causa, algunos casos solemnidades previstas por la ley. 2) Requisitos de validez del acto jurídico, se trata de aquellos requisitos cuya omisión no impide que el acto jurídico exista pero si permite dicha ausencia permite deducir la acción de nulidad para que por medio de la dictacion de una sentencia judicial el acto jurídico sea privado de sus efectos y expulsado del ordenamiento jurídico. Entonces en aquellos casos en que falta un requisitos de validez del acto jurídico, este producirá todos sus efectos entre tanto una sentencia judicial ejecutoriada declare lo contrario. Los requisitos de validez están recogidos en el artículo 1445 CC Capacidad de las partes, voluntad exenta de vicios, objeto lícito, causa lícita, y algunos autores agregan solemnidades en relación a la validez del acto jurídico. Como se señala en algunos textos uno encuentra que estos requisitos se clasifican en internos y externos. Interno Corresponde a la voluntad, objeto y causa y también a la capacidad. Externos Limita a las solemnidades que exige la ley. Diferencia entre Solemnidades entre requisitos de existencia y de validez. Por qué la exige el legislador. Como resguardo seria validez y de existencia. Segundo Módulo PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DE DERECHO PRIVADO DE OBLIGACIONES Principios Constitucionales Porque hacemos referencia a los ppios constitucionales, básicamente por el ppio de supremacía constitucional, al momento en que el juez procede a interpretar las distintas disposiciones y estipulaciones del acto jurídico, él debe tener como primera prioridad cada uno de estos principios de orden constitucional. Uno podría pensar que la normas de orden constitucional la norma por excelencia del derecho público es la constitución pero la virtud que tiene la constitución del 80 es que ella también tiene elementos que importa un resguardo para todos los principios del Privado y este fenómeno que se denomina constitucionalizarían del D° Civil, se emplea la norma que regulaba únicamente los poderes públicos como es la constitución como un elemento de defensa de lo que son materias propias del Derecho privado y eso se le denomina constitucionalizacion del derecho civil. 1) El Derecho a la identidad y a la dignidad personal Este ppio de orden constitucional, se materializa en el hecho de nacer o existir, también en uno de los principios fundamentales del derecho de familia, como es el derecho que tiene toda persona a conocer cuál es su filiación con limitación que establece el artículo 182 inciso 1° CC. El derecho a la nacionalidad, a la personalidad, al domicilio, al tener una capacidad de goce, en general los podemos englobar como atributos de las personas. 2) Derecho a la integridad física En este concepto amplio encontramos el Derecho a la vida, integridad física psiquicia, el derecho a la salud, a vivir en medio ambiente libre de contaminación, derecho de disponer de los órganos en la medida que se cumpla una disposiciones sanitarias que regulan la materia y que principalmente lo permiten en medida que se persiga fines científicos, terapéutico y en general cuando no exista una contraprestación de carácter económico de por medio. 3) Derecho La integridad espiritual Es el Derecho al honor de la persona y de su familia, Derecho a la propia imagen, Derecho a la intimidad, a la inviolabilidad, de todas formas de comunicación privada, a la inviolabilidad del hogar y podemos incluir la igualdad ante la ley 4) Derecho a la libertad ( genérico) Se materializa en Libertad personal y seguridad individual, libertad de conciencia, de omitir opinión, libertad de informar y de ser informado, libertad de trabajo, libertad sindical, libertad para adquirir toda clase de bienes. 5) El desarrollo personal y espiritual Derecho a la educación, de reunirse pacíficamente, derecho de asociarse sin permiso previo, derecho a la seguridad social, derecho a sindicarse, a desarrollarse cualquier actividad económica, derecho a efectuar peticiones a la autoridad. Derecho de propiedad, D° de autor, D° de propiedad industrial. 6) Derecho de familia D° personales entre cónyuges y también entre estos y los hijos. Luego entonces veremos los Principios de derecho privado que están en el texto. PRINCIPIOS DEL DERECHO PRIVADO 1) Igualdad Se manifiesta en dos órdenes de ideas, la primera de ellas es el artículo 57° de nuestro CC, señala que no se efectúa diferencias ente chilenos y extranjeros en la adquisición y goce de los derechos civiles. También se considera que está en lo que respecta a las incapacidades, señala que pueden ser generales (absoluta o relativa) y las especiales o prohibición. Impúberes artículo 26 CC. Quienes son incapaces absolutos dementes, sordos, o sordos mudos, impúberes. Incapacidades relativas C/v norma 1796 norma de carácter prohibitiva que efecto produce?, artículo 10 actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. 2) Libertad o autonomía privada Facultad que tienen las personas de ejecutar o celebrar los contratos que les plazca y de fijar su contenido, efectos y extinción con las limitaciones que hemos hecho referencia. Profesor Hugo rosende la autonomía privada es consecuencia de 2 ppios que son propios del Derecho público como es el ppio de subsidiariedad y ppio de libertad económica ( ppios constitución) capp iii y cap i 3) Legalidad El acto jurídico, como regla particular y concreta se inserta en el ordenamiento jurídico cumpliendo un acuerdo con los preceptos de la norma con mayor jerarquía, a raíz del principio de legalidad el acto jurídico goza de una validez presuntiva y por lo tanto, este producirá los efectos entre tanto una sentencia judicial no haya declarado. Porque es válido? Porque se insertó material y formal a la norma superior, y respecto de los requisitos de validez, puedo celebrar un cto con objeto ilícito pero para que se declare contrario es sentencia judicial, pero cumplió con los requisitos se insertó en el ordenamiento jurídico. Va de la mano con otro principio que es el principio de la conservación del acto jurídico de lo que se trata es que el derecho persigue como fin la mantención en el tiempo del acto jurídico y ello desde una perspectiva negativa significa que el ordenamiento trata de evitar la nulidad del acto, no obstante su irregularidad. El ppio de conservación delacto jurídico tiene distintas manifestación, una de ella se denomina la ratificación del acto jurídico nulo o relativamente, Nosotros vamos a estudiar la sanción por excelencia la Nulidad y dentro de la causal puede ser de dos clases la Absoluta o relativa. La nulidad tiene un remedio que se denomina el saneamiento, opera de manera distinta ya sea el tipo de nulidad. Si es absoluta el único remedio se llama transcurso de tiempo. Y entonces el legislador dice que ya no puede ser declarado nulo y la relativa puede ser el tiempo o la ratificación, es decir aquí el que pidió declarar la nulidad lo ratifica lo valida, entonces porque la ratificaciones un piio de conservación pues que tenia el derecho de anularlo lo ratifica y por lo tanto el acto que adolecía de nulidad se sanea y opera respecto a la nulidad relativa. Artículos de nulidad. Renuncio porque ratifico porque admite la ratificación por un ppio de conservación del acto jurídico y voy y ejecuto la prestación cumplo la obligación de entregar y era nulo, como era presuntivamente valido. Si es absoluta NO no puedo ratificar. Una segunda manifestación es la conversión del acto jurídico Nulo Artículo 1701 CC. Inciso primero obtiene lo que dice una solemnidad si finiquito cv de bien razón y el funcionario es incompetente esa cv no va a existir nulidad absoluta, pero si celebro contrato de promesa de cv, 1554 inciso 1, es decir el requisito es solo q conste x escrito cuando hagamos una escritura publica y no cumplió con todos los requisitos como escritura publica y adolecerá de nulidad pero 1701 me dice lo vamos a convertir no lo va a poder empelar como escritura publica pero como instrumento privado suscito por las partes y estaré bajo requisito 1554. Un acto q en ppio era nulo lo convierte en acto valido, no lo puede dejar valor en mismo acto x que falta un requisito del esencia y por lo tanto no va a valer. Conservación del acto jurídico, otro ejemplo de conservación está en materia de testamento Definición de testamento q es más o menos solmenes pero el legislador en algunos casos pueden omitir algunas solemnidades y le puede dejar hacer valor 1026 CC es el ppio frente acto solemne y si se omite no produce efecto alguno con artículo 10, los actos q prohíbe la ley son nulo y de ningún valor. Entonces por trascendencia del acto de conservación baja ciertas omisiones el legislador no permite conservar el acto jurídico. 4) El acceso a los Bienes y a la liberación de deudas o gravamen Todo acto jurídico siempre persigue un determinado fin de carácter práctico, es decir, una utilidad y ese fin práctico se va a manifestar en el acceso a un determinado bien o liberación de una determinada deuda o gravamen. ¿Qué consecuencias tiene el pago de una obligación que se extinga la deuda y este principio aparece claramente manifestado en el 1562 CC Interpretación de los ctos. El acto jurídico busca un fin practico, como consecuencia de eso cuando interpreto una estipulación contractual, y válida será la q me produce u efecto y al interpretar no produce efecto significa q está equivocado por un fin superior q es el acto jurídico q produce un efecto práctico. Como se manifiesta este fin practico o utilidad? Por ejemplo en modos de adquirir el dominio. Cuando acciones apreso a un animal en la casa estoy persiguiendo un determinado fin practico hacerme un dueño de un determinado animal. Cuando yo establezco como gravamen la servidumbre el titular del predio del dominante lo que logra es efectivamente poder gozar de su derecho de dominio. Imposición de un servidumbre de tránsito, el dueño A no tiene acceso a camino publico el dueño a constituye servidumbre de transito q es lo que persigue la servidumbre que el goce efectivo de su derecho de dominio va a poder gozar de su derecho Y la liberación de deudas o gravámenes se manifiesta en modos de extinguir las obligaciones. 5) Principio de confianza a) Materia de derecho privado se utiliza como sinónimo de fidelidad, de respeto a la palabra empeñada y en el ámbito de las obligaciones tendrá sus manifestación en el crédito que le debe, porque le presta plata? Porque cree le presta confianza y le va a pagar y de ahí viene crédito. En segundo lugar también está relacionado con la b) veracidad y esto en un acto jurídico cobra relevancia desde un pto de vista negativo porque la falta de veracidad puede traer como consecuencia que exista un vicio de consentimiento por las causales de error o de odio, también la falta de veracidad puede traer apareja responsabilidad civil, por ejemplo, con la institución de la simulación. Cuando la declwracion de ovluntad difiera de.. de las partes c) Buena fe se manifiesta durante todo el ITER contractual, es decir, durante toda la historia, toda la vida de la relación contractual, buena fe en las negociaciones en las negociaciones preliminares en perfeccionar contratos, en la ejecución de las obligaciones que emanan del contrato y también después de terminada la relación contractual en el ámbito pos contractual. Manifestaciones de este ppio el artículo 1183 limitaciones a la nulidad absoluta Quien está de mala fe en 1183 el que debiendo saber.. en razón de esa mala fe el legislador obliga. Otro ejemplo 1558 dentro de la responsabilidad contractual. Diferencia entre el Dolo y el culposo Cuando incumple con dolo hay una agravamiento de responsabilidad. El ppio de buena fe priva de nulidad absoluta y en 1558 que agrava la responsabilidad se indemniza mas prejuicios. d) Apariencia Al derecho lo que le interesa es la manifestación externa de voluntad. Aquellos actos que son ostensibles, conocidos por terceros y que son públicos cuyo público con reconocidos a tal punto, llega la relevancia de lo señalado que en virtud del ppio de apariencia es posible que incluso prime esta apariencia por sobre la realidad de las cosas Una manifestación es el Erro común Crea derecho, 1013 CC. Pago que se efectúa al poseedor del crédito 1576 CC. e) Publicidad Dentro de las distintas formalidades que el legislador establece especial importancia tiene aquellas que es exigen por vía de publicidad, es decir, aquellas cuya finalidad es el resguardo de los derechos de terceros que se obtiene permitiéndole a estos tomar conocimiento del acto jurídico. De que forma resguarda el derecho de 3ro? A través de formalidades de publicidad para que los 3ros tomen conocimiento del acto jurídico. Ejemplo Contraescrituras 1707CC. Msje del código Inscripción del título traslaticio en el registro conservador, no solo tiene por fin la tradición sino que también la publicidad. ¿Qué ocurre cuando se infringe una formalidad por vía de publicidad la sanción se denomina la inoponibilidad respecto de terceros. INOPONOBILIDAD NO ES SINONIMO DE NULIDAD. INO SUPONE QUE ES VALIDO SINO PRODUCIRA EFECTOS PERO SON INOPONIBLES A TERCEROS 4-4-14 Preguntas Saneamiento opera, tiene en 2 relaciones de la compraventa. Una es entregar la cosa y la otra el saneamiento, se descompone en 2 obligaciones saneamiento .. y del vicio redhibitoria el primero consiste en la obligación que tiene el vendedor de asegurarle al comprador la posición pacifica de la entrega de la cosa o sea si alguien perturba la posición de la cosa el vendedor está obligado en ir a auxilio y el redhibitorio consiste la obligaciones del vendedor de reparar o vicios ocultos q tiene la cosa esa reparación puede ser x rebaja del precio o la rescisión de la cv y es de la naturaleza porque no necesita ser estipulado. No todo lo que está en el contrato es clausula accidental cada clausula es accidental no hay ciertas cosas q son circunstanciales si yo no digo y el vendedor no me saneamiento no significa q sea accidental ellos son cuestiones q no son propias de la compraventa por la cosa mueble la deje en Arica eso es elemento accidental peor si estipulo la entrega de la cosa no es elemento accidental es propio de la compraventa, lo accidental en el fondo es algo ajeno al contrato. f) Diligencia, Quiere decir o graficar cual es elestándar de comportamiento que puede ser exigido en una determinada relación jurídica y está dentro de la confianza porque los sujetos que están dentro de la comunidad o sociedad presumen como va a comportarse el resto de los sujetos en la relación jurídica. Esa diligencia o estándar de comportamiento se grafica jurídicamente en el concepto de CULPA, se define la culpa señalando que es el trato de diligencia que un sujeto debe cumplir en un momento determinado. En general, los sujetos responden por cula LEVE, es el estándar general aplicable a toda relación jurídica y nuestro código lo asimila al BUEN PADRE DE FAMILIA. Juez se pregunta, ¿Cómo hubiese actuado un buen padre de familia en un momento determinado? Y compara si actuó o no como buen padre de familia y esa pregunta que se hace el juez se denomina el JUICIO DE REPROCHE. Este juicio de reproche propio de la responsabilidad civil está relacionado con el elemento subjetivo de la responsabilidad que es el factor de de imputación que va relacionado con DILIGENCIA- CULPA-JUICIO-REPROCHE. La culpa está definida en el artículo 44 del CC, cuales son los distintos grados de culpa y hay una gran diferencia en materia contractual y extracontractual, en materia contractual el legislador gradúa la culpa según el beneficio que se obtiene del acto y contrato. Materia extracontractual no existe esa graduación, se dice que en general que se responde en toda clase de culpa pero nuestra jurisprudencia ha ido precisando el concepto y ha visto la culpa del extracontractual que es la culpa general del buen padre de familia. Contrato se puede establecer igual distintos grados de culpa. Leer 44 y 1547 Por ejemplo el contrato de comodato beneficia a comodatario responde de grado de culpa levísima. g) Información, en términos generales y en lo que respecta al acto jurídico una manifestación se encuentra en el artículo 8vo del CC en tanto no resulta legítimo una vez que la ley haya entrado en vigencia alegar desconocimiento o ignorancia del derecho. En el fondo no me puedo excusar desconocimiento sobre la base de sostener de ignoraba una determinada norma jurídica. Esta regla tiene ciertas excepciones, cuando lo vimos en teoría de ley es presunción de derecho, nuestro legislador reconoce que en ciertos casos es legítimo declarar ignorancia de la ley y algunos de esos casos están en los cuasicontratos del pago de lo no debido dentro de lo que son los artículos 2297 fundamentos me equivoque y ese error es error de derecho. 2299 qué consecuencias tiene una relación jurídica y la falta de info se traducen en 3 consecuencias vicio del consentimiento, error, fuerza y dolor y este vicio a la luz del ppio. En materia más específica hay ciertas instituciones q también sancionan estas faltas y una de esas institución es la de los vicios redhibitorios. En términos jurídicos se llama Reticencia, es decir el contratante tiene obligaciones de entregar toda información al otro contratante de maneral tal que la cosa vendida tiene un vicio oculto tengo la obligaciones de informar al comprador si no lo hago se configura la reticencia q seria el vicio redhibitorio. En materia penal no existe el arti 8 cc hay q hacer q el tribunal adquiera la convicción de que el sujeto se presentó el efecto de la acción sino sería fácil. 6) Temporalidad 9CC, pero el ppio es el mismo respecto del acto jurídico, por regla general los actos jurídicos producen efectos hacia el futuro, es decir ellos no tienen efecto retroactivo, con todo hay ciertos casos, en los cuales si se verifica el efecto retroactivo y uno de estos ejemplo esta dado por la llamada la ratificación de la venta de una cosa ajena. De acuerdo al 1815 CC, es válida( no procede nulidad) la cv de una cosa ajena, y en ese caso el dueño tiene 2 opciones, puede reclamar la cosa mediante la acción reivindicatorio o puede ratificar esa venta y cuando la ratifica y como la venta fue anterior esa ratificación tiene efectos retroactivos. Otro ejemplo, son aquellos casos en que las partes mediante un elemento accidental estipulan una condición resolutoria, yo te arriendo mi casa hasta q mi padre vuelva y si me padre vuela llega condición resolutoria y tiene efectos retroactivos. 7) Territorialidad Se analiza de la perspectiva entre actos entre vivos y en los actos mortis causas. Actos entre vivos, tenemos un ejemplo en artículo 17, la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país que ha sido otorgado. Ley del lugar rige el acto También en la perspectiva de los actos entre vivo está el artículo 16 del CC que regula la situación de los contratos desde la perspectiva de su territorialidad inciso 3° Desde una perspectiva de actos mortis causa se mantiene la regla relativa a las formalidades externas del artículo 17° por lo tanto en chile se remite un testamento otorgado en país extran.. 1027 CC. Porque se aplica legis locus regim actum. Hay que probar para q tenga validez en Chile, si es conforma a las leyes del país extranjero. Una manifestación del ppio de la territorialidad de los actos mortis causas lo encontramos en el 1027 y en cuanto a los efectos del testamento el arti 1027 está referido a solemnidades externas pero los efectos del testamento la regla general es que el se va a regular por la ley del lugar en q causante estuvo en su último domicilio corresponde a la ley donde se abre el testamento Esto último tiene como excepción en el artículo 998. Yo otorgo testamento en en Australia y muero en chile podrá regir los efectos en chile y solemnidades externas será válido según las leyes Australia, muero en Australia tengo hijos chilenos si tienen derechos y aplico 998. 8) La prueba, El concepto que hay detrás consiste en la demostración de la concurrencia de todo o cada uno de los elementos que configuran un determinado acto jurídico. Es la necesidad que tengo de acreditar la concurrencia de todos los elementos del acto jurídico. CV de cosa mueble hay acuerdo entre cosa y precio acto consensual como lo acredito? Si es q el vendedor o cumple? Complejidad del tema. La respuesta es a todos los medios de prueba que la ley establece 1698, inciso 2°, la regla general puedo emplear todos los medios de prueba posible. La regla general es que puedo ocupar todos esos medios de prueba para demostrar la concurrencia del acto jurídico que se ha perfeccionado. Con todo nuestro legislador establece ciertas limitaciones, como calificaba a Andrés bello a los testigos? , profesión infame, es decir Andrés bello tiene gran desconfianza a los testigos y dijo q iba a limitar en ciertos casos la prueba testimonial entonces los actos consensuales en materia probatoria tiene una importante limitación es que n puedo recurrir a una prueba testimonial cuando el acto o contrato versa sbre la entrega de la cosa cuyo valor supera a los 2 UTM . Esto último tiene una contra excepción en aquellos caso en que existe un ppio de prueba o contra excepción 1708 1709 cc Esto respecto de los actos consensuales también aplica a los contratos reales y verifica que se ha entregado la cosa. Y por lo tanto tendré q demostrar q concurren los elementos de acto jurídico. En los actos solemnes en tanto la prueba se reduce al cumplimiento de la solemnidad. 9) No dañar injustamente a otro Este ppio se manifiesta durante todo lo que se denomina el ITER contractual, este principio se manifiesta en las tratativas preliminares. Si rompo de manera intempestiva los negocios preliminares y que de ello deriva un daño tendré q indemnizar ese daño en caso de responsabilidad contractual, también lo encontramos en situación de aquellos casos en celebrar un contrato preparatorio ej, contrato de promesa, si infrinjo el cto habrá derecho a indemnizar los daños en caso de responsabilidad contractual. En los efectos del acto jurídico observamos el mismo ppio en las acciones de dar 1548 y tratándose en obligaciones de hacer 1553, y también lo observamos en no hacer 1554 los efectos del acto jurídico también está presente. También existe loque se denomina periodo pos contractual luego de haber terminada la relación y puede tener aplicación cuando x ejemplo hay ofensa a la persona de ex contratante o bien cuando no se guarda la confidencialidad de los elementos propios de la relación contractual o cuando se imponen ciertas prohibiciones que son incumplidas. Ej: cuando se rompe la confidencialidad También se puede observar en múltiple otras instituciones del derecho, que son el abuso del derecho, teoría de la imprevisión, actos de inoponibilidad cuando afectan los derechos adquiridos por un tercero, teoría de los cuasicontratos especialmente en el enriquecimiento sin causa y también en la lesión enorme. Abuso circunstancial todo derecho tiene fin determinado pero puedo cambia ese fin y entonces yo estoy abusando del derecho dueño de casa tengo derecho dominio pero hay fogata en mi casa y el vecino no puede respirar existe abuso. 10) Principio de efecto relativo y efecto absoluto Consiste en que los efectos del acto jurídico se radican en las partes que han concurrido a la celebración, con todo existen lo que se denomina el efecto absoluto , hemos señalado que se inserta en el ordenamiento jurídico por lo tanto es realidad que no puede ser desconocida por la sociedad. Aj una vez celebrado se inserta como regla al ordenamiento jurídico y se constituye como realidad y no puede ser desconocida x terceros n significa q se obliga al tercero sino que no deben desconocerla. 7/04/14 Preguntas: En la compraventa hay 2 obligaciones la entrega y el saneamiento y el saneamiento puede ser de dos maneras en la evicción y los vicios redhibitorios los vicios vicios redhibitorios son aquellos ocultos de la cosa que impiden su uso natural entonces el principio el de buena fe obliga al vendedor a dar conocimiento de esos vicios sino lo hace y guarda silencio estamos frente a un caso de reticencia, el vendedor debía dar conocimiento de los vicios. La obligación se llama del saneamiento de la evicción, el comprador es turbado de la posición o entrega de la cosa y lo que hace el comprador va a buscar al vendedor y le dice señor venga a defenderme. Redhibitorio es elemento de la naturaleza pero las partes en virtud de la autonomía privada pueden darle carácter de redhibitorio a vicio que no tenía esa característica. Sobre principio de apariencia La apariencia se ve en un contexto de la información publicidad y conocimiento entonces, que debe primar lo que todo ustedes conocen o la realidad?, y el ejemplo son los testigos, todos entendemos que el sujeto es una persona hábil y concurre al otorgamiento y no sería hábil? Otro ejemplo 1576 poseedor del título y yo le pago, actuó motivado porque estaba en posición del documento. II. REQUISITOS DEL ACTO JURIDICO 1) VOLUNTAD Avellino Leon Voluntad es la facultad humana que habilita al hombre para hacer o no lo que desea. La voluntad en los AJ unilaterales mantiene ese nombre se habla propiamente tal de voluntad en estos tipos de AJ, en cambio cuando estamos en presencia de un AJ Bilateral la voluntad recibe el nombre de consentimiento y se define como el acuerdo de voluntades alcanzado en miras a producir un efecto jurídico o resultado jurídico y este consentimiento se forma por la concurrencia de dos actos jurídicos unilaterales que son la oferta y la aceptación. En la teoría clásica el AJ la que sigue nuestro código, no cabe duda, que la voluntad es el elemento más relevante de toda la estructura del AJ y ella se manifiesta a lo menos en cinco aspectos. 1) La voluntad debe estar exenta de vicio 2) La voluntad debe provenir de una persona legalmente capaz 3) La voluntad debe recaer en un objeto lícito 4) La voluntad debe tener causa lícita motivada por un fin lícito 5) Acto jurídico solemne la voluntad debe manifestarse a través de la solemnidad que la ley establezca para tal efecto. Los requisitos de la voluntad son dos: Ser Seria y debe ser Manifestada. En primer lugar, la seriedad de la oferta dice relación con el fin o propósito que ella persigue, así entonces diremos que la oferta es seria cuando ella se manifiesta con la intención de producir un efecto jurídico, de crear un vínculo jurídico. Por eso no puede entenderse que hay una oferta en términos jurídicos cuando se manifiesta la voluntad de hacer un deporte etc porque ninguna de esas voluntades tiene propósito la realización de un acto jurídico. En razón de lo anterior, cuando el fin o propósito que se ha manifestado por el autor o por una de las partes del acto jurídico es diverso del propósito o fin real que quien manifestó la voluntad persigue, ese acto jurídico podrá ser atacado en tanto su inexistencia o nulidad absoluta por la vía de la simulación. Nosotros señalamos que la seriedad de la oferta está dada por el fin o propósito. Pero puede ocurrir que se manifieste un fin o propósito que difiera que sea distinto al de voluntad de las partes, puede ser que ud esté celebrando un contrato de CV como ppio de voluntad manifestada y serie porque tiene efecto jurídico pero sea distinto de la voluntad real de las partes, esa compraventa no lleva envuelto un fin real de transferir el dominio sino que lo que persigue un embargo de bienes o simular un contrato de donación y evitar los impuestos ese AJ fue formalmente que reúne el requisito de seriedad pero en la realidad no lo cumple porque no hay una motivación, como lo ataco ese AJ? Por vía de la simulación. Esa seriedad al no se ser tal la ataco por la institución de la simulación. Cuando es nulidad absoluta falta un elemento de existencia del AJ. Cual falta? La voluntad ¿porque falta la voluntad?..... Formalmente cumplo con el requisito, persigue un fin jurídico pero en la realidad no es tal y al no ser tal no hay seriedad y al no haber seriedad no hay voluntad y como no hay voluntad existe nulidad absoluta o inexistencia. Hay que probar. SIEMPRE CON LA SIMULACION TARDE O TEMPRANO TRAE UN PROBLEMA Famoso “palo blanco” El requisito que estamos analizando aparece como realmente relevante en algunas disposiciones particulares de nuestro código Civil por ejemplo: 1778 CC, regula las condiciones meramente potestativas “si quiero cumplo” Una de estas condiciones potestativas está la condición meramente potestativas del deudor. 1477 define condiciones potestativas. Entonces es nula la condición cuando depende solo de la voluntad, lo que expresa el deudor “cumplo si me parece” esas expresiones de voluntad n satisface las exigencias de la seriedad por lo tanto el legislador establece que las cláusulas de esa naturaleza adolece de nulidad absoluta¿ Hay una manifestación seria? No , no hay animo de contraer una obligación. Otro ejemplo 1445, esta disposición señala que para que una persona se obligue para con otra por un acto o declaración de voluntad es necesario que ella consienta en dicho acto, es decir se refiere que manifieste una intención de obligarse jurídicamente. 1445 n°2 “consentir”. Va de la mano 1478 está en perfecto sistematicidad con 1444 N°2 el deudro debe consentir en el acto de declaración de voluntad y el 1478 el “si quiero” no satisface la exigencia del consentimiento. La seriedad lo vamos a relacionar con la intención de contraer una obligación y un fin o propósito jurídico. El segundo requisito de la voluntad es la manifestación de la voluntad Nosotros ya hemos señalado que si la voluntad pertenece en el fuero interno del sujeto ella es indiferente para el derecho, por lo tanto, es necesario que esa voluntad se proyecte extensamente, se exteriorice y solo entonces ser calificada por el derecho y sabemos que esa calificación tiene por objeto determinar si esa manifestación de voluntad es seria. Profesor Ramón Dominguez señala que al tratarse de este requisito lo que debe tenerse en cuenta que la exigencia legal consiste en que el sujeto realiza un comportamiento que permita a los terceros perseguirlos con un cierto querer, es decir, como una voluntad que ha sido emititda por un sujeto y que puede ser percibida por terceros. En virtud de lo anterior,cuando no puede exteriorizarse la voluntad el AJ será inexistente o adolecerá de Nulidad Absoluta como ocurre por ejemplo en el caso del sordo o sordo mudo que no puede darse a entender o en el casa de personas dementes o como sucede en el caso de error presencial recogido en el 1453 del CC. ¿Inexistente o absoluta=La duda se plantea porque el CC no regula la inexistencia como sanción, puedo yo ejercer una sanción que no está expresamente en la ley? Se discute si está o no está recogida. La voluntad puede ser manifestada en forma expresa, tácita y en ciertos casos el silencio como manifestación de voluntad. a) Manifestación expresa de voluntad Ella se verifica cuando la voluntad ha sido expresada en términos formales y explícitos, es decir, existe un hecho positivo un comportamiento del sujeto que implica que importa la existencia de esa manifestación de voluntad. Este comportamiento puede ser por medio de escritura, verbalmente, y puede ser a través de los signos como ocurre por ejemplo en una subasta en que muchas veces pujas( alza en mano)son a través de ciertos signos visibles. Generalmente, cuando estamos en presencia de una manifestación expresa de la voluntad ella tendrá un destinatario preciso. Yo acepto la oferta de una persona, levanto la mano al martillero, pero también se acepta la b) manifestación de la voluntad tácita, importa la existencia de un determinado comportamiento de una conducta del sujeto que me permite extraer o concluir que hay una manifestación de voluntad implícita. Lo relevante es que el comportamiento del sujeto debe ser inequívoco es decir, no puede haber duda alguna que la conducta por el desplegada ha tenido por finalidad crear un determinado acto jurídico. Herencia que pago el causante Lo puede decir pero capaz de demostrarlo que está actuando por un mandato os mortis del causante, pague la deuda, problema de prueba, si no existe el mandato lo califique como un acto. En general nuestro código le da el mismo valor a la manifestación expresa como tácita de la voluntad y un ejemplo de ello es precisamente en la aceptación de la herencia 1241- 1244 CC. Otro ejemplo está en el mandato 2114 CC. Aceptación que hace el mandatario del negocio del mandante, Sin perjuicio de lo anterior de la regla general antes referida, en ciertos casos el legislador exige que la manifestación de voluntad sea expresa así ocurre por ejemplo en la situación del artículo 1465 CC allí se regula la aprobación de una cuenta si las partes determinan que la cuenta que se rinde ha habido dolo la única forma de condonar o perdonar ese dolo es expresamente, no podría un comportamiento del acreedor deducirse que estaba condenando el dolo convenido en la cuenta Arti 1465 CC. Otro caso de excepción está en las obligaciones solidarias Por regla general habiendo 2 o más personas obligadas ellos responden de manera simplemente conjunta, es decir, por la parte proporcional que le corresponde, pero por disposición de la ley o por acuerdo de las partes ellas pueden verse obligadas por el total de la cuenta. En este último caso cuando la solidaridad se establece por voluntad de las partes es necesario que la voluntad se manifieste expresamente 1511 CC. * Inciso 3. Regla general su cuota, excepción total de la deuda( expresamente declarada) La regla general es que parece el legislador tiene la misma validez la manifestación expresa o tacita de la voluntad en ciertos casos la ley exige que la voluntad se manifieste expresamente y también como excepción digamos que las partes pueden en virtud de la autonomía privada regular en su convención que solamente tendrán efecto la manifestación de voluntad expresa. Cto estipulamos que cualquier modificación será efectuarse expresamente excluimos que el comportamiento de las partes pueda modificarse. Cto las partes pueden exigir que la manifestación de la voluntad sea expresa Matrimonio debe ser manifestación expresa? Si, puede ser escrito o lenguaje de señas según la ley de matrimonio civil. c) El silencio como manifestación de la voluntad “Calla otorga” es una aberración de un punto vista jurídico, el que calla nada dic, no manifiesta voluntad por ninguna parte. El silencion no consitutye una manifestación de voluntad ni expresa ni tacita, el silencio no consittue una afirmación ni una negación, el silencio es siempre equívoco, no traduce voluntad alguna. Ya habíamos dicho que lo relevante en el caso de una manifestación tacita de voluntad es que el comportamiento debe ser inequívoco, no debe existir duda alguna en orden a la intención de obligarse y ese carácter de ser inequívoco no lo tiene el silencio. El profesor Ramón Domínguez dice que el silencio no significa manifestación de la voluntad, pues el que nada dice no está expresando su intención de producir efectos jurídicos. Profesor, al comenzar esta clase ha hablado de la reticencia y no es más que silencio y el silencio en este caso trae aparejado una consecuencia jurídica, el vendedor debe dar cuenta a su comprador de la existencia de vicio en la cosa sino lo hace estamos en presencia de un vicio redhibitorio y tiene consecuencia de carácter jurídico. Lo que ocurre en este caso para no ser contradictorio es que la ley la que le da un puesto a una de las partes la obligación de manifestar una determinada voluntad de suerte tal que en ese caso el silencio la reticencia es sinónimo de mala fe y trae una consecuencia jurídica. La regla general el silencio no constituye manifestación de voluntad porque es equivoco no importa la aceptación a tal punto que en ciertos casos el legislador le ha quitado expresamente efectos al silencio, ocurre por ejemplo artículo 3 Letra A de la ley de protección al consumidor. Son derechos y deberes básicos del consumidor a) Libre elección de bienes y servicios. El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo Con todo es posible que en ciertos casos en forma excepcional el silencio si produzca efectos jurídicos y ello ocurrirá en términos generales cuando el silencio constituya un perjuicio para un tercero o le importe un asentimiento o aceptación. Los casos en que el silencio puede entenderse como manifestación de la voluntad tienen un origen en tres circunstancias distintas 1) La ley 2) Voluntad de las partes 3) Sentencia judicial que ha sido declarada. (LEY) En primer término (ley) hay casos en que el legislador le confiere valor al silencio Un primer caso está constituido por la aceptación o repudiación de la herencia ¿Qué sucede? La ley, no fija un plazo para que los herederos acepten o repudien la herencia pero la situación de incertidumbre puede ocasionar perjuicios a terceros interesados y entonces estos le piden al juez que le fije al heredero un plazo dentro del cual tendrá que manifestar su voluntad en el orden de aceptar o repudiar la herencia. Si transcurrido el plazo que fija el juez el heredero nada dice entonces el artículo 1233 le da valor a ese silencio y se tendrá que repudiar. Leer 1232 inciso primero. Segundo ejemplo está dentro del mandato artículo 2125 CC, trata que esta disposición del encargo conferido a ciertos profesionales como los abogados que por su profesión se encargan de negocios ajenos, en estos casos, el legislador entiende que el silencio del profesional al cual se hace el encargo luego de un término razonable importa aceptación del mandato. Si el vendedor no sabe los vicios redhibitorios? Pasan dos cosas, la primera es que de todas maneras se configuran vicio del acto jurídico, la segunda, es que puede haber un agravamiento de la responsabilidad cuando sabia y no lo decía. En su momento se verá lo que se configura como contratante experto, si me venden un auto sin posibilidad si tiene o no tiene una falla, seguramente le podré exigir un análisis más profundo. (VOLUNTAD DE LAS PARTES) Puede ocurrir que las partes le confieran valor al silencio, en estos casos la estipulación contractual más usual que se estipulas son las denominadas cláusulas de renovación automática del contrato, en el sentido que yo dejo queel contrato de arrendamiento va a durar un año pero estipula que si las partes nada dice entonces se entenderá que el contrato se arrendara en un periodo igual de un año. Las partes expresamente le han conferido valor al silencio. (JUEZ) Analizando las circunstancias de hecho que se encuentran inmersas las partes, le confiere efectos al silencio en este caso vamos a estar presencia del denominado silencio circunstanciado, definido por el profesor avellino león como aquel que necesariamente debe ir acompañado de ciertas circunstancias o antecedentes externos que permitan de manera inequívoca conferir a esa actitud pasiva el valor de una manifestación de voluntad. En el silencio circunstanciado es solo el silencio el que produce la manifestación de voluntad? NO, debe ir acompañado de circunstancias extremas. No es el solo silencio, en el caso de ejemplos legales de la voluntad de las partes es el solo silencio el que produce el efecto jurídico, en el caso del silencio circunstancial no es el solo silencio es SILENCIO MAS CIRCUNSTANCIAS. Una sentencia reciente de la CS 7 mayo del 2012, lo definió como aquel silencio bajo ciertas circunstancias conduce a concluir sin ambigüedades que ha habido manifestación de voluntad. El mismo fallo, liga la institución del silencio circunstanciado al principio de la buena FE. A partir de este antecedente permite atribuirle al silencio el carácter de aceptación de una determinada conducta. 