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Resumo de IDPP (Aula 1 a 15)

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Resumo de Instituições de Direito Público e Privado
AULA 1 
 
O Direito como ciência: nesse sentido o Direito ocupa um lugar distinto nos domínios das Ciências 
Sociais. Refere-se ao estudo do Direito, faculdade de Direito. 
O Direito como justiça: nesse sentido o Direito é usado no sentido de justiça, externando assim a 
importância dos deveres de cada um para com a coletividade. 
O Direito como ordenamento jurídico: no sentido de sistema de normas ou regras jurídicas que 
traga aos homens determinadas formas de comportamento, vigentes em um dado momento 
histórico. 
 
Justiça: É o principio básico de um que tem o objetivo de manter a ordem social através da 
preservação dos direitos em sua forma legal. 
 
Jurisprudência - se refere à regra que surge depois que juízes decidem de forma idêntica sobre 
diversos casos semelhantes. Decisão reiterada de juízes, baseada em precedentes. 
 
Jurista - Aquele que estuda o Direito. 
Jurisconsulto - Aquele que emite opiniões ou pareceres jurídicos. Ex.: advogado, procuradores.. 
 
Direito Natural – é um Direito que não esta escrito, corresponde a uma justiça superior e suprema. 
Os princípios não são criados pelo homem e sim revelados pela própria natureza humana. 
Características: eterno, imutável e universal. 
Direito Positivo – só vale o que esta escrito, que foi “positivado” pelo Estado. É o conjunto de 
normas jurídicas criados pelo Estado. Características: temporal, formal e mutável. 
 
Direito Objetivo - É denominado, desde a época dos romanos, norma agendi, isto é, refere-se ao 
que é determinado por lei, em vigor no país, numa dada época. 
Direito Subjetivo - É denominado, desde a época dos romanos, facultas agendi, isto é, a faculdade 
que cada pessoa tem de agir de acordo com o disposto na norma jurídica, ao que concedido pela 
lei. 
Direito Histórico – Direito fora de vigor. 
 
Direito Público – busca regular os interesses da sociedade como um todo. 
Direito Privado – busca regular interesses individuais. 
 
Ramos Direito Público: 
 
Direito Internacional Público – celebração de tratados entre nações. Ex.: tratados, convenções, 
acordos.. 
Direito Constitucional – tem por objetivo de estudo a Constituição, onde estão definidos a 
organização do Estado e os direitos, as garantias e os deveres individuais e coletivos. 
Direito administrativo – trata das normas que regulam a administração pública. Ex.: nomeação de 
um servidor público. 
Direito Tributário – normas que regulam a arrecadação dos tributos, especialmente os impostos. 
Direito Penal – trata das condutas prejudiciais à sociedade, denominadas crimes. Ex.: indivíduo 
falsifica a assinatura de alguém em um documento. 
Direito Processual – possibilita a formação e o desenrolar do processo judicial. 
 
Ramos Direito Privado: 
 
Direito Internacional Privado – trata das regras sobre qual legislação aplicável à solução de 
relações jurídicas privadas quando envolvidos nas relações mais de um país. 
Direito Civil – onde estão reunidas as principais regras que regulam os interesses dos particulares. 
Direito Comercial – conjunto de regras que regulam a atividade comercial. 
Direito do Trabalho – trata das regras que dizem respeito à relação entre patrão e empregado. 
 
 
AULA 2 
 
Segundo o princípio do entrelaçamento, todas as leis, seja qual for o âmbito em que tenham sido 
criadas, agem em conjunto. Segundo esse princípio, uma lei municipal não pode contrariar algo 
definido no âmbito estadual e assim por diante, até a constituição. Pelo princípio da derivação, 
todas as leis partem da mesma origem: a constituição, ou a “carta magna” de um país. Sendo 
assim, as bases sobre as quais os legisladores podem sofisticar a previsão sobre atos da 
sociedade é sempre a mesma. 
 
Fontes do Direito – a principal fonte do direito é a Lei, quando a lei for omissa, o juiz poderá lançar 
mão de fontes secundárias ou mediatas, são elas: Analogia, Costumes, e os Princípios Gerais do 
Direito. 
 