2 ejemplos, uno teórica y otro de aplicación práctica Primer caso de carácter teórico se trata de un sujeto, que tiene un determinado restorant distante de la comuna de Santiago y durante los últimos 5 años le han escrito a un proveedor en Santiago para que lo abastezca para la fiesta de año nuevo. Durante los 5 últimos años se le ha enviado, pero sucede que último año el proveedor no le envió el encargo y por consiguiente la fiesta del año nuevo fue un fracaso y entonces el sujeto intento poner una demanda de incumplimiento contractual en contra de su proveedor en Santiago, aduciendo que no le suministró determinadas productos. Como creen ocurren que se defenderá el proveedor? Lo natural lo que diga es que nunca manifestó su voluntad en obligarse y en qué manera puedo replicar con el silencio circunstancial, no hay contrato yo nunca acepté su pedido y por lo tanto no hay fuente de obligación, el demandante en su réplica se basa en el silencio, hay un elemento externo que durante 5 años sin necesidad de un contrato me hizo llegar el pedido y por lo tanto si hubo manifestación de voluntad. Segundo ejemplo de aplicación práctica, 1464 CC sobre objeto ilícito. Yo tengo una cosa embargada por decreto y se saca a remate, existe una cosa embargada por decreto judicial y es sacada a remate y al sacar al remate se omitió la autorización del acreedor, esa enajenación adolecería de objeto ilícita y nulidad absoluta, pero el acreedor estaba presente en el tribunal al tiempo en que se efectuó el remate, si la cosa se la remata un tercero podría luego el acreedor pedir la nulidad del remate de la subasta, no podría y porque no?, porque su silencio estuvo acompañado de una circunstancia externa que el concurrió que advirtió que estaba sucediendo y no efectuó ningún reclamo, entonces en tal caso, el juez a su silencio le da un valor y seria la autorización de embargo. (Presente en el remate) Lo que valida el remate es que allá estado presente. 3. DIVERGENCIA ENTRE LA VOLUNTAD DECLARADA Y LA VOLUNTAD REAL Hemos señalado que el requisito de voluntad es que ella sea manifestada pero también hemos señalado que la voluntad es consecuencia de un querer interno, de un sentir, de la parte final expresa, pero puede ocurrir que la voluntad que haya sido manifestada difiera, sea distinta de la voluntad real o interna de las partes contratantes. En otras palabras, puede suceder, que la manifestación de voluntad no traduzca de manera perfecta lo que el autor o las partes del acto jurídico deseada y entonces el problema que surge es determinar que debe primar si la voluntad externa exteriorizada, manifestada o la voluntad real o interna del autor o de las partes. Desde la perspectiva clásica, sustentada por Savigny, debe prevalecer la voluntad real o interna porque la manifestación es solo un medio a través del cual se da a conocer la intención real. Sostiene que debe primar la voluntad real o interna porque la manifestación es solo procedimental y no puede tener primacía el medio sobre el fin. “no siendo la expresión más que el medio, debe evidentemente estarse al pensamiento y conformar a el la expresión ratificándola”. Otra teoría Moderna y se cita a Rover Plantea que debe primar la voluntad manifestada porque ello atiende a velar por un principio fundamental como es el de la seguridad jurídica y también porque los terceros lo que conocen y sobre la base de lo que actúa y toma de sus decisiones es respecto de la voluntad manifestada. Nuestro CC opta por la teoría clásica y hace primar la voluntad interna o real por sobre la voluntad declarada. Manifestación de ello se encuentra artículo 1560-1069 CC. Con todo, el legislador está consiente en protección a terceros, y por ello, establece que la primacía de la voluntad interna no puede ir en perjuicio de los terceros de Buena FE. Para quienes primarán la voluntad manifestada en el acto o contrato de que se trate Ej. 1707CC. Entonces tenemos una escritura pública en la que consta claramente una voluntad manifestada pero además encontramos un instrumento privado en el cual señalamos cual es la voluntad real que altera o no lo señalada por escritura publica. ¿Qué es lo que conoce el tercero? La escritura pública sobre la base de quién? Sobre la manifestación de voluntad. Manifestamos una compraventa, cosa y precio la realidad no le pago el precio, divergencia entre voluntad manifestada y real. Vender a mi hijo. Palo blanco etc. FORMULACION DE LA VOLUNTAD 1. Acto jurídico unilateral Se requiere solamente la declaración o decisión o voluntad de una o varias personas que conforman una sola parte evidentemente deberá ser seria. Si el AJ unilateral fuese además solemne como ocurre en el testamento entonces esa manifestación de voluntad deberá efectuarse por medios de solemnidades exigidas por la ley. 2. Acto jurídico bilateral Se requiere de la confluencia o del concurso real de las voluntades de dos o más partes y esta confluencia de dos o más partes recibe el nombre de consentimiento. El origen de la palabra consentimiento se encuentra precisamente en el asentimiento, en la aceptación de la voluntad que cada una de las partes manifiesta al tiempo de celebrar el AJ. Luis Claro Solar, llama la atención respecto a cómo uno entiende el consentimiento a partir de la redacción del artículo 1445 “Para que una persona se obligue para con otra es necesario que consienta dicho acto”. Si uno revisa el texto, se desprende que el consentimiento no es concurso real de voluntades sino que se satisface con la declaración de voluntad de una sola de las partes, pero se ha criticado, señalando que la norma debe situarse en el AJ bilateral y el AJ bilateral requiere de la concurrencia de voluntades de dos o más partes y por lo tanto, lo que el artículo 1445 ha querido manifestar es que para que el deudor se obligue es necesario que acepte la oferta que le ha dado la otra parte. FORMACION DEL CONSENTIMIENTO AJ unilateral necesita declaración de la parte en cambio bilateral requiere un acto complejo que se integra de dos o más partes para dar consentimiento, estudiaremos el cómo se forma ese consentimiento. Algunas cosas generales, con la excepción del artículo 1445 N°2, nuestro código civil no tiene otras referencias al consentimiento y como consecuencia de ello, la reglamentación de la formación del consentimiento la encontraremos en el Código de Comercio que vino a suplir el silencio del legislador. En concreto el código de comercio, también está regulado en la materia 97-108. Podría pensarse que por aplicación de los artículos 4to y 13ro del código civil, la normativaespecial contenida en el código de comercio sobre esta materia solo tendrá aplicación en los denominados actos de comercio y no puede extrapolarse como una regla de aplicación general, para el resto de los actos jurídicos, tal pensamiento ha sido desechado por la doctrina mayoritaria a juicio de la cual las normas contenidas en estas materias en el código de comercio son de aplicación general lo cual se deduce del mismo mensaje del código de comercio en el cual se indica que estas reglas vienen a llegar “ un sin fin de vacíos de nuestra legislación comercial y civil”. Finalmente estas cuestiones generales tenemos en cuenta del análisis del artículos 97-108 del código de comercio se dice que para la formación del consentimiento en los AJ bilaterales se requiere de la concurrencia de dos actos jurídicos bilaterales, de ll manifestación sucesiva de dos o más partes y estas manifestaciones reciben el nombre de OFERTA Y ACEPTACION. En el fondo existe consentimiento cuando una de las partes le propone a la otra celebración de un determinado AJ y esta última adhiere a la propuesta que se la había dado. En ese momento se perfecciona el consentimiento y tendremos un acto jurídico bilateral. (A) OFERTA Concepto AJ Unilateral, por medio del cual una persona propone a otra celebrar un determinado acto jurídico, la oferta también recibe el nombre de policitación o propuesta y en nuestro entender la oferta es un acto jurídico unilateral recepticio, existe con una sola manifestación de voluntad pero para que produzca todos sus efectos es menester que el destinario de ella la acepte. Si el destinatario la rechaza, no produjo efecto jurídicos, existió pero no produjo efecto y por eso se trata de AJ unilateral recepticio. Los requisitos de la oferta deben ser firmes, precisos o complejos. PRIMER REQUISITO (FIRME) Sinónimo de la seriedad de la voluntad, se asocia con la exigencia de que la voluntad debe ser seria, la oferta debe tener como fin la celebración de un determinado acto jurídico en razón de este requisito, el artículo 105 Inciso 1° del código de comercio señala que las ofertas indeterminadas no obtenidas en circulares catálogos, o en cualquier especie de anuncio impresos, no son obligatorias para el que las hace. En realidad el legislador lo que está pensando es que este tipo de ofertas indeterminadas no son sino una indicación a negociar a comenzar las tratativas preliminares para luego concurrir a la oferta y aceptación y dar lugar a un contrato. Lo anterior es sin perjuicio de lo que se verá más adelante respecto de la ley del servicio del consumidor que veremos más adelante. SEGUNDO REQUISITO (PRECISA) Significa que debe ser clara, en cuanto al negocio o acto jurídico que se pretende celebrar, no puede haber confusión a este respecto. Yo te ofrezco una cv no un contrato de mutuo, vendo un auto o un libro este punto es relevante como vicio del consentimiento que es el error esencial 1453 CC. En general donde está el origen de este error esencial es que no se cumplió con ese requisito de la oferta. TERCER REQUISITO (COMPLEJA) Es decir debe comprender todos los elementos o requisitos del negocio que se pretende celebrar, de suerte tal que, si se producen la aceptación el acto jurídico quede configurado desde ese momento. A la luz de los elementos del acto jurídico referidos al artículo 1444 CC, no cabe duda que este requisito de la oferta dice relación con los elementos esenciales del acto jurídico, desde luego no los de la naturaleza porque se entiende pertenecer al acto sin necesidad de una clausula especial, ni tampoco con los accidentales porque su incorporación no impide el nacimiento del AJ. Compleja se entienda en ella los elementos esenciales del AJ. 11-4-14 CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA Artículos 97-98 del CC 1) PRIMERA CLASIFICACION VERBAL/ESCRITA Artículo 97 Propuesta verbal Artículo 98 Propuesta escrita 2) SEGUNDA CLASIFICACION EXPRESA/TACITA La expresa es la que se encuentra contenida en una declaración por medio de la cual el proponente dirige en términos explícitos y formales una declaración en la cual manifiesta su intención de celebrar un contrato o un determinado contrato? Un determinando contrato? Porque? Requisito de la oferta precisa (elemento de la esencia) En cambio la oferta tácita es aquel comportamiento que revela de manera inequívoca la proposición de celebrar una determinada conversión. Ejemplo, clásico de la tácita, por ejemplo cuando el taxista circula por la calle con el letrero encendido, está formulando una oferta tacita de celebrar un contrato de transporte, lo mismo cuando se exihiben ciertas mercaderías en un mostrador de una tienda es una oferta para celebrar un contrato de cv. 3) TERCERA CLASIFICACION, ESTÁ HECHA SOBRE LA BASE DEL DESTINATARIO DE LA OFERTA/ DETERMINADA/ INDETERMINADA. 4) En ese caso, el destinatario de la propuesta es perfectamente singularizada, aquí el proponente conoce con quien desea contratar, en cambio indeterminada cuando la oferta no va a dirigida a una persona en especial sin que por el contrario a un público en general. Un ejemplo, Suplemento de los diarios, dirigida a persona indeterminada. Nosotros respecto a esta última clasificación de oferta habíamos dicho que el código de comercio en el artículo 105, inciso1° no la considera propiamente tal sino que más bien una invitación a comenzar a una negociación. 105°inciso 1° Las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas de precios corrientes, prospectos, o en cualquiera otra especie de anuncios impresos, no son obligatorias para el que las hace. Con todo, esta disposición es necesario concordarla con la ley sobre protección al consumidor ley 19946, esta ley, tiene un párrafo dentro del título III que se denomina de las promociones y ofertas y respecto de la materia el artículo 35 contempla 2 aspectos que son relevantes 1) Es que en toda promoción u oferta se deberá informar al consumidor sobre las bases de la misma y el tiempo plazo de saturación 2) Artículo 105°Inciso 1, lo alteran, porque dice que en caso de rehusarse el proveedor al cumplimiento de lo ofrecido en la promoción u oferta, el consumidor podrá requerir al juez competente el cumplimiento forzado. 105 INCISO 1 , señala que las ofertas no son obligatorias para que las haces, en cambio el 35 de ley de protección de consumidor no solo exige establecer las bases sino que transfiere derecho a consumidor, puede exigir al oferente el cumplimiento forzado. ¿Qué ha ocurrido jurídicamente? Ppio de especialidad primará la ley de protección al consumidor, hay una modificación del artículo 105, inciso primero. Tratándose de una relación de consumo, la oferta indeterminada es obligatoria en los términos en que ella se haya efectuado. Adicionalmente, cuando la oferta hecha a una persona determinada ella es obligatoria cuando se cumpla las siguientes condiciones que se entiende implícitas Primero, el tiempo de la demanda no haya sido enajenado los efectos ofrecidos Segundo, no haya sufrido alteración en su precio y tercero que exista en el domicilio del oferente. EFECTOS DE LA OFERTA Una vez que el destinatario de la propuesta la acepta, se verifican todos los efectos que son propios de ella por cuanto en ese momento, se forma el consentimiento naciendo a la vida del Derecho el Acto jurídico y verificándose los derechos y obligaciones que le son propios. Recordemos en ese punto que la oferta es un acto jurídico unilateral receptación y por lo tanto sus efectos están sujetos a la aceptación del destinatario. Veamos artículo 101 del código de comercio “Dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, el contrato queda en el acto perfeccionado y produce todos sus efectos legales, a no ser que antes de darse respuesta ocurra la retractación, muerte o incapacidad legal del proponente”. Aceptada la oferta queda perfeccionada y produce todos sus efectos ¿Cuándo se verifican los efectos de la oferta? Cuando el destinatario de ella acepta pura y simplemente.¿Qué efectos se producen pura y simplemente? El perfeccionamiento del contrato. Ahora la pregunta siguiente, ¿ Pierde su vigencia la oferta, está obligado el prominente a mantener la oferta en el tiempo?. El mismo artículo 101 responde esta pregunta y señala que la oferta pierde su vigencia en 3 casos. 1) Por muerte del promitente 2) Por su incapacidad legal 3) Retractación de la oferta El legislador agrupa estas 3 causales en 2, que son la retractación y la caducidad de la oferta La retractación está regulada en el artículo 99 del código de comercio y se define como sinónimo de arrepentimiento, el oferente se arrepiente de la propuesta hecha en orden a celebrar un determinado acto jurídico, esta retractación debe efectuarse en términos expresos no se acepta una retractación tácita y en apoyo de esto último debe ser la retractación expresa 99, inciso 2° “El arrepentimiento no se presume”. Como dice el pizarrón hay una condición de validez de la retractación y que está referida al tiempo durante el cual yo me puedo retractar y la respuesta es que la retractación es válida hasta el momento antes de la aceptación de la oferta del destinatario, en el periodo intermedio entre la oferta y la aceptación que ella hace el destinatario, así lo señala el artículo 99, inciso 1° del código de comercio. En la primera parte la retractación es válida entre el cuerpo intermedio. Porque es limite la aceptación? Porque produce sus efectos se verifica el consentimiento, esta regla del artículo 99 inciso 1 se reitera en 101 del código de comercio, en aquella parte que señala que la “retractación puede ocurrir antes de darse la respuesta. Hay ciertos casos en que la retractación está prohibida son 2 situaciones que también están en el mismo artículo 99, la primera cuando el proponente al efectuar su oferta se hubiere comprometido a esperar la contestación y la segunda cuando el proponente al efectuar su oferta se hubiere comprometido a no disponer del objeto del contrato, una vez que se hubiese desechado la oferta o transcurrir el plazo dado por ella. EFECTOS DE LA RETRACTACIÓN Se deberá distinguir si la retractación es tempestiva (dentro del plazo) o intempestiva (fuerza de plazo) En primer lugar analizaremos la retractación tempestiva, cuando ella se verifica en el tiempo intermedio entre la oferta y la aceptación. En esa situación señala el artículo 100 del código de comercio que el oferente que se ha retractado tiene una doble obligación, por una parte debe indemnizar los gastos en que haya incurrido el destinatario y con la otra también se puede ver obligado al indemnizar los daños y prejuicios que haya sufrido este último, con todo. El mismo artículo señala que el oferente puede exonerarse de estas obligaciones cumpliendo con la oferta en los términos formulados. 2 comentarios, primero podemos considerar que existe una reiteración al decir que se indemnizar gastos y se indemnizar daños y prejuicios. A mi juicio no existe tal reiteración porque esta última reparación de daños y prejuiciosso importa un concepto más amplio propio de la responsabilidad civil y que supone la concurrencia de todos los requisitos de esta ultima En razón de la oferta hubiera tomado un avión y venir a Santiago, ahí incurre en un gasto que el prominente deberá repararme y otra cosa distinta es que le diga que por venir para acá deje otros negocios es más amplio y será indemnización de daños y prejuicios. Segundo comentario con respecto al artículo 100, cual es la fuente de la obligación del oferente o proponente de indemnizar, para algunos la fuente es la ley artículo 100 así lo dispone, para otros la fuente se encuentra en la declaración unilateral de voluntad que hace el oferente. ¿Cuál es el problema de esta última tesis?, que cuando uno analiza el artículo 1437 del CC, dentro de la fuentes de las obligaciones que allí se regulan no se encuentran la declaración unilateral de voluntad. (Concurso de voluntades – cuasicontratos- delitos o cuasidelitos – ley)En ninguna de estas 5 fuentes se encuentra la declaración de voluntad y estima que no puede ser fuente de las obligaciones. ¿Qué sucede cuando la retractación es intempestiva? Ocurre cuando el oferente se arrepiente después de haber dado la aceptación, cuando lo dijeron en este momento ya se ha perfeccionado el consentimiento, y por lo tanto, en esta instancia el oferente ya no puede retractarse de su oferta, ella produce todos sus efectos. ¿Qué ocurre que la oferta lleva vender mi auto por 5 millones? Y usted me dice si, y yo me arrepiento, hay contrato? SI. Que pasa sino entrego el auto, va haber responsabilidad civil y un incumplimiento del contrato. Si el oferente hoy contratante se niega cumplir con su obligación podre por incumplimiento exigir el cumplimiento forzado. La retractación carece de validez no es admisible es irrelevante. Verificado el consentimiento el oferente o contratante se niega? Hay responsabilidad contractual, podrá exigir cumplimiento forzado. EFECTOS DE LA CADUCIDAD Artículo 101 del código de comercio señala que la caducidad se produce en dos situaciones, la primera cuando el oferente muere y la segunda cuando este incurre en caso de incapacidad lega l causales Profesor Carlos ducci agrega como causal de caducidad la declaración de quiebre de proponente en los términos del artículo 64 del libro IV del código de comercio que va a estar vigente hasta Octubre de este año y que regula el daño de desasimiento del patrimonio del fallido. Segunda pregunta, ¿ Que sucede con la oferta sujeta a plazo? Hemos dicho en primer lugar que en aquellos casos en que la oferta está sujeta a plazo ella es obligatoria para el proponente en términos que no puede arrepentirse o retractarse. La pregunta es, ¿Si el proponente muere estando pendiente la oferta sujeta a plazo obliga ella a sus herederos? La oferta sujeta a plazo es obligatoria para los herederos debe mantenerla a esta fecha, no puede arrepentirse, el problema que se produce es con la muerte que es un caso de caducidad, muere el proponente teniendo la oferta ¿Los herederos del proponente deben, mantener la oferta vigente? Los profesores Arturo Alessandri y Avellino león plantean que en este caso la oferta caduca y señala que el artículo 99 del código de comercio es una norma de carácter excepcional y que solo lo obliga a mantener vigente y que solo impide la retractación De otro lado, pablo Rodríguez plantea que no es así, el artículo 99 cuando regula la oferta sujeta a un plazo establece una obligación para el oferente que consiste en mantener vigente la oferta y esta oferta es transmisible a los herederos quienes por consiguiente deberán también mantener vigente la oferta. Las excepciones son de derecho estricto y que significa que ellas deben interpretarse restrictivamente y no admite analogía, que quiere decir eso en la materia, que el art99 establece una regla general y esa regla es que el proponente puede retractarse y también establece una excepción que no puede retractarse cuando hay un plazo ¿puedo yo aplicar a los casos de caducidad? Si lo aplico de manera absoluta debo concluir q esa excepción no la puedo aplicar por analogía a una situación diversa como la caducidad. 14-04-14 Artículo 17 Distingue 2 elementos la forma y la autenticidad. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Es un acto jurídico unilateral por medio del cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella. ¿Qué virtud tiene la aceptación? Que reuniéndose más requisitos de existencia del acto jurídico se genera el contrato o convención de que se trata. Clasificación de la aceptación 1) LA ACEPTACION EXPRESA/TACITA Es expresa cuando ella se efectúa mediante una declaración a través de la cual el destinatario manifiesta en términos explícitos y directos, su conformidad con la oferta que ha recibido. Esta aceptación expresa de la oferta puede ser verbal o escrita. Por otro lado la aceptación puede ser también tacita y en ese caso estamos frente al comportamiento del destinatario de la oferta que permiteconcluir de manera inequívoca su intención de aceptar la oferta. En la clase pasada señalábamos en la oferta tácita, que era el vehículo de transporte que transita por la calle y que tiene su letrero visible y encendido, el otro lado de la medalla será un caso de aceptación tácita cuando el sujeto entra al taxi. Puede tener una oferta tacita y aceptarla expresamente no nes necesario. Para que no exista validez de ambos tipos de aceptación la expresa y la tácita, el artículo 103 del código de comercio señala que la aceptación tácita produce los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la aceptación expresa. Ej: En el mes de Abril del 2013 la CS emitió una sentencia en que distintos ámbitos marco un hito en el caso del SERNAC-CENCOSUD, dentro de los distintos aspectos que trato esa sentencia, hubo también la de la aceptación tácita de los consumidores a ciertas modificaciones de su contrato de la tajera de crédito. En particular, en este contrato, se estipulaba que la empresa, estaba facultada para aumentar el monto de la comisión que ella cobraba por la administración de la tarjeta de crédito. Como es un reforma de un contrato se necesita el acuerdo de la otra parte. Entonces lo que se estipulo en el contrato fue una especie de aceptación tácita de esa modificación. En el contrato se decía que se entendería aceptación tácita en dos circunstancias. La primera si el consumidor uso la tarjeta después del plazo de 30 días contados desde que se le ha notificado. En segundo lugar si es que el consumidor mantiene su tarjeta es decir, no manifiesta su voluntad de aceptar la modificación, pero tampoco manifiesta su voluntad de poner fin al contrato. Lo que nos interesa es la cláusula contractual que llego a la CS por un recurso de casación y de la ley de protección del consumidor. El problema no es que hay un comportamiento sino que un silencio que acepta la modificación ¿Qué dijo la CS? Mientras no haga certeza acerca del hecho de que cada uno de la tarjeta habiente ha tomado conocimiento de la modificación contractual, las circunstancias en que haya usado o no la tarjeta no es un signo inequívoco o concluyente de aceptación de la manifestación propuesta. Por lo mismo, señala la corte suprema, derivar de ella una aceptación supone darle al silencio un sentido de manifestación de voluntad lo que está expresamente prohibido en el artículo 3° Letra A, de la ley 19946. Donde la CS pone el acento al fallo corte reconoce que hay un comportamiento pero para que derive a manifestación de la voluntad, porque puedo derivar que del uso de la tarjeta estoy usando tácitamente que exige probar, que cree efectivamente al destinatario de la modificación contractual haya llegado a su conocimiento la modificación, si no tengo esa prueba la CS no puede derivar del comportamiento una manifestación de voluntad. Entonces yo tengo una modificación contractual, que consiste que un conocimiento de la comisión, y que en el contrato pueda haber aceptación tácita cuando usa la tarjeta, evidentemente que esto es un comportamiento pero para que de ese comportamiento yo derive de manera inequívoca la voluntad del destinario al orden e aceptar modificación contractual es necesario que yo pruebe que el destinatario ha tenido conocimiento de dicha modificación sino este comportamiento es vacío. 2) ACEPTACION PURA Y SIMPLE / CONDICIONADA La aceptación es pura y simple en aquellos casos en que el destinatario de la oferta, manifiesta su conformidad con ella en los mismos términos en que la oferta ha sido formulada sin agregar ni modificar aspecto alguno de la oferta. A este tipo de aceptación se le llama teoría del espejo, en el sentido que todo debe suceder como la imagen que se refleja en un espejo, es decir, debe ser idéntica. Entonces si había un sujeto que le ofrece a usted un automóvil marca SUBARU del año 2013 en 10 millones de pesos y me lo va a dejar a mi casa, será la aceptación puro simple cuando diga SI, cuando manifiesta mi conformidad con la oferta en los mismos términos, no modifico precio, lugar de entrega, ningún aspecto, en cambio, la aceptación es condicionada cuando el destinatario de la oferta introduce en ella algún cambio o alteración que modifican los términos en que ella hada sido formulada. SI pero te pago 9 millones, si pero déjalo en la playa, entonces hay ciertas alteraciones a la oferta que hace que ella no sea aceptada en términos puros y simples. Así lo dice el artículo 102 del código de comercio, en casos de aceptación condicionada de la oferta el artículo 102, señala que ella será considerada como una propuesta, es decir, no hay en este caso una verdadera aceptación, sino más bien una oferta que deberá ser aceptada por el destinatario. 3) ACEPTACION PARCIAL, CUAND LA OFERTA COMPRENDE VARIAS COSAS. El supuesto es el que en su oferta el oferente incluye una seria de cosa, pero el destinatario de la oferta manifiesta su intención de aceptar solo algunas de ellas. ¿Existe o no consentimiento parcial? Dependerá según si la oferta es formulada de modo divisible o indivisible. En el primer caso si la intención del oferente fue formular una oferta divisible entonces la aceptación parcial de ella implica que hay formación del consentimiento respecto de todas aquellas cosas incluidas en la aceptación. En cambio si la intención del oferente fue efectuar una oferta indivisible entonces la aceptación parcial de ella no importa consentimiento sino que una contra oferta. Por ejemplo soy dueño de un supermercado y es un establecimiento de comercio integrado por un conjunto de bienes muebles que lo componen como un todo, si ofrezco véndelo en x$ mi intención es que sea tratado como cosa indivisible, venderlo en su totalidad, si te compro los vinos y las carnes no hay consentimiento, en ese caso tendrá que contestar esa contraoferta y ahí si existiría consentimiento, por lo tanto, no es válida la aceptación parcial. REQUISITOS DE LA ACEPTACION Los de la oferta era (seria-compleja-precisa-manifestada) En primer lugar la aceptación debe ser manifestada, exteriorizada, y ya vimos que esa exteriorización puede ser expresa o tácita. En segundo lugar, la aceptación debe ser pura y simple, es decir, la oferta debe aceptarse en los mismos términos que ella fue formulada. El artículo 101 del código de comercio, dada la contestación, si en ella de aprobare pura y simplemente la propuesta el contrato queda en el acto perfeccionado y produce todos los efectos legales. En tercer lugar la aceptación debe ser tempestiva, significa que ella debe darse mientras se encuentra vigente la oferta, es decir, sin que haya operado la retractación del oferente ni la caducidad de la oferta. La aceptación es oportuna cuando ella se da en el tiempo señalado por el oferente o no habiendo este plazo dentro del término señalado por la ley. En el segundo caso, o sea a falta de plaza, nos detendremos al plazo legal de aceptación y se distingue si es verbal o escrita, en caso de la oferta escrita, podría estar en el mismo lugar o están en un lugar diverso. La oferta legal el oferente puede decir que la oferta la da en 100 días, pero si nada dijo se aplica la ley y se distingue la oferta legal o escrita, y escrita si las partes están en un mismo lugar o en un lugar diverso. En el primer caso frente a verbal la respuesta está en el artículo 97 del código de comercio según el cual se requiere que ella sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirige y no mediando tal aceptación queda el proponente libre de todo compromiso. Artículo 97 Lo que vimos por ejemplo la que se hace por teléfono, por radio, la que se hace por video conferencia se ubican como forma de oferta o propuesta verbal. Que ocurre cuando es escrita?, Ella está regulada en el artículo 98, inciso 1 del código de comercio, si el destinatario de la oferta recibe en el mismo lugar que el proponente la respuesta deberá darse en un plazo de 24 horas, en cambio si el destinatario reside en un lugar distinto la aceptación o rechazo de la oferta debe darsea “vuelta de correo”, lo cual quiere significar que debe darse sin pérdida de tiempo, tanto pronto pudo hacerlo el aceptante, desde luego es claramente algo de hecho que debe determinarse en cada caso. Lugar se distingue por comunas. Artículo 98 ¿Qué ocurre cuando la aceptación es extemporánea?, Es decir cuando ella se manifiesta fuera de los plazos antes referidos 98, inciso2°, que vencido por plazos indicados la propuesta se tendrá por no hecha aun cuando ella no hubiere sido aceptada. Es interesante además tener cuenta que aun cuando la aceptación hubiese sido extemporánea ella le impone una obligación y esa obligación se le impone al proponente y al oferente y consiste en el deber de dar pronto aviso al aceptante de su retractación fundado en el hecho de haber sido dada la aceptación en forma extemporánea. Si la oferta es escrita y las partes están en el mismo lugar el plazo es de 24 horas, sucede le el destinatario da su oferta a las 72 horas, si FUE SI, es una alternativa en un principio no produce efectos por ser extemporánea ,no obstante lo cual la ley le impone al oferente una obligación que consiste en decir seño su respuesta es extemporánea, el aceptante puede estar consiente de decir que si puede entender que produjo el consentimiento pero como es extemporánea la ley le dice al oferente señor usted le avisa al proponente que fue extemporánea y lo retracto de mi oferta. Si el oferente nada dice y al destinatario le causo un daño tendrá que indemnizar los prejuicios. La doctrina está de acuerdo en que el plazo que tiene el oferente para manifestar esta retractación es el mismo que tenía el destinatario para comunicar su aceptación, o sea 24 horas o “vuelta del correo” En mi opinión coincide con ramón Domínguez de aceptar como como oportuna la aceptación lo que debe determinarse es si ella fue efectuada dentro del plazo legal con independencia o sin interés para estos efectos el hecho de haber sido reconocida por el oferente dentro del mismo plazo de tiempo. Lo relevante es que se manifieste dentro del plazo legal, con independencia si el referente tomo conocimiento de ella en el mismo plazo de tiempo. Artículo 98 Código de comercio Si acepta y se retracta no hay retractación sino que incumplimiento de contrato. En el caso de la oferta y me arrepiento estando dentro de ese plazo estaré en un ámbito de responsabilidad precontractual. En cambio aceptada la oferta y no cumplo obligación estoy dentro de la responsabilidad contractual. MOMENTOS EN EL CUAL SE FORMA EL CONSENTIMIENTO Momento en el cual se forma el consentimiento, lo primer determinara que relevancia tiene determinar el momento en el cual se forma el consentimiento y la respuesta está en el hecho en que el tiempo en que se forma el consentimiento, se verifican una serie de hitos que van a tener consecuencias dentro de la relación contractual. En primer lugar, en ese momento, nace el AJ, y se verifican la producción de los efectos que le son propios. En segundo lugar, este momento deberá realizarse la capacidad de las partes. En tercer lugar, es en ese momento en que se determina la licitud del objeto y de la causa. También es relevante ese momento por cuanto fija las leyes que son aplicables a ese contrato en particular Artículo 22° Inciso primero. LER Al tiempo del consentimiento se incorporan todas las leyes vigentes. Ultra actividad y finalmente, es importante porque determinara si la retractación de la oferta es tempestiva o intempestiva. Formado el consentimiento la retractación es intempestiva, habiendo relación jurídica no puedo unilateralmente ponerle término. Segundo modulo Que teorías existen para determinar que ha habido aceptación 1) Primera teoría es la de la Declaración de voluntad, también llamada de la aprobación o emisión. Consiste en que el consentimiento se forma en el momento en el que el destinatario acepta de cualquier forma la propuesta, aun cuando dicha aceptación sea ignorada por el proponente. La crítica que se hace a esta teoría de carácter probatorio va de la mano con la falta de certeza. ¿Cómo pruebo el momento en que se efectúa sea aceptación? 2) Segunda teoría se es la teoría de la expedición, en ella se señala el consentimiento se forma en el momento en que el destinatario de la oferta envía la correspondencia que contiene su aceptación de la propuesta. No es necesario según esta teoría, que el oferente conozca la aceptación, además, señalemos que la teoría de la extensión es una variante de la teoría de la emisión antes referida y que supera el inconveniente probatorio del anterior ya que con la correspondencia (carta) queda un respaldo escrito de ella. 3) Teoría de la recepción, El consentimiento se forma en la medida en que la aceptación efectuada por cualquier medio llega al domicilio del oferente con independencia de si este ha tomado conocimiento o no del contenido de la reforma. 