Fonte imediata ou primária: 
Lei em sentido estrito – conjunto de normas que emanam apenas do Poder Legislativo. 
Lei em sentido amplo ou sentido lato – indica todo o Direito escrito, elaborada pelo Poder 
legislativo e todas as outras normas oriundas de outros poderes. Ex: decretos, regulamentos e 
portarias. 
 
Fontes secundárias ou mediatas: 
Analogia – Ponto de semelhança entre coisas diferentes. Consiste em aplicar a uma situação não 
prevista em lei o dispositivo legal que se aplica a outra situação semelhante. 
Costumes – é composto pelo Uso, elemento material e objetivo que consiste na observância 
freqüente. E pela Convicção, elemento psicológico e subjetivo, descende da conscientização 
generalizada da sociedade. 
Princípios Gerais do Direito – normas fundamentais que se encontram, principalmente, nas 
declarações de Direitos Humanos. 
 
O Costume no Direito Brasileiro: o Sistema baseado nos costumes vigorou entre nós até o Código 
Civil de 1916, a partir do qual o costume passou a ter função apenas supletiva e interpretativa. Ou 
seja, um caso seria julgado com base nos costumes apenas quando não houvesse previsão em 
lei. Este é o sistema mantido pelo atual código civil. 
 
Fontes do Direito Secundárias nos dias atuais: hoje em dia as fontes secundarias praticamente 
não tem mais aplicação, visto que a medida que os conflitos se repetem e que uma sociedade se 
moderniza, seus costumes e os princípios gerais do Direito vão sendo gradualmente 
transformados em normas escritas. 
 
Doutrina x Jurisprudência 
Integrantes do Poder Judiciário formam jurisprudência. Professores de Direito, advogados e outros 
estudiosos do Direito formam doutrina. 
 
Súmulas de jurisprudência: documentos cuja existência serve de precedente no momento em que 
outros juízes se vejam diante de situação parecida. 
 
Hierarquia das leis 
 
1. Constituição Federal e suas emendas; 
2. Leis complementares; 
3. Leis federais (todas, exceto as complementares); 
4. Constituições estaduais e suas emendas; 
5. Leis complementares às constituições estaduais; 
6. Leis estaduais; 
7. LEIS ORGÂNICAS dos municípios; 
8. Leis municipais. 
 
 
Emenda à Constituição – destina-se a modificar o texto da Constituição. Exige Maioria 
qualificada para aprovação, que se refere a um numero fracionário, 3/5 dos votos totais. 
O surgimento do Constitucionalismo: 
 
Diversos movimentos históricos – e documentos produzidos em virtude desses movimentos – 
ajudaram a estabelecer os princípios que regem a formulação de uma constituição. As Cartas 
antigas buscavam trazer as primeiras noções de garantias e direitos fundamentais. No 
absolutismo, as leis oriundas desse período buscavam adequar a nova realidade (queda do 
Feudalismo) à vontade do rei. As idéias iluministas propiciaram uma mudança no pensamento, 
servindo de base para diferentes posicionamentos contra o poder absoluto. Podemos sintetizar a 
conseqüência dessas reflexões sociais em um movimento político-jurídico comum. Esse 
movimento pregava a necessidade de um instrumento que limitasse o poder político dos 
governantes dos Estados e conferisse segurança jurídica ao povo. 
 
 
 As constituições podem ser classificadas de acordo com critérios específicos, que determinam 
seu conteúdo, sua forma, seu modo de elaboração, sua origem, sua estabilidade e a extensão de 
seu texto. 
 
Quanto ao Conteúdo: 
- Materiais – é aquela em que se assentam os direitos que deveriam figurar em todas as 
constituições, como os direitos humanos. 
- Formais – tratam também de outras matérias. Trata-se da constituição real, existente, eficaz. 
Nossa constituição é exemplo de carta formal. 
 
Quanto à Forma: 
- Escritas – são as codificadas e sistematizadas em um texto único, caso da Constituição 
brasileira. 
- Não-escrita – são aquelas cujas normas não se limitam a um documento único e solene, ou seja, 
são escritas de forma dispersa, em diferentes documentos. Caso da
Constituição Inglesa. 
 
Quanto ao Modo: 
- Históricas ou costumeiras – resultam de lenta formação histórica, de uma vagarosa evolução 
das tradições. Caso da constituição inglesa. 
- Dogmáticas – são idéias políticas dominantes no Direito e na teoria política no momento de sua 
elaboração. São sempre escritas, como a brasileira. 
 