4) Teoría del conocimiento o información, En este caso el consentimiento se forma una vez que el oferente toma conocimiento real y efectivo de la aceptación de su propuesta. ¿ En qué tipos de AJ tiene eso aplicación? En primer lugar cuando el contrato se celebra entre ausente por oposición a aquellos contratos que se celebran entre presentes. Si las partes están en el mismo lugar, no habrá inconveniente en el momento de la aceptación, la que da instantánea. Evidentemente que al momento de dictación de nuestro código el estar entre presentes significaba que efectivamente el oferente y aceptante estaba en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Dicho concepto ha evolucionado y por lo tanto para interpretar correctamente la idea de que las partes que el contrato se forma entre presentes, habrá que considerarse de que si las partes está en condiciones de comunicar su decisión de inmediato. Siendo ello factible, entonces estaremos en presencia de un contrato celebrado entre presentes, en cambio, el contrato será celebrado entre ausentes y por ende será relevante las teorías antes referidas, cuando las partes están físicamente separadas, o a una distancia importante y sin que exista la posibilidad de que ellas se comuniquen oral o verbalmente. En segundo lugar cuando el acto es consensual, revisemos de nuevo el artículo 1443 sobre los tipos de contratos. La teoría de la formación del consentimiento se aplica solamente a los consensuales porque es aquí cuando en el momento del cual deberán cumplir la oferta y la aceptación, cuando el contrato es solemne se entenderá el perfeccionado el consentimiento cuando cumpla las solemnidades, cuando el contrato que es real se entenderá perfeccionado con la entrega o tradición, solo en los consensuales necesito determinar la existencia de la aceptación en las demás quedará plasmada en la solemnidades y en la tradición. ¿Significa que en los contratos reales y solemnes no hay oferta de aceptación?, Si, si la hay, lo que ocurre es que se manifiestan de un modo en concreto, entrega o solemnidades es acá donde se produce la dificultad de determinar cuándo se formó el consentimiento. El ejemplo es la CV de cosa mueble si vale más de 2 UTM, tengo una limitación para pruebas de testigo salvo que exista un principio de prueba. Que voy a tener que probar acá de acuerdo a lo conversado? El comprador le dirá entrégueme el auto y el vendedor le dirá porque? Porque su respuesta fue por ejemplo extemporánea, tenía 24 horas, debía ser a vuelta de correo, entonces el conflicto radica en la existencia y yo voy a pedir al juez que me entregue el auto? NO, que declare la existencia un de contrato, y que la parte incumplidora cumpla con su obligación. ¿Cuál de las teorías antes referidas recoge nuestro código? La regla general es que el legislador toma la teoría de la declaración de voluntad, tal como aparece de manifiesto ejemplo el articulo 99 del codigo de comercio que utiliza la expresión “ y la aceptación” o del artículo 101 del código de comercio que señala “ dada la contestación”. Estas son las únicas expresiones que aparece en ambos artículos sin incorporar expresionescomo por ejemplo “ se ha expedido la aceptación”, “ha sido recibida por el oferente” Para ver cual fue otra teoría que se utiliza lo razonable sería que hubiesen avanzado en expresión como “ momento que se expediente, recibida, conocida”. Existe una sola excepción en esta materia, está tratado como ocasión del contrato de donación en particular el artículo 1412. “Cuando la donación entre vivos no ha sido aceptadas y notificada la aceptación al donante pueda este revocarla a su arbitrio”. Cuando se refiere a la expresión notificada esta al donante” no cabe duda que en ese caso el legislador opta por la teoría del conocimiento o de la información LUGAR QUE SE FORMA EL CONSENTIMIENTO Es relevante, en primer lugar porque va a determinar la legislación aplicable a esa relación jurídica, por ejemplo artículo 16 inciso 2°, cual reconoce validez a los contratos celebrados en país extraño sin perjuicio de los efectos de los mismos. En segundo lugar, es relevante determinar el lugar, porque puede determinar el uso de ciertas costumbres. 1949’ CC habla sobre costumbre del país donde se haya formado el consentimiento. 1944. En tercer lugar es importante determinar el lugar en que se haya formado el consentimiento porque será una regla que permitirá dilucidar cual es el tribunal competente así por ejemplo, tratándose de acciones inmuebles, puede ser competente para conocer de un determinado asunto el tribunal del tribunal donde se contrajo la obligación 135 N°1 COT. Ahora, ¿Que regla sigue nuestra legislación para determinar el lugar del consentimiento? Ella esa en el artículo 104 del código de comercio, y dice que el lugar es el de la residencia del que hubiese aceptado la propuesta primitiva o propuesta modificada. CONSENTIMIENTO ELECTRONICO No hay una alteración o modificación sustancial de las reglas que hemos dado con anterioridad respeto de los AJ, en general, si atendida a su propia naturaleza es necesario precisar algunos conceptos, para lo cual, seguiremos 2 notas de los profesotes Humberto carrasco y renato.. En primer lugar, se define en este caso la oferta, como la declaración de voluntad unilateral que una persona realiza a través de medios de comunicación y/o medios informáticos invitando a otra persona a la celebración de determinado AJ, el cual quedará perfecto con la sola aceptación de esta. En general, se entiende que en estos casos estamos en presencia de fuentes escrita, toda vez que el mensaje que expide el computador lo es en un contexto alfanumérico por lo que se denomina lenguaje. Solo excepcionalmente estaremos en presencia de una fuente verbal en aquellos casos que se trate de una videoconferencia. La oferta se va a clasificar según la forma como ella ha sido hecha, así en primer lugar está aquella que se efectúan mediante emails, correos electrónicos, y que van dirigidas a un computador u ordenador determinado. Este tipo de emails constituye propiamente una oferta, salvo que se trate de spam , publicidad vía correo electrónico porque en ese caso deberemos asociarlas a las llamadas a ofertas de personas indeterminadas por las consecuencias señaladas en el artículo 105, inciso 2° del código de comercio y 39 ley de protección al consumidor. Entonces la oferta la puedo recibir por email y es oferta cuando va dirigida a un correo determinado, pero en ciertos casos hay ofertas contenidas en páginas web las que también se consideran como una oferta a persona indeterminadas, la diferencia entre una y otra radica en la forma de como yo accedo a ella, en el primer caso recibo yo el email, recibo la oferta expedida por el oferente, en cambio en el segundo caso, soy yo quien debo acceder a esa oferta, es el aceptante o eventual aceptante quien debe acceder a esa oferta ingresando a la página web del oferente. En segundo lugar está la ACEPTACION Se define como aquella declaración unilateral de voluntad que se efectúa mediante medios informativos y tecnológicos a través de los cuales se declara la aceptación a una propuesta recibida con anterioridad. En cuando al momento en el cual debe efectuarse la aceptación si la oferta fue verbal, la aceptación debe realizarse de inmediato, si la oferta es escrita, en general se tiende a señalar que la respuesta debe darse dentro del plazo de 24 horas con independencia de si las personas se encuentran en el mismo lugar o en otro diverso, en otras palabras, no se aplican en esta materias la regla de “la vuelta de correo”, que utiliza el código de comercio. Se presenta en cuando al tiempo, una dificultad de aquellas ofertas que están en páginas web, cuando yo la recibo por correo electrónico es fácil decir que soy respuesta dentro de las 24 horas, pero cuando una empresa tiene oferta en su página web como cuento lo de 24 horas soy yo el que accedo, es un tema que no se ha solucionado por la permanencia de la oferta en el tiempo. Si va a la farmacia y sale oferta, del punto de vista de aceptante. Si esa oferta es permanente al tiempo, tengo yo destinatario un plazo para aceptarla y la respuesta es que no hay plazo entre la oferta de la página web la voy a poder aceptar en cualquier tiempo CONCLUSIONES DE CARÁCTER GENERAL 1) Los AJ, derivados de la formación del consentimiento electrónico que se haya celebrado en Chile, se rige por las normas generales de los artículos 98ss del código de comercio y lo que le sean aplicables las normas del CC. La gran novedad que plantea la forma nueva de contratación se encuentra en el soporte en el cual las comunicaciones que existen entre las partes se verifican y es por esa razón entonces que se producen Modificaciones o alteraciones, derivadas del carácter digital que quedan registradas las transacciones que se realizan, es por lo anterior, que se dictó la ley 19.799 la cual se refiere a los documentos electrónicos, firma electrónica, y servicios de certificaciones de dicha firma. En el artículo tercero de esta ley, se dispone que los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturaleza o jurídicas suscrita por medio de firma electrónica serán válidos de la misma manera en que producirán también los efectos, que los celebrados por escritos y en soporte de papel. Es decir, esta ley ha establecido lo que se denomina una homologación, de lo que es denominado el documento electrónico y el documento de papel del que estamos acostumbrados, por las mimas razones antes vistas, también se modificó el código de procedimiento civil, por el hecho de esta modificaciones el soporte en el cual hoy día se dan muchas de las transacciones que dan vida al comercio es que se agregó el artículo 348 BIS al CPC y este articulo lo que hace es regular la forma en como el tribunal, recibe la prueba documental cuando estamos en presencia de documentos de carácter digital o electrónico. Antiguamente o ahora también, uno llega con un montón de papeles, pero tratándose de emails lo que se hace es acompañar un cd o pen drive con esa información el articulo348 bis lo que se hace el tribunal es citar una audiencia se percepción documental, o sea hay que determinar lo que hay dentro de este medio magnético. VICIOS DE LA VOLUNTAD O DEL CONOCIMIENTO El CC en el artículo 1451, regula lo que son los vicios en que puede adolecer el consentimiento que son el error, la fuerza y el dolo. Algunos autores también agregan como vicio del consentimiento la Lesión en aquellos contratos en que la ley así lo establece. En el proyecto de CC de 1853 el legislador también recogía la lesión como vicio, cuestión que fue eliminadas en la edición 1855(¿) Los vicios del consentimiento se insertan dentro de los requisitos de validez del AJ. Y así entonces hacíamos referencia al artículo 1445 CC y decíamos que para que una persona se obligue para con otra por un acto o declaración de voluntad es necesaria que consiente en ello y que esa voluntad esté exenta de vicios. Es aquí donde se inserta el análisis de los vicios como requisitos de validez del AJ. Si bien en su redacción, el artículo 1451CC, se refiere a los vicios del consentimiento, no cabe duda algunaque también es aplicable a la voluntad en tanto el requisito de existencia del acto jurídico de la voluntad, o sea que el error fuerza y dolo son también vicios de la voluntad y por eso el pizarrón dice vicios de la voluntad o el consentimiento. Por otro lado, en términos generales el vicio es sancionado por cuanto el impide una decisión libre e informada por parte de quienes concurren a la celebración del AJ, así por ejemplo, tratándose de un vicio de la fuerza la libertad habrá desaparecido o bien en los casos en que el error y el dolo la decisión que adopte el contratante no lo es sobre la base de antecedentes fidedignos y completos. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el análisis de los vicios del consentimiento debe efectuarse al momento de celebrarse o concluirse el AJ. PRIMER VICIO DEL CONSENTIMIENTO: ERROR Def: Falso concepto que se tiene de la realidad. Autor Italiano de apellido giorgi, lo define como disconformidad entre las ideas de nuestra mente y el orden las cosas. Avellino León lo define como el falso juicio que se tiene sobre una cosa de un hecho, de una persona, o principio jurídico del que se presupone. En el lenguaje corriente, se distingue el error de la ignorancia esta última corresponde a la falta de conocimiento sobre una determinada materia, en cambio cuando existe error, ese conocimiento existe pero está equivocada. En Derecho dicha distinción pierde relevancia porque el efecto en que una y otra produce es el mismo, una falsa representación de la realidad. CLASES DE ERROR 1. Error de Derecho 2. Error de hecho: Definición y clasificación a. Propiamente tal i. Esencial u obstáculo, ii Sustancial, iii Accidental b. En la persona 21-04-14 ERROR DE DERECHO Def De Arturo Alessandri Lo define como la ignorancia o concepto equivocado que se tiene de una norma jurídica en cuanto a su existencia, alcance, inteligencia o permanencia en el tiempo. Según este profesor, puede darse de dos perspectivas, ¿existe o no existe ley?, ¿ Alcance o inteligencia, sinónimo de interpretación de la ley y vigencia relacionado con la derogación y a su vez profesor Carlos Ducci lo define como el falso concepto de la ley. En materia de error de error de derecho, el artículo 1452 CC señala que este no vicia el consentimiento, quiere significar que no puede alegarse la existencia de un error de derecho para escudarse o exonerarse de las consecuencias que provienen de un hecho ilícito ni tampoco para dejar de cumplir una obligación proveniente de un acto ilícito. No puedo alegar que desconozca una determina norma legal para excusar de mis responsabilidades, no le sería válido al vendedor sostener que tenía que entregar la cosa como consecuencia cv o arrendamiento cumplir con pago. En otras palabras, una vez declarada la voluntad por parte del sujeto este no puede posteriormente sostener que esa voluntad ha sido manifestada por un error sobre derecho. De un punto de vista normativo, se entiende que el artículo 1452 es una consecuencia del artículo 8vo del CC, en estricta relación con lo anterior encontramos también el artículo 706 inciso final del CC, según el cual el error sobre un punto derecho constituye una presunción de mala fé, que no admite prueba en contrario, es decir una presunción de derecho. Una opinión del artícul0 706 como está dentro de la posición solo su alcance seria para esa materia es una opinión minoritaria ya que la doctrina general dice que es de aplicación general. Sin perjuicio de lo anterior nuestro código reconoce efectos al error de derecho en una sola oportunidad, es decir, permite sustentar una alegación fundada en la error de derecho recogida en el cuasicontrato del pago de lo no debido especialmente en los artículos 2297 y 2299. Dice la primera de estas disposiciones “ Se podrá repetir, es decir exigir la restitución, aun lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente natural” imaginan por ejemplo que pagan una determinada contribución al estado pero resulta que esa contribución fue previamente derogada y había error de derecho, entonces exigiré al estado la restitución de esa contribución y en que voy a fundar, en un error de derecho, solo en ese caso será válida, admisible porque la ley expresamente así me lo autoriza. ERROR DE HECHO Conceptos En términos generales, se define el error de hecho como la falsa representación que se tiene por ignorancia o por equivocación de una cosa, de un hecho, de una persona o de una situación determinada, en general entonces a contrario de lo que ocurre con el error de derecho, en este caso la falsa representación recae sobre sobre la realidad. Una definición muy similar de Carlos ducci al decir que el error de hecho es el falso concepto que se tiene de una persona, cosa, o de una situación. Nuestro código civil, al regular esta materia siguió la clasificación que estableció”…….” , y distingue entre el error de hecho propiamente tal 1453-1454CC y el error en la persona 1455. Y el error de hecho propiamente tal puede ser error esencial 1453, error sustancial 1453 inciso 1 y error accidental 1454, inciso 2°. Comenzaremos a estudiar el a) ERROR ESENCIAL, U OBSTÁCULO U OBSTATIVO (1453CC) “ el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar”. En general, el error esencial se llama obstáculo u obstativo porque este tipo de error más que viciar el consentimiento impide que nazca la voluntad impide que llegue a formarse el consentimiento, en realidad el acto jurídico que se propone no alcanza a tener existencia jurídica en razón de la magnitud del error de que se trata. La afirmación anterior puede resultar extraña si se tiene en cuenta que el artículo 1453 comienza señalando “ que el error de hecho vicia el consentimiento”, por lo cual supone que la voluntad se ha formado y por ello puede sostener que hay un vicio del consentimiento sin perjuicio de lo anterior la doctrina está de acuerdo que el error esencial opta al nacimiento del acto jurídico ya que la naturaleza de este error importa la ausencia total de voluntad, impidiéndose en consecuencia el nacimiento del contrato. El artículo 1453 regula dos tipos de error esencial : El erro in negotio, y el error in copore ( el error en el acto jurídico mismo y el error en la cosa misma u objeto del acto jurídico). En el primer caso el CC se refiere a que el error que recae sobre la especie de un acto o contrato que se ejecuta o celebra y señala al mismo tiempo un ejemplo “ como si una de las partes entendiese un empréstito( mutuo o comodato), y la otra donación”. Se recuerdan de los requisitos de la oferta? Que significa que sea precisa, señala un acto o contrato determinado, no se satisface decir acto o contrato sino que es determinado y que ocurre en la oferta te invito a celebrar un cto de CV entendiendo que es de arrendamiento hay un error en el acto o contrato que se va a celebrar y entonces estoy en el error esencial in negotio y está estricto relación a la oferta que es precisa, si me falta requisito de la oferta, la consecuencia de ella es que no va haber voluntad y no hay acto jurídico, acá el razonamiento es el mismo. Respecto del segundo error esencial el CC señala que en este caso recae sobre la identidad de la cosa específica de lo que se trata como si en el contrato ve de venta el vendedor entendiere vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese otra. Interpretando esta disposición el profesor Ramón Domínguez, señala que es menester que el error de que se padece recaiga en la designación misma de la cosa de la que se trata, es decir, si lo que hay es una cierta identidad de la cosa y si el error recae sobre ciertas diferencias en sus características, entonces estaremosfrente a un error sustancial pero no esencial. La CS en una sentencia del año 2005, señaló que en el caso del error esencial lo que hay es una discrepancia o mal entendido entre las partes que impide todo acuerdo de voluntades entre ellas, en ese fallo la disputa surgió porque una parte entendía un sitio eriazo de 86 mt2 y el otro entendía recibir un campo deportivo de más de 1300 mt2 y la calificó de error esencial. SANCION EN CASO DE ERROR ESENCIAL 3 posibilidades 1) Es entender que frente a la falta de formación de consentimiento la sanción será la inexistencia del Acto jurídico. Requisito de existencia del Aj es voluntad y como no se formó el AJ no existe. 2) Una segunda posibilidad es sostener que este acto jurídico adolece de nulidad absoluta, para que el acto adolezca de nulidad es necesario reconocer que el consentimiento se ha formado lo que podría resultar contradictorio con el tipo de error que estamos analizando. No obstante ello, esta postura la sustenta el profesor Ramón Domínguez precisamente que nuestra legislación no reconoce la inexistencia como sanción. En el mismo sentido se pronunció la CS en el fallo 2005 señalando que la existencia del error importa la ausencia de consentimiento y acarrea por lo mismo la nulidad absoluta del contrato al faltar un requisito sin el cual no puede generar obligaciones atendida su naturaleza. 3) Existe la posición del profesor Avellino león de la cual adscribe el profesor calors ducci para quienes en este caso el el acto o contrato adolecerá de nulidad relativa y para ello dan las siguientes razones : · En primer lugar, señala que el artículo 1453 reconoce que el error esencial es un vicio del consentimiento y por lo tanto debe entender que en estos casos el consentimiento se formó y por lo tanto hay voluntad, esta no falta. · En segundo lugar cita el artículo 1454 que trata del error substancial y accidental y este artículo dice que el error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento, es decir, lo vicia de la misma manera y no cabe duda que respecto del error sustancial y accidental regulado en el artículo 1454 la sanción es la nulidad relativa y por ende debe serlo también esa sanción respecto del error esencial porque lo vicia de la misma manera, de igual forma. · El artículo 1641 CC, regula el plazo para ejercer la acción de nulidad relativa y señala que este es en el caso del error es de 4 años contados desde el día de celebración del Acto y contrato y habla del error sin hacer distinción alguna y por lo tanto debe entenderse que es omnicomprensivo de toda clase de error incluyendo el error esencial. “Donde el legislador no distingue el interpretador no debe distinguir” Finalmente se argumenta sobre la base de que la nulidad absoluta nuestro legislador la establece en el interés general de la ley, de la moral, y de las buenas costumbres y en cambio, cuando estamos en presencia del error como vicio del consentimiento no hay un interés público comprometido sino que solamente un interés particular que es protegido por la nulidad relativa. ¿ Tiene relevancia distinguir tipo de sanción? Si a la luz de la prescripción y ratificación, si optamos por esta última tesis y concluimos que la sanción es la nulidad relativa entonces el plazo de prescripción es de 4 años y procede la ratificación en cambio si concluimos que es de nulidad absoluta el plazo de prescripción es de 10 años y no procede la ratificación. b) ERROR SUSTANCIAL Definido, regulado en el artículo 1454, inciso 1° “el error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto y contrato es diversa de lo que se cree” como si algunas de las partes supone que es una masa de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. En el caso del error sustancial a diferencia del esencial, las voluntades de los contratantes recaen o se encuentran frente a un mismo objeto y no obstante lo cual ella difieren acerca de la condición o cualidades esenciales. El ejemplo clásico que se da en esta materia -------- y está recogido en su tratado de las obligación y en el se refiere a la persona que compra unos escandalabas de cobre plateados creyendo en la realidad que son de plata pura, se señala que el error recae sobre la cualidad de la cosa que los contratantes han tenido en vista y que constituye su sustancia. Qué diferencia hay entre los artículos 1453 y 1454 en el sustancial es la misma cosa y en el esencial es una cosa distinta, el código usa unas palabras ( interpretación exegética), identidad recae el error en 1453 y el 1454 se utiliza la palabra sustancia o calidad esencial, el objeto es el mismo la diferenciase produce en la calidad. ¿Qué es sustancia y que es calidad del objeto? Profesor Alessandri la sustancia es la materia de que se compone el objeto, en cambio las cualidades esenciales son aquellas que dan al objeto una fisonomía propia que lo distingue de todos los demás, puede ser por ejemplo su antigüedad. Si nos fijamos en lo sustancia el código viejo no difiere del código nuevo de estudiantes por lo tanto si vemos no podría sostener del error sustancial no hay error ni en la sustancia ni calidad pero si tengo la primera edición la calidad si difiere porque tiene evidentemente un valor histórico y recibo permuta la primera edición en vez de estudiantes podría alegar nulidad de ese acto y contrato fundado en el error sustancial. Hay error esencial NO porque es el mismo objeto 2 CC de la república de Chile el error está en sus cualidades esenciales. El concepto de cualidades esenciales ha ido avanzando en el tiempo y así por ejemplo autores más contemporáneos como profesor Víctor Vial utiliza la expresión cualidades relevantes de la cosa, aquella que son determinantes y atrayentes para las partes la que induce a contratar sin las cuales al menos una de las partes no hubiera contratado. La CS en una sentencia del año 2010 falló que la sustancia es la materia concreta que constituye la cosa. Esto es la materia de lo que se compone el objeto sobre que recae la obligación y a su vez la calidad esencial es la que da al objeto una fisonomía propia que lo distingue de lo demás, Señala la CS que desde un punto vista jurídico el legislador hace equivalente ambos conceptos como se desprende de la conjunción “O” que emplea el artículo 1454. En este caso particular la CS se pronunció sobre un contrato de Cv de unos camiones, en el cual el comprador entendía estar adquiriendo unos camiones último modelo del año 2001 cuando la calidad eran del año 1996, es decir el problema que le tocó resolver al máximo tribunal es que el año de fabricación de un vehículo era o no una cualidad o condición esencial del mismo, en este caso se entendió que si lo era porque le da una fisonomía propia al vehículo y porque es determinando al momento de fijar el precio. Segundo Modulo El punto determinar es precisar el conpceto de substancia y calidad especia de la cosa y para ello existen dos puntos de vistas, dos teorías las teorías objetiva y la teoría subjetiva TEORÍA OBJETIVA Lo que se señala que habrá que estarse a aquellos de que la cosa esté hecha con independencia de lo que son las pretensiones de cada una de las partes. Se entiende que este es el criterio que sigue nuestro CC, por cuanto en esta materia Andrés bello se habría inspirado en el código de Luisiana, que se refiere a la calidad esencial como aquellos que mayor valor a la cosa, este también fue el criterio que siguió la corte suprema en el año 2010, en el cual se afirma que la doctrina objetiva constituye un índice seguro para distinguir la substancia de la cosa de otra cualquiera. La doctrina objetiva de la cosa que está hecha ocn prescindencia de las cosas q las partes hayan prevenido. Por otro lado. TEORIA SUBJETIVA La calidad esencial será aquella que las partes han tenido en vista como primordial al momento de celebrar un Acto jurídico y por lo tanto lo que el intérprete tendrá que hacer es determinar cual es la voluntad interna de las partes. Si bien estatesis es desechada por nuestro código tiene Autores muy relevante que la apoyan como son Arturo Alessandri y Luis Claro Solar, en mi opinión en esta segunda tesis en realidad lo que hay una confusión con otro elemento del acto jurídico que es la causa ocasional o sea el motivo que han tenido las parte al celebrar la convención y por lo tanto esa voluntad interna a que se refiere esta tesis a mi juicio queda resguardada con la causa como elemento del acto jurídico y particularmente lo que es la causa ocasional o motivo que tienen las partes para celebrar un AJ. #problema certeza jurídica. Respecto de la sanción que existe en los AJ en que hay error esencial ella es la nulidad relativa de acuerdo a lo que señala el artículo 1682 inciso final CC. “Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato”. ERROR ACCIDENTAL 1454 INCISO2 Señala el legislador que el error acepta de otra cualquiera calidad de la cosa, no vicia el consentimiento del que contrata sino que esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar y este motivo ha sido conocido por la otra parte. Lo podemos entender que el error accidental en términos negativo como todo aquello que no tiene el carácter de una cualidad esencial del objeto, Para dar un concepto de Arturo Alessandri, señala que las cualidades accidentales son aquellas que ordinariamente son indiferentes para determinar la voluntad. A su vez el profesor Pablo Rodríguez señala que los cualidades accidentales son aquellas que no afectan la identidad intrínseca del objeto y el profesor Ramón Domínguez señala que se trata de aquellas particularidades del objeto que por regla general no influye en la motivación de voluntad y por lo tanto no viene incidencia en la validez del acto y contrato. Por regla general, es que por su naturaleza el error accidental no vicia el consentimiento, excepcionalmente, el error accidental tendrá la virtud de vicia el consentimiento cuando se reúnan las dos exigencias que señala el artículo 1454 inciso 2°, esto es, cuando la calidad de la cosa, ha sido el principal motivo de una de ellas para contratar y este motivo ha sido conocido por la otra parte. El artículo 1454, inciso 2, utiliza la conjunción “Y”, de la cual se sigue que deben concurrir las dos exigencias antes implicadas. Un segundo comentario, la ley lo que exige es que esta calidad sea conocida por la otra parte, pero no señala la forma en cómo debe darse a conocer, en general, se entiende que basta que la otra parte haya tomado conocimiento de ello de cualquier forma, sin que sea un requisito que en esa comunicación sea por medio ---- Ej: conocido dueño de stand de caballos de carrera y me entregan caballo de tiro, ami no me sirven y como es un tipo conocido se ha hecho público y notorio por lo tanto debo entender que los caballos debían estar en conocimiento. 1454 inciso 2 Regla general no constituye vicio salvo cuando concurren las 2 exigencias de la norma. La sanción cuando vicia el consentimiento es nulidad relativa del contrato de acuerdo del 1682 inciso 1 ¿Qué diferencias hay entre error sustancial y el accidental? No vicia el consentimiento y otra si, como esta constituido una y otro? Sobre que recae uno y otro?, Sobre la sustancia o calidad esencial y el otro cualquiera cualidad de la cosa que no es esencial, no es el motivo que me indujo a contratar. ERROR EN LA PERSONA 1455. El inciso primero del artículo 1455, señala que el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal de un contrato. De esta norma se desprende entonces, que por regla general, el error en la persona no constituye un vicio del consentimiento ya que para los fines que persigue un contrato es indiferente que le sea la parte de los contratantes. Desde otro punto de vista, económicamente, lo que el contrato persigue es la satisfacción de necesidades y por lo tanto es un medio a través del cual este se logra, de esta forma al comprador le es indiferente quien es la persona de vendedor, lo que el necesita es adquirir ese automóvil, pero excepcionalmente, existe lo que se denomina los Actos jurídicos INSTITUTIE PERSONAE, son aquellos que se realizan en atención a la persona de mi contratante, es decir, la condición por la cual yo celebro ese acto y contrato es precisamente porque lo celebro con esa persona determinad ejemplo más obvio es el matrimonio si se analiza el artículo 8vo de ley de matrimonio Civil, se verá que el error es vicio del consentimiento. Excepcionalmente, en estos casos los contratatantes, otros ejemplos el contrato de mandato, sociedades colectivas civiles, contrato de transacción. 2456 deja en evidencia que el cto de transacción es isntituie persona Ejemplo también un acto a título gratuito como ocurre como en el contrato de donación. En general, el carácter de institutie persona del AJ puede venir dado por la ley o también puede ocurrir que provenga de las estipulación o naturaleza misma del contrato de que se trata. El artículo 1455 CC, hace incapié en que el error en la persona se configura cuando existe una equivocación respecto de la identidad de la persona, concepto que se configura por una parte, cuando hay un error respecto del aspecto físico del individuo pero también cuando este error recae sobre las cualidades o condiciones relevantes de la persona. Así por ejemplo, se encomienda una determinada gestión a una persona en atención que se entendía que ella era especialista en una materia y no lo era, habrá entonces un error en la persona. En cuando la sanción del error en la persona digamos en primer lugar que en aquellos casos que estamos en presencia del contrato INSTITUTUE PERSONA, la sanción será la nulidad relativa del Acto o contrato, de acuerdo con el artículo 1682, inciso final. Adicionalmente, como sanción el artículo 1455 inciso 2, señala que en el caso de ser declarado nulo el contrato la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe, haya incurrido con la nulidad del contrato, por ejemplo, a mi me contratan para hacer u determinado cuadro voy y compro telas, pinturas, etc y posteriormente mi contratante se da cuenta que no soy un artista destacado y por lo tanto no celebrará el acto y contrato, se declara nulo y ha incurrido en una serie de gastos, ellos deberán ser todos indemnizados Artículo 1455 inciso 2, hace referencia aquellos perjuicios que se han incurrido de Buena Fe, es decir, quien incurrió en esos gastos, en que el contrato efectivamente si iba a celebrar, en cambio, declarado este suejto, cuando el estaba en perfecto conocimiento de que el contrato no quería celebrarse con el sino que con un tercero y por lo tanto no se le reparan los perjuicios a consecuencia del dolo y del ocultamiento. 1455 ¿Sería en este caso el ocultamiento una forma de abusar del silencio? SI. ¿La oferta determinada sería un acto instituie personae? SI. ¿Contrato de servicios? Depende dep servicio.. Al lado del parque Arauco Falabella, antes que se instalara ahí había arrendado a una cadena de super francesa “Carrefour” y asi se potenciaría el edificio, y Carrefour no le fue bien y sin consultar a Falabella fue traspasar su --- a líder y ahí se instaló un líder. Y lo que piensas que en un contrato arrendamiento no es instituie personae pero en ese caso Falabella dijo que NO que se restituya el lugar porque se tenía arrendado a Carrefour y líder dijo que no porque no es insittue personae y es indiferente a quien se le paga. Juez arbitro le dio razón a Falabella que el cto de arrendamiento era institue personae por las estipulaciones contractuales se habían otorgado. NO ES REGLA BASOLUTA QUE SIEMPRE SEA INSTITUIE PUEDE DEPENDER DEL CASO. No se quede con la idea de que hay algunos que siempre son institue personae , porque en razón de las estipulación contractuales varía. Requisitos comunes para que el error vicie el consentimiento.El primero es que el error debe haberlo sufrido alguna de las partes de la convención, no un tercero ajeno al acto o contrato. En segunda lugar, basta con que el error lo haya sufrido una de las partes del contrato como prueba de ello, el artículo 1454 inciso 1°, utiliza la frase “ como si por alguna de las partes”, no dice por si las ambas partes, basta solo que sufra una de las partes. En tercer lugar es necesario que el error sea determinante, es decir, que sin el las partes no pudieren contratar y finalmente el error debe ser excusable estos es, no puede provenir de la culpa del que lo alega. “Nadie puede ser oído por su torpeza” ERROR COMUN Def Aquel error que es compartido por un gran números de persona, que no es exclusivo de la parte que ha incurrido en el de suerte tal que el erro común produce la validación del acto jurídico que en principio era nulo, el error común es una institución que pone de manifiesto el denominado principio de la apariencia, en el sentido de que el error común lo que hace primar es aquello que es ostensible por sobre incluso de la realidad. Entendiendo lo anterior, una sentencia del año 2007 la CS resolvió que el fundamento del error común está constituido por un interés social en tanto resulta beneficioso confiar en la apariencia de la regularidad de un acto que pro causas sobrevinientes queda sin efecto. En otras palabras la invocación del error común lo que permite es impedir la declaración de nulidad del acto jurídico, en otras palabras, hasta este momento hemos tratado el error como un vicio del consentimiento, por lo tanto, su consecuencia es nulidad del acto y contrato, en cambio tratándose del error común lo que este hace es sanear un acto que debía ser nulo, por ejemplo según una determinada localidad se logra se nombra como notario a un sujeto que no reúne los requisitos del cargo lo que implique que posteriormente su nombramiento sea declarado nulo, en principio debía sostener que las escrituras públicas que también se otorgaron adolece de vicio de nulidad porque no fueron otorgados ante un funcionario competente, pero en razón de que el error fue sufrido por un gran número de personas, se impide la nulidad de todas esas escrituras públicas no obstante lo que se otorgó. Requisitos del error común Debe existir un error, en segunda lugar debe ser común, es decir debe ser compartido por un gran número de persona, en tercer lugar, el error debe ser excusable, es decir, debe existir un justo motivo, una apariencia legítima que induzca al error y en cuarto lugar, que quien padece el error debe encontrarse de buena fe, es decir, no debe estar en conocimiento de la verdadera situación. Legislación Chilena No existe una norma precisa que regule el error común como institución independiente, sin perjuicio de lo cual es de común aplicación el principio de derecho romano “ ERROR COMUNIS FACTIO IURIS”. El error común afecta al derecho. Este principio surgió en la roma clásica cuando un esclavo Barbarius philipus, se hizo pasar por pretor y dicto disposiciones entonces sus normas era o no obligatorios constituían derecho? Y dijeron que como fue error común si constituye derecho Si bien nuestro CC no lo recoge hay ciertas disposiciones que lo ponen de manifiesto un ejemplo de ello está en materia de testamento especialmente en el artículo 1013 CC Otro ejemplo está en el artículo 1576 inciso 2° lo recitamos como el poseedor del crédito. Otro ejemplo en el 2058 y el 704. 25-04-14 Control 5 de Mayo SEGUNDO VICIO DEL CONSENTIMIENTO: FUERZA Def Víctor Vial Apremios físicos o morales que se ejercen sobre una persona determinada a que ella preste su conocimiento para la celebración de un determinado Acto jurídico. Se pregunta ¿Por qué es un vicio del consentimiento? Porque ataca, limita la libertad. Profesor Carlos Ducci Señala que la fuerza la asocia al temor que experimenta una persona a consecuencia de una apreciación física o moral que tiene como consecuencia que ella esté obligada a manifestar su voluntad en un determinado sentido. Profesor Avellino León, define este vicio como constreñimiento ejercido sobre la voluntad de un individuo mediante coacción física o amenazas que produjo un temor de tal magnitud que lo obliga a consentir en un AJ que no deseaba. Los 3 conceptos tienen elementos comunes Presencia de voluntad (obligado a consentir), presión física o moral y el temor Por esta razón es que el profesor Ramón Domínguez específica que el vicio del consentimiento no es el acto violento en si mismo, el vicio lo constituye el temor que ese acto violento. ¿ Por qué el acto adolecería de nulidad? Por el temor. Cuando hablamos de fuerza veremos dos clases de fuerza: FUERZA FÍSICA O ABSOLUTA Y LA FUERZA MORAL. FUERZA FISICA O ABSOLUTA Se refiere al empleo o utilización de procedimiento material de violencia ¿Porque firme la escritura? Porque un sujeto me tomo la mano y me obligo a firmar o alguien me tomo la cabeza y dar señal de asentamiento, hay verdadera voluntad?, No, no hay ni siquiera manifestación de voluntad, se dice que la fuerza física excluye la voluntad en los casos señalados cuando se emplea procedimiento material de la fuerza realmente el sujeto no manifiesta voluntad el acto físico de violencia excluye y no estaremos en presencia de un vicio del consentimiento sino que vamos a estar en un problema de la falta de un requisito de existencia del acto jurídico como es la voluntad. En los casos de fuerza física no hay consentimiento y el problema se presenta en la falta de unos requisitos de existencia que es la voluntad, y por lo tanto en la sanción no hablaremos en nulidad sino que de existencia. FUERZA MORAL Ella consiste en la amenaza de un mal que puede experimentar una persona en el caso de no consentir en un determinado AJ. Se trata entonces del temor o miedo que la persona experimenta o la amenaza de no consentir en un determinado acto jurídico, en el fondo lo que hay es una intimidación a la persona, se ataca su Siquis, su motivo sicológico, si nos fijamos en la fuerza moral ella si opera en el proceso de formación del consentimiento y por lo tanto la tratamos como vicio del consentimiento, en el caso de la fuerza moral nos encontramos que hay voluntad el sujeto manifestó su voluntad y lo que ocurre es que en este caso esa voluntad se encuentra condicionada por el temo que causó en la persona esa impresión Porque manifiesto voluntad? Por el miedo por el temor y la causa es la fuerza. Se fijan volvemos a lo mismo. Veamos los requisitos que el CC regula para la fuerza 1) Fuerza sea grave (1456 inc1) “La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave” Vamos a desglosar esta disposición y vamos a regulas distintas notas relevantes. En primer lugar, de la norma señala se entiende que la fuerza, la amenaza, la agresión debe ser relevante., creíble, verosímil, por el contrario no puede ser ridícula y ello se desprende de la expresión de la “fuerza debe causar una impresión fuerte” 2) El artículo 1456 enumera a una serie de personas pero no se trata de una enumeración taxativa sino que se trata de una enumeración a título ejemplar. ¿Qué sentido tiene la enumeración del artículo 1456? Es que ella constituye una presunción simplemente legal, en el sentido que si la impresión fuerte la sufre el sujeto en el sentido, su cónyuge, o algunos de sus ascendientes o descendientes el legislador presume que se cumple con los requisitos de la gravedad de la fuerza. La mayoría entiende que es presunción legal y la otra parte podría demostrar que no operó ese requisito, una opinión minoritaria del profesor Pablo Rodríguez entiende que es una presunción de Derecho. Dentro de este punto hemos dicho que no es taxativa, o sea yo puedo sostenerque la presión que se ejercicio por ejemplo respecto de mi novio o de mi íntimo amigo me causó a mí el vicio de la fuerza. Pero cuando sostenga ello mi dificultad será que tendré que probarlo. 3) La presión que se ejerce, no debe ser analizada en abstracto en teoría, por el contrario hay que colocarse en la situación del sujeto que es víctima de la cosa y ello se deprende del mismo artículo 1456 cuando señala que debe atenderse a la edad, sexo y condición de la persona. Adicionalmente en el mismo numeral, la calidad o cualidad de la persona es relevante porque la misma norma señala que la víctima de la fuerza debe encontrarse en su sano juicio. 4) La amenaza debe ser expuesta a un mal irreparable y grave puede ejercerse respecto de la persona misma pero también respecto de otros elementos como pueden ser los bienes, el honor o la reputación. El profesor Arturo Alessandri señalaba que la fuerza debe ser actual en el sentido de que ella debe presentarse en el mismo momento en el cual se presta el consentimiento aun cuando el mal, vaya ejecutarse con posterioridad. Finalmente, dentro de este requisito el legislador excluye una situación particular en que entiende en que no se configura el requisito de gravedad, señala que el temor reverencial no tiene la suficiente entidad para configurar el requisito de la gravedad 1456 inciso2. 2) Fuerza sea injusta El procedimiento debe ser contario a derecho, y en consecuencia cuando la amenaza se hace consistir en el ejercicio de una acción judicial no se configura el requisito de legitimidad. Por ejemplo, sino me suscribes este reconocimiento de deuda, si no me conscientes de esta prórroga voy a demandar. Ahí estoy amenazando al sujeto, de que si no consiente de ese Aj lo voy a embargar pero no hay en ese consentimiento fuerza porque el acreedor legítimamente puede ejercer acción judicial. Con todo la doctrina está de acuerdo en aquellos casos en que la acción judicial se desvía de su fin principal por ejemplo en algunos casos de abusos circunstancial de derecho si se va a configurar este vicio de la fuerza por ejemplo yo mediante el ejercicio de la acción judicial exijo renunciar un derecho, o exijo pagar un interés usurario ahí ya estoy modificando el fin y caigo en el requisito de la ilegitimidad de la fuerza. Todo acreedor siempre quiere si título más perfecto posible y que más existe es un reconocimiento de duda y yo acreedor le digo al deudo lo demandaré ejecutivamente salvo en que consientas en suscribirte al reconocimiento de deuda eso es legítimo porque está previsto por la ley, pero otra cosa distinta te voy a demandar y para no hacerlo tú me vas a pagar un interés usurario, ahí se transforma en ilegitima por causar un daño. 3) Fuerza determinante Es decir el consentimiento que se obtuvo a través de la amenaza debe ser consecuencia inmediata de la fuerza ¿por qué consintió la persona? porque es víctima de una amenaza ¿Si yo elimino la amenaza la persona hubiera consentido? No, entonces fue determinante. Emana del artículo 1457 parte final, para que se ejerce la fuerza para obtener el consentimiento. ORIGEN DE LA FUERZA Para el legislador esto es indiferente, puede ser de una parte del acto jurídico o puede prevenir de un tercero. Así lo asienta el 1457. “Cualquier persona” se ejerce para obtener el consentimiento que sucede con el Estado de necesidad la pregunta es lo siguiente ¿ Adhiere el articulo 1457 uno se pregunta la fuerza solamente debe provenir de un acto humano o ella también puede tener su origen en una circunstancia externa en una situación fáctica? Puede pasar que una persona esté pasando por una mala situación económica y que esa situación la obliga a celebrar un determinado acto jurídico en condiciones que normalmente ella no hubiere aceptado o por otro lado el “navegante cuya embarcación se encuentra zozobrando el altamar y entonces le pide ayduar a un tercero quien acepta dárselas en condiciones altamente desfavorables, entonces uno se dice ¿ puede ese sujeto en muy malas condiciones co posterioridad pedir la nulidad del acto o contrato fundado en el vicio de la fuerza? La respuesta que en general da la doctrina es que en estos casos no se configura el vicio de la fuerza y ello principalmente porque no es determinante en este caso, no está principalmente juego en obtener el consentimiento de la otra persona, más bien de lo que se trata es de salvar a esa persona aun cuando el sujeto va obtener un beneficio. La fuerza debe provenir de un acto humano, se excluye actos de la naturaleza o fácticas. Si nos fijamos en el 1457 cuando se refiere al origen de la fuerza lo dice expresamente de cualquier persona y por lo tanto excluye que ella pueda provenir de la naturaleza. Existe una opinión en contrario que la da el profesor Carlos Ducci, El primer argumento está en el artículo 1456 dice : Se mirará como una fuerza de este género todo acto. Dice que el legislador se refiere a todo acto a secas no le ponen un apellido de todo acto humano y por lo tanto no tengo que porque interpretar esa restricción. Otro argumento de Ducci ¿ qué es lo que me interesa del beneficio de la fuerza? El temor el miedo y me es indiferente el origen de ese temor o miedo lo relevante está en la consecuencia, el sujeto consiente en relación del temor y miedo que sufrió y es indiferente su origen Otro argumento si analizado en detalle el 1456 el legislador excluye el vicio de la fuerza un temor que no proviene de un acto humano, como lo es el temor reverencial, si pensamos en la definición del temor reverencial, vamos a notar que adolece a situación de hecho no proviene de un acto humano, yo sufro respecto de situación fáctica, entonces se dice que es el único caso que se excluye pero no significa que se excluye todas las demás pero ello no significa que se haya excluido todas las demás. Cuarto argumento, coherencia del ordenamiento jurídico donde está la coherencia del acto jurídico, la coherencia está en la interpretación sistemático artículo 22° y el artículo 1007 “el testamento en que cualquier modo haya intervenido la fuerza, es nulo en todas sus partes”. “cualquier modo” No es acto humano, si en el testamento me dice que opera de cualquier modo una mínima coherencia del AJ sería cualquier modo ¿ Por qué en los contratos solo la fuerza proviene de un acto humano, de la persona si hay algo en el testamento la fuerza que opera de cualquier modo vicia el consentimiento? No habría coherencia. El profesor Ramón Domínguez apoya a Ducci con un matiz, en el sentido de que apoya que el estado de necesidad pueda constituir el vicio de la fuerza pero agrega que ello ocurriré en tanto la contraparte conozca la situación de mejorada en que se encuentra la víctima, o sea la contraparte conociendo el contexto la situación de hecho de la víctima ella se aprovecha de esa circunstancia y obtiene un beneficio. FUERZA FISICA SI PUEDE TENER CONSECUENCIAS PENALES SI TE EMPUJO Y LA ROMPO EVIDENTEMENTE YO NO SOY CULPABLE DEL DELITO DE DAÑOS. SANCION DE LA FUERZA Tipos de fuerza, Si la fuerza física o absoluta No alcanza a configurarse el AC porque no hay voluntad y al menos en teoría seria ia inexistencia del Aj o la nulidad absoluta. En cambio tratándose de la fuerza moral si se configura el consentimiento y hablamos propiamente tal de vicio de consentimiento que la sanción es la nulidad relativa del acto y contrato 1682 CC. 28-04-14TERCER VICIO DEL CONSENTIMIENTO DOLO DOLO Concepto General Artículo 44CC, inciso final. Señala que el Dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad del otro. Comentarios al respecto 1) No es un concepto que uno asocie inmediatamente con el vicio del consentimiento sino que se trata de una definición de carácter general. 2) Contiene un elemento volitivo, de carácter sicológico que está dado por la intención del agente 3) Esa intención tiene una consecuencia que es la injuria que debe entender como sinónimo del juicio o daño, es decir daño o perjuicio que experimenta la persona o los bienes. Eldolo en nuestro ordenamiento jurídico Civil aparece en tres momentos En primer lugar, aparece como un requisito de Responsabilidad Civil extracontractual ejemplo 2314 CC. “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. 2284 CC Ahí nuevamente dice si el hecho ilícito es con daño estamos en presencia de un delito y si cuada daño según 2314 estamos dentro de responsabilidad Civil. Cuando hablamos de Responsabilidad Civil extracontractual el dolo va a constituir junto con la culpa el elemento subjetivo de la responsabilidad y le vamos a denominar el factor o imputación o JUICIO del REPROCHE y lo que hace el juez es ver si el sujeto actuó con la diligencia debida o si su comportamiento fue doloso. En Según lugar el dolo también aparece en el CC, como un elemento que agrava la responsabilidad civil contractual. En el régimen general, el deudor responde de los perjuicios directos y previstos pero si el actuar del deudor fue doloso se agrava su responsabilidad y además responde de los perjuicios imprevistos, así señala el artículo 1558 CC. “ Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; peor si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento”. El deudor nunca va a responder de perjuicios indirectos y estos son aquellos que se verifican sin que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación y el daño. En Tercer lugar, el dolo también aparece como un vicio del consentimiento Definición de Dolo como vicio del consentimiento En términos generales en una maquinación fraudulenta destinada a arrancar el consentimiento del otro contratante, quien no habría consentido de no haber mediado el engaño. El profesor Avellino Leon señala que es la asechanza o artificio ejecutado con el propósito de inducir error a otra persona o de mantenerla en el error en que se encuentra a fin de que ella consienta en un determinado acto jurídico. Carlos Ducci la define que el dolo es la que se ejercita por una de las partes para obtener el consentimiento de la otra o para que éste se preste en determinada condiciones. Elementos comunes de las 3 definiciones · Dolo sinónimo de : Artificio, maquinación, engaño , Mala Fé, Ardid · Para obtener el consentimiento debe ser determinante, luego será requisito del dolo, es decir toda esta mala fe, para que es, para obtener el consentimiento. Tiene algunos matices por una parte es obtener el consentimiento propiamente tal y otras obtener consentimiento en determinadas condiciones y en ambos casos pone a configurar el vicio del consentimiento. Evidentemente que el dolor tiene algunas semejanzas con el Error, en definitiva que es lo que ocasiona este fraude este ardid, ocasiona que mi contraparte, tenga una falsa representación de la realidad que es lo propio del error. No obstante lo cual existen a las menos dos diferencias entre error y dolo. 1) La primera es el origen de la falsa representación de la realidad, en el error el origen es espontáneo en cambio en el dolo la falsa representación es provocada por la otra parte. 2) La segunda diferencia, es NO todo error vicia el consentimiento, en cambio, cuando el dolo es determinante este siempre vicia el consentimiento. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DOLO COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO Los elementos son 3, 2 de ellos no admiten discusión, el tercero es una cuestión discuta por autores. 1) Primer elemento es de carácter sicológico, MALA FE, la intensión positiva de ejecutar algo que se refiere el Artículo 44, de ejecutar algo contrario a Derecho. 2) Existe también un elemento material, que son los hechos concretos, las acciones u omisiones a través de las cuales se manifiestan o materializan la intención positiva, recuerden que solo la intención del derecho no es constituida de nada, yo puedo odiar a algo pero sino lo manifiesto no produce consecuencias jurídicas por ese el dolo es un elemento sicológico y a través de hechos concretos. 3) Elemento del debate, es si el dolo debe ir aparejado del daño o del perjuicio. Una sentencia de la CS del año 1967, en la cual resolvió que no es necesario que se consume el perjuicio o daño que determinó el dolo, lo esencial es que exista la intención de dañar, A modo de ver del profesor, esta doctrina es correcta y sirve una vez más para distinguir los 3 escenarios, oportunidades en las cuales surge o aparece el dolo en nuestro ordenamiento jurídico civil porque cuando hablamos de responsabilidad civil siempre vamos a exigir como elemento de la responsabilidad el daño o perjuicio, no hay responsabilidad sin daño porque es de su esencia la reparación del perjuicio. En cambio, cuando hablamos del dolo o vicio del consentimiento esa exigencia no es tal, se satisface el dolo con la intención y la manifestación no es necesario agregar daño. Daño es un elemento de responsabilidad civil contractual y extracontractual si vamos a exigir daño o perjuicio pero cuando hablaremos como vicio del consentimiento no es necesario daño solo es necesario la intención positiva. CLASES DE DOLO · DOLO BUENO O EL DOLO MALO Esta clasificación tiene su origen en el derecho romano, se entendía que el dolo bueno era aquel engaño menor producto de lo que son las exageraciones propias del comercio a través de las cuales el pretende vender todos sus productos y respecto de las cuales se entiende que todos estamos preparados para resistirlas y habituados a ellas. Por ejemplo, mejor lápiz, escribe no se borra etc. Se entiende que estamos todos preparados para aquella promoción y por lo tanto este dolo bueno no constituye vicio del consentimiento. Sin perjuicio de que esta clasificación sigue vigente, es que la ley de protección al consumidor ha ido aumentando la intolerancia al llamado “Dolos Bonos” y ha ido colocando ciertas Cortapisas a lo que son estas ofertas o promociones que efectúa los comerciantes así el artículo 28 de la ley de protección al consumir sanciona a aquella publicidad que induce al daño o al error, también el artículo 28 letra A, sanciona la publicidad que produce confusión en el consumidor respecto de la identidad de la empresa de las actividades que desarrolla de los productos que confecciona, de los nombres y marcas. · DOLO MALO Comportamiento ilícito destinado a engañar a otra persona y a través del cual se obtiene el consentimiento que de otra manera se habría prestado. · DOLO POSITIVO Y DOLO NEGATIVO El dolo Positivo es aquel que se materializa a través de actos tendientes a engañar a otra persona mediante el Ardid, de representar como verdaderas circunstancias que son falas o destinados a suprimir o alterar las circunstancias verdaderas impidiendo a la víctima apreciarlos debidamente. Ejemplo clásico que da CICERÓN Vendedor de una finca cercana al mar y que va a ser visitada por un eventual comprador que es fanático de la pesca, lo que hace el vendedor es contratar un grupo de pescadores para que la hora de la visita se encuentren en los alrededores de la finca, evidentemente el comprador queda fascinado por la actividad pesquera y compra la finca a un precio infinitamente mayor. Otro ejemplo es aquel que dan los autores es el quiere vender un inmueble y que lo promociona que en su interior existiere importante yacimientos de carbón, y entonces antes que lo visiten los compradores lo que hace es esparcir por el predio la sustancia propia del carbón por lo cual causa una impresión favorable quienes adquieren de una manera rápida. El dolo negativo por otro lado, consiste en no hacer o disimular deliberadamente ciertas cosas para que la otra parte incurra en un error o se mantenga en el. Por ejemplo, tengo un determinado animal y se trata de un animal que está enfermo en ese caso habrá dolo por omisión, nosotros vimos que en ciertoscasos el silencio produce efectos jurídicos por ejemplo en los vicios redhibitorios, en la reticencia, es decir en lo que estamos hablando en este caso es del silencio u omisión que produce efectos jurídicos y que en particular nosotros lo señalamos como reticencia y que en materia de compra y venta está íntimamente ligado con los vicios redhibitorios. El profesor Ramón Domínguez específico con razón que este silencio u omisión producirá efectos jurídicos en tanto el sujeto estaba obligado a informar e infringe esa obligación con la finalidad de obtener la voluntad negocial. Ejemplo del Animal enfermo, es un caso propio de reticencia, el vendedor tiene la obligación de informar y fíjese que permite otras cosas, que como hay dolo tengo distintas acciones para perseguir el cumplimiento de la obligación, tenemos la nulidad relativa con dolo propiamente tal, o rebaja del precio Actios quantis minoris y podré también pedir la rescisión del contrato DOLO PRINCIPAL O INDUCTIVO Y DOLO INCIDENTAL Al analizar las definiciones de dolo notamos que todas ellas hace hincapié en que dolo tiene un fin preciso el cual es obtener el consentimiento de la otra parte, de esta manera estaremos en presencia del dolo principal o inductivo cuando el dolo se ejerce directamente respecto de una persona para que ella manifieste una voluntad que sin mediar el dolo no habría expresado. Es entonces el dolo el principal o inductivo el que propiamente tal constituye el vicio del consentimiento. En segundo lugar, está el dolo incidental Aquel que no es determinante para la manifestación de la voluntad, es decir, aún sin existir el engaño la víctima o la parte habría manifestado su voluntad, no obstante lo cual sin el dolo sin el dolo no lo habría hecho de manera menos gravosa. En estos casos el dolo no vicia el consentimiento pero si produce otros efectos civiles. REQUISITOS DEL DOLO (1458, INCISO 1) El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin él no hubiere contratado. Esto se aprecia se trata de dos requisitos que son copulativos y que nosotros distinguimos en dos, el primer es el dolo debe ser determinante y en segundo lugar obra de una de las partes El dolo debe ser determinante, es decir sin el engaño, sin el ardid, la víctima no habría consentido, fíjense que el artículo 148 le agrega un calificativo al acto, porque dice que debe ser “claramente”, es decir no debe existir duda alguna en orden a que sin el engaño la víctima no habría consentido, este requisito además, implica que el engaño o ardid debe ser anterior o coetáneo a la manifestación de voluntad porque si es posterior evidentemente no será determinante, no será la causa de la manifestación de voluntad. El segundo requisito que debe ser obra de una de las partes, en general, esta exigencia del artículo 1458 la podemos analizar sobre la base de 3 hipótesis, en la primera de ellas es uno de los contratantes ha intervenido en los hechos que induce al error a la contraparte, en este caso, habrá una participación directa. En segundo lugar puede ocurrir que el engaño provenga por encargo del contratante, caso en el cual este se aprovechará de ella, decimos que en este caso hay una participación por inducción// La parte del contrato no interviene directamente en el daño, ella lo que encarga a un tercero y una vez ejecutado es la parte la que se beneficia de ella. Finalmente, la tercera hipótesis se refiere al caso de que conociendo el error que sufre el otro contratante, la parte se abstiene de advertir y despejar el error, en este caso estamos en un caso de reticencia PRIMERA TEMRA DE ESTUDIO Resumen 3 hipótesis DIRECTA – INDUCCIÓN – RETICENCIA. SEGUNDO TEMA: DOLO VICIO DEL CONSENTIMIENTO ACTUA TAMBIEN EN LOS ACTOS JURIDICOS UNILATERALES? En general se estima que si opera en los actos jurídicos unilaterales, modificando evidentemente este requisitos, bastará tanto solo que el dolo sea determinante sin que sea necesario que fuese obra de una de las partes. En los actos jurídicos unilaterales se admite que el dolo pueda provenir de un tercero y de todos modos se afectará el acto jurídico. Ejemplo 1234 inciso 1 y 1237. Es una demostración que puede haber dolo en los actos jurídicos unilaterales. TERCER TEMA, ES QUE OCURRE SI AMBAS PARTES ACTUAN DE MANERA DOLOSA? En este caso ninguna de ellas merece protección legal, y por lo tanto no podrán ejercerse acción de nulidad relativa. CUARTO TEMA DEL ASPECTO ¿QUÉ SUCEDE SI EL DOLO PROVIENE DE UN 3RO? No se refiere al dolo por inducción en que hay un encargo al tercero, sino que hay caso que simplemente un tercero engaña a una partes, en esta situación no habrá vicio del consentimiento sin perjuicio de lo cual podrá deducir en contra de ese tercero una indemnización de perjuicios. Segundo módulo. D. PRUEBA DEL DOLO (ART.1459) “El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse” Se encuentra en armonía con el artículo 707 CC “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria” En todos los otros la mala fe debe probarse. De lo dispuesto 1459 CC, Se desprende que la regla general, es que el dolo debe ser probado por quien alega haber sido víctima de un engaño que fue determinante en su manifestación de voluntad, para estos fines se puede recurrir a todos los medios de prueba sin la limitación de los artículos 1708 y ss del CC. Para la prueba de testigos. El artículo 1459 señala que el Dolo no se presume y debe hacerse un matiz, porque no se está excluyendo la prueba de la presunción judicial, la cual es fundamental tratándose de elementos subjetivos porque generalmente tratándose de dolo no existe prueba directa. Entonces una cosa es que 1459 no se presumen y otra cosa distinta es decir que el juez no pueda recurrir a la prueba de presunción judicial, es decir el juez va a decir de la prueba de vendida de autos emana los siguientes elementos, todos los cuales me permiten a mi concluir que el demandado actuó dolosamente. En general tratándose de elementos subjetivos no hay prueba directa, no hay una escritura pública en la que quede constancia el dolo, si yo cito al demandando el testigo no me va a reconocer el dolo voy a recurrir a la prueba indirecta, por la cual es la de presunción judicial. Por excepción, el legislador presume la existencia del dolo, caso de presunción del dolo, en primer lugar, está el artículo 706 inciso final, referido al error en materia de Derecho. 706 inciso final “pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”. 968, otro ejemplo n °5 Se presume que ese actuar doloso no es necesario que pruebe el elemento subjetivo el volitivo. (Materia sucesoria) Muerte presunta Rescisión del decreto de posición definitiva de los bienes del desaparecido artículo 94 regla 6ta Albacea que ejecuta disposiciones ilegales del testamento 1301 CC. CONDONACION DEL DOLO Es un aspecto tratado con ocasión del objeto ilícito en el artículo 1465, entonces la pregunta es si es posible condonar o perdonar el error? Y la respuesta va a depender de cuanto se ha verificado se configure el dolo. Si es un dolo pasado y es conocido por quien lo condona entonces se admite ese perdón, en cambio lo que está prohibido por el legislador es la condonación del dolo futuro, no puede perdonarse anticipadamente el dolo, y que pasa si una de las partes lo hace? Esa condonación adolece de objeto ilícito. 1465 CC. SANCION DEL DOLO DISTINCION ENTRE DOLO PRINCIPAL Y DOLO INCIDENTAL DOLO PRINCIPAL Que reúne los requisitos del artículo 1458, constituye vicio del consentimiento y la sanción será la nulidad relativa de acuerdo al artículo1682 inciso 1. DOLO INCIDENTAL Cuando no se verifican y agregamos también, cuando el acto es doloso, no podrá quedar sin sanción y la sanción que el legislador establece no es el vicio del consentimiento sino es la acción de perjuicios. Para determinar el monto del perjuicio. El legisladordistingue respecto de personas o persona y ha intervenido en el y en segundo lugar respecto de quienes se han beneficiado del dolo. Respecto de los primeros, voy a demandar del total de los perjuicios y respecto de los segundos solo demandaré por el provecho obtenido del beneficiado. Aplica en este caso el ejemplo de Inverlink, que tenía una corredora de bolsas, los inversionistas de ella celebraban una serie de actos jurídicos lícitos propios del mercado. Esta norma 1458CC tiene una disposición hermana con el 2316 inciso 2, que contempla que ambas disposiciones emana un principio general del derecho que es que no puede obtener un beneficio de un acto ilícito CONCEPTO DOLO SEGÚN PABLO RODRIGUEZ El dolo para este autor es la conciencia de acción u emisión de que soy autor que causará algún daño a un tercero unido a ella a la certeza de que ese daño se verificará. En consecuencia el concepto de dolo está ligado al de previsibilidad esto es, a una operación de carácter intelectual a través de la cual el agente determina que existe una relación causa- efecto, entre la actividad que va a desplegar y el daño que se va a producir. Si se tuviera que enumerar los elementos del dolo, en este caso habría que señalar que concurriría · Emisión u omisión de un agente · Certeza de que ella ocasionará un daño · Aceptación consiente del daño mismo · Producción del daño o perjuicio mismo. Se distingue una CUARTA CLASE DE DOLO, ENTRE DOLO DIRECTO Y EL EVENTUAL. El dolo directo es el que ya hemos definido, esto es la previsibilidad de que daña a un. Eventual, en este caso el agente se representa el resultado de su condición como posible y no obstante a ello lo acepta. Primer caso de dolo directo habrá un vicio del consentimiento y en el segundo caso lo que corresponde es un acción de perjuicios. LESION A) Términos generales Es el perjuicio o daño que experimenta una persona a raíz de celebrar un determinado acto jurídico Otra definición más acotada Como el perjuicio que una parte experimenta cuando en la celebración de un contrato conmutativo recibe de la otra un valor inferior al de la prestación. Carlos Ducci Perjuicio que sufre la parte de un acto oneroso conmutativo por falta de equivalencia de la prestación acordada al momento de perfeccionar el contrato. Si analizamos y concluimos que la lesión, el perjuicio surge de la desigualdad entre los valores que constituyen la prestación que c/u de las partes debe cumplir Es comparar las prestaciones, si se una produce una desigualdad es lesión ¿Significa que será sancionado por el derecho? NO, a menos que sea lesione enorme. Para el Derecho, la lesión solo es relevante cuando es enorme, cuando la alteración de c/u de las partes es altamente anormal y se está obrando la justicia conmutativa. Artículo 1440 se distingue que en el contrato gratuito no existe lesión ya que no hay prestación pero en el oneroso si lo hay. Artículo 1441 dentro del oneroso está en conmutativo y el de aleación que tampoco hay lesión ya que al comprar un Kino y me lo gano no puedo justificar lesión enorme. Naturaleza jurídica de la lesión 1) Criterio subjetivo La lesión es vicio del consentimiento y dentro de esta tesis se distingue dos tipos de autores. Algunos de ellos califican la lesión como un vicio propio independiente, distinto de la fuerza, error, dolo. En cambio otro autor señales que la lesión es un vicio del consentimiento pero dependiente y en consecuencia dependiente del error, fuerza y dolo. Primer grupo Lesión es un vicio del consentimiento que consiste en el apremio moral causado por la imperiosa necesidad del dinero, el acto o contrato se celebra en atención a la previsibilidad de la circunstancia o sea cuando estudiamos el vicio fuerza la denominamos Estado de Necesidad. En ella se explica la inexperiencia de otros, obteniéndose ventajas de carácter patrimonial que excede el valor de la prestación que se recibe a cambio. Segundo grupo Para quienes dicen que es un vicio dependiente, la desigualdad de prestaciones se debe a que la parte ha sido víctima de un error, fuerza y dolo así señala el hecho que yo pago un precio alto por un inmueble, cuando no hay tal. 2. Criterio objetivo de Portalis Sostiene que la lesión no es un vicio del consentimiento. La lesión funciona de forma matemática o mecánica. Una abstracción de toda consideración a las circunstancias personales de quienes han incurrido a la celebración de un determinado acto jurídico. Condiciones objetiva del contrato Alterándose la equivalencia de las prestaciones por las partes, se incurre en la lesión con las consecuencias que más adelante. Se estima que es este último , el CC, para quien la lesión no es un vicio del consentimiento. En primer lugar, porque el perjuicio del CC se contempla en el artículo 1629 que la lesión es un vicio del consentimiento pero en el texto aprobado esa disposición fue suprimido lo cual deja en evidencia la intención del legislador. Segundo lugar, el artículo 1458 al tiempo de definir el vicio del consentimiento no menciona la lesión como uno de ellos. Tercer lugar, en los vicios del consentimiento, la sanción que trae aparejada es la nulidad relativa del AC pero cuando tratamos la lesión si hubiere en algunos casos el legislador admite la recisión y La nulidad relativa?, en ciertos casos el legislador lo que pretende es conservar los AJ y obtener para que permite disminuir u elimina la brecha de c/ entre las partes. Cuarto lugar, es sumamente objetiva, cuestión matemática, cuando se produce entonces lo que protege no es la voluntad sino que la conmutatividad. 2-5-14 SANCIÓN DE LA LESIÓN Al no estar orgánicamente regulada la lesión enorme, no existe una disposición particular que nos señale cual es la sanción general aplicable, por lo que es necesario atender a cada una de las situaciones concretas que mencionamos hace un momento. Una diferencia de la lesión enorme con el error y con el dolo, es que estos últimos concurriendo los requisitos legales trae aparejada la nulidad relativa del acto jurídico. En cambio, la lesión enorme no siempre tiene como sanción la nulidad del acto o contrato, porque en muchas ocasiones el legislador opta por preservar el acto jurídico y corregir la desigualdad en las prestaciones que había dado lugar a la lesión enorme. Ejemplos de sanción: - en el contrato de compraventa articulo 1888 y siguientes CC: es la rescisión o nulidad relativa del mismo. No obstante haberse dictado sentencia ejecutoriada de nulidad relativa, las partes pueden preservar el acto jurídico y lo hacen completando lo que faltaba para llegar hasta el justo precio. - La aceptación de la herencia. Articulo 1234 CC: será la rescisión o nulidad relativa. - Contrato de mutuo articulo 2206 CC: en este caso la sanción consiste en una reducción del interés al que se denomina al que se denomina interés corriente o promedio. - Clausula penal: la sanción será la rebaja de la pena. Articulo 1544 CC. Doctrina de la excesiva onerosidad sobreviniente esta doctrina plantea el problema que al momento de celebrarse el contrato, las prestaciones que cada una de las partes debía ejecutar se encontraban equilibradas, pero luego por una mutación en las circunstancias una de esas prestaciones se torna groseramente más gravosa que la otra prestación. Paso mucho en chile, cuando en argentina aumentaron muchos los impuestos y entonces quienes traían gas a chile, tuvieron una alteración grave en sus costos y en cambio el cliente chileno tenia un gasto fijo y por lo tanto lo que le pagaba al argentino, no era suficiente para solventar los gastos en argentina. La consecuencia que tiene esta doctrina es que reuniéndose los requisitos que se han establecido, se pueda realizar las clausulas del contrato, de manera tal de equilibrar las prestaciones de las partes. El principal fundamento de esta revisión esta en la aplicación de una regla de derecho internacional llamada “rebus six santibus” que quiere decir “mientras las circunstancias se mantengan”, es decir, la convención será obligatoriaen tanto se mantengan las circunstancias que se tuvieron en vista al tiempo de su otorgamiento. Esta doctrina unido al principio rebus six santibus ha dado origen en chile a la teoría de “la imprevisión” y se entiende por tal, a aquella que se verifica cuando las prestaciones estipuladas en el contrato como consecuencia de hechos sobrevinientes, imprevistos e irresistibles se han considerablemente más gravosas para el deudor. Y la consecuencia de la teoría de la imprevisión es la revisión del contrato. Es decir, para decirle a chile que el precio del suministro de gas le va a subir para poder equilibrar las prestaciones. En chile la teoría de la imprevisión, si bien es teóricamente aceptada, no tiene aplicación jurisprudencial en términos mayoritarios en los tribunales ordinarios de justicia por dos motivos: - por la aplicación del articulo 1545 CC “ el contrato es obligatorio para las partes” y por lo tanto se habla se la clausula “pacta sunt servanda”, es decir, lo pactado obliga. - Por el denominado principio de intangibilidad de los contratos, no resulta valido que un tercero aun cuando sea el juez intervenga en la relación contractual, modificando sus cláusulas. Donde si tiene mayor precepción esta teoría, es ante los árbitros arbitradores que resuelven según prudencia y equidad. III. EL OBJETO El articulo 1445, que indica los requisitos para que una persona se obligue para con otra por un acto de declaración de voluntad, en su numeral tercer exige que el acto o contrato recaiga sobre un objeto licito, el problema ha sido determinar qué es el objeto de un acto jurídico. Para algunos autores, el objeto esta constituido por los derechos y obligaciones que el acto jurídico crea, modifica o extingue, es decir, el objeto del acto jurídico es aquello querido por el autor o por las partes del mismo. Para otros, el objeto del acto jurídico corresponde a la prestación, es decir, la cosa que debe darse o el hecho que debe hacerse o en que consiste la abstención. En tercer lugar, el profesor Víctor Vial, cita a un autor italiano Cariota Ferrara que señala que el objeto del acto jurídico corresponde a la materia o las utilidades o relaciones que caen bajo la voluntad de las partes. Es decir, el objeto corresponde a aquello sobre que versa el acto jurídico. En cuarto lugar, Puig Brutau plantea que el objeto inmediato del acto jurídico es la creación de una relación jurídica que determina la conducta que han de seguir los contratantes. Cual es el objeto de la compraventa, es la relación jurídica que se crea entre el comprador y vendedor y determina lo que deben hacer. El señala que la expresión “objeto del contrato” es una abreviación de cuatro pasos que conforman un proceso: (1) existencia y acuerdo de voluntades (2) del que resultan uno o varios derechos personales o créditos (3) que impone una determinada conducta a los contratantes, (4) conducta que se refiere a la manera de proceder con determinada cosa, objeto o servicio. En el articulo 1460 CC se define el objeto como “ toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o mas cosas que se trata de dar, hacer o no hacer, el mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración”. Para Arturo Alessandri y Luis Claro Solar, el articulo 1460 quiere decir que para nuestro derecho el objeto es la prestación, es decir, aquello que la parte debe dar, hacer o no hacer. No obstante el prestigio de estos autores, la doctrina general estima que el articulo 1460 confunde dos situaciones que son distintas: confunde lo que es el objeto de la obligación con el objeto de la prestación. Por lo tanto, la conclusión correcta es que el objeto del acto jurídico son los derechos y obligaciones que este crea, derechos y obligaciones que además tienen un objeto que es la prestación que es lo que debe darse, hacerse o no hacerse. El objeto del contrato de compraventa es el derecho del comprador de exigir la cosa y el deber del vendedor de entregar la cosa y el objeto de esto es la prestación, es decir, el automóvil que el vendedor debe entregarle al comprador. En este sentido también el profesor Pablo Rodríguez señala que la distinción anterior, entre objeto del acto jurídico y objeto de la prestación, es útil cuando se analiza la licitud del objeto porque si yo razonara sobre la base de que el objeto del acto jurídico es la prestación, lo cierto es que las cosas no son licitas o ilícitas en si mismas. “Para entender el concepto de objeto ilícito hay que entender que las cosas en si mismas no son licitas ni ilícita, sino que lo que puede considerarse licito o ilícito es el derecho y obligación que se pretende crear a su efecto” (ejemplo, articulo 1466: norma que señala que adolecen de objeto ilícito la venta de estatuas obscenas, el legislador lo que en este caso esta sancionando es que circule la estatua obscena pero si yo lo compro para fundirla y hacer otra cosa con el metal, la venta no adolece de objeto ilícito. Si se entendiera que el objeto es la prestación, cualquier venta d estatua obscena adolecería de nulidad absoluta, pero lo que se esta analizando es la conducta, que se va a hacer con esa estatua). El profesor Rodríguez también define el objeto del contrato como el “conjunto de derecho y obligaciones que el contrato crea y que condiciona el comportamiento de quienes le dan vida y de sus sucesores”. REQUISITOS DEL OBJETO Hay que hacer una distinción previa del articulo 1460, consiste en señalar cuales son los requisitos del objeto cuando este recae en una cosa material o en un hecho Cosa material: que el objeto debe ser real, determinado y comerciable. Hecho: que debe ser determinado, física y moralmente posible. No obstante esta distinción, se estudian los requisitos en conjunto. 