Quanto à Origem: 
- Populares ou democráticas – são aquelas que se originam de um órgão constituinte composto 
por representantes do povo, eleitos com o fim de as elaborar e estabelecer. 
- Outorgadas – são elaboradas e estabelecidas sem a participação do povo, são impostas pelo 
governante que detém o poder. 
- Cesaristas – são elaboradas sem a participação popular, mas submetidas ao povo por 
intermédio de um plebiscito ou referendo com a finalidade de legitimá-las. 
 
Quanto à Estabilidade: 
- Imutáveis – são aquelas em que se veda qualquer alteração. 
- Rígidas – são aquelas passiveis de alteração somente por procedimentos específicos, mais 
complexos 
- Flexíveis – são aquelas que podem ser livremente modificadas pelo legislador, toda constituição 
costumeira é flexível, sendo assim a inglesa exemplifica. 
- Semi-rígidas – são aquelas que estabelecem procedimentos específicos e mais complexos 
apenas para emendas que tem por objetivo alterar matéria constitucional. Somente as 
constituições escritas podem ser classificadas como semi-rígidas. 
 
Quanto à Extensão de seu texto: 
- sintética, genéricas ou concisas – são aquelas que expõem concisamente a organização do 
Estado e os direitos individuais. Esse tipo tende a uma maior permanência e se ajusta melhor a 
países desenvolvidos. 
- analíticas ou prolixas – são minuciosas em suas disposições. Nossa constituição é exemplo 
dessa classificação.
Aula 08 – Direito Constitucional: o poder constituinte
Doutrina do constitucionalismo tem relação com a estruturação política do Estado após a Revolução Francesa e o Iluminismo. A Constituição não poderia ser unilateralmente alterada e o Monarca passou a se submeter a ela. 
A Constituição como mecanismo de contenção do poder do Estado. O Estado Liberal deveria ser regido por uma Constituição com o objetivo de registrar a formação e a limitação básica do Estado diante do indivíduo (normatizar a ação do governo).
A Constituição é a norma fundamental estabelecida pelo Poder Constituinte que cria, organiza e mantém a ordem jurídica do Estado. O Poder Constituinte emana do povo e legitima a criação da lei fundamental do Estado, ou seja, é o poder de elaborar ou modificar (reformular) o ordenamento jurídico do Estado por meio da Constituição.
O Poder Constituinte é o originário dos poderes constituídos (Legislativo, Executivo e Judiciário) e com estes não se confunde.
O povo é o detentor legítimo do poder Constituinte e o transfere aos seus representantes por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte (ANC). Entretanto, nos regimes totalitários os detentores do poder podem estabelecer e impor as regras constitucionais, mas isto não muda o fato de que este é um direito legítimo do povo.
Poder Constituinte Originário (elaborar uma Constituição):
Não é limitado pelo direito positivo anterior, mas apenas pelo direito natural.
É inalienável, inicial (nenhum poder está acima dele – Constituição Promulgada), permanente (a nação sempre pode estabelecer suas próprias normas) , incondicionado (não se subordina a regras anteriores), ilimitado e autônomo.
A Constituição pode ser promulgada (legítima) ou outorgada (legal – imposta).
Poder Constituinte Derivado (modificar ou reformular a Constituição)
Não pode criar uma nova Constituição (competência reformadora).
É derivado (deriva do poder originário), subordinado (está abaixo do poder originário), passível de controle de constitucionalidade e condicionado (deve seguir regras já estabelecidas).
Pode ser reformador: objetiva criar condições permanentes para modificação do texto constitucional, adaptando-o às novas necessidades sociais, políticas e culturais.
Pode ser revisional: objetiva a reavaliação do texto constitucional após um determinado período de vigência, visando à mudança de seu conteúdo por um procedimento específico.
Pode ser decorrente: refere-se aos estados-membros da Federação, visando à estruturação das constituições dos estados-membros, resultando do poder de auto-organização que foi estabelecido pelo poder constituinte originário.
Formas de exercício dos poderes constituintes: assembleia constituinte (reunião de representantes do povo), aclamação (membros de determinado órgão formam uma proposição através de manifestação unânime), referendum constituinte (instrumento de consulta popular), aprovação dos estados-membros (tem relação com o sistema de governo), revolução.
Aula 09 – Direitos e Garantias Fundamentais
Os direitos e garantias fundamentais surgem em decorrência da própria condição humana, garantidos constitucionalmente a todo e qualquer cidadão.
Direitos fundamentais e organização do poder estatal são a essência do constitucionalismo. O Estado deve zelar e promover os direitos fundamentais e, para tanto, precisa estar organizado. Os direitos fundamentais são verdadeiros critérios de legitimação do poder estatal e da ordem constitucional como um todo. Direitos fundamentais: à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. As garantias individuais são os meios oferecidos para a legitimação desses mesmos direitos.
A atuação dos poderes públicos está limitada pela proteção a certos direitos dos cidadãos. Isto teve origem nos movimentos revolucionários de inspiração liberal com as declarações de direitos (base fundamental e irredutível do Direito.
Referências importantes: declaração de independência dos Estados Unidos, declaração de direitos do homem e do cidadão (França), Segunda Guerra Mundial, que acabou fortalecendo o debate em prol dos Direitos Humanos, Iluminismo...
Direitos fundamentais = direitos humanos constitucionalizados.
Direitos humanos = direitos humanos de forma abrangente, englobando o plano internacional.
Os direitos fundamentais são imprescritíveis (sem prazo de validade), inalienáveis (não se pode doar ou vender) , irrenunciáveis (não se pode abrir mão) e universais (engloba todos os indivíduos).
Direitos humanos de primeira geração: correspondem aos direitos e garantias individuais e políticos clássicos (também conhecidos como liberdades públicas), surgidos institucionalmente a partir da Magna Charta (o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à honra, o direito à dignidade). Eles foram gestados no século XVII, com a formulação de uma doutrina moderna que embasou ideologicamente uma luta e que culminou na criação do Estado Moderno e na transição do sistema feudal para o capitalismo. Direitos humanos de segunda geração (coletivos ou difusos): direitos sociais, relativos à saúde, educação, previdência e assistência social, lazer, trabalho, segurança e transporte. 
Direitos humanos de terceira geração: direitos de solidariedade ou fraternidade que são conquistas sociais e democráticas (direito ao meio ambiente equilibrado, defesa do consumidor, à paz, ao progresso e à autodeterminação dos povos.
Exemplo de direito difuso: são aqueles que, uma vez violados, afetam toda a comunidade, e não um cidadão em particular - vazamento de petróleo no mar pode prejudicar uma determinada espécie e o desenvolvimento do ecossistema – os direitos difusos são de todos, mas “não são de ninguém”.
Aula 10 – Direito Administrativo: a estrutura da democracia
Direito administrativo = estudo das inúmeras normas que regulam a administração pública do Estado; trata da estrutura e das competências do Estado (sociedade politicamente estruturada, um ente), além das relações sociais decorrentes das normas jurídicas que regulam tais competências.
Função legislativa (elaborar leis): Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, Câmara
Legislativa do Distrito Federal.
Função Jurisdicional (aplicação do direito, legitimidade para julgar): tribunais. 
Função administrativa: busca essencialmente o atendimento das necessidades materiais do povo (elemento humano do Estado), sobretudo pela prestação de serviços públicos.
A administração pública, do ponto de vista organizacional, tem sido entendida majoritariamente como um conjunto de ÓRGÃOS (centros autônomos de competência pelos quais age o Estado) e ENTES (PJs com personalidade jurídica) estatais que produzem serviços, bens e utilidades em prol da coletividade. Dela depende a execução das decisões políticas do Governo, que visam a cumprir os objetivos do Estado, descritos no texto constitucional.
Princípios da administração pública: legalidade (sujeição aos mandamentos da lei), moralidade (moral comum e administrativa - probidade administrativa – aturar de acordo com motivação imoral ou desonesta), impessoalidade (o agente público deve ser imparcial em suas decisões), publicidade (transparência pela divulgação dos atos dos agentes públicos, mas há exceções), eficiência (melhor desempenho possível buscando a plena satisfação dos administrados com menor custo para a sociedade).
ESTADO = pessoa jurídica territorial soberana composta por 3 elementos básicos: povo território e governo
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA = instrumento idôneo ao desempenho permanente e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou daqueles por ele assumidos em benefício da coletividade.
GOVERNO= concretiza a emanação do poder político, elemento essencial na constituição de um Estado. É responsável pela elaboração das políticas públicas e das estratégias necessárias à consecução dos objetivos do Estado consignados na Constituição.Teoria da Tripartição dos Poderes:
Poder Legislativo (função legislativa)
Poder Executivo (função administrativa)
Poder Judiciário (função jurisdicional)
A função administrativa acaba sendo exercida pelos poderes legislativo e judiciário quando da organização interna destes poderes. A estrutura que permite alcançar os fins do Estado e que perdura para além dos mandatos de governantes e que organiza as funções relevantes ao bom funcionamento do Estado é o que se chama administração pública (objeto do Direito Administrativo).
Aula 11
Para entendermos como surgem leis e decretos – atos que, em um Estado de direito, não são impostos por uma figura central –, é preciso que se identifiquem as competências de cada esfera do Poder. Da mesma forma, para compreender como é utilizada a soma dos impostos recolhidos pelo Estado, é preciso saber que órgão, que entidade responde por cada decisão ou serviço público.
A administração pública se organiza em três níveis (federal, estadual e municipal), podendo ser direta ou indireta. 
Administração direta = órgãos públicos (integra a estrutura do ente federativo) = estrutura centralizada = Presidência da República + ministérios
Administração indireta = entidades (com personalidade jurídica própria) = estrutura descentralizada = autarquias + empresas públicas + sociedades de economia mista + fundações públicas.
Os órgãos, quanto à posição estatal podem ser independentes (representativo dos poderes), autônomos (imediatamente abaixo dos independentes), superiores (entre os autônomos e subalternos sem autonomia administrativa) e subalternos (serviços de rotina). Quanto à estrutura, podem ser simples ou compostos (contendo órgãos menores). Quanto à atuação funcional, podem ser singulares (único titular) ou colegiados.
Aula 12 - Direito Penal – Teoria Geral do Crime
O Direito Penal é um ramo do Direito Público Interno. O Código Penal divide-se em duas partes: a Parte Geral e a Especial. Mas, além do Código Penal, existem várias outras leis penais, chamadas especiais ou extravagantes, destacando-se dentre elas a Lei das Contravenções Penais.
As infrações ou ilícitos penais dividem-se em crimes (delitos e contravenções) 
Crime é a conduta típica (ação ou omissão, comissiva ou omissiva), antijurídica e culpável.
Tipicidade é a descrição da conduta punível, feita pela lei e correspondente ao crime.
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação (= previsão) legal”.. 
Excludentes de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito.
Culpabilidade 
O Código Penal (CP) estabelece que o crime é doloso “quando o agente quis o resultado” (dolo direto) “ou assumiu o risco de produzi-lo” (dolo eventual). A culpa ocorre quando o agente pratica o fato por negligência, imprudência ou imperícia.
Crimes podem ser consumados ou tentados, quando os atos de execução são iniciados, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Menores de 18 são penalmente irresponsáveis. De acordo com o Art. 103 do ECA, “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas (Art. 112, do ECA), dentre outras:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional.
As penas têm finalidade educativa: visam recuperar o criminoso para seu retorno ao convívio social. Não objetivam punir, mas educar. Podem ser:
a) privativas de liberdade (regimes fechado ou reclusão, semi-aberto ou aberto);
b) restritivas de direito (prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana).
c) multa.
Livramento condicional: cumprimento de mais de um terço da pena, caso o condenado não seja reincidente em crime doloso e tenha bons antecedentes; comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; reparação do dano causado pelo ilícito cometido, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo (situação econômica do preso ou paradeiro desconhecido da vítima).
Medidas de segurança:
a) internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico (antigos manicômios judiciários) ou, à falta dele, em outro estabelecimento adequado; e
b) sujeição a tratamento ambulatorial, pelo qual são dados cuidados médicos à pessoa que a ele se submete, sem necessidade de internação.
A prescrição é uma forma de extinção da punibilidade, ou seja, de extinguir a responsabilidade do criminoso. É, portanto, um acontecimento que impede a punição do criminoso.
Parte Especial do Código Penal
• Crime contra a pessoa – homicídio e tentativa de homicídio (crimes contra a vida); lesões corporais; periclitação (colocação em perigo) da vida e da saúde; rixa; crimes contra a honra e a liberdade individual. 
• Crimes contra o patrimônio – furto; roubo e extorsão; usurpação; dano; apropriação indébita; estelionato e outra fraudes; receptação.