1. REAL: que la cosa debe existir en la naturaleza, ya sea en el momento en que se celebra el acto o contrato o bien, se espera que ella exista en el futuro, en consecuencia el objeto será real cuando existe en el presente o cuando recae sobre una cosa futura. Articulo 1461 inciso 1. “no solo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan”. Esta norma se relaciona con el articulo 1814 dentro del contrato de compraventa. “ de la cosa vendida” la cual es la prestación, el objeto de la obligación del comprador. “la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe no produce efecto alguno” porque falta el objeto del acto jurídico. Esto también se recoge en el articulo 1813 cuando regula la compraventa de cosa furita que puede desarrollarse a través de dos formas, en un caso, se entiende que la compraventa de la cosa futura esta sujeta a una condición suspensiva, en ese caso, supeditamos el nacimiento de las obligaciones que emanan de contrato a un evento futuro e incierto, esta es la regla general de nuestro derecho. Los efectos que emanan del contrato, solo nacerán una vez que se haya dado cumplimiento a la condición. Pero nuestro legislador admite también otra forma de celebrar el contrato y que es lo que el denomina aquellos contratos en que se compra la suerte, es decir, un contrato de carácter aleatorio, un contrato puro y simple en el cual todos sus efectos se verifican de inmediato. 5-5-14 Leer 1460 CC 1814 Celebrar compra venta de cosa de futura con condición suspensiva (contrato existe queda sujeto a los derechos y obligaciones que emanan del contrato, los derechos y obligaciones que emanan del contrato van a existir cuando emana. De que otra forma se puede celebrar de forma pura y simple y se entiende que es aleatorio, te compro en un 1 millón toda tú cosecha de manzanas. Si cosecho un cajón hice un mal negocio. Condición suspensiva el problema es la existencia 2. COMERCIABLE: Significa que debe encontrarse dentro del comercio humano y a consecuencia de ello debe ser susceptible de dominio o posición por los particulares, este requisito también está contemplado en el artículo 1461 inciso 1 “es menester”. La regla general, es precisamenteque las cosas son comerciables, cuando decimos dominio o posición hay que dar hincapié en que lo comerciable no es siempre sinónimo de lo transferible, porque hay ciertas cuestiones que son intransferibles que son derecho personalísimos pero yo me apropio de ellas. Por ejemplo, derecho real de uso de habitaciones es intransferible pero es comerciable en tanto lo incorporo en mi patrimonio. Excepcionalmente las cosas no son comerciables están afuera del comercio humano por tres órdenes de razones: 1° Por su naturaleza 585 inciso1 Alta mar que la naturaleza ha hecho común, no es susceptible de dominio de los particulares. 2° Por su destinación 586 Por su destinación de Culto Divino, fuera del comercio humano 3° Por así disponerlo la ley en salvaguarda del orden público 584 CC Bienes nacionales de uso público y también los atributos de la personalidad. El profesor Avellino León hace una precisión en el sentido de que solamente son reales e incomerciables aquellas cosas indicadas en el grupo 1 y 2 precedentes. Por cuanto en la realidad para que la ley declare que una cosa está afuera del comercio Humano es necesario que en su origen haya estado dentro del mismo (cosa comerciable), no puedo declarar incomerciable una cosa sin que previamente ella haya sido susceptible de dominio o posesión de los particulares. 3. DETERMINADO: Artículo 1461 en su inciso primero, señala que las cosas deben estar determinadas, a lo menos señala, en cuanto a su género, de esto último se desprende que la determinación del objeto del contrato pueda hacerse de forma específica o de forma genérica. Se hace en forma específica cuando se singulariza al individuo determinadamente de forma tal que el deudor solo podrá cumplir con su obligación con ese individuo determinado ¿Por qué?, Porque la cosa ha sido designada precisamente con todas sus particularidades de manera tal que no puede confundirse con otras. Por ejemplo, si el objeto del contrato de compra y venta es un automóvil Peugeot año 2014, patente “X”, en ese caso diremos que el objeto es preciso y el vendedor solo cumple con su obligación entregando ese automóvil y no otra. Por otro lado está la determinación Genérica, en ella se indica indeterminadamente a un individuo de un género determinado, por ejemplo, si el objeto de la obligación consiste en la entrega de un automóvil Peugeot, en este caso el deudor cumplirá con su obligación entregando cualquier automóvil Peugeot. ¿Por qué? Porque la voluntad de los contratantes se ha dirigido a un género determinado, sin precisar cual de ellos satisface sus necesidades, de manera tal que con cualquiera de ellos, se entenderá que el acreedor cumple con sus expectativas que tenía al momento de celebrar la convención. Notese de todos modos que se requiere indicar la cantidad de la determinación de la cosa genérica. Si precisamos más el género NOTAS SOBRE EL GÉNERO En primer lugar cuando el objeto de la cosa es un género es necesario que este sea limitado, un automóvil marca Peugeot. Si dijera en el contrato automóviles marca Peugeot, se entiende que no hay una voluntad seria en obligarse a tal punto llega la falta de precisión del objeto, que se entiende que no hay voluntad seria. Eugenio Velasco En esta memoria del objeto, el profesor Velasco señala que si en el AJ se decía que solo se debe un animal, sin indicar si este era un asco, caballo o buey, el deudor cumple con su obligación entregando cualquier animal, incluso, una mosca. En segundo lugar, cuando la determinación es genérica, es indispensable, que en ella se contemple la cantidad de cosas que van a entregarse. A este respecto, el artículo 1461 CC en su inciso 2do, señala que la cantidad puede ser incierta con tal que el Acto o contrato, fije reglas que sirvan para determinarlas. Esta disposición quiere decir que la determinación de la cantidad del género que va ser objeto el acto o contrato pueda hacerse con posterioridad siempre que la forma, las reglas, la formula, para determinar esa cantidad se haya convenido en el acto o contrato. Es más el artículo dice “con tal que el acto o contrato fije las reglas” Es decir el legislador no acepta que ellas se contengan en un documento anexo al acto o contrato. Artículo 1461 se lee En tercer lugar, ¿ Qué sucede cuando el objeto del acto jurídico consiste en un hecho?, Es decir, en términos del artículo 1460, cuando consiste en hacer o no hacer alguna cosa, en este caso, también se exige la determinación de la conducta en términos tal que deberá consistir en algo preciso, de suerte tal que permita conocer a las partes de la convención específicamente en que consiste el hecho o abstención que se deberá ejecutarse. 4. OBJETO POSIBLE Tanto física como moralmente, inciso tercero 1461. En primer lugar, este requisito es solamente aplicable a los hechos. En segundo lugar, de lo que se trata en este requisito es que de la conducta que debe ejecutar o llevar las partes, pueda en definitiva ejecutarse, la idea es que el objeto del negocio jurídico pueda realmente llevarse a cabo. Si ello no es posible por razones físicas o morales entenderemos que no tiene objeto el acto jurídico. En tercer lugar, El legislador señala que es físicamente imposible, aquel hecho, que es contrario a la naturaleza. Algunas exigencias de esta definición, se tratan de un hecho que debe ser objetivamente imposible, es decir lo es de manera absoluta para todas las personas y en segundo lugar es necesario que la imposibilidad sea permanente en el tiempo y no solo temporal. Esto último no se refiere a algo para siempre sino que hay que fijarse cierto lapsus de tiempo, por ejemplo, si uno lee la obra de Arturo Alessandri del año 1940, el al referirse al artículo 1461 inciso 3ro un ejemplo es llegar a la luna, en ese momento era imposibilidad absoluta y ahora no es así. Otro ejemplo Volar, ahora es imposible. En cuarto lugar, el legislador define el objeto moralmente imposible, por aquel que es prohibido por las leyes, por ejemplo, hipoteca sobre cosa mueble, o que sea contrario a las buenas costumbres y al orden público. C) SANCION A LA FALTA DE OBJETO EN EL ACTO JURIDICO ¿Cuándo falta objeto? Cuando este no reúne las exigencias previstas en el artículo 1461m y cuál es la sanción, técnicamente la sanción como falta de requisito de inexistencia del AJ es precisamente la inexistencia del mismo, así lo hacíamos ver con ocasión de la deferencia del 1814 inciso primero referido al contrato de compra y venta. 1814 inciso1 “No produce efecto alguno”, que el acto es inexistente, a que requisito se referirá esa normal?, REAL. Como la inexistencia no es una sanción que se encuentre especialmente regulada por nuestro legislador, la falta de objeto, se reconduce a la nulidad absoluta en el entendido que, estamos en presencia de la omisión del requisito que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza. 1682 inciso primero Finalmente si se trata de un objeto ilícito, ella será la nulidad absoluta por así disponerlo expresamente 1682, inciso 1. D) LICITUD DEL OBJETO 1. Concepto de objeto ilícito De acuerdo con la revisión que hemos hecho del artículo 1461, este no contempla como un requisito de un objeto que el mismo sea licito, en realidad, esta exigencia lo encontramos en la regla III del 1445. El que no define que debe entenderse por objeto lícito, en todo caso, si nos adelante esta disposición que el objeto lícito es un requisito de validez del AJ y no de su existencia, respecto de esto último son los requisitos estudiados en el artículo 1461. 1682 el inciso primero se puede disgregar en 3 ideas, la primera es que frente al objeto y causa ilícita la nulidad es siempre absoluta, 2da idea es una regla general en materia de NA que es la omisión de requisito de formalidad que dice relación con naturaleza AC y tercera idea regla general de NR, omisión de requisito de formalidad que dice relación de calidad o estado de las personas que lo acuerdan entonces si yo digo que no hay sanción por falta de objeto, el objetodice relación con la naturaleza o estado de las personas entonces concluyo que es la NA. No es un requisito de existencia se trata de un requisito de validez del Acto jurídico 1445 ¿Qué es el objeto licito y el objeto ilícito? Profesor Luis Claro Solar, entiende que el objeto licito es aquel reconocido por la ley, la que por lo tanto, lo protege y ampara a contrario sensu entonces, el objeto ilícito es aquel que no se conforma con la ley, orden público ni las buenas costumbres. Es decir, al tipificar el objeto ilícito aplica por analogía la regla que el legislador contempla para la causa ilícita en el artículo 1467, inciso 2°. Profesor Eugenio Velasco, el objeto lícito es aquel conforme a la ley, es decir, aquel objeto que cumple con todas las cualidades indicadas en el artículo 1461. De manera tal que el objeto será ilícito cuando entonces cumple con estas exigencias. ¿Qué es lo relevante? Que de esta manera, la licitud del objeto no es un nuevo requisito del objeto sino que constituye la sanción a la falta de requisitos que la ley exige para el objeto en general. Profesor Avellino León, define el objeto licito sobre la base de aplica cada caso de aquellos regulados por el legislador y por lo tanto, el objeto será ilícito cuando versa sobre cosas incomerciables o sobre hechos o contratos prohibidos por las leyes o sobre hechos contrarios a las buenas costumbres o al orden público. Profesor Hernán Corral, señala que el objeto lícito consiste en la aptitud de las cosas sobre las que el AJ versa, para recibir la regulación que el contiene. En similares términos un italiano señala que es la actitud de los intereses sobre los que el negocio vierte para recibir el orden o reglamentación práctica que se propone Quinto lugar, profesor Víctor Vial señala que habrá objeto ilícito cuando el objeto del AC versa sobre un hecho ilícito, agrega que no hay objeto ilícito respecto de una cosa , porque estas en si mismas no son buenas ni malas, Nótese que la definición de profesor vial uno percibe que entiende por objeto del AJ como la prestación, solo se entiende la definición del profesor via del objeto licito en cuando el objeto equipara la prestación porque solo entonces distinguimos entre cosas y hechos. Finalmente la CS es una sentencia del 2008 resolvió el objeto ilícito es aquel que no se conforma con la ley que infringe o contraviene orden público o las buenas costumbre. SEGUNDO MODULO No obstante nuestro CC no regula objeto ilícito si contiene una serie de casos en los cuales se presencia con especial relevancia el objeto ilícito 1462-1466 a) ACTOS QUE CONTRAVIENEN EL DERECHO PÚBLICO CHILENO 1462 hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno, acto seguido contiene un ejemplo, así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula por el vicio del objeto. Algunos comentarios de la disposición En primer término digamos que el derecho público es el que organiza el Estado y fija las competencias y atribuciones de los poderes públicos. Teniendo en cuenta este concepto, el profesor Ducci hace un símil interesante que el artículo 1462 en el ámbito civil es lo que el artículo 7 CPR, es para los órganos del Estado y el cumplimiento y acatamiento de sus funciones. Artículo 7 CPR contiene la nulidad derecho público sobre los órganos de la administración cuando al actuar fuera del ámbito de sus competencias incurre en este tipo de nulidad, en el ámbito civil también se impone cuando se afecta al derecho público. En segundo lugar, la finalidad de esta norma es la protección del orden institucional y Don Pablo Rodríguez la aplica extensivamente a todo aquello que contravenga el orden público que es el estado o situación que genera el derecho público. En tercer lugar con respecto al ejemplo contenido del 1462, la CS ha señalado que lo que esta norma promete es someterse a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas y por lo tanto, admite como válida la CS la cláusulas contractuales en las cuales se acuerdan someterse a una jurisdicción extranjera que ha sido previamente reconocida por esta ley. B) PACTOS SOBRE SUCECIONES FUTURAS 1463 Esta norma contiene una regla general en el inciso primero y un caso de expcecion insido 2do. El inciso primero señala el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato aún cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Inciso 2do agrega que las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario relativas a la misma legitima o a mejoras están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título de las asignaciones forzosas. De la lectura del inciso primero del 1463 se desprende que el legislador lo que prohíbe es la celebración de cualquier contrato cuyo objeto sea el derecho a suceder a una persona viva, es decir, se trataría de una sucesión como causante se encuentra vivo lo cual es técnicamente imposible con lo de acuerdo del 955 la sucesión de una persona solo se abre con su fallecimiento. El código se refiere a la donación o contrato lo que podría de ser una suerte de reiteración por que la donación es una especie de contrato, entonces, lo que el legislador lo que quiso decir es que lo que se prohíbe es la celebración de un contrato a título gratuito (donación) y también a titulo oneroso. Un tercer comentario es que la redacción del 1463 inciso primero es de carácter prohibitivo y por lo tanto, su infracción además debe ser analizada por lo dispuesto del artículo 10 del CC. Cuarto lugar, respecto de la finalidad de la norma, de los principios que ella recoge estos pueden dividirse en dos. Por una parte proscribir, evitar que se especule sobre la vida de una persona lo que es considerado inmoral. Lo que hay detrás de esta disposición es proscribir o evitar las llamadas sucesiones contractuales. En nuestro sistema jurídico la sucesión o la regula el causante en su testamento o la regula el legislador a falta de testamento pero en ningún momento se admite que el causante mientras viva por la vía de un contrato regule su sucesión. El artículo 1463 inciso 2do, contiene una calificada excepción que es el “PACTO DE NO MEJORAR”, que está contemplado en el artículo 1204 del CC. En virtud de este pacto el causante por escritura pública se compromete con uno de sus legitimarios que no dispondrá de la ¼ de mejora, entonces en virtud de este pacto si es que el causante en su testamento dispuso de la cuarta de mejora a favor del otro el beneficiado con el pacto tendrá derecho a reclamar en contra de los mejoreros para que le completen lo que el cumplimiento del pacto le habría representado. SI la herencia es de 100 divido en 4 partes, por el pacto de no mejorar el principio el legitimario recibiría y la herencia se dividiría en 75, eso fue entonces en virtud del pacto de no mejorar acordó y si eran 2 los legitimarios a c/u le correspondería 37,5. Que fue lo que hizo el causante, no respetó el pacto de no mejorar y se lo asignó completamente a uno de sus herederos entonces sucede que A tendrá derecho a 25 y B tendrá derecho a 50. Pero como existía este pacto le beneficiado por el pacto A tendrá derecho a reclamar a B lo que le ha correspondido y por lo tanto B tendrá que entregar 12,5 de la cuarta de mejora. Nótese que el artículo 1204 inciso 2do cualquiera otra estipulación sobre la sucesión futura entre un legitimario y el poder de la legitima será nula y de ningún valor, por lo cual se está ratificando, reafirmando, la idea de que el pacto de no mejorar es una excepción calificadísima. Una de las materia es la teoría de los acervos y lo que se quiere determinar que es realmente lo que se repartirá entre los herederos. TEORIA DE LOS ACERVOS Cuando una persona fallece queda lo que se llama ACERVO BRUTO, mezclado bienes de su propiedad con bienes de un tercero ejemplo sociedad conyugal. Despejo los bienes y tengo el ACERVO ILIQUIDO, LUEGO LAS BAJAS GENERAL DE HERENCIA con los pagos de la tierras cementerios me quedocon el ACERVO LIQUIDO y con eso le paga al heredero, pero puede ocurrir también que en vida el causante haya efectuado donaciones a legitimarios y en ese caso legislador en el artículo 1185 regula el denominado ACERVO IMAGINARIO, y el acervo imaginario consiste en reconstruir idealmente el patrimonio del causante con los bienes que habían salido por la vía de una donación. ¿Por qué todo esto? Porque en sexto comentario, el profesor Víctor vial diría que el pacto de no mejorar no sería la única excepción 1463 y agrega que también sería un caso de excepción la institución del acervo imaginario relacionado 1685 en tanto, en el se regula las donaciones irrevocables ejecutadas o realizadas por el causante a uno de sus legitimarios. “extraer imaginariamente el valor de una casa que donó a los legitimarios” y con eso lo dividirá”. En opinión del profesor es equivocada la postura del profesor Vial, el artículo 1185 no se refiere al derecho a suceder a una persona viva, que es lo que se sanciona el artículo 1463, el artículo 1185 simplemente regula las consecuencias de un acto ejecutado por el causante en vida y por lo tanto no está relacionado con la situación del objeto ilícito del artículo 1463. Séptimo comentario, la prohibición de 1463 cesa cuando la persona fallece y por lo tanto a partir de ese momento son válidos los AJ que se ejecuten o celebren como ocurre a modo de ejemplo con la sesión del derecho real de herencia contemplada en los artículo 1909 y siguientes del código civil. C) CONDONACION DEL DOLO FUTURO Recogida 1465, según el cual el pacto de no pedir más en razón de la cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo contenido en ella sino se ha condonado expresamente, la condonación del dolo futuro no vale. Comentarios sobre esta disposición Nuevamente estamos en presencia de una norma prohibitiva con las consecuencias que se conocen, segundo lugar, lo que el legislador proscribe o impide es el perdón anticipado del dolo porque ello implicaría permitir que una de las partes del AJ actué de mala fe con forma dolosa que es inmoral. Tercero, lo que el legislador permite es que la víctima del dolo lo conoce o perdone una vez que haya tenido conocimiento de el, o sea un dolo que haya tenido lugar en el pasado y el legislador exige además que dicha condonación sea expresa, específica y esto último es relevante porque por ejemplo, si yo le confiero a otra persona un finiquito de carácter general, en el cual no hay mención al dolo no lo estoy condonando y por lo tanto, la víctima no obstante haber otorgado el finiquito puede reclamar las consecuencias del dolo. Como saben el artículo 44 en su inciso segundo hace equivaler el dolo a la culpa grave y por ello Don Pablo Rodríguez hace extensiva la prohibición del 1465 a la condonación de culpa grave futura. (1465). D) ACTOS JURIDICOS PROHIBIDOS POR LA LEY (1466) Hay asimismo objeto ilícito en las reglas contraídas en los juegos de azar, en la venta de libros cuya circulación sea prohibitiva por la autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas y de impresos condenados como abusivos de la libertad de prensa y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. D1) REGLAS CONTRAIDAS EN JUEGOS DE AZAR Nuestro código dedica el título 33 del libro IV a regular los contratos aleatorios entre los cuales se encuentran el juego y la apuesta en el artículo 2259 – 2263. El código siguiendo la tradición Francesa, Planiol y rippet distingue lo que es el juego de la apuesta. En el juego la condición que permite ganar es un hecho o acción que depende o deberá ser ejecutada por las partes del contrato, en cambio, en la apuesta estamos en presencia de la comprobación de un hecho ya producido o que está por verificarse pero que en todo caso es ajeno a la personas de los apostadores. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro legislador entiende que son ilícitos los juegos de azar, es decir, aquello que dependen enteramente de la suerte, excepcionalmente la ley admite la práctica de ciertos juegos de azar como la lotería o por los casinos y esto lo hacen en cuanto entiende que es una forma de financiar ciertos proyectos que de otra manera no tendrían dinero para ejecutarlos, Así por ejemplo a través de la lotería de Concepción se finanza la UDEC. El legislador entiende que son juegos lícitos aquellos en que predomina la fuerza corporal o la destreza corporal como carreras a pie, y también consideran lícitos a aquellos en que predomina la inteligencia como ocurre con el ajedrez por ejemplo aunque en estos casos el legislador solamente confiere excepción y no acción. Se resumen que hay juegos ilícitos como azar de suerte. Entiende que hay juegos lícitos en algunos de ellos prima destreza corporal acción y excepción. En cambio en los que prima la inteligencia y solo el legislador le confiere la excepción (demandar). Profesor Víctor vial dice que en estos casos lo ilícito no es la deuda contraída sino que el objeto ilícito exigirá en el contrato de juego o apuesta que se celebra en relación con el juego de azar. Profesor Domínguez señala que el objeto de la prohibición es velar por la subsistencia del espíritu sano en la población así como velar que no instalen organizaciones ilícitas que muchas veces acompañan a establecimiento de juegos de azar D2) .- D3) VENTA DE LAMINAS OBSENAS Se entiende por obsceno aquello que es ofensivo al pudor o a la honestidad. En el código penal hay un párrafo que se refiere respeto de las buenas costumbres y hay algo semejante al 1464 regulado en el 374 del código penal D4) IMPRESOS.- D5) TODO CONTRATO PROHIBIDO POR LAS LEYES El ejemplo, prohibiciones especiales del contrato de compra y venta entre cónyuges, existen otras prohibiciones, hay una en el artículo 13 de la ley 19253 llamada ley indígena y en este artículo 13 se prohíbe la enajenación de tierras indígenas a quienes no forman partes de una determinada etnia 9-05-14 E) ENAJENACIÓN DE LAS COSAS ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO 1464 CC Cuestión General ¿Qué se entiende por enajenación? Para responder ello hay que situarse en un sentido amplio y en un sentido restringido.. En un sentido amplio la enajenación comprende la transferencia del dominio de una persona a otra y la constitución de gravámenes sobre una cosa determinada. En un sentido restringido en cambio, la enajenación implica solo la transferencia de dominio de dominio desde una persona a otra. ¿A cuál de los dos conceptos se refiere 1464? Al sentido amplio. En general, se entiende que el concepto de enajenación que emplea la norma es el concepto amplio porque de esta forma se recoge de mejor manera el fin que protege la norma según Alessandri se funda en una nota de Andrés Bello en sus obras completas. Tercero, así opinan Vial y Domínguez y este último incluso señala como ejemplo de enajenación la constitución de un usufructo esto es un gravamen de una cosa embargada. En contrario se pronuncia Luis Claro Solar, para que en el concepto de enajenación debe ser el limitado o que a su juicio el artículo 1464 es una norma de carácter prohibitiva y por lo tanto, su interpretación debe ser restrictiva. ¿ Cómo opera la enajenación? En nuestro Derecho, opera con la confluencia, con la unión de dos elementos el título traslaticio de Dominio y el Modo de adquirir el Dominio. El Título es el antecedente que justifica el Modo y el Modo generalmente corresponderá a la entrega o tradición de la cosa cuando hablamos de enajenación. De suerte tal que, cuando vamos a nuestro clásico ejemplo de la compra y venta, LA ENAJENACION SOLO SE VERIFICA CUANDO CONCURRE EL TITULO DE COMPRA Y VENTA Y EL MODO DE ADQUIRIR ENTREGA O TRADICION DE LA COSA. El artículo 1464 dice que hay objeto ilícito en la enajenación es decir, en la SUMATORIA DE LOS DOS ELEMENTOS, EL ARTÍCULO 1464 NO SE APLICA A LA COMPRAVENTA PORQUE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA POR SI SOLO NO IMPLICA TRANSFERENCIA DE DOMINIO, DE TODO CONTRATO SURGE DERECHOS DE OBLIGACION, DE LA COMPRAVENTA SURGE LA OBLIGACION DEL VENDEDOR DE HACER LA ENTREGA O TRADICION DE LA COSA. Si yo celebrocontrato de compra y venta de mi lápiz por escrito no he transferido el dominio solo tengo el título traslaticio del dominio, el dominio lo transfiero cuando hago entrega de la cosa y en ese momento se verifica la enajenación. CASO ESPECIAL DE LA COMPRA Y VENTA En virtud del contrato de compra y venta nacen derechos y obligaciones para ambas partes, es decir, desde la perspectiva del vendedor este se obliga a efectuar la entrega o tradición de la cosa y de la perspectiva del comprador además de su obligación de pagar el precio nace un derecho personal o crédito en virtud de cual este puede exigir al vendedor que le haga la tradición o entrega de la cosa. Recordemos el artículo 578 CC Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que , por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; Es decir lo puedo reclamar de cierta personas, por la declaración de voluntad que es el elemento de existencia del contrato ha adquirido la obligación correlativa. De los contratos como la compra y venta nacen derechos personales o créditos que se incorpora en el patrimonio del comprador para exigir la tradición. De lo expuesto se sigue como primera conclusión que al contrato de compra y venta NO SE LE APLICA EL ARTÍCULO 1464 PORQUE LA SOLA EXISTENCIA DE LA COMPRA Y VENTA NO IMPLICA ENAJENACIÓN Y LO QUE PROHIBE LA NORMA SEÑALADA ES PRECISAMENTE LA ENAJENACION. No obstante lo expuesto, el artículo 1810 CC publicado dentro del título de la compra y venta señala que solo pueden venderse las cosas corporales e incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley, es decir, NO ES INOCUO - INDIFERENTE PARA LA COMPRAVENTA EL ARTÍCULO 1464. Porque si el contrato versa sobre algunas de las cosas enumeradas en el 1464 la compra y venta adolecerá de nulidad y esa nulidad se fundará en el objeto ilícito PERO NO EN EL OBJETO ILICITO DEL 1464 SINO QUE EN EL OBJETO ILICITO DEL 1466 QUE DICE QUE EN GENERAL HAY OBJETO ILICITO EN LOS ACTOS PROHIBIDOS POR LA LEY. Cuando yo celebro un contrato de compra y venta del artículo 1464 tengo que concluir lo siguiente: Que ese contrato adolecerá de objeto ilícito y por lo tanto ese contrato será nulo absolutamente, pero ese contrato no adolece de objeto ilícito por el 1464, Porque esta norma se refiere a la enajenación y la compra venta no hay enajenación. El objeto ilícito deriva del juego de 3 disposiciones el artículo 1810 (enajenación prohibida por la ley) 1466, hay objeto ilícito en los actos prohibidos por la ley y el artículo 10 actos que prohíbe la ley son nulos. Lo que pasa es que como no hay enajenación usted podrías interpretar que la sola celebración del contrato c/v de una cosa embargada es válido, pero pensar así sería equivocado y porque? Por las 3 razones, y solo me quedo con el análisis del 1464 podría llegar a decir que la compraventa de cosa ajena embargada es válida pero esa conclusión es equivocada porque una compraventa de cosa embargada adolece de nulidad y porque por el 1466. Cuando uno lee el artículo 1464 se da cuenta que tiene cuatro numerales, y entonces ha surgido la discusión acerca si los cuatro numerales son normas prohibidas o no? Porque es relevante la discusión? Por el 1810 CC. “enajenación no esté prohibida por las leyes”. Y por lo tanto para que el razonamiento que hemos hecho sea correcto habrá que determinar si los casos del 1464 no son todas normas prohibitivas o no. En esta línea plantea el profesor Eugenio Velasco que solo los 2 primeros numerales del 1464 son de carácter prohibitivos porque en ellas se veta absolutamente la realización de una determinada conducta. Por otro lado el profesor Arturo Alessandri refuta lo de Velasco en el sentido que lo que hace la ley con el artículo 1464 es equiparar y los efectos de dos situaciones distintas, equipara los 2 cosas de normas prohibitivas de 1° y 2° con dos casos de normas imperativas con numerales 3° y 4° lo que hace el y por lo tanto para el Profesor Alessandri veza la prohibición que se refiere el 1810 se aplica respecto a los 4 casos del 1464. Finalmente el profesor Carlos Ducci en línea con lo señalado de Alessandri, señala que la prohibición del 1810, debe interpretarse como aquel caso en que la compra y venta no está autorizada por la ley y no cabe ninguna duda que en los 4 casos del 1464 la compra y venta está prohibida. Equipara los efectos de los 4 cosas en teoría no cabe duda que 1 y 2 son normas prohibitivas y 3 y 4 imperativas el tema es el efecto de ellas para Velasco el efecto es limitante al 1 y 2 y Alessandri no que la ley lo ha hecho equivalente. D) CASO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA Y VENTA En virtud del contrato de promesa de compra y venta las partes asumen una obligación de hacer que consiste en la celebración de contrato prometido de compra y venta, la promesa solo produce efectos en tanto reúne los 4 requisitos que indica el artículo 1554. Uno de estos requisitos del Numeral segundo señala que el contrato prometido no puede ser de aquellos que la ley prohíbe y declara ineficaces, entonces la pregunta que surge es que ‘¿Qué ocurre cuando el contrato prometido de compra y venta recae sobre una cosa de aquellas enumeradas en el artículo 1464? Es decir, digo en el contrato de promesa que te prometo vende mi auto que actualmente está embargado por un decreto judicial. Entonces uno se pregunta acerca de la validez o nulidad de ese contrato. Hay algunos autores pocos que señalan que esa promesa de compra y venta adolecería de nulidad y la nulidad la funda en el objeto ilícito y las disposiciones son el 1554 N°2 más el artículo 1466 más el artículo 10 más el artículo 1810. Entonces dices si yo prometo vender el automóvil embargado esa prometa es ineficaz por el 1464 N°3 y por lo tanto no estoy cumpliendo con el N°2 del 1554 y adolecería de nulidad por objeto ilícito. (Minoritaria) La mayoritaria es la contraria esa promesa es válida por las siguientes razones 1) Porque precisamente lo que justifica la celebración del contrato de promesa es que al tiempo de su otorgamiento las partes no están en condiciones de celebrar el contrato de compra venta mismo porque no le vendí al comprar inmediatamente al auto? Porque esta embargado y se lo venderé cuando deje de estar embargado, que justifica la promesa, el embargado sino lo vendería de inmediato pero como estoy en la situación del 1464 N°3 no lo puedo enajenar pero quiero asegurar la venta celebrando una promesa y en esa promesa establezco una condición que al celebrar el contrato de compra y venta no esté embargado el automóvil. 