• Crimes contra a propriedade imaterial – crimes contra a propriedade intelectual; contra o privilégio de invenção; contra as marcas de indústria e comércio; concorrência desleal.
• Crimes contra a organização do trabalho. 
• Crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos.
• Crimes contra os costumes – crimes contra a liberdade sexual; sedução e corrupção de menores; rapto; lenocínio e tráfico de mulheres; ultraje público ao pudor.
• Crimes contra a família – crimes contra o casamento; contra o estado de filiação; contra a assistência familiar; contra o pátrio poder, a tutela e a curatela.
• Crimes contra a incolumidade pública – crimes de perigo; contra a segurança dos meios de comunicação e transportes e outros serviços públicos; contra a saúde pública.
• Crimes contra a paz pública e contra a fé pública – moeda falsa; falsificação de títulos e outros papéis públicos; falsidade documental;
outras falsidades. 
• Crimes contra a Administração Pública – crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral; crimes praticados por particular contra a administração em geral; crimes contra a administração da Justiça. 
Crimes contra a Administração Pública
Peculato = crime de apropriação indébita, só que aqui ele é praticado por funcionário público.
Concussão = é um dos crimes mais graves contra a Administração Pública. É, na lição da doutrina, a violência praticada contra os que estão submetidos à Administração Pública, para satisfação de interesse particular, ou uma forma de extorsão praticada por funcionário público. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
Corrupção passiva = quando o funcionário público solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem. Tem, portanto, caráter mais brando do que a concussão, em que o verbo caracterizador do crime é o “exigir”.
CORRUPÇÃO ATIVA = Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
Na corrupção passiva é o funcionário público quem pede a propina; na corrupção ativa, ele aceita aquela que lhe é oferecida.
PREVARICAÇÃO = Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal
CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA = Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.
VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA = Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:
RESISTÊNCIA = Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
DESOBEDIÊNCIA = Desobedecer a ordem legal de funcionário público
DESACATO = Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA = Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função 
Aula 13 Noções de Direito Civil
 Pessoa = sujeito de direitos e deveres (personalidade civil)
Personalidade civil = tem início com o nascimento da pessoa natural com via e se encerra com a morte.
A lei protege os direitos do nascituro.
Definição jurídica de ausência = Não há indícios reais de que a pessoa de fato tenha morrido
Declaração de ausência – os interessados (geralmente os pais ou filhos do desaparecido) ou ainda o Promotor de Justiça (porque a lei assim o prevê quando o Estado tem interesse) requerem a declaração de ausência ao juiz, que nomeia um curador, que será o responsável provisoriamente pela administração dos bens do desaparecido e que fará também a arrecadação dos bens. Serão publicados editais, de dois em dois meses, pelo prazo de um ano, para se ter certeza de que o suposto desaparecido de fato está ausente. Se houver filhos menores sem responsável legal, o juiz lhes nomeará um tutor (responsável que cuidará de seus interesses) .
Sucessão provisória – um ano após o primeiro edital (ou três anos caso o desaparecido tenha deixado um procurador para gerir seus bens), poderá ser aberta a sucessão provisória (inventário dos bens deixados pelo ausente), entrando os herdeiros na posse dos bens deixados, mas garantindo que, se o ausente retornar, lhe devolverão tudo o que houverem recebido.
Sucessão definitiva – dez anos depois de aberta a sucessão provisória (ou cinco anos após, caso o ausente tenha mais de 80 anos de idade), os interessados podem requerer a sucessão definitiva, cancelando-se a garantia que haviam dado. Neste caso, se o ausente reaparecer, terá direito à devolução dos bens, porém no estado em que se encontrarem, ficando prejudicado no direito de ser indenizado. Com o final da sucessão definitiva, o ausente passará a denominar-se presumivelmente morte.
MORTE PRESUMIDA = Além da hipótese que você acabou de ver, pode ser declarada presumidamente morta a pessoa que tenha participado de um evento do qual decorram indícios veementes de muitas mortes, bastando apenas que se apresente ao juiz uma prova de que a pessoa participava do evento e se encontrava em situação de risco de vida. O juiz fixará então uma data provável do falecimento (a data do fato que provavelmente tirou a vida da pessoa).