2) Porque la aplicación de la regla del N°2 del artículo 1554 solo recae respecto a algunas situaciones en que hay una prohibición absoluta y ya vimos que esa prohibición absoluta solamente está establecida en los casos 1 y 2 del artículo 1464 3) No debemos olvidar que el artículo 1464 se aplica solo a la enajenación y que no se verifica en la promesa de compra y venta. Teniendo en cuenta estos 3 argumentos se concluye entonces que el requisito del artículo 1554 N°2 deberá examinarse al tiempo de la celebración del contrato prometido y no al tiempo de otorgarse el contrato de promesa. Contrato de promesa no estaba embargado y digo que celebro el 1 septiembre y después quedó embargado no puedo celebrar el contrato. La promesa es un contrato. Puedo celebrar un contrato de promesa en 6 meses más eso es independiente si la cosa está o no embargada y si llego cierto mes no la puedo comprar y punto. ADJUDICACION Consiste en la singularización de un derecho que se tiene en común con otra persona y que recae en una misma cosa. De la adjudicación es una de las formas a través de las cuales se pone término a una comunidad y la vamos a entender como sinónimo para estos efectos de partición o liquidación. Lo que hago mediante la adjudicación, singularizo el derecho de dominio sobre este predio que antes compartía A – B –C lo singularizo solamente en C, es decir C pasa ser dueño exclusivo del inmueble íntegro el 100%. En nuestroDerecho la adjudicación constituye un título declarativo de derecho no es un título traslaticio y no es un título constitutivo y por lo tanto, cuando hablamos de adjudicación NO HABLAMOS DE ENAJENACION, cuando en la partición se singulariza el dominio de la cosa común no hay enajenación porque no hay enajenación? Porque no es un título traslaticio es un título declarativo. La adjudicación reconocer que yo soy dueño desde el origen de la comunidad. SI somos todos dueños de la sala yo le adjudico la sala a otro la silla. Lo que hace el partidor dice vale 90 y se lo adjudico C y C debe pagar 30 a A y 30 a B. 1344 CC fija titulo declarativo de la adjudicación ¿Cuál es el efecto? Que C ha sido dueño exclusivo del inmueble desde que lo compraron los tres. Vamos nosotros 3 y compramos en este predio. Llegamos 2014 la comunidad no funciona partamos la comunidad y C es el dueño exclusivo del inmueble, de acuerdo 1344 se reputa que C es dueño exclusivo del inemuble desde que lo adquirieron el año 2000. Se aplica 1464? NO NO HAY ENAJENACION ¿QUE OCURRE SI EL AÑO 2010 SE EMBARGO EL PREDIO Y NOSOTROS OTORGAMOS LA ESCRITURA DE PARTICION EL AÑO 2014. NO porque no adolece de objeto ilícito PORQUE ESA ADJUDICACION NO ES ENAJENACION. Compre en comunidad el año 2000 parti la comunidad 2014 mediante un acto de adjudicación que es un titulo declarativo si el año 2010 parti predio no hay enajenación cuando lo adjudico el 2014 y por lo tant no adolece de nulidad el acto de partición. SI NO HAY ENAJENACION NO ESTOY DENTRO DEL 1464 CUANDO ADJUDICO UN BIEN, EL 2014 YO CELEBRO LA ADJUDICACION Y EL 2010 ME HABIAN EMBARGADO EL INMUEBLE ESA ADJUDICACION NO ADOLECE DE OBJETO ILICITO PORQUE NO HAY ADJUDICACION. Los derechos de A y B se lo pagan un alcance de modo de A y de B. ANALISIS DE LOS CASOS DEL ARTÍCULO 1464 a) DE LAS COSAS QUE NO ESTÁN EN EL COMERCIO Ya señalamos que las cosas que no están en el comercio con aquellas que no son susceptibles de dominio o posesión por los particulares Hay autores que advierten una cierta contradicción, entre el artículo 1461-1464 N°2 y la contradicción consiste en el 1461 se dice que un requisito del objeto es que la cosa sea comerciable y por lo tanto si ella no es comerciable no hay objeto, en cambio en el artículo 1464 estoy con un problema de validez del objeto, estoy con un problema de objeto ilícito del cual supone que ya hay objeto si ya hay objeto y el problema entonces es de objeto ilícito y mientras la nulidad absoluta no se declare por sentencia judicial podría llevarme esta interpretación a decir un contrato de compra venta sobre la plaza de Armas es válido mientras una sentencia judicial no declare lo contrario. Conclusión que evidentemente sería absurda en el caso del 1464 N°1 el objeto será también inexistente porque le falta una cualidad esencial que es la de ser comerciable. B) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona Generalmente estos derechos se engloban en el concepto de derechos personalísimos y estos derechos personalísimos pueden tener carácter de extra patrimoniales como los atributos de la personalidad y de derechos patrimoniales como ocurre ejemplo, con el derecho real de uso y de habitación y con el derecho de alimentos. Uno podría pensar que la situación del numeral segundo del 1464 está incluido en el numeral primero de la misma disposición, pero ello no es así, las cosas incomerciables son aquellas de las cuales no puede ejercerse el dominio o posesión por los particulares respecto de los derechos personalísimos ellos se incorporan en el patrimonio y se ejercen un derecho de dominio sobre ellos, lo que ocurre, es que estas cosas son inalienables no pueden hacerse ajenas lo que precisamente lo distingue de las cosas incomerciables del numeral primero C) DE LAS COSAS EMBARGADAS POR DECRETO JUDICIAL, A MENOS QUE EL JUEZ LOS AUTORICE O EL ACREEDOR CONSIENTA EN ELLO. ¿Qué es el embargo? Media de carácter judicial por medio de la cual se incautan uno o más bienes del deudor con la finalidad de ejecutarlos y con su producto pagarle al acreedor. El embargo es propio “despáchese” mandamiento de ejecución y embargo, entonces el tribunal dicta el mandamiento de ejecución y embargo y el recepto judicial se lo notifica al deudor con lo cual se entiende trabado el embargo. La doctrina entiende en todo caso que para los efectos del 1464 N°3 el embargo no se restringe solo a aquel tratado con ocasión del juicio ejecutivo sino que se hace extensivo también a las medidas precautorias reguladas en los artículos 290 y ss del CC. ¿Por qué se admite esta extensión? Porque en el fondo el embargo de la medida precautoria persigue el mismo fin y cual es este fin que el deudor no .. los derechos de su acreedor. Es importante eso si que ya sea un embargo o media precautoria nos estamos refiriendo a la existencia de un decreto judicial que así lo dispone y por lo tanto, no es extensivo a situaciones de prohibición convencional a que las partes puedan acordarlo. Le compro su casa y en la compraventa. Se estipula que no la puedo vender en el plazo de 5 años, la vendo en el plazo de 3 años yo no podría sostenerse que esa venta adolece de nulidad por número 3 del 1464 porque no? Porque no hay decreto judicial que me haya prohibido la venta hubo solamente un acuerdo de carácter convencional. ¿Desde cuando se entiende embargada una cosa? Distinguiremos 2 situaciones, entre las partes y respectos de los terceros y estos si estamos en presencia de bienes muebles o inmuebles. Respecto de las partes desde el momento en que se notifica la resolución respectiva De la perspectiva de los terceros, si se trata de bienes muebles desde que ellos toman conocimiento del embargo o media precautoria 297 CPC. Tratándose de un bien raíz desde que el decreto judicial respectivo se inscribe en el registro de interdicción y prohibiesen de enajenar del conservador de bienes raíces respectivo 297 y 453 CPC. 12-05-14 1460 CC existe la crítica al objeto Objeto del AJ son los derechos y obligaciones que emanan y a su vez tienen una obligación que es la prestación de dar, hacer o no hacer algo. Contrato de promesa no hay enajenación C) De las cosas embargadas por decreto judicial III¿Se aplican a las ventas forzadas? Se ha discutido si el artículo 1464 N°3 se aplica las ventas forzadas. Claro Solar y Avellino Leon estiman que en ese caso la enajenación será válida porque el legislador se refiere solo a la ….. Somarriva cree que se aplica a ambas….. porque el legislador no distingue, porque de esta manera no se logra proteger al acreedor. Hoy en dia prevalece la primera tesis porque hay diversos ejecuciones y embargos y en una se enajena el bien el acreedor puede en esa ejecución hacer valer sus derechos por medios de los tercerios de prelación y pago 528 CPC Ejemplo de deudor tenga dos acreedores IV) Requisito para llevar a cabo En todo caso puede llevarse a cabo la enajenación I. Si el juez que decretó el embargo la autoriza antes de la enajenación, se estima que la autorización debe ser expresa y con conocimiento de causa II. Se puede llevar a cabo el embargo cuando el acreedor consiente en ella andes de que se realice, la autorización puede ser expresa o tácita por ejemplo cuando el acreedor compra la cosa embargada ##nótese expresa o tácita D) DE LAS ESPECIES CUYA PROPIEDAD SE LITIGA I) Las especies cuya propiedad se litiga son aquellos cuerpos ciertos muebles o inmuebles cuyo dominio o propiedad se discute en juicio lo que generalmente sucede por medio de una acción reivindicatoria II) Desde cuando es litigioso Alessandri y Dominguez estiman que la cosa es litigiosa desde que se contesta la demanda o bien se tiene por contestada además la razón de esta prohibición es D° de los litigantes. III) Exigencias para configura la licitud Primer requisito Que se litigue sobre una especie o cuerpo cierto Segundo requisito que el tribunal decreta prohibición respeto de los bienes que son objeto del juicio del artículo 296 inciso 2° del CPC. Es decir, no basta con la sola existenciadel litigio sino que es necesario que el juez decrete la medida de prohibición sobre la propiedad. Tratándose de bienes raíces para que la prohibicion sea oponible a terceros hay que registrarse en el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar del conservador de bienes raíces respectivo 297 CPC Con las exigencias incluidas por el Código Procedimiento Civil, parecieron que el Numeral 4 del artículo 1464 ha sido subsumido por el artículo 1464 N°3 o sea, pareciere, pero en realidad son distintas porque en el caso N°3 se trata den general de cosas ajenas al juicio y cuya finalidad es garantizar cumplimiento de la sentencia Numeral 4 Del mismo objeto Numeral 3 otros objetos. V) Forma en que puede procederse la enajenación Para que la enajenación de la cosa cuya propiedad se litiga sea válida es necesario obtener el permiso del juez que conoce el litigio, si se estima que el N°4 se comprende en el N°3 del 1464, entonces podría enajenarse con la autorización de la otra parte. VI) Cesión de los Derechos litigiosos La prohibición del artículo 1464 recae sobre la cosa u objetivo del litigio y por lo tanto nada obsta a que se enajenen los derechos linguisticos mediante la cesión a un tercero de la posición que se tiene en el juicio 1911 CC LA CAPACIDAD A) Concepto Aptitud legal de una persona para ser sujetos de derechos y para ejercerlos y contraer nuevas obligaciones B) Clase de capacidad I. Goce Esto es la posibilidad de ser titular de derechos, esa forma de capacidad corresponde a un atributo de la personalidad ello porque toda persona al hecho de ser tal tiene capacidad de goce, es decir, este tipo de capacidad se identifica con la persona misma. II. Ejercicio 1445 la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por si misma sin el ministerio o autorización de otra de este modo, si bien toda persona puede ser titular de derechos no todos pueden ejecutarla por sí misma. C) Tipos de Incapacidad Las incapacidades están establecidas en razón de que el legislador considera que determinadas personas no tienen disernimiento para actuar en la vida jurídica o bien no tienen suficiente dicernimiento para actuar en ella de manera correcta de manera tal que la incapacidad tiene por objeto la protección de esta persona y por lo tanto se tratan de normas de orden público irrenunciables. La regla general es que todas son capaces y así se desprende del 1446 “Todas personas son legalmente capaces excepto aquellas que la ley declare incapaces” · Absoluta a) Dementes Seres privados de razón se encuentran o no declarados en interdicción por causas de demencias, se trata de un concepto técnico y deberá determinar por quienes profesan la ciencia médica través de un prestigio b) Impúberes Art 26 c) Sordos, sordos mudos que no pueden entenderse claramente · Relativas a) Menores Adultos > 14 < 18 b) Disipadres que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. 445 inciso 1 CC la disipación deberá probarse por … - Especiales 1447 inciso final, señala aue además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertas actuaciones. Asi ocurre por ejemplo, con los incapaces especiales así C/V 1796 – 1800 o la del tutor o curador para comprar bienes raíces del pupilo o tomarlos en arriendo 1412 inciso 2. D) ACTUACION DE LOS INCAPACES Los incapaces absolutos no puede actuar nunca personalmente en la vía jurídica pueden actuar solo debidamente representado por sus representantes legales Artículo 43 CC, caso contrario el acto adolecerá de nulidad absoluta. Los incapaces relativos además de pulir la actuación débilmente representada pueden también actuar personalmente cumpliendo con las formalidades que consiste en la autorización de sus representantes. Hay casos especiales en que el depósito necesario 2238 en que se obliga al disipador sin autorización de sus representantes legales. Nulidad relativa En el caso de los incapaces especiales, la sanción del acto celebrado por la persona a quien no se permite celebrar un negocio particular depende de la respectiva proposición y de su finalidad. En algunos casos se trata de prohibición caso en el cual la sanción será nulidad absoluta 1796 CC. En otros casos la sanción será la nulidad relativa si la ley no prohíbe el negocio pero impone el cumplimiento de ciertas funciones 3412 CC. TERMINO DE LA MATERIA PRIMER CERTAMEN INICIO MATERIA 2DO CERTAMEN 19-05-14 LAS FORMALIDADES A) CONCEPTO El artículo 1443 de CC distingue entre los AJ consensuales, solemnes y reales; los solemnes son aquellos sujetos a la observancia de formalidades especiales de manera que sin ellas el Acto jurídico no produce ningún efecto Civil. En término generales las formalidades son ciertos requisitos que dicen relación con la forma o aspecto externo del Acto jurídico y que son requeridos por la ley con objetivos diversos cuya omisión se sanciona en la forma prevista por el legislador. B) CLASFICACION DE FORMALIDADES 1) Propiamente tales y solemnidades Las solemnidades son aquellas formalidades por medio del cual se manifiesta la voluntad o consentimiento de realizar un acto jurídico, las solemnidades se clasifican en I) De existencia Aquella formalidad que la ley exige para la celebración de ciertos actos jurídicos pasando a ser el único medio a través del cual se puede manifestar la voluntad de manera tal que si ella falla el acto no existe, la tendencia moderna es la de privilegiar actos consensuales y disminuir los solemnes Ej: La promesa. 1554 N°1, C/V de bienes raíces la solemnidad escritura pública 1801, inciso2°, servidumbres, Hipoteca 2409 CC. La CS ha fallado respecto de la promesa que al exigir el artículo 1554 una constancia escrita del contrato sin la cual el mismo no produce obligación alguna, significa que esa escritura constituye la única forma de expresión válida y eficazmente el conocimiento correlativo. Las solemnidades son de Derecho estricto y ellas no se presumen, es decir, deben estar establecidos en la ley aunque por excepción y en ejercicio de la autonomía privada se puede para los particulares para ser solemne un acto meramente consensual ejemplo 1802 C/V y el Arrendamiento 1921 CC. II) Formalidades de validez Aquellas formalidades exigidas por la ley ya no como requisito de existencia sino que en atención al valor y naturaleza del acto como por ejemplo, otorgamiento de un testamento artículo 1404, 1021, o con la insinuación en la donación 1401 // El matrimonio se entiende que debe ser exento de vicios porque se considera uno de los más importantes, nace la nulidad especial de matrimonio como Derecho de familia. 2) Formalidades habilitantes Aquellos requisitos externos exigidos por la ley para completar la voluntad de un incapaz o para protegerlo como por ejemplo, venta gravamen de bienes raíces del hijo que requiere autorización del juez con conocimiento de causa 254CC. 3) Formalidades por vía de prueba Son aquellos en que la ley para los fines de prueba de acto no solemne requiere un documento de modo que sin el aun cuando el acto es plenamente válido no puede probarse por testigos, como ocurre 1709-1710 CC. 4) Medidas de publicidad Son aquellas formalidades que tienen por objeto proteger a los terceros que pueden verse alcanzados por los efectos del acto jurídico y esta medida de publicidad se clasifican en: a) De simple noticia Aquellas que tiene por objeto poner en conocimiento de terceros, las relaciones jurídicas de otras personas en las que pueden tener interés, así ocurre, con la publicación de los Decretos de interdicción del Demente o disipador Artículo 447 461 b) Sustanciales Tienen por objeto precaver a los terceros interesados de los actos que se celebren, en este caso, son terceros interesados aquellos que están o estarán en relaciones jurídicas con las partes, ya sea por propia voluntad o por la ley así ocurre por ejemplo, con la notificación que debe hacerse al deudor tercerointeresado de la cesión de predio. 1902. C) SANCION POR OMISION DE UNA FORMALIDAD 1) Si se omite una solemnidad de existencia, doctrinariamente impide que el acto exista y por lo tanto la sanción para algunos será la inexistencia o en su defecto la N.A 2) Si se omite una solemnidad de validez la sanción será la N.A 1682 inciso1, Atiende a la naturaleza del Acto. ¿ Qué ocurre si se omite una solemnidad habilitante? N.R, ya que se trata de una solemnidad que se exige en consideración de la calidad o estado de las personas que ejecutan el acto 1682, inciso1 ¿Qué pasa si se omite una formalidad por vía de prueba? El acto no se podrá probar por testigos si por otros actos de prueba. ¿Publicidad? Si se omite la solemnidad de simple noticia da lo ………………………………….. (BUSCAR) Si se omite un medio de publicidad sustancia el acto es inoponible el acto es ineficaz respecto de terceros. 23- 05- 14 CAUSA A) Concepto ¿Por qué celebramos un determinado AJ? Y en consecuencia toda la teoría sobre la causa intenta contestar esa simple pregunta. Hemos dicho que el AJ requiere una declaración de voluntad y que debe recaer en un determinado objeto y ahora veremos porque se expide esa declaración de voluntad. Nuestro CC trata la causa en 3 disposiciones. En primer lugar, en el artículo 1445 según el cual “ para que una persona se obligue por un acto de declaración de voluntad es necesario que este tenga una causa lícita” Tambien el artículo 1467, inciso primero, señala que no puede haber obligación sin una causa real y lícita. 1467, inciso 2, según el cual la causa la causa es el “motivo que induce al acto o contrato”. Para comprender lo que hemos manifestado es necesario tener en cuenta que la causa puede entenderse desde una triple perspectiva. 1) CAUSA EFICIENTE Esto es, el elemento que genera un efecto o consecuencia, es decir, aquello que da vida a algo que antes no existía, de una perspectiva jurídica, la causa eficiente cuando hablamos de una obligación es la fuente de la cual ella emana la que están indicadas en el artículo 1437 en relación con el artículo 578 y 2248..(¿) Entonces causa eficiente es sinónimo de fuentes, de origen, de efecto generador y por lo tanto cuando yo me pregunto¿ cuál es la causa eficiente de la obligación del comprador de pagar el precio o la causa eficiente de la obligación de entregar la cosa? Es el contrato. 2) CAUSA FINAL Corresponde al fin inmediato, al fin cercano que se persigue al momento de celebrarse el AJ, en otras palabras responde al interés que se tiene al momento de celebrar una determinada convención, lo relevante de la causa final, es que este interés jurídico que se persigue es idéntico en toda clase de AJ de la misma naturaleza que se celebre, es el mismo interés en todos los contratos de c/v que se celebren. ¿Cuál es el fin inmediato del contrato de compra y venta? Que el comprador incorpora en su patrimonio la cosa o objeto del contrato y que el vendedor percibe una cantidad de dinero y esa causa final es la misma en todo contrato de compra y venta que se celebre 3) CAUSA OCASIONAL Corresponde al fin ya más lejano, al fin variable, que se tiene al momento de celebrar un determinado AJ, corresponde a los motivos individuales los que son estrictamente personales y por ende, son distintos en cada individuo. Decíamos que la causa final era inmediato invariable, en cambio la causa ocasional corresponde al fin lejano, sicológicos y por lo tanto, diferentes en cada individuo ¿Por qué yo le compro un reloj? Porque le requiero hacer un regalo a mi señora. ¿Porque lo vende? Para pagar una deuda? Esos son los motivos personales, individuales, sicológicos del comprador y vendedor en esa operación concreta y determinada en cada compraventa existirá en cada contrato. Decano señala que la causa ocasiona es la fuerza que impulsa a la voluntad del contrato. Para explicar la causa del Aj se han elaborado distintas teorías, si se fijan en el pizarrón la mayoría son franceses e italianos no hay propiamente tal teorías romanos y en parte porque en roma no se consideró la causa como elemento del AJ es un elemento que nace con el Derecho canónico y ahí pasa a nuestro derecho. B) TEORIAS 1) TEORIA CLÁSICA (DOMAT) Señala que la causa corresponde al motivo final que guía a celebrar el acto o contrato y este móvil es el mismo en cada tipo de acto o contrato. Domat pone el acento de la causa en la obligación, no le interesa a Domat la causa del contrato y el lo que dice es que debemos preguntarnos ¿ Por qué el contratante asume una determinada obligación y la respuesta a esa pregunta constituirá la causa de la obligación. ¿ por qué juan celebró un determinado acto o contrato? Corresponde a la causa de la obligación. Claramente la teoría clásica adscribe a la causa final, y domat cuando señala que la causa es siempre la misma en una determinada especie de acto o contrato, distingue lo que son los contratos BILATERALES, REALES Y GRATUITOS. En un contrato bilateral, la causa de la obligación de una de las partes de entregar, se encuentra en la obligación que ha asumido la otra parte ¿Por qué el arrendatario se obligó a pagar la renta de arrendamiento? Porque la otra parte el arrendador se ha obligado a entregar el goce de una cosa. Siempre en los contratos Bilaterales la causa es la misma 1439. Domat dice ¿Cuál es la causa de la obligación que asume una de las partes de restituir la cosa? La causa se encuentra en la entrega que de ella había hecho con anterioridad la otra parte. La causa de la obligación que asume una parte se encuentra siempre en los contratos reales en las circunstancias de haber recibido con anterioridad esa misma cosa y en todo contrato real la causa es exactamente la misma. En el contrato gratuito la causa la encontramos en la mera liberalidad, es decir, en el ánimo de realizar un acto de beneficencia a otra persona. Siempre en un contrato bilateral, real y gratuito la causa es la misma. A grandes rasgos la causa es el fin inmediato La voluntad el Comodatario restituye voluntariamente y cuando reivindica es sinónimo de ejercer la acción reivindicatorio en todo caso ni el comodatario, ni el acreedor prendario nunca se pedirá acción reivindicatoria porque perderá juicio porque no son poseedores tiene la cosa pero con el título de ………. 2) TEORÍA ITALICA (BETTI) Ellos colocan el acento en un criterio de carácter objetivo y señala que la causa del contrato corresponde a la función económica social que lo caracteriza, en el fondo, todo contrato conlleva una doble función que desde una perspectiva económica corresponde a la posibilidad de que se proceda al intercambio de bienes y servicios a través de lo que es el trafico jurídico y de una perspectiva social por cuanto el contrato permite la satisfacción de necesidades de carácter social que permite la convivencia entre los hombres. El análisis de la causa se centra en el contrato y en la función económica social que esta cumple en cambio, la teoría clásica se centraba en la obligación. 3) TERIA DE MOTIVO DETERMINANTE también llamada CAUSA OCACIONAL O IMPULSIVA DE CAPPITANT En este caso la causa obedece a un criterio de carácter subjetivo es decir, para responder que es la causa deberá atenderse al móvil, al motivo, determinante que impulsó al autor o a las partes a la celebración de un determinado acto jurídico. En esta teoría, a diferencia de lo que planteaba domat, la causa no es un elemento abstracto aplicable a la generalidad a los AJ de la misma especie por el contrario, es un elemento concreto, particular, porque deberá atenderse al móvil concreto que tuvo la parte al concurrir a la celebración del AJ este móvil varía en cada caso. Cappitant pone el acento en la causa del contrato y si ustedes se fijan corresponde a lo que nosotros al principio llamaban la causa ocasional. ¿En la celebración de un contrato están las 3? Se entiende que se subsumen las 3, el problema está en determinar cual es la causa ilícita. 4) TEORÍA ANTICAUSALISTA DE PLANIOL Evidentemente, lo que plantea es que no existela causa del AJ, primero porque no fue conocida por los romanos, segundo lugar, señala que ella es inútil, porque en definitiva el problema de la causa siempre se poder reconducir al objeto, y por lo tanto el problema de la causa no existe la relevancia está en el análisis del objeto si yo compro la estatua para fundirla no tiene objeto ilícito si la compro para transferirla la conducta si adolece de objeto ilícito y es el mismo resultado que se persigue con la causa. *** La validez va está en la causa ocasional*** En tercer lugar planiol dice que la posición de domat es inconsistente. Primero en los contratos bilaterales, la obligaciones de ambas partes so coetáneas y por lo tanto no puede decirse que una es fuente de la otra. Que una obligación es anterior a la otra. En los contratos Reales el señala que la entrega de la cosa que hace el dueño al tercero no es propiamente tal una obligación porque la tratarse de un contrato real esa entrega corresponde a su perfeccionamiento y por lo tanto, no es la causa de la obligación. Finalmente en los contratos gratuitos señalábamos que domat planteaba que la causa es la mera liberalidad. Planiol dice que esa liberalidad corresponde a los motivos personales y por lo tanto no se puede analizar como causa final sino que como causa final. C) TEORIA DEL CCCH La primera pregunta, es ¿Qué es lo que debe tener causa, el acto o contrato o la obligación? Algunos autores como Jorge mera, plantean que la causa es la obligación y dicen en primer lugar que así se desprende del artículo 1445 que dice “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad se requiere de causa lícita”. En segundo lugar por el artículo 1467 inciso primero que dice que “no puede haber obligación sin una causa real y lícita”. Tercer argumento sostienen que en el momento de la dictación del CC estaba en pleno apogeo la teoría clásica, y por lo tanto resulta natural pensar que Andrés bello se inspiró en ella. Otros autores como Arturo Alessandri o Leopoldo Urrutia, que plantean que la causa lo es del Acto o contrato, ello en razón del artículo 1445 que señala que “para que se obligue con otra por un acto o declaración de voluntad”. En segundo lugar por el artículo 1467 inciso 2°, “Que se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato”. Señala también como fundamento por ejemplo lo señalado en el artículo 2057 inciso segundo, que se refiere a aquellas sociedades que no puede subsistir por la ilicitud de su causa y señala que la sociedad propiamente tal es un contrato y debe entenderse que la causa lo es de un contrato. Segunda pregunta ¿Qué teoría sigue el código? Primer lugar, Algunos plantean que el CC siguió la teoría clásica, dando dos razones fundamentales, la primera es el hecho ya señalado en orden a que la dictación del código civil es coetánea al auge de la teoría clásica y en segundo lugar, porque plantean estos autores que el hecho de que el código en el artículo 1445 exija que la causa concurra en el AJ, es porque ella naturalmente podría faltar lo cual plantean como consecuencia la inexistencia del mismo, en cambio de seguirse la tesis de los motivos personales estos nunca pueden faltar, y por lo tanto ni habría sido necesario incluirlo como elemento de la existencia del AJ. Segunda opinión, 1) Bello estuvo inspirado en la doctrina canónica en la escolástica la cual plantea que la causa obedece a los motivos personales. 2) Porque en el artículo 1467 inciso segundo define la causa como los motivos, esto es el móvil, el motivo personal, motivo determinante que lleva a la celebración del Acto y contrato. 3) Profesor Ducci señala que para nuestro código no es extraño el concepto de motivo o intención lo cual queda de manifiesto por ejemplo artículo 1455, 1560, 1634, 1069. Ducci para quien el código siguió la causa ocasional, plantea que el concepto de motivo no es extraño a lo que dice nuestro CC. 1455 “intención de contrata” 1560 “Conocida claramente la intención”. Tercera opinión Vial dice que nuestro código distinguió lo que es la causa del acto o contrato y la causa de la obligación. Así sostiene que el artículo 1467, inciso primero se refiere a la causa de la obligación y en este aspecto dice Vial el código siguió la teoría clásica de domat hay entonces un criterio objetivo fin inmediato para todos los actos jurídicos de la misma especie. Agrega vial que el artículo 1467 inciso segundo, se refiere a la causa del contrato y en esta materia el legislador siguió un criterio de carácter subjetivo, personales sicológicos, individuales que se han representado en el sujeto y que lo inducen a contratar. Cuarta opinión Profesor Avellino Leon, señala que el artículo 1467, se refiere a la causa de la obligación y en el entendido de que se trata de la causa final de forma tal que en cada tipo de contrato habrá siempre una misma causa de valor constante y abstracto precisada de ante mano por el Derecho. Agrega el profesor Leon que cuando el artículo 1467 inciso 2do se refiere a los motivos, lo que está queriendo significar es la razón jurídica que le permite a una parte a obligarse. Acto seguido, el profesor Leon confiesa el problema que se le presenta con la causa illícita y entonces el señala que la causa final no es suficiente para explicar la causa ilícita y por lo tanto en este aspecto, deberá atenderse a los motivos personales a la causa ocasional, aquellos elementos subjetivos que indujo a las partes a celebrar el acto o contrato. Y aquí es donde viene el ejemplo de compraventa de drogas si pro causa final no se puede ver si es ilícita debe atenderse a los motivos personales. Atendido a lo anterior, profesor Avellino león crea la llamada TEORIA O DOCTRINA DUAL DE LA CAUSA EN EL CCCH. En tanto, cuando se analiza la causa lícita deberá atenderse a la causa final y en cambio cuando se atiende a la ilícita deberá concentrarse el análisis en la causa ocasional. Finalmente Quinta opinión Profesor Pablo Rodriguez para quien el artículo 1467 se refiere a la causa del contrato y agrega que específicamente nuestro legislador atiende a la causa ocasional de manera tal que, siguiendo el artículo 1467 inciso segundo la causa la constituyen los fines que se tienen en cuenta para celebrar el acto o contrato este autor agrega que la causa final queda subsumida en la causa ocasional también reconoce este autor que la obligación debe tener una causa, causa que en este caso corresponde a la causa eficiente es decir, a la fuente de la obligación definida en el 1437. El profesor Rodriguez plantea que la forma de analiza la causa antes señalada permite establecer lo que el denomina el doble control de eficidad… ( buscar el nombre) . En otras palabras lo que señala es que la licitud de la causa permite analizar de un punto de vista ético o moral el acto jurídico desde una doble perspectiva porque por una parte la ley exige que los motivos personales que induce a celebrar el acto o contrato no sean prohibido por la ley, no contrario al orden público ni a las buenas costumbres y por otra parte, exige que la conducta que debe desplegar cada una de las partes corresponda a un deber jurídico legítimo en tanto tenga como contra partida la existencia de una obligación correlativa o la realización de una mera liberalidad. En síntesis 1467 recoge causa ocasional pero también reconocer que la causa final está subsumida en la causa ocasional y entonces ¿ que consecuencias tiene esto? Un doble control del AJ, porque por una parte control de los motivos que no sean contrarios a la ley pero también control en la conducta. Porque la causa será ilícita si no hay una contraprestación y fíjense por ejemplo, este concepto de doble control ha sido recogido por la jurisprudencia en el siguiente caso: Jurisprudencia Contrato de Leasing, leasing significa cto arrendamiento y cto c/v prometido Rol 1045- 2000 CA stgo. ¿Porque revoca la sentencia de primera instancia y no hace de la demanda de la empresa de leasing? Motivo que induce al motivo y induce a la obligaciones que emanan delcontrato de manera tal que la empresa recibió la casa que tenía arrendada y la renta del periodo no puede demandar la cláusula penal porque no hay una obligación correlativa. REQUISITOS DE LA CAUSA 1467 1) REAL Significa que la causa debe existir, misma normal señala que no es necesario expresar la causa y ello obedece a que el legislador presume que todo A.J cuenta con un causa, que explica o justifica porque se ha otorgado o celebrado el A.J, se trata de una presunción simplemente legal y por lo tanto admite prueba en contrario, puede ser desvanecida por algún interesado. Teniendo en cuenta lo anterior se sigue que no habrá causa real, primero cuando ella derechamente no exista, segundo, cuando se trata de una causa falsa y tercero cuando se trate de una causa errónea. Algunos ejemplos de casos en los cuales no se cumplirá con este requisito de la causa. Ejemplo Contrato de transacción 2446 inciso 1° CC. De manera tal que si yo transijo un pleito que ha terminado por sentencia judicial ejecutoriada, esa transacción carecerá de causa por cuanto en ella no será real, no existirá. ¿Por qué transijo? Para terminar un juicio pendiente o precaver un juicio eventual, de manera tal que si ese juicio pendiente estaba termiando por sentencia judicial la causa del acto jurídico no existirá, no será real y por lo tanto falta la causa. Otro ejemplo 1467, inciso3, La promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe ¿por qué le pague al acreedor? Por existencia de una deuda si ella no existe carecerá de causa. 2) LICITA 1467 inciso 2°, define en que consiste la causa ilícita, señalando que ella es la prohibida por la ley o contrarias a las buenas costumbres o al orden público. El inciso tercero del mismo artículo nos da un ejemplo de causa ilícita, dice la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene causa ilícita. E) SANCION A AQUELLOS A.J QUE EXISTE CAUSA ILICITA De acuerdo al artículo 1682,inciso1°, en estos casos la nulidad es absoluta, si lo que ha ocurrido es que falta la causa entonces la sanción al A.J será la inexistencia para quienes postulan que está recogida en nuestro CC o en su defecto, será la nulidad absoluta. F). ACTOS JURIDICOS ABSTRACTOS Cuando nosotros estudiamos la causa como elemento del A.J no nos restringimos solamente a analizar la declaración de voluntad que le da vida por cuanto lo que buscamos con la causa es determinar cuál es el elemento que justifica esa declaración de voluntad. Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertos casos excepcionales en los cuales la validez de la relación jurídica no está ligada a la existencia de una causa real y lícita, es decir, en este tipo de A.J que llamamos actos abstractos la causa no es un elemento esencial en el perfeccionamiento del A.J. En nuestro CC, existen diversos ejemplos de Actos Abstractos, uno de ellos está en la fianza definida en el artículo 2335 CC. Mutuo, cto Real Acreedor Deudor Fianza de un tercer Recibe Nosotros situamos en nuestro contrato mutuo y nos vamos a la teoría clásica el mutuo el contrato real y por lo tanto Domat se pregunta ¿Por qué el deudor debe restituir una cantidad de dinero? Porque previamente la recibió de parte de un acreedor. Pero resulta que en esta relación jurídica proviene un tercero que otorga una fianza y mediante esa fianza el tercero se obliga a responder al acreedor por todo aquello que el deudor no pague, entonces uno se pregunta ¿Este tercero llamado fiador concurrió a la celebración del contrato? NO entonces ¿Por qué el fiador va a pagar la obligación que no cumple el deudor? Y desde la perspectiva de la causa esa pregunta no tiene respuesta y no le buscaré respuesta ya que podría encontrar que hay nulidad, entonces la fianza es un acto abstracto porque la razón por la cual el fiador se obliga no me interesa, yo no necesito buscar la causa en el A.J de la fianza, no me voy hacer la pregunta fundamental del porqué, al legislador lo que le interesa es asesorar esa relación jurídica. Un segundo ejemplo está en la novación por cambio de deudor cuando no ha concurrido la voluntad del acreedor a dar libre al primitivo deudor 1635 CC. Acreedor Deudor 1 Deudor 2 El acreedor tiene a un deudor primitivo mediante la novación yo extingo la obligación principal y hago nacer una nueva obligación que debe tener un nuevo deudor el deudor 2 , pero para que la novación sea perfecta requiero del consentimiento del acreedor, en el caso que no del consentimiento no hay novación pero se entiende que hay una delegación al deudor nuevo, delegación en virtud de la cual el deudor 2 puede pagar al acreedor. La figura principal es novación que es un modo de extinguir la obligación mediante ella extinguir obligación principal, ella puede ser por cambio de objeto, de causa o una de las partes de la relación jurídica en este caso es por cambio de deudor y un requisito que necesita es que opere el consentimiento pero si no hay consentimiento no hay novación pero el artículo 1635 establece una figura alternativa que es la delegación y se entiende que el nuevo deudor es un delegado en virtud del cual este delegado puede pagar la obligación. Entonces si yo me pregunto ¿Cual es la causa de la obligación del deudor con acreedor? No la encontraré pro presencia de un acto abstracto. Un tercer ejemplo, discutible, encontramos la estipulación por otro que está recogida en el artículo 1449 Acreedor – Deudor Beneficiado Entonces las partes del contrato estipulan que el deudor efectuará una determinada prestación a favor de un tercero que es el beneficiado, ¿ Por qué el deudor se obliga a realizar a una prestación a favor de un tercero? Nuevamente no tiene explicación, no tiene una causa ese A.J el tercero beneficiado no ha concurrido al otorgamiento de ese A.J, es ejemplo discutible porque el mismo artículo señala que ese tercero debe aceptar la prestación por lo tanto, con esa aceptación el tercero para a formar parte del A.J El último ejemplo está en los títulos de créditos, básicamente en las letras cambio, pagaré, cheque expedido a la orden. Diría yo un acto abstracto o incausado por esencia el título de crédito. A--------- B -------------- ---------------- C----------- D---------------E Ltra d Cambio endoso endoso endoso endoso Ocurre que A y B para garantizar una determinada olbigacion deja con poder de B un determinado título de créditos y ese título de crédito se transfiere a terceros mediante un endoso, mediante un pagaré obliga a pagar una determinada suma de dinero a B, pagaré consta la obligación. Como el pagaré es a la orden puede ser cobrada por cualquier persona a quien se le ha transferido el dominio del pagaré y el pagaré se transfiere mediante su endoso, entonces A suscribe un pagaré a la orden de B, por medio cual A se obliga a pagar un determinado suma de dinero en una determinada fecha. B transfiere pagaré a C y luego C transfiere a D y D a E. Por lo tanto, E concurrirá a cobrar el pagaré a quien lo extinguió a A ¿cuál es la razón jurídica, la causa que justifica por qué E le puede cobrar a A? No hay, no existe, evidentemente que entre A y B si existió una causa por la cual A emitió el pagaré por la naturaleza del título de crédito, cada vez que se transfiere su nuevo titular es indiferente a esa causa del A.J de manera tal que el último endosatario concurre a cobrar a A va con indiferneica a la causa que existió entre A y B. Endoso es la forma a través de la cual transfiero el dominio en efectos de comercio. Si no le borro la expresión al portador usted puede mediante la entrega transferir a cualquier persona Si le borro portador y a la orden solo lo cobrará Vicente almarza o en el reverso puedo endosar y mediante ese endoso transfiero el dominio del cheque y lo cobrará el endosatario. Puede ocurrir que haya borrado expresión al portador o a la orden, y en ese caso es el instrumento nominativo.Ejemplo, cuando celebran un contrato de compraventa yo que soy comprador voy al Banco y le digo que me preste un vale vista con el monto del precio de la compraventa, entonces el banco va a emitir un vale vista con el nombre de Fernando Rabat por un millón de pesos, ese vale vista lo va a emitir endosable de manera tal que voy a la notaria voy a celebrar contrato de compra y venta y voy a endosar el vale vista a nombre del vendedor de la propiedad entonces el vendedor irá con el vale vista la banco y le dirá señor págueme el millón de pesos. Podría ocurrir que el vendedor lo haya vuelto a endosar y lleguemos a B e irá B a cobrarlo al banco. ¿Podría el banco negarse a pagar ese vale vista porque esa compra venta era nula? NO, no puede porque ese vale vista se independizo del negocio principal la causa del vale vista no está en el negocio principal ese vale vista es un acto incausado, abstracto. Compraventa Vale vista al banco endosable Vendedor 3ro Banco chile Ley de factura no es un título de crédito por tanto yo puedo alegar el servicio que da cuenta la factura. Entonces muchas veceso curre que la factura la factor izo y por lo tanto que le cobra es la empresa de facto y el deudor. ** Tienen prescripción, no caducan. EFECTOS DE LOS ACTOS JURIDICOS A) CONCEPTOS GENERALES Carlos ducci señala que los efectos del acto jurídico corresponden a las relaciones jurídicas que este engendra y agrega que cada categoría del Acto jurídico tiene un efecto determinado. Arturo Alessandri señala que los efectos del A.J son los Derechos y obligaciones que este produce o genera a su vez, Víctor Vial señala que los efectos constituyen la forma a través de la cual el legislador traduce en términos jurídicos lo que las partes han querido lograr al momento de concurrir a la celebración de ese Acto Jurídico. Como cada A.J produce efectos particulares, ellos son analizados al tiempo de tratar cada contrato en concreto. Ahora lo que nos corresponde es estudiar en términos generales quienes son alcanzados por los efectos de los actos jurídicos, a quienes afecta los actos jurídicos, es decir el análisis lo centraremos en la persona afectada por este acto y en términos generales la persona la llamaremos partes y terceros y distinguiremos los efectos de los A.J de las partes y respectos de terceros. B) EFECTOS ENTRE LAS PARTES Entendemos por partes, aquellas personas que personalmente o representadas han concurrido a la formación del A.J, recordemos como lo dice el artículo 1438 que cada parte puede estar formada por una o más personas. La regla general entonces consiste en que los actos jurídicos solo producen efectos respecto de las partes que han concurrido a su otorgamiento y por ende el A.J no ha aprovecha ni perjudica a los terceros a raíz de lo anterior, se señala que los A.J producen efectos relativos como antónimo de lo que son los efectos absolutos. C) EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS Entendemos por terceros aquellos que no han intervenido ni personalmente ni representados en la celebración del A.J en otras palabras la voluntad de los terceros no ha tenido participación alguna en la gestación del A.J. Por esta última razón es que por regla general los A.J no produce efectos respecto de terceros, excepcionalmente el A.J si puede producir efectos respecto de terceros y para estudiar estos efectos es que vamos a distinguir entre la clase del A.J de que se trata y la clase de tercero que puede resultar afectada. 