COMORIÊNCIA = Quando se presume que as mortes foram simultâneas (a ponto de não se saber dizer quem morreu em primeiro lugar), diz-se que houve comoriência. Entre comorientes não há sucessão.
Se fosse possível afirmar o momento exato da morte de um e de outro, haveria sucessão entre os mortos (do pai para o filho falecido) para, após, sucedê-los os vivos.
CAPACIDADE CIVIL = mesmo sendo sujeito de direitos e obrigações desde o nascimento, o indivíduo somente terá aptidão para o exercício pleno de tais direitos e obrigações com a maioridade (os dezoito anos), ocasião em que terá a chamada capacidade civil
Os menores de 16 anos, os doentes mentais sem discernimento para os atos da vida civil e os que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade (uma vítima de amnésia, por exemplo) são denominados absolutamente incapazes (TUTELA).
Os menores entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos (aquele que esbanja) são denominados relativamente incapazes. Estes serão sempre assistidos por seus pais ou, na sua ausência, pelos curadores (CURATELA).
Emancipação = A menoridade somente cessa com a chegada do 18o aniversário, mas a capacidade civil poderá ser antecipada com a emancipação.
Há atos que naturalmente emancipam o menor, tornando-o automaticamente apto para a inteireza da vida civil. São eles: o casamento; o exercício de emprego público efetivo; a colação de grau em curso superior; pela atividade comercial, quando gera recursos próprios; pelo emprego, quando dá autonomia econômica ao menor. 
A emancipação, uma vez adquirida, torna-se definitiva. É irrevogável.
O índio, para a prática dos atos da vida civil, deve ser emancipado.
Pessoa jurídica é a entidade constituída por homens. Ela tem vida, direitos, obrigações e patrimônio próprios. Tem personalidade jurídica própria, sendo representada nos seus atos por quem a lei determina. Algumas pessoas jurídicas não têm personalidade própria, confundindo-se com a pessoa que a administra (sociedade em comum = sociedade informal).
As pessoas jurídicas geralmente são representadas pelo seu gestor ou quem este nomear (um procurador ou um preposto). 
Herança jacente = herança sem herdeiros.
Aula 14 Noções de direito civil (continuação)
O domicílio da pessoa natural é o “lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo”. A residência é o local onde vivemos, sós ou em companhia de nossos familiares; é a nossa morada habitual.
Já as pessoas jurídicas, segundo o Art. 75, do Código Civil, têm os seguintes domicílios:
I – a União tem como domicílio o Distrito Federal;
II – os Estados e Territórios, as respectivas capitais;
III – o Município, o lugar onde funcione a administração municipal;
IV – as demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.
Por bem jurídico, formalmente, entendemos tudo aquilo sobre o que recai o poder do sujeito de direitos. Esse bem pode assumir valor material, palpável, como o dinheiro, um imóvel etc., ou valor imaterial.
Bem Móvel: é o bem que possui movimento próprio ou pode ser movimentado por força alheia. Os que
têm movimento próprio são também chamados semoventes.
Imóvel: é aquele que não pode ser removido de um lugar para o outro sem destruição.
Fungível: é o bem que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade
Não-fungível: é aquele que não pode ser substituído por outro da mesma espécie, quantidade ou qualidade em face do seu valor único e singular
Consumível: como o próprio nome sugere, é o bem que se consome ao ser usado, isto é, aquele cuja utilização implica sua destruição, mais ou menos imediata
Não-consumível: é o bem que não é consumido pela sua utilização
Divisível: é o bem que pode ser fracionado sem alteração da sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina.
Indivisível: é o que não se pode fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destina
Singular: é o que,embora reunido a outros, pode ser considerado individualmente, independentemente dos demais
Coletivo: é aquele bem que só é considerado junto com outros, com os quais constitui uma universalidade de fato. A pluralidade de bens singulares que, pertencentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária, pode ser considerada um bem coletivo. 
Público: é o bem que pertence ao poder público
Particular: é todo aquele que não seja público.
Sujeito ativo é quem tem direito a algo; é quem “recebe”. Sujeito passivo é quem sofre a ação da norma; quem “dá”.
Quando entre os sujeitos ativo e passivo se forma uma relação protegida pelo Direito, objetivando um bem jurídico, temos uma “relação jurídica”. Elementos fundamentais da relação jurídica – os sujeitos, o objeto e o fato jurídico.
Fatos naturais – os que são alheios à vontade direta do ser humano. Ocorrem pela ação da natureza 
Fatos voluntários ou humanos – são os fatos que derivam da vontade direta do ser humano
Lícitos – os que produzem efeitos válidos para o Direito.
Ilícitos ou atos ilícitos – os que produzem efeitos que, embora previstos, são contrários ao Direito 
Validade dos atos jurídicos: agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei.
Atos lícitos podem ser solenes ou não solenes (forma), unilaterais ou bilaterais, onerosos ou gratuitos (contrapartida), inter vivos ou causa mortis (efeitos após a morte) 
Aula 15 Noções de direito civil: direito de família e sucessões
o casamento é um fato jurídico voluntário pelo qual os nubentes (as partes interessadas em contrair matrimônio) declaram seu propósito de casar por livre e espontânea vontade, perante o oficial público que preside a cerimônia, constituindo assim uma sociedade conjugal.
Até o novo Código Civil, era o casamento que dava origem à família legítima. A partir de agora, no entanto, em razão do reconhecimento do instituto da união estável, passou-se a entender que a família legítima pode também originar-se da união estável.
Parentesco hereditário: é o vínculo que une pessoas descendentes uma das outras, ou de um tronco ancestral comum. 
Parentesco por afinidade: é a relação social que une uma pessoa aos parentes hereditários do seu cônjuge.
Parentesco civil: é o criado pelo casamento ou pela adoção, consistindo no vínculo pessoal que se estabelece entre o pai adotante e o filho adotado.
Parentes em linha reta: são as pessoas que descendem umas das outras
Parentes em linha colateral: são as pessoas que não descendem umas das outras, mas que possuem um tronco ancestral comum até o 4º grau.
Comunhão parcial - se excluem da comunhão os bens que cada cônjuge já possuía antes do casamento. 
Comunhão universal – consiste na fusão de todos os bens que os cônjuges possuíam antes do casamento com os que adquiriram já como casados. 
Participação final nos AQÜESTOS – neste regime, cada cônjuge mantém ao longo do casamento o seu próprio patrimônio, adquirido com recursos pessoais de cada um antes ou durante o casamento. Somente em caso de dissolução da sociedade conjugal, os bens, adquiridos por cada um durante o casamento, são reunidos em uma totalidade, passando cada cônjuge a fazer jus à metade dessa totalidade.
Separação de bens – completa separação de patrimônio entre os cônjuges.
A sociedade conjugal termina com a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
• morte de um dos cônjuges;
• nulidade ou anulação do casamento;
• separação judicial;
• divórcio.
A concessão do divórcio pode ser alcançada depois de um ano da decisão que proferiu a separação judicial, sendo, neste caso, denominada divórcio indireto. A conversão da separação judicial em divórcio será decretada por sentença da qual não constará referência à causa que a determinou. 
Já o divórcio direto é aquele que pode ocorrer após comprovada separação de fato por dois anos. 
No Código anterior, o poder familiar era denominado pátrio poder. O exercício do poder familiar, como explícito em lei, deve ter por objetivo a proteção dos filhos menores. Tal exercício é incumbência simultânea dos pais, ou seja, no respeito a esse instituto não se diferenciam pai e mãe.
A tutela é o instituto jurídico destinado a proteger os filhos menores cujos pais tenham falecido ou perdido o poder familiar. Pode ser testamentária, legítima ou dativa (nomeada pelo juiz)
Já a curatela é um instituto jurídico semelhante à tutela, dado o seu caráter assistencial. Diferencia-se dela, entretanto, porque se destina a proteger o incapaz maior de 18 anos.
É aquela que ocorre de acordo com as regras previstas na lei. O patrimônio é transferido aos herdeiros legítimos, de acordo com a seguinte ordem de vocação hereditária:
. descendentes;
. ascendentes;
. cônjuge sobrevivente;
. colaterais; ou
. Estado
Se o falecido deixou testamento, esta ordem não prevalece, atendendo-se então ao disposto no testamento, que deverá respeitar o direito dos “herdeiros necessários” (que são os descendentes ou os ascendentes) a pelo menos metade dos bens deixados pelo falecido.
Inventário, como vimos anteriormente, é a relação detalhada e precisa de todos os bens que constituem a herança; a partilha é a divisão dos bens contidos da herança, na proporção que compete a cada herdeiro.
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