1) CLASES DE ACTOS JURIDICOS A) UNILATERAL Nacimiento requiere la concurrencia de una sola voluntad pero también sabemos que los efectos de A.J consisten en crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones de suerte tal que, los efectos del A.J unilateral no suelen radicarse en la persona de su autor sino que generalmente ellos alcanzan a terceros. Piensen en un testamento, tendría algún sentido que el testamento me declaro yo mismo heredero? NO, este testamento beneficiará a terceros, otro ejemplo, el reconocimiento de un hijo, tendría algún sentido lo reconozco como hijo de mi padre? NO, solo fulano es mi hijo. El A.J en términos generales si va afectar a un tercero. En todo caso, nosotros ya sabemos que es un principio general de derecho en que nadie puede adquirir derechos contra su voluntad y por ello el tercero puede no admitir los derechos que provienen de ese acto jurídico unilateral, entonces en el testamento el heredero puede rechazar la herencia o en el otro caso repudiar el reconocimiento. B) BILATERALES Aquí la regla se sustenta en el 1545CC, ¿Para qué es una ley el contrato? Para las partes contratantes. Entonces A.J bilateral, la regla fundamental emana del 1545, de acuerdo con ella los efectos o sea los derechos y obligaciones son obligatorios para las partes contratantes han concurrido a su celebración. Se ha sostenido que existen algunas excepciones a esta regla general. Y ellas consistirían en la estipulación por otro del artículo 1449 y en la promesa de derecho ajeno del 1450. 1450 CC Que tiene similar el artículo 1449 con 1450, que establecen ambas figuras en el 1449 que hacen las partes? Estipulan a favor de un tercero y el 1450? Se obliga a que un tercero realice una determinada prestación. Entonces se dice que en ambos casos el A.J bilateral está alcanzando a un tercero y por lo tanto hace excepción a la regla 1545. En ambas artículos las partesn que concurren a la celebración del A.J unitaleral estipulan a favor de un tercero (primer caso) o realizada determinada prestación (2do caso) por lo tanto serían una excepción por estar resultando beneficiados u obligados terceros que no han concurridos a la celebración. Nosotros no compartimos esa conclusión porque en ambos casos el tercero debe concurrir con su voluntad a aceptar el A.J y una vez que media esa aceptación el pasa a formar parte del A.J. y por ende aplicaremos la regla general. SEGUNDO MODULO 2) CLASES DE TERCEROS A) TERCEROS ABSOLUTOS Son aquellos para quienes el A.J que celebran las partes es indiferente, de otro modo, los terceros absolutos no se verán afectados bajo ningún respecto del A.J de suerte tal que se trata de personas extrañas esa relación jurídica. B) TERCEROS RELATIVOS Aquellas personas que si bien no han concurrido a la celebración del A.J este tiene un indudable interés o relevancia por el beneficio o gravamen que dicho acto o contrato puede traer aparejado. Son terceros relativos I) Herederos, sucesores o causahabientes a título universal Causahabientes es sinónimo de cesionario, esto es, la persona que adquiere los Derechos personales que le son transferidos por el cedente. Se discute si el heredero es realmente o no un tercero, ello porque la ley lo conceptualiza como representante de la persona del causante. II) Son también terceros relativos los sucesores o causahabiente a título singular, es decir, quienes han adquirido de otra persona una cosa o una determina relación jurídica viéndose afectados los actos de sus antecesores a este respecto. Ejemplo En la figura del contrato de arrendamiento, celebra entre arrendador y el arrendatario, el arrendador vende y adquiere el dominio del inmueble un tercero si es que el contrato de arrendamiento se encuentra en algunas de las situaciones del artículo 1962 del CC. A este comprador que es un tercero ajeno al contrato de arrendamiento le va a ser oponible ese contrato porque él es un causa habiente a título singular a él le va afectar una relación jurídica previamente establecida en relación con la cosa u objeto del contrato. < Cto arrendamiento- 1545- excepción 3ro relativo> III) Los acreedores de la parte en virtud de lo que se denomina el derecho de prenda general que está recogido en el artículo 2465CC. 2465 ¿ Qué pasa cuando el acreedor le presta un millón de pesos al deudor? El acreedor es titular de derecho de prendas genera y por lo tanto ese millón de pesos puede cobrarlo en cualquiera de los bienes que integran el patrimonio del deudor, entonces qué ocurre?, Va mi deudor y respecto de su casa otorga una hipoteca afavor del Banco de Chile, concurre yo acreedor al contrato de hipoteca? NO, me va a afectar esa hipoteca? SI porque esa casa ahora cubre principalmente las obligaciones asumidas por el banco de chile por lo tanto yo soy un tercero relativo (acreedor). MODALIDADES DE LOS ACTOS JURIDICOS I. NOCIONES GENERALES CONCEPTO Las modalidades son cláusulas que se insertan en un acto jurídico con el fin de alterar los efectos que normalmente dicho acto produce. Primer lugar, Se destaca la expresión de insertar, es decir las modalidades requieren de una especial declaración de voluntad de las partes donde manifiesten su intención de incorporarlas al A.J Segundo lugar, se destaca la principal consecuencia de la modalidad, ella altera los efectos naturales del acto jurídico, que le son propios del A.J. Lo natural que la compraventa el precio se pague junto con la celebración del A.J, se inserta un plazo entonces el precio se dará con posterioridad a la celebración del A.J. Profesor Ramón Domínguez señala que las modalidades no son propiamente elementos que estén involucrados en la formación del A.J sino que ellos están vinculados con la eficacia del A.J y esto es importante la modalidad no dice relación con la existencia del acto jurídico sino que dice relación con los efectos, con los derechos y obligaciones que emana del A.J. Una compraventa sujeta a condición suspensiva existe lo que sus efectos serán alterados. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA MODALIDAD 1) ELEMENTO ACCIDENTAL DEL A.J 1444 2) MODALIDADES SON EXCEPCIONALES La regla general del A.J es puro y simple 3) POR REGLA GENERAL LAS MODALIDADES NO SE PRESUMEN Ellas necesitan de una especial de declaración de voluntad de las partes. Excepcionalmente en determinados casos el legislador presume o incorpora una determinada modalidad así sucede con la condición resolutoria tácita del artículo 1489 y también ocurre con el llamado fideicomiso o propiedad fiduciaria que es una limitación al dominio definida en el artículo 733 CC Leer 732 y 733. Entonces el propietario transfiere el dominio al fiduciario pero sujeto a la condición de que este pasará al fideicomisario. Si yo transfiero el dominio de un inmueble al propietario fiduciario pero esa transferencia tiene una limitación que implicándose una condición pasará el dominio al fideicomisario. Verificándose una condición va a tener lugar la restitución es la transferencia del dominio del fiduciario al fideicomisario. La ley exige que en esta transferencia del dominio se verifique siempre una condición 738 y esa condición consiste que el fideicomisario debe existir si no existe no habrá restitución 4) POR REGLA GENERAL SOLO LOS ACTOS PATRIMONIALES SON SUCEPTIBLES DE MODALIDAD Excepcionalmente los actos patrimoniales no lo son como ocurre por ejemplo con la aceptación o repudiación de una herencia 2227 o 1227 buscar, o las legítimas rigurosas 1192 CC. Eso sucede en el ámbito de los actos patrimoniales. La regla distinta señalándose en los Actos de Derecho de familia porque en este caso la regla general ellos no son susceptibles de modalidad un ejemplo en la definición de matrimonio en aquella parte que señala que el hombre o la mujer se unen actualmente es decir en el momento de dar el consentimiento. 5) RELATIVA A SU UBICACIÓN NORMATIVA Las modalidades están reguladas tanto en el libro III relativo a acciones testamentario o libo IV en general de los actos y contratos. 6) LAS MODALIDADES PRINCIPALES SON LA CONDICION, PLAZO Y EL MODO Algunos autores agregan también como modalidades la representación y la solidaridad. II. CONDICIÓN A) CONCEPTO Artículo 1070 y 1473 De ambas disposiciones Nosotros concluimos que la condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho. Complementado esta definición, el profesor Ramón Domínguez señala que la ante relativa de si es suceso previsto como condición se realizará o no se traduce en que la eficacia del A.J se encuentra sometida a una incertidumbre que consiste en que si llegará o no a producirse el efecto deseado por las partes. Lo relevante es que lo que está sujeto a la incertidumbre es la eficacia del A.J los efectos A.J si estos se van a materializar o no porque el A.J en sí, existe. La condición tiene dos elementos que son fundamentales la futureidad y la incertidumbre La futureidad quiere decir el hecho en que consiste la condición deberá verificarse en el tiempo que está por venir, con posterioridad al momento de celebración del acto o contrato, en razón del anterior es que el artículo 1071 inciso 1° dice que la condición que consiste en un hecho presente o pasado no suspende el cumplimiento de la disposición en otras palabras, una condición que contenga un hecho presente o pasado no será considerada como tal mirándose el A.J como puro y simple. Y por lo tanto la disposición en el contenida podrá exigirse desde luego. Por otro lado, la condición requiere de incertidumbre, en otras palabras, el hecho que consiste la condición debe ser incierto, debe tratarse de un acontecimiento que puede suceder o no y por ello la muerte de una persona jamás es una condición desde el momento en que ese hecho necesariamente ocurrirá. Las condiciones se clasifican en la forma que se señala. C) CLASIFICACION DE LA CONDICION 1) 1474 POSITIVA O NEGATIVA La positiva consiste en acontecer una cosa, la negativa en que una cosa no acontece. 2) 1475 POSIBLE IMPOSIBLE La condición positiva debe ser física y moralmente posible, se entiende que la condición es posible cuando el hecho en que consiste la condición puede ser efectivamente realizada, en cambio, la condición imposible puede configurarse en 3 casos Primero, puede ser físicamente imposible cuando es contrario a las leyes naturaleza física Segundo, Moralmente imposible hecho prohibido por las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público Tercero, Condiciones concebidas en términos ininteligibles será considera imposible, es decir que no pueden ser entendidos y por ello se entiende que son intelectualmente imposibles 3) EXPRESA O TACITA Son expresas aquellas en que la ley o las partes estipulan en términos explícitos en cambio son tácitas aquellas que sin necesidad de expresarse se subentiende por disposición de la ley. 4) DETERMINADA O INDETERMINADA Esta clasificación se efectúa según si te tiene conocimiento o no de la fecha en que deberá producirse el hecho futuro incierto en el caso en que se realice. Por ejemplo Te dono mi casa siempre y cuando te recibas de abogado antes de cumplir 25 años, en ese caso fije un plazo. 5) POTESTATIVAS, CASUALES Y MIXTAS 1477CC. Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor por ejemplo si me compro una nueva casa, te arriendo la antigua. La condición causal es aquella que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso, esto es, del destino por ejemplo, si Pedro deja su empleo te lo doy a ti, en ese caso depende de un tercero o si estipulamos que si llueve te vendo mi paragua ahí depende del ocaso. Condición Mixta cuando en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Por ejemplo si me caso con María te arriendo mi departamento de Soltero, en ese caso el hecho depende de mí pero también de un tercero a que se case. Cuando el artículo 1477 define la condición mixta hace referencia solo a la persona del acreedor y el profesor Alessandri precisa que también debiera referirse a la persona del deudor entonces en esta clasificación tenemos en primer lugar la definición 1477. En segundo lugar, la condición potestativa admite una su clasificación entre meramente potestativas y simplemente potestativas. a) La meramente potestativas son aquellas que depende de la pura voluntad del acreedor o del deudor, ejemplo te daré algo si quiero. b) En segundo lugar están las simplemente potestativas las que consisten en hechos voluntario del acreedor con el deudor pero que ordinariamente no se verifica sin que exista una causa o motivo quelo justifique. c) Sanción de la condición meramente potestativas La condición meramente potestativa no implica, no conlleva una manifestación de voluntad seria en la condición meramente potestativa el deudor dice me obligo si quiero y es por ese motivo que el artículo 1478 señala que son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consiste en la mera voluntad de la persona que se obliga. ¿Por qué el legislador sanciona con nulidad este tipo condición meramente potestativa? Porque no existe una voluntad seria real de obligar. Condición suspensiva o resolutoria 1479CC La condición se llama suspensiva si mientras no se cumple suspende la adquisición o nacimiento de un derecho y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un Derecho. En el caso del acto sujeto a condición suspensiva este existe son los efectos del acto lo que queda cubierto con la condición por ejemplo si su padre le decir al hijo te regalaré un auto si te sacas un 70 en D° Civil, el acto existe, el hijo no puede demandar a su padre sino hasta que se verifique el hecho futuro incierto es entonces el derecho que emana del acto jurídico el que está sujeto a la condición, en el caso de la condición resolutoria, el acto o contrato existe y también existen los derechos y obligaciones del que emana pero estos últimos están sujetos a extinguirse en el caso de verificarse el hecho futuro incierto, te regalo el automóvil el que venderá si obtiene bajo 40 en Civil. ; el hijo se vuelve dueño del automóvil pero ese dominio queda sujeto a una condición resolutoria, podrá extinguirse porque si se verifica este se el acontecimiento futuro este se extinguirá. Leer 1479. 30-05-14 Diferencia entre meramente y simplemente potestativa Las meras son aquellas que se expresan me obligo si quiero, en cambio las simple son todos los actos voluntarios que obedecen a una causa. ESTADOS EN QUE PUEDE ENCONTRARSE LAS CONDICIONES pueden ser PENDIENTE, CUMPLIDA O FALLIDA Esto es con independencia de si la condición es suspensiva o resolutoria. La condición está pendiente, cuando el hecho futuro aún no se ha verificado, no se sabe si se van a verificar o no La condición está cumplida cuando el hecho futuro incierto ya se ha verificado La condición está fallida cuando el hecho futuro no se ha verificado o CUANDO HA TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO POR LAS PARTES O POR LA LEY PARA QUE DENTRO DE EL OCURRA EL HECHO FUTURO E INCIERTO. Una vez de las clasificaciones de la condición era referida a las determinadas/indeterminadas donde se establecía un plazo, por lo que aquí es relevante aquella clasificación porque se sabe cuándo, dentro de que plaza debe verificarse el hecho de suerte tal que dentro de ese lapso de tiempo el hecho no se verifica se entenderá que la condición es fallida. Artículo 1482 CC. EFECTOS DE LA CONDICIÓN SUSPENSIVA Para estudiar estos efectos vamos a distinguir si esta condición se encuentra pendiente, fallida o cumplida. CONDICION SUSPENSIVA PENDIENTE “Te regalo un auto si es que te recibes de abogado” entonces en este momento que están 2do año de derecho con esa oferta, premio que ofreció su padre, nos dice el artículo 1485 no puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino verificado la condición totalmente. Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido. Entonces que es lo que ocurre en esta condición. Lo que ocurre que el derecho que tiene el hijo de exigir la entrega del automóvil mientras está pendiente la condición suspensiva no existe y por lo tanto el hijo (acreedor) no puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor(padre) y tal estricto es esto que incluso si el deudor paga, paga mal, su pago carece de causa, de un motivo que lo justifique y como paga mal puede exigir la restitución de lo pagado. 1485 CC. No obstante lo anterior, el acreedor si bien no tiene derecho, no es titular, no puede desconocerse que es titular de un germen de derecho de una expectativa de llegar a constituir un derecho y es por ello que la ley le reconocer la facultad de interpretar las providencias conservativas que estima conveniente 1492, inciso3 en relación con los artículos 761 inciso2 y 1078 inciso 1. Sin perjuicio de lo que hemos señalado que el acreedor sujeto a condición suspensiva no tiene un derecho porque este no existe el artículo 1492 inciso primero, señala que el derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición se transmite a sus herederos y lo mismo sucede con la obligación del deudor. Lo que se transmite no es el derecho en sí, sino que la expectativa de que se cumpla esa condición. Hace excepción a lo anterior la condición suspensiva pendiente que se encuentra inserta en una asignación testamentaria como en una donación entre vivos, este último por considerarlas el legislador meras liberalidades en caso de la donación y por lo tanto personalísimas y en el caso de las asignaciones testamentarias mientras el causante no muera ella no produce ningún efecto. Artículo 1492 leer. CONDICIÓN SUSPENSIVA FALLIDA “el hijo renuncia la carrera de abogado” el artículo 1482 ya leído señala en que casos se entiende fallida la condición suspensiva haciéndose hincapié de lo que ocurre cuando se tiene certeza que el hecho futuro incierto no se verificará. En términos prácticos lo que sucede es que se desvanece la expectativa que tenía el acreedor de adquirir un derecho, desvanece expectativa de adquirir un automóvil falla la condición y la expectativa se desvanece y se reputa no haber existido jamás derecho alguno.¿ Y qué sucede si no se ha convenid un plazo dentro del cual debe verificarse la condición? Hasta cuando espero al hijo que se reciba de abogado? En opinión al profesor Victor Vial el plazo máximo dentro del cual debe verificarse el hecho es de 10 años y para pensar de esta manera da dos razónes. La primera de ella fundada en el mensaje del CC, en el cual se indica que el plazo máximo de la condición es de 30 años lo que coincidía con el plazo máximo de prescripción que entonces establecía el CC, como el plazo máximo se redujo a 10 años el profesor Vial estima que el espíritu del legislador es que las condiciones tienen ese lapso de tiempo. La segunda razón la encuentra en materia testamentaria especialmente en un aspecto que es la capacidad para ser asignatario y en lo particular lo dispuesto en el artículo 962, inciso 3° Para poder suceder a una persona debe existir al tiempo de abrirse la sucesión si el heredero no existe entonces no tiene capacidad para suceder, pero también se puede suceder cuando se espera que la persona exista, en este caso, la persona debe existir dentro de los 10 años siguiente a la apertura de la sucesión. 961- 962 CC. En contrario, Carlos Ducci para quien el plazo máximo de duración de la condición es de 5 años y para ello se sostiene en una norma que lo dice expresamente que es el artículo 739CC. Para la doctrina Carlos Ducci en esta opinión no tiene cavidad por la especialidad de la norma, se refiere al fideicomiso, no es seguida por los autores. CONDICIÓN SUSPENSIVA CUMPLIDA Esa expectativa que tenía el acreedor se transforma y se consolida en Derechos, adquiere consistencia como tal y por lo tanto desde ese momento puede el acreedor exigir el cumplimiento de la condición y por cierto si el deudor paga, paga bien. En el hecho del 1485CC inciso1 exige que la condición se verifique totalmente, no basta con que apruebe licensiatura sino que sea abogado solo así úede recavar la entrega del auto. Debe tenerse cuenta que la condición suspensiva cumplida opera con efectos retroactivos de suerte tal que se entiende que el derecho del acreedor se ha exigido desde el momento en que se pactó la obligación condicional sin perjuicio de lo cual la ley dispone que el acreedor deberá recibir la cosa en el estado en que se encuentra 1486 inciso2. Exige una limitación a este efecto retroactivo en tanto el deudor no se encuentraobligado a restituir los frutos que haya percibido en el periodo intermedio, yo compre el auto con entro a estudio derecho y lo ocupe como taxi, no estoy obligado a restituir la venta del taxi es una limitación al efecto retroactivo. Y el acreedor no está obligado a dar más de lo que subió de precio y porque como está en efecto retroactivo queda sujeto en el momento en que se pactó y soportando el deterioro, el papa anduvo en el auto, se desgastó en 5 años el hijo lo debe soportar porque se entiende que es dueño desde el momento en que se pactó la obligación que haya cierto con la diligencia debida. EFECTOS DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA CONDICION RESOLUTORIA PENDIENTE Entrego un auto mientras estudies en la universidad, una vez terminado de estudia lo devuelves, en este caso la entrega del auto se verifica, surge derecho de dominio, se ejercer el derecho de dominio como tal, pero está sujeto a una contingencia futura y en que consiste esa contingencia que lo puede perder una vez que se verifique el hecho futuro incierto. En esta condición el A.J provisionalmente produce todos sus efectos el derecho existe se incorpora en el patrimonio del acreedor, el puede gozar de la cosa y puede ejercer todos sus atributos pero exige esta contingencia, este riesgo y el riesgo consiste en el hecho de verificar la condición se perderá el derecho. CONDICIÓN RESOLUTORIA FALLIDA Es decir cuando sabemos con certeza que el hecho no se verificará en ese caso lo que sucede es que se consolida definitivamente el derecho en el patrimonio de si titular desapareciendo de manera definitiva la incertidumbre por riesgo de extinción de su derecho considerándose que este se encuentra en el patrimonio de manera pura y simple desde un comienzo, es decir, como si nunca hubiese estado el sujeto a una condición resolutoria. Entonces pendiente tengo el derecho está el riesgo, fallida el derecho se consolida. CONDICION RESOLUTORIA CUMPLIDA En este caso el derecho que estaba en mi patrimonio se extingue o resuelve, de manera tal que el titular tendrá entonces la obligación de restituir lo que hubiere recibido bajo tal condición resolutoria. Así lo señala el 1487, en este caso, también la condición opera con efectos retroactivos y por lo tanto, se entiende o reputa que el derecho nunca existió en poder de su titular sin perjuicio de lo anterior el artículo 1488 limita a este efecto retroactivo al señala que no se deben los frutos percibidos en tiempo intermedio además existe una contra excepción porque ello es salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes hayan dispuesto lo contrario. Por lo anterior, quien debe recibir la cosa en restitución debe soportar los deterioros que sufrió con su uso natural, normal, los que son causados con culpa deberá indemnizarlos. 1487 CC. 1488 Leer. CLASES DE CONDICIÓN RESOLUTORIA I. CONDICIÓN RESOLUTORIA ORDINARIA DEF: Acontecimiento futuro e incierto del cual depende la extensión de un Derecho siempre que este hecho no consista en el cumplimiento de una obligación proveniente de un contrato bilateral porque en tal caso, la condición resolutoria será la tácita. Su característica principal que ella opera IPSO IURE con el solo ministerio de la ley sin sentencia judicial, lo anterior es relevante porque verificado que sea la condición sus efectos se van a producir inevitablemente no tengo como atajarlos, por ello cuando ha operado la condición resolutoria ordinaria y yo presento una demanda judicial la sentencia que en ese proceso se va a dictar es de carácter declarativo, va a constatar un hecho que ocurrió, a diferencia de la sentencia constitutiva que crea una nueva relación jurídica. II. CONDICION RESOLUTORIA TÁCITA DEF: adosada en el artículo 1489 “ en los contratos BIL va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado” en el fondo estamos frente a una condición subentendida por la ley y que consiste en la resolución de un contrato bilateral con el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes. ¿Cuáles son las características de la condición resolutoria tácita? En primer lugar ocurre solo en los contratos bilaterales, no se subentienden en los unilaterales, en segundo lugar, el acreedor que va a ejercer la condición resolutoria tácita debe a su turno haber cumplido con su obligación o estar llano a cumplirla de acuerdo con el artículo 1552. Tercera característica, la condición resolutoria tácita no opera ipso iure necesita ser declarado por sentencia judicial y mientras dicha sentencia no esté ejecutoriada el acto produce todos sus efectos Cuarta característica, La condición resolutoria tácita confiere al acreedor diligente, cumplidor, una opción que consiste en la posibilidad de demandar el cumplimiento o resolución del contrato en ambos casos puede exigirse indemnización de prejuicios. Quinta característica, estamos en presencia de una acción personal y tiene un plazo de prescripción de 5 años contando que la obligación se hizo exigible. Sexta característica, Una vez que se ha presentado la demanda de la resolución o cumplimiento el deudor puede enervar la acción, es decir, puede atacar los fundamentos de ella a través del pago de la obligación y para ello tiene un tiempo que es hasta la citación de las partes para la sentencia de primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. La última jurisprudencia de la C.S hay 2 fallos de 2011 y 2014 ha matizado esta última característica señalando cuando el acreedor diligente ejerce la acción resolutoria no procede que el deudor enerve la acción porque el acreedor ya ha manifestado una voluntad en orden a extinguir el contrato por incumplimiento del deudor. Si volvemos a las 2 primeras caracertisicas. En un ejemplo de CV las partes comprador y vendedor y las obligaciones entregar la cosa y pagar el precio que significa la 2da característica en ese ejemplo artículo 1552, entonces comprador no paga el precio cuando el vendedor puede pedir la resolución del cumplimiento si es que el ha entregado la cosa o está llano voluntad de entregarla. Si vemos la primera y 2da característica a que obedece en el fondo la condición resolutoria tacita para que existe? Que hay detrás de la condición resolutoria tácita, existe la teoría de causa final. Cuál es la causa de la obligación del vendedor entregar la cosa que el paguen el precio sino le pagan el precio deja de tener causa y por eso opera solo en los contratos bilaterales y se insta por la resolución del contrato, o se extingue el contrato o que le dice al comprador diga págueme el precio para que mi obligación se cause 2-6-14 La tercera perspectiva PACTO COMISORIO Al estudiar la condición resolutoria tácita señalamos que ella es un elemento de la naturaleza del A.J porque el legislador la subentiende en todo contrato bilateral, lo anterior, no impide que en ejercicio de la autonomía privada los particulares regulen expresamente los efectos que trae aparejado el incumplimiento de una obligación de un contrato bilateral, y cuando las partes regulan lo antes dicho entonces estaremos en presencia de un PACTO COMISORIO. ¿Necesitan las partes decir algo para incorporar la condición resolutoria tácita? No necesitan decir nada. Lo pueden decir Sí, puede regular los efectos y cuando lo hacen es un pacto comisorio. Entonces el pacto comisorio es la condición resolutoria tácita que las partes estipulan expresamente en la convención, requiere esto de un clausula sacramental? Requiere señalar que se está acordando un pacto comisorio? No es necesario, basta que los contratantes estipulen que si una de las partes no cumple el contrato se resolverá. Pacto Comisorio se distingue en REGLADO O NO REGLADO , REGLADO SE DIVIDE EN SIMPLE Y CALIFICADO. I. PACTO COMISORIO REGLADO Recibe este nombre porque está regulado por el legislador, en concreto lo hace respecto del contrato de compra y venta, en los artículos 1877 y ss y solo respecto de las obligaciones del comprador de pagar el precio. 1877 Por el pacto comisorio se estipulaexpresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Cuando se expresa llevará el nombre de pacto comisorio. La causa será el no pago del precio en el tiempo convenido A) Pacto comisorio reglado simple Las partes estipulan que al no pagarse el precio por parte del comprador se resolverá el contrato de venta, es decir, se trata en el fondo de la condición resolutoria tácita y por lo tanto, para que opere el pacto comisorio simple se requerirá de una sentencia judicial. Se ejerce acción constitutiva B) Pacto comisorio reglado calificado En él lo que se estipula es que si el comprador no paga el precio en el tiempo estipulado resuelve IPSO FACTO el contrato de venta, en todo caso, en esta última hipótesis el legislador le confiere al deudor/comprador la posibilidad de enervar la acción pagando el precio dentro de las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. Se ejerce Acción declarativa pide al tribunal que constate la resolución del contrato Entonces en el simple estoy frente condición resolutoria tácita y necesita sentencia judicial, en cambio en el calificado las partes acuerdan y lo resuelven IPSO IURE el contrato convenido. Con todo, el comprador puede enervar la acción. 1879 regula pacto comisorio calificado “Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda.” El artículo siguiente 1880 establece cual es el plazo de prescripción del pacto comisorio y al respecto señala que el plazo es de 4 años contados desde la fecha del contrato, con todo las partes pueden estipular un plazo distinto el que no puede superar esos 4 años. Entonces a que se asemeja mucho el pacto comisorio, a la condición resolutoria tácita, y la prescripción es de 5 años Por lo mismo se ha discutido si extinguida la acción de Pacto comisorio por el transcurso de 4 años subsiste o no la acción que emana de Condición resolutoria tácita por 1 año más. 1880 CC. La acción resolutoria que emana del artículo 1489 es elemento de la naturaleza del contrato que las partes lo pueden renunciar, se discute acá, el pacto comisorio si elimino o no elimino la condición resolutoria. Al interpretar el sentido del pacto comisorio simple se establece por la diferencia de prescripción con la tácita sino sería lo mismo. II. PACTO COMISORIO NO REGLADO El origen de este pacto no reglado está por cierto en la autonomía privada y por lo tanto, los particulares se encuentran habilitados para estipular un pacto comisorio en un contrato distinto que el de compra y venta, incluso, se ha señalado que dentro del contrato del compra y venta podría estipularse el pacto comisorio respecto de una obligación distinta de la del comprador de pagar el precio. Hay una sentencia de la C.S del 30 DIC del año 2009 que señaló que atendido a su origen histórico lex comisoria, y el ppio cde autonomía de la voluntad que informan D°privado resulta indiscutible actualmente por la doctrina y la jurisprudencia que el pacto de este tipo de estipulaciones no se encuentra limitado únicamente a la compra y venta pudiendo acordarse en cualquier tipo de contrato. La discusión radica respecto a que normas le voy a aplicar al pacto comisorio no reglado, como resolveré sus problemas que se planteen con la interpretación, ejecución del pacto no reglado, entonces una opinión consiste señalar que se aplica con analogía las normas de la compra y venta, herramienta usada por ejemplo en un contrato atípico e innominado, yo recurro a la institución más similar para interpretar. Otros Autores plantean que ello no es posible porque el pacto comisorio reglado es una institución especial que dicta para una situación particular y por lo tanto se da en este caso al haber aplicar los ppios generales de las obligaciones y de los contratos debiendo indagar la voluntad de los contratantes a objeto de determinar su intención consintió en que los efectos del incumplimiento se regularán por las normas de la condición resolutoria ordinaria o de la condición resolutoria tácita ¿Cuándo se puede ejercer la acción resolutoria? Cuando uno no cumple con la obligación ¿Quién puede ejercer la acción resolutoria? Solo el contratante diligente, no lo tienen los 2. DUDAS CONDICION RESOLUTORIA ORDINARIA · Cualquier hecho futuro incierto que dependa la extinción de un derecho · Opera ipso iure, ipso facto, al tiro. · Plazo de prescripción 5 año, no para pedir la declaración sino que constatar declaración ,acción declarativa CONDICION RESOLUTORIA TÁCITA · Hecho futuro incierto que consiste en el incumplimiento de la obligación que emanan de contrato bilateral · No opera ipso facto, requiere sentencia judicial, constitutiva · Plazo prescripción 5 años desde que la obligación es exigible · 1552, contratante que ejerce la acción es diligente, haber cumplido o llano a cumplir PACTO COMISORIO REGLADO SIMPLE · Opera en los contrato de compra y venta · Respecto de la obligación del comprador de pagar el precio · Es igual a la CRT, requiere sentencia judicial · Prescripción máxima de 4 años desde la fecha del contrato PACTO COMISORIO REGLADO CALIFICADO · Compraventa · Respecto comprador · Obligación pagar el precio, opera ipso facto de inmediato por el solo incumplimiento · Posibilidad de enervar la acción dentro de 24 horas · Prescribe 4 años desde la fecha del contrato, prescribe la acción declarativa. Si usted comprador no me paga se resuelve ipso facto el contrato, con esto se pacta pacto comisorio reglado calificado. En ambos casos se prueba la diferencia está en que le pido al tribunal, en un caso el tribunal va a declarar resuelto el contrato cuando ya operó cuando se incumplió la resolución. III. PLAZO Definido en el artículo 1494, plazo es la época en que se fija para el cumplimiento de la obligación, se critica estas definición porque se considera parcial, en el sentido que se refiere a un aspecto de la obligación cual es su cumplimiento, por ese motivo, en doctrina, se da un concepto más amplio de plazo y en tanto se refiere a un hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho Los elementos fundamentales del plazo son la futureidad y la incertidumbre. La futureidad que significa que el hecho debe verificarse en el porvenir, es decir, con posterioridad a la fecha de celebración del contrato y en segundo lugar la incertidumbre significa que el hecho es inevitable, que el acaecimiento del hecho es inevitable este se va a verificar sin lugar a dudas, el plazo admite distinta clasificaciones. La primera de ella es I. EXPRESO O TÁCITO Se encuentra en el 1494, el plazo es expreso cuando se acuerda en términos explícitos y en cambio es tácito cuando él se desprende de la naturaleza de la obligación y por ello, se define como aquel caso que es indispensable para cumplir con la obligación II. DETERMINADA/INDETERMINADA Plazo es determinado cuando el hecho futuro necesariamente a de llegar y se sabe cuándo, como en el día tanto de tal mes y año, en cambio, es indeterminado si necesariamente ha de llegar pero no se sabe cuándo como el día de la muerte de una persona. 1081, inciso primeros y segundos III. LEGAL/JUDICIAL/CONVENCIONAL Esta clasificación se formula a partir de la fuente del origen del plazo. La regla general es el plazo convencional, estamos frente a una modalidad, un elemento accidental del A.J por lo tanto se requiere de una expresión expresa entre las partes. El plazo legal es excepcional, lo fija extraordinariamente el legislador, así ocurre con el plazo de prescripción o con el plazo de 24 horas referidos del pacto comisorio calificado de 1879. El plazo judicial también es excepcional, así lo dice expresamente el legislador al señalar que no podrá el juez sino en caso especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación. Agrega ellegislador que el juez solo podrá interpretar el plazo concebido en términos vagos y oscuros sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes. 1494 inciso 2 CASOS EN QUE EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA FIJAR EL PLAZO I. Prestaciones mutuas que tienen lugar cuando se acogen una acción reivindicatoria 904 CC II. Contrato Mutuo 2201 III. Efecto de agencia oficiosa 2291 CC IV. El plazo suspensivo y extintivo Suspensivo o inicial es aquel que suspende el ejercicio del derecho, de otra perspectiva se trata de aquel hecho futuro y cierto desde el cual se permite que el A.J produzca sus efectos, por otro lado el plazo extensivo o final es aquel que pone fin al derecho, se trata de aquel hecho futuro cierto hasta el cual produce efectos el A.J. SEGUNDO MODULO D. ESTADOS EN QUE PUEDE ENCONTRARSE EL PLAZO En términos generales puede encontrarse en Estados PENDIENTE Y CUMPLIDO El pleito por su naturaleza no puede ser fallido es un hecho futuro y cierto I. PLAZO SUSPENSIVO PENDIENTE El derecho del acreedor ha nacido pero no puede ejercerlo sino hasta que arribe el plazo señalado. En clásica compra y venta, se estipula que el comprador pagará el precio dentro de los 30 días, esto significa de la perspectiva del vendedor significa que el derecho personal que emana de la c/v y que consiste en el cobro del precio nació, está en su patrimonio, EXISTE, pero no puede ejercerlo podría el vendedor ejercer la acción de la resolución tácita, porque el comprador no le ha pagado el precio? NO PUEDE HACERLO, porque el ejercicio del derecho está suspendido está pendiente. Y qué pasaría si pendiente el plaza de 30 días el comprador paga?, el pago está bien o mal hecho? Está bien hecho porque cumple la obligación, desde la perspectiva de la condición si el deudor paga está bien hecho? ESO TA MAL HECHO porque no se cumplido la extinción, que es lo que suspendo el nacimiento de la condición? La condición suspende el nacimiento del derecho, por lo tanto si el deudor paga, paga mal porque no hay derecho porque no tiene causa su pago y por lo tanto si el deudor paga puede exigir la restitución del dinero. Lo que ocurre con el plazo, el concepto de plazo suspende el ejercicio pero el derecho existe, entonces si yo estipulo que el precio se pagará el día 30 de la fecha de celebración de contrato el derecho existe lo que no puede ejercerlos no puedo día 20 demandar el cumplimiento de obligación ya que está sujeto a plazo suspensivo, Que ocurre si el comprador paga el día 20 el pago será bien hecho, está bien hecho porque el derecho existe. 1495 Lo que se paga antes de cumplir el plazo, no está sujeto a restitución, quiere decir que el PAGO ESTA BIEN HECHO TIENE CAUSA, esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de las condiciones. En este caso cuando el plazo suspensivo está pendiente el acreedor esta facultado para impetrar providencias conservativas II PLAZO SUSPENSIVO CUMPLIDO En este caso el acreedor, está facultado para ejercer su derecho, entonces en el caso de que llegue dia 31 y ahora sí el vendedor puede exigir el cumplimiento de la obligación del comprador de pagar de precio, puede ejercer su derecho. Una vez que el plazo se cumple produce todos sus efectos hacia el futuro, el plazo suspensivo cumplido no tiene efectos retroactivos, y por lo tanto, el acreedor no tiene derecho a los frutos ni a los intereses devengados en el periodo que antecede al vencimiento del plazo. III PLAZO EXTINTIVO PENDIENTE Yo celebro un contrato de arrendamiento hasta el día 30 de junio del año 2014, en esta situación, la persona puede ejercer todo el derecho que emanan del contrato de que se trate IV PLAZO EXTINTIVO CUMPLIDO Por el solo ministerio de la ley se extingue el derecho, el arredantarario ya no puede seguir habitando el inmueble y tiene la obligación de restituir la cosa al arrendador, el plazo extintivo cumplido tampoco opera con efectos retroactivos. E. EXTINCION DEL PLAZO I. POR SU VENCIMIENTO La forma normal a través de la cual se extingue el plazo y consiste en la llegada del día preestablecido, el plazo vence 30 julio 2014. II. RENUNCIA DEL PLAZO El plazo hay que analizarlo como un beneficio para el deudor y por lo tanto si el deudor en un ejemplo el comprador, otro el arrendatario, puede renunciar al plazo, y la respuesta es afirmativa, el deudor puede renunciar al plazo siempre que se haya establecido en su exclusivo beneficio, en consecuencia, el deudor no puede renunciar al plazo en los siguiente casos. a) Cuando el testador o las partes hayan estipulado lo contrario, prohibiendo b) Cuando la renuncia o anticipación del pago acarrea al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar, Ejemplo me voy de viaje dejo el depósito y el depositario no podría renuncia al plazo de 60 días q durara el contrato porque si restituye la cosa me causa un perjuicio. 1497 LEER. Relación con el artículo 10 de la ley 18010 que establece el derecho del deudor a renunciar al plazo. COMO PUEDEN HABER OBLIGACIONES PENDIENTES SI EN UN CTO BILATERAL AMBAS PARTES DEBE TENER OBLIG RECIPROCAS. La compraventa parto del supuesto que es un cto consensual entonces desde la perspectiva del perfeccionamiento del cto no me interesan las prestaciones sino que las voluntades, entonces cv de automóvil basta que acuerden las partes acerca de los elementos esenciales para que nazca como todo contrato que es lo que nace, derechos y obligaciones. Y en qué consisten ese derecho y obligaciones a exigir cumplimiento del obligaciones, entonces perfecto que sea el cto puede ocurrir que no se hayan hecho ninguna de las contraprestaciones y por eso puedo establecer un plazo para que me paguen el comprador el precio distinto al día celebrado. La explicación es distinta cuando el contrato es real porque si es real se perfecciona con la entrega de la cosa entonces no hay comodato el no entrega la cosa y n puedo establecer un plazo de 30 días porque ahí estaríamos celebrando promesa de comodato o no estoy antes un comodato porque es un contrato real. CADUCIDAD Es una institución en virtud de la cual el acreedor no obstante existir un plazo pendiente puede exigir el cumplimiento de su derecho. Lo cual podrá hacer en los casos previstos en la ley o en aquellas situaciones que las partes lo hayan estipulado expresamente. La caducidad es una institución que se haya establecido para proteger al acreedor de suerte tal que, frente a ciertas situaciones el no deba esperar el cumplimiento del plazo para ejercer su derecho. La caducidad puede ser de dos tipos: LEGAL Y CONVENCIONAL. CADUCIDAD LEGAL Regulada en el artículo 1496 esta norma parte señalando que el pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo sino es en dos casos. a) Al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación o se encuentra en notoria insolvencia y no tenga la calidad del deudor en un procedimiento concursal de reorganización modificado por ley 20720 ARREGLAR CODIGO. Sujeto a procedimiento judicial. b) Al deudor cuyas cauciones por hecho o culpa suya se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor, pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo renovando o mejorando las cauciones. Articulo 1496 numero 2 Celebro compra y venta en que se estipula que el precio se pagara en plazo de 1 año, el acreedor no puede demandar el incumplimiento de esa obligación hasta transcurrido ese año, como el plazo es letargo se le pide al comprar que constituye hipoteca para garantiza que cumplido al año cumplirá con u obligación de pagar el precio, y esa hipoteca es un campo con eucaliptus pero transcurso del año el acreedor toma conocimiento que está pagándose el campo, cortándose los eucalipto lo cual hace que su garantía disminuye entonces el legislador le permite al acreedor demandar al deudor no obstante cumplido el plazo por caducidad del plazo y opera en beneficio del acreedor ya que no tendrá q esperar el año. Con todo la parte final, numero 2 final del 1496 contempla el llamadobeneficio del plazo. Esto significa que el comprador podrá mejorar o renovar su hipoteca entonces seguirá pendiente el plazo de un año. CADUCIDAD CONVENCIONAL Ella opera en los casos expresamente previstos por las partes donde es normal ver este tipo de estipulaciones es en los contratos de mutuo bancario, en los cuales se suele estipular que la mora o simple retardo del deudor en el pago de una o más cuotas traerá como consecuencia la caducidad del plazo pudiendo el acreedor exigir el total de la deuda como si ella fuera de plazo vencido, se denomina a esta cláusula, cláusula de aceleración, acelero el cumplimiento de obligación no espero el año puedo cobrar la utilidad. PARALELO ENTRE CONDICION Y EL PLAZO 1. SEMEJANZAS I. Ambas son modalidades II. Ambos casos el elemento esencial es la futuridad III. Ambos casos es posible impetrar medidas conservativas estando pendiente la condición o plazo suspensivo. 2. DIFERENCIAS I. Plazo es cierto, hecho inevitable mientras que condición es incierto, puede suceder o no. II. El Plazo suspensivo afecta el ejercicio del Derecho, en cambio, la condición suspensiva impide el nacimiento de un derecho a la vida jurídica. III. Todo lo que se paga antes del cumplimiento del plazo no está sujeto a restitución, es un pago bien hecho, tiene causa, en cambio lo que se paga estando pendiente la condición suspensiva si está sujeto a restitución está mal hecho. No tiene causa porque no existe el derecho y la obligación. Respecto de la condición el artículo 1485 y del plazo es el 1495. IV. El plazo puede tener su origen en la ley, en una sentencia judicial o en un acuerdo entre las partes, el plazo puede ser legal, convencional, judicial, en cambio el origen de la condición puede estar en la voluntad de las partes o en la ley. V. el plazo puede encontrarse solamente en dos Estado, PENDIENTE Y CUMPLIDO, en cambio la condición PENDIENTE, CUMPLIDA Y FALLIDA. VI. Plazo cumplido produce efectos solo hacia el futuro en cambio la condición cumplida produce efectos retroactivos. MODO A) CONCEPTO 1089CC, Señala que si se asignan algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicar a un fin especial, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva, modo por consiguiente no suspende la adquisición de la cosa asignada DEF DE AUTORES 1) Arturo Alessandri lo define como la regla dada y establecida para el ejercicio de un Derecho. 2) Hernán Corral señala que se trata de gravamen o carga impuesta al beneficiario de una liberalidad. 3) Calors Ducci lo define como obligación accesoria de realizar una prestación impuesta al adquiriente de alguien. 4) Victor vial señala que la obligación Modal es aquella que establece en el testamento o en una convención en virtud de la cual el asignatario o la parte que adquiere una cosa debe aplicarla a un fin especial como el de ejecutar ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas 5) Ramón Domínguez Benavente Señala que es el fin especial a cual debe ser aplicado el objeto que se asigna por el negocio jurídico. B) REGLAS GENERALES SOBRE EL MODO I. El modo puede ser establecido a favor del disponente, adquirente o de un tercero. II. Si el modo es el beneficio exclusivo de Asignatario o adquiriente, no impone obligación alguna, salvo que lleve clausula resolutoria. 1092 CC III. Si el modo es física o moralmente imposible no vale la disposición, artículo 1093. IV. El asignatario no requiere prestar fianza o caución de restitución para el caso de no cumplirse el modo. 1091. V. Por cuanto a la naturaleza jurídica el modo entendido como la prestación que debe ejecutar el adquiriente no constituye una contraprestación al derecho que este está adquiriendo sino que se trata de una restricción que se le impone con la finalidad de satisfacer los intereses del constituyente. Se recibo un legado y se dispone el modo cuando ejecuto modo no ejecuto una contraprestación no es un cto bilateral es una restricción que me afecta a mi VI. Modo regulado solo con ocasión de las asignaciones testamentarias en los artículos 1089 ss no tiene una regulación en el libro IV relativos a los actos y contratos. 6-06-14 MODO Asigna una cosa a una persona por ejemplo un fundo y entonces yo gravo esa asignación cn una determinada modalidad, te dejo mi fundo pero debes construir una escuela C. EFECTOS DEL MODO Para eso vamos a distinguir cuando el modo está constituido en una asignación testamentaria o en una obligación contractual. 1. EN LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS El modo no suspende la adquiscion del dominio y por lo tanto el asignatario adquiere la cosa asignada, en segundo lugar el incumplimiento del modo por regla general, si no construyo la escuela, no trae aparejado la resolución de la asignación. Tercer lugar, excepcionalmente puede insertarse en el modo lo que se denomina una clausula resolutoria y la consecuencia que tiene la cláusula resolutoria es que en el momento de incumplirse el modo podrá pedirse la extinción o resolución del Derecho de que se trata. El artículo 1090, señala que se llama clausula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos si no se cumple el modo, agrega la misma disposición que no se entenderá envuelto en la cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa, es decir, la cláusula resolutoria debe ser insertada en la asignación modal, no se entiende pertenecerle sino cuando el testador lo señala expresamente, Alguna excepción a esta regla Dejar asignación a un banco y el modo consiste en que le entregue la renta de la administración del dinero genere entonces cuando la asignación modal se deja ea un banco esa asignación lleva envuelta la cláusula resolutoria. Excepción se entiende envuelta la cláusula resolutoria cuando el beneficiario de la asignación es un banco, lo que se institución de confianza regulada en el la artículo 86, N°6 de la ley general de Bancos. EL MODO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES En primer lugar, debemos dilucidar si es o no aceptable en los contratos, y esto último porque como lo vimo en la clase última el modo está regulado en el libro III del CC, que se refiere a la sucesión por causa de muerte, entonces la pregunta es que si una institución queesta ubicada en el libro III la puedo ubicar en los actos y contraros reuglados en el libro IV En primer lugar lugar no cabe duda que es aplicable el modo respecto del contrato de donación porque así lo dice expresamente el ar´ticulo 1416, inciso primero. 06/06/2014 Efectos del modo 1. En las asignaciones testamentarias: · El modo no suspende la adquisición del dominio y por lo tanto, el asignatario adquiere la cosa asignada. · El incumplimiento del modo, por regla general, no trae aparejada la resolución de la asignación. · Excepcionalmente puede insertarse en el modo lo que se denomina una clausula resolutoria y la consecuencia que tiene esta clausula resolutoria es que en el evento de incumplirse el modo podrá pedirse la extinción o resolución del derecho de que se trate. El articulo 1090 CC señala que se llama clausula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos si no se cumple el modo. Agrega la misma disposición, que envuelve en clausula resolutoria cuando el testador no la expresa. Es decir, la clausula resolutoria debe ser insertada en la asignación modal, no se entiende pertenecerle sino cuando el testador lo señala expresamente. Hay una excepción a esta regla, se entiende envuelta cuando el beneficiario de la asignación es un banco, articulo 86 nº 6 de la ley general de bancos. 2. En las obligaciones contractuales: Debemos dilucidar si es o no aceptable (si se admite o no el modo) en los contratos y esto porque el modo está regulado en el libro III CC que se refiere a la sucesión por causa de muerte, la pregunta es si la puedo aplicar en los actos y contratos del libro IV. En primer lugar no cabe duda que es aplicable el modo respecto del contrato de donación porque así lo dice expresamente el articulo 1416 inciso 1 CC, respecto de los demás contratosen virtud del principio de la autonomía privada y no tratándose de una disposición prohibida por la ley, se acepta la inclusión de esta modalidad en cualquier acto jurídico. El punto consiste en determinar que sucede cuando las partes incumplen el modo en una relación contractual. Por una parte el profesor Víctor Vial sostiene que hay que hacer una distinción, si las partes previeron cual sería el efecto del incumplimiento, entonces las consecuencias serian las mismas que las del pacto comisorio. En cambio, si las partes nada dijeron el incumplimiento del modo no traerá consecuencias a menos que se encuentre insertado en un contrato bilateral, porque en tal evento podrá ejercerse la acción resolutoria del articulo 1489 CC. La cátedra no comparte esta opinión porque el articulo 1489 está constituido sobre la base de que una de las partes incumple su contraprestación y el modo por su naturaleza no es una contraprestación, seria desnaturalizar el modo si lo entiendo como una contraprestación. Por otro lado, esta la opinión del profesor Hernan Corral, quien plantea que en aquellos casos en que se estipula un modo en un contrato, se aplicaran por analogía las disposiciones del contrato de donación y a través de ellos las de las disposiciones testamentarias, articulo 1416 inciso 1. Por lo tanto, el incumplimiento del modo solo tendrá consecuencias en la medida que se haya estipulado una cláusula resolutoria. LA REPRESENTACIÓN Hasta este momento hemos estudiado la formación del acto jurídico señalando que el elemento central corresponde ala manifestación de voluntad que formulan los interesados, hemos entendido que presencialmente se encuentran los interesados y manifiestan su voluntad. Ahora, cuando analizamos el representación el autor o contratante es reemplazado por un tercero quien manifiesta una voluntad y no obstante ello, los efectos del acto jurídico no afectan a quienes han intervenido sino que a un extraño a ese acto jurídico. Conceptos de carácter general · Capitant señala que existe representación cuando un acto jurídico es celebrado por una persona por cuenta de otra, en condiciones tales que los efectos se producen directa e inmediatamente para el representado como si el mismo hubiere celebrado el acto. · Avelino León señala que es una institución en virtud de la cual una persona queda obligada o adquiere un derecho como consecuencia inmediata y directa del acto jurídico, celebrado en su nombre por un tercero debidamente facultado para ello. · En nuestro código civil, la representación está tratada en un solo articulo, que es el 1448 que en el fondo establece cuales son las consecuencias de la representación. El articulo 1448, dice “lo que una persona ejecuta a nombre de otra estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado por si mismo”. En la representación intervienen dos personas: el representante, que es quien comparece al acto jurídico por cuenta de otro y el representado, que es la persona por cuya cuenta un tercero concurre a la celebración de un acto jurídico. Grande ha sido la discusión de cómo explicar la voluntad de la persona no es la de el, sino uqe la de alguien que no ha intervenido y como los efectos del acto jurídico no se radican en quien ha intervenido, sino en un tercero. Naturaleza jurídica 1. teoría de la ficción de Pothier se finge que el representado manifiesta su voluntad mediante el representante, quien no es más que un vehículo de la voluntad manifestada por el representado, en esta teoría se concluye que el acto jurídico no ha sido celebrado por el representante sino que por el representado en forma exclusiva, ya que, es este ultimo quien ha manifestado su voluntad, hecho que se finge por el legislador. La critica más fuerte que ha tenido esta teoría es la problemática de explicar la llamada representación legal, que la ley la establece a favor de los incapaces, entonces si la teoría de la ficción parte del supuesto de que la voluntad la expreso el representado, no puede expresarse la representación legal porque seria darle efectos a la voluntad de un incapaz. 2. Teoría del Nuntius o Nuncio o Mensajero de Savigny Se plantea que el representante no es más que un vehículo, un mensajero, un portavoz que transmite de forma mecánica la voluntad del representado, de manera tal que en definitiva el contrato se celebra entre el representado y el tercero. La critica que se le hace a esta teoría es doble, (1) el problema de la representación legal ya explicada y, (2) ciertos casos en que el representante actúa sin o contra la voluntad del representado, como por ejemplo en el caso del juicio ejecutivo en el que el juez actúa como representante del ejecutado, pero el ejecutado no manifiesta voluntad alguna o manifiesta voluntad contraria. 3. Teoría del doble contrato de Thol El señala que en definitiva los efectos del acto jurídico se radican en el patrimonio del representado, en virtud de la celebración de dos contratos, primero el que se celebra entre el representante y el tercero y el segundo, se celebra entre el tercero y el representado de manera automática por el solo ministerio de la ley y en razón de haberse indicado en el primer contrato que se comparecía actuando por el representado. Criticas, que es una ficción completamente y la representación de un incapaz. 4. Teoría de la cooperación de voluntades de Mitteis en este caso se señala que en la formación del acto jurídico, concurren tanto la voluntad del representante como la del representado y dependerá de la proporción con que concurra cada una de estas voluntades al acto jurídico, el lugar donde se radiquen los efectos del mismo. A esta teoría se le hacen las siguientes criticas, en primer lugar, sigue sin explicar que ocurre en los casos de la representación legal, tampoco logra explicar situaciones complejas como por ejemplo cuando una de las voluntades esta afectada por un vicio del consentimiento y en tercer lugar una critica de stchiking, que confunde dos actos jurídicos distintos, el poder y el acto jurídico que se celebra en ejercicio de ese poder. 5. Teoría de la actuación relevante del representante de Hupka lo que se plantea es que la declaración de voluntad necesaria para la generación del acto jurídico, proviene siempre del presentante, el representado no tiene nunca la voluntad inmediata para la generación del acto jurídico, su voluntad solo está limitada a que el representante genere la voluntad necesaria para la gestación del acto jurídico. Teoría de la modalidad de Pilon y Levy Es la voluntad del representante la que concurre a la celebración del acto jurídico y por ello es esa voluntad en unión con la de la contraparte la que origina el acto o contrato, se llama teoría de la modalidad porque altera los efecto normales del acto jurídico, el efecto normal de este acto jurídico es que resulte obligado el patrimonio del representante, pero la representación es una modalidad que altera este efecto normal, natural resultando obligado en este acto jurídico el patrimonio del representado. Se entiende que esta es la tesis que sigue nuestro articulo 1448 y tiene la virtud de explicar los casos de representación legal y de aclarar que la voluntad que concurre a la celebración del acto jurídico es la del representante. 9-6-14 REPRESENTACIÓN 1448 Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado el mismo Quien comparece en el acto jurídico El representante Quien resulta obligado, el representado resulta obligado Como el código aplica esta situación extraordinaria Teoría de la modalidad y explica esta situación Primero tener en cuenta que es la modalidad que es la alteración del efecto del acto jurídico entonces cual es el efecto natural, que el resulta obligado pero la modalidad cambia ese efecto. C) ACTOS SUSEPCTIBLES DE REPRESENTACIONLa respuesta es que la regla general es que todo acto jurídico es susceptible de representación, incluso el matrimonio también lo es y lo dice el artículo 103 del CC. Excepcionalmente, hay ciertos actos jurídicos que no admiten representación, uno de ellos es el testamento, así lo dice el artículo 1004 del CC, facultad de testar es indelegable. Otro caso en que no se admite la representación es en el ejercicio del cago albaceas, según lo señala el artículo 1280 CC. Aquella disposición es una norma imperativa. Albacea es el que administra los viene del difunto debe ser designado expresamente Un tercer ejemplo es en el caso que una persona se case ante una institución religiosa que cuente con personalidad jurídica de derecho público, la ley, artículo 20 de la ley matrimonio civil, le confiere un plazo de 8 días para concurrir ante el registro civil a inscribir su matrimonio y este acto de inscripción debe ser realizado por los contrayentes de manera personal. Artículo 20 de la ley de matrimonio civil. D) FUENTES DE LA REPRESENTACIÓN Artículo 1448 nos da la respuesta a este capítulo en aquella frase que señala “estando facultado por ella o por la ley para representarla”, es decir, se admite que las fuentes de la representación se encuentre en la ley o en la voluntad del representado. 1. Representación Legal Entendemos por representación legal aquellos casos en que el legislador facultad a una persona para obligarse por otra y adquirir Derechos para ella. La representación Legal también recibe el nombre de representación necesaria en el sentido que ella parte del supuesto que el representado se encuentra jurídicamente impedido de actuar personalmente en el A.J por la imposibilidad de manifestar su voluntad. De ahí que sea una representación necesaria. Nuestro CC contempla una regla general pro representación legal en el artículo 43 del CC. “Padre, Madre, tutor, Curador”. Alessandri señala que el artículo 43 no contiene una enumeración taxativa, existen otros casos en los cuales también se establece una representación legal, así ocurre, por ejemplo con la representación que tiene el Síndico en una quiebra respecto de la persona del fallido, también ocurre lo mismo en las ventas forzadas en que el juez representa a la persona del ejecutable, 671 inciso3ro CC. 2. Representación Voluntaria Aquella que emana de la voluntad de las partes y puede tener su origen ya sea en un contrato de mandato definido en el artículo 2116 o también en un cuasicontrato que será de agencia oficiosa, cuasicontrato que implica representación en la medida que el negocio haya sido bien administrado por el agente. LINK, 2116 - 2286- 2290. En la representación Voluntaria es necesario ver la relación el contrato de mandato y la representación propiamente tal. Ante la naturaleza jurídica digamos que en primer lugar, el mandato es un contrato, es bilateral, y además es un contrato conmutativo y por lo tanto genera obligaciones recíprocas para ambas partes, en cambio, la representación voluntaria es un acto jurídico unilateral, es decir, su fuente u origen está en la voluntad del representado. La representación es un elemento de la naturaleza del contrato de mandato, y ello implica que el Mandatario puede actuar sin poder para para representar al mandante, en ese caso, se entiende que el mandatario actúa a nombre propio y por lo tanto, los efectos del A.J que el celebra se radican en su patrimonio, esta última figura se encuentra recogida en el artículo 2151 CC. Pero puede ocurrir también que lo natural, regla general, que el mandatario actué además con la representación del mandante y en ese caso los efectos del A.J se radican en el patrimonio del mandante, relevante destacar que en esta última situación que el mandatario deberá actuar a nombre del mandante y deberá así manifestar puesto que caso contrario no operará la representación. 2151CC. En resumen entonces, para que exista representación voluntaria es necesario que se celebre un contrato de mandato, este actúa como su causa eficiente, su fuente, pero a la inversa puede existir mandato sin que exista representación y en este último caso los efectos del A.J se radican en la persona del mandatario. Explicación del Profesor: Cuando hablamos dde presentación voluntaria si y solo si esta serpa original cuando exista un contrato de mandato, cuando quiero que otra persona me represente, Ahora cuando celebro cto de mandato este puede ir con representación o sin representación ,porque la representación es un elemento del a naturaleza del contrato del mandato, y en ejercicio de la autonomía privada las partes pueden decir, yo otorgo un cto de mandato pero no le otorgo la representación, las consecuencias de esto es que los efectos del A.J estarán en el patrimonio del representante, mandatario y que conlleva eso, que después se celebre un A.J posterior que se denomina rendición de cuentas y es ahí en el que mandatario le transfiere los efectos del A.J al mandante. REQUISITOS DE LA REPRESENTACIÓN 1. REPRESENTACION SUPONE QUE SE REALICE UN ACTO JURIDICO Es decir, no existen representación para todo aquello que diga relación con hechos jurídicos, y por eso que la clase pasada decíamos que no puede haber representación para cometer un delito civil. 2. REPRESENTANTE DECLARE SU PROPIA VOLUNTAN Es el representante quien concurre a la celebración del A.J y por lo tanto, es él, quien debe manifestar su voluntad para darle vida a ese A.J, de esta forma cuando analizo los requisitos de la voluntad, cuando dependiendo si el consentimiento está o no exento de vicios deberé centrarme en la actuación que tuvo el representante y esto último se debe a que nuestro código sigue la teoría de la Modalidad en la que el representante es quien concurre a la celebración del A.J. Pensar de otro modo dice Oviello, esto es, que el representante concurre a la celebración del A.J sin poder alterar la voluntad se podrá concluir que es un mero mensajero que sirve de medio para celebrar un contrato entre ausentes. Este requisitos que estamos señalando también emana del 1448 en aquella parte que señala “ Lo que una persona ejecuta a nombre de otra”, es decir lo que el representante ejecuta a nombre del representado. Hay un punto que es relevante y que constituye un matiz, respecto de las reglas generales, nosotros hemos dicho que el representante es quien manifiesta voluntad y por lo tanto es respecto del representante en donde debemos centrar los análisis los requisitos de voluntad y vicios del consentimiento. Con todo, nuestra legislación acepta que el representante sea una persona incapaz (representación voluntaria) de obligarse por si mismo y lo acepta porque en definitiva los efectos del A.J se radican en la persona del representado es el representado quien deberá asumir el cumplimiento de las obligaciones que nacen a consecuencias del A.J. Si bien es el representante quien manifiesta la voluntad y los vicios y requisitos se analicen por el representante nuestra legislación permite que actué un incapaz ya que los efectos del A.J se radican en la persona del representante. Con todo este incapaz debe ser un incapaz relativo, con todo se establece una limitación en el sentido que el representante va a ser un incapaz necesariamente debe ser un incapaz relativo, porque de acuerdo al 1447 inciso segundo, los actos de los absolutamente incapaces no producen obligación alguna. Ejemplos de lo señalado. Ejemplo, artículo 1581,” denomina la diputación para el cobro” Mando a una persona para que cobre una deuda. Otro ejemplo 2128 relativo al contrato de mandato. “El incapaz relativo debe actuar por medio de un representante”. Está envuelta la protección del tercero de buena fé. 3. REPRESENTANTE DEBE ACTUAR A NOMBRE DEL REPRESENTANDO (CONTEMPLATIO DOMITI) Significa que el representante debe manifestar de un modo inequívoco, expreso o tácitamente su intención de obra por cuenta de otro y no por la suya propia, no es un requisito el que el representante deba manifestar por cuenta de quien actúa, basta con indicarque actúa con cuenta de otro, que sucede si se omite la contemplatio dominito? En ese caso entonces, resultará obligado la persona del representante y por lo tanto se va a entender que contrata para si mismo. Artículo 2151 CC. Si omito la contemplatio Domini y actuó a nombre propio es el representante quien queda obligado por el A.J, esto último tiene diversas manifestaciones en el CC. Una de estas está en el 411 que se refiere a la representación legal del pupilo. Artículo 411. También se encuentra recogido este principio en el artículo 2094 CC. 4. EL REPRESENTANTE DEBE TENER PODER DE REPRESENTACION Es decir el representante debe encontrarse facultado para actuar en representación del representando. 1448 CC. F. EFECTOS DE LA REPRESENTACIÓN Como nuestro Código siguió la teoría de la Modalidad, los efectos del A.J que se celebra el representante concurriendo a los requisitos antes referidos se radican en el patrimonio del representado como si hubiere sido el, el que concurrió a la celebración del Acto o contrato, este efecto también está contemplado en el artículo 1448 al decir que produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado el mismo. Es interesante destacar que la relación jurídica que se genera en la vinculación que va a producir entre el representado y el tercero con quien se ha celebrado el A.J, de suerte tal que el representante en esa relación jurídica desaparece, así por ejemplo si hubiese que interpone una demanda de cumplimiento el tercero tendrá que demandar al representado porque es ese patrimonio el que resultó obligado. Para que este efecto de la representación se materialice es necesario, indispensable que el representante actué dentro de los límites de su poder, dentro de los límites de facultades que le han sido conferidas ya que en caso contrario los efectos del A.J va hacer inoponible a la persona del representando. Evidentemente que es en el contrato de mandato el lugar en el cual se van a establecer y se van a fijar las facultades del representante, y por lo tanto es allí también donde se van a establecer las limitaciones que correspondan. Esto que he señalado está en el artículo 2160 CC. 2094 inciso 3ro. G. RATIFICACION CONCEPTO Es un A.J unilateral por medio del cual se hace eficaz un A.J concluido a nombre del Ratificante o Representado y sin poder suficiente, en otras palabras, el representado aprueba lo obrado por el representante aun cuando este allá actuado sin facultad o se haya excedido de las otorgadas. La ratificación está contemplada en el artículo 2160 inciso segundo y tiene las siguientes características o reglas particulares. I. A.J unilateral, que puede emanar del representado de sus herederos. II. Opera solo en la representación voluntaria no en la representación legal III. A.J irrevocable no puede dejarse sin efecto. IV. A.J que opera con efectos retroactivos, es decir, se reputa que el acto ejecutado por el representante, obligó al representado desde el comienzo. V. A.J ejecutado por el representante era solemne la ratificación también deberá serlo. VI. Ratificación podrá ser expresa o tácita, esta última ocurrirá cuando el representado ejecute algún comportamiento que de manera inequívoca indique reconocer que se obliga por el A.J celebrado por el representante. La ratificación tácita normalmente se verifica por el cumplimiento de la obligación que emana de un contrato. INEFICACIA DE LOS ACTOS JURIDICOS I.GENERALIDADES CONCEPTO En términos amplios son aquellas situaciones en las cuales el acto jurídico no produce los efectos que se esperaban de él o bien deja de producirlos por cualquier motivo. Víctor Vial, señala que la ineficacia en sentido amplio comprende todos los casos en que la redacción del ordenamiento jurídico reincide sobre la producción de los efectos del acto disconforme, efectos que se eliminan, se reducen o se perturban. Lo relevante que es la ineficacia del A.J se relaciona con el acto mismo y no con los sujetos que han intervenido en él. Profesor Ramón Domínguez distingue lo que es la ineficacia con la invalidez del A.J. Señala que la ineficacia no siempre es una sanción ya que existen A.J plenamente validos pero que dejan de producir efectos porque las parte así lo quieren, porque han perdido interés del negocio jurídico, así ocurre por ejemplo, con la revocación, con la resciliación . En cambio dice Domínguez, la invalidez del A.J es una sanción tiene lugar cuando faltan los elementos de la esencia o de la validez del negocio jurídico. INEFICACIA NO SIEMPRE ES LA SANCION, CAMBIO LA INVALIDEZ SIEMPRE ES SANCION. CLASIFICICACION DE INEFIACION DEL A.J 1. ORIGEN /SOBREVENIDAS Las de origen son aquellas que tienen su causa en un defecto inicial del A.J, lo cual impide que este produzca sus efectos. Alessandri las llamas defectos intrínseco o inherentes a la estructura del A.J mismo y entiende que reúne estas calidades, los elementos constitutivos del A.J la voluntad, objeto, causa y solemnidades y también los vicios del consentimiento. Profesor Domínguez a su vez a esta ineficacia de origen la llama también ineficacia estructural, precisamente porque el vicio se encuentra en la formación del A.J. Son Sobrevenidas aquellas causales que ocurren con posterioridad a la celebración del A.J y que normalmente responden a una causa extrínseca al acto mismo. Profesor Domínguez las denomina ineficacia funciona porque el A.J es válido pero no produce sus efectos. Breve conceptos de las 6 formas de ineficacia sobrevenidas 1. RESOLUCION Pérdida de efectos jurídicos que opera a consecuencia de la condición Resolutoria Tácita, normalmente la resolución opera con efectos retroactivos y por lo tanto, se entiende que el Acto no produjo efectos, el acto no existió, esto último no opera tratándose de contratos de tracto sucesivo, en este tipo de convenciones la resolución toma el nombre de terminación y los efectos que ella produce se verifican hacia el futuro porque no es posible retrotraer la situación al tiempo de celebrar el acto o contrato. Ejemplo contrato arrendamiento, si lo miro con efecto retroactivo de qué manera el arrendatario podrá restituir su uso por lo tanto opera al futuro. 2. REVOCACION Pérdida de efectos del A.J por la voluntad del autor de ese A.J o de una de las partes que concurrieron a su celebración, Autor Italiano ---- la define como una declaración unilateral de voluntad que consiste en la retractación de un precedente acto jurídico incluso bilateral, consentido por la ley al autor de dicha retractación. La revocación es una situación excepcional en nuestro O.J y requiere de una norma que así lo autorice, tratándose de A.J unilateral la ley autoriza la revocación en el testamento en cuya definición del artículo 999 se contempla la facultad del testador de revocar el testamento mientras viva. En los contratos bilaterales la situación es todavía más extraordinaria porque el artículo 1545 señala que los contratos solo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de lo cual se deriva que la revocación en tanto declaración unilateral de voluntad es excepcional. Un caso que se remite a la revocación es el contrato de Mandato en el cual por su naturaleza de contrato de confianza el legislador en el artículo 2163N°3 contempla la revocación del mandante como causal de terminación del contrato de mandato. 3. RESCILIACION Se trata de pérdida de los efectos del A.J que opera por el acuerdo de voluntades de las partes y que en general es admitida en todo A.J de carácter patrimonial, si volvemos al artículo 1545 comprobaremos que la resciliación es una forma natural de ponerle término al acto jurídico bilateral. “consentimiento mutuo”. Nuestro código contempla la resciliacion como un modo de extinguir las obligaciones así ella está definido en el artículo 1567, inciso primero. 4. CADUCIDAD Se trata de la pérdida de efectos del A.J sujeto a la observancia de ciertos requisitos externos cuando estos requisitos no son cumplidos, ejemplo de caducidad existe en materia testamentaria, especialmente