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RESUMEN DE DERECHO PRIVADO I
UNIDAD I:
1. EL DERECHO:
Es un sistema de normas jurídicas que regulan la conducta humana en Sociedad. Estas normas tienen un orden denominado pirámide jurídica.
Derecho Objetivo:
Conjunto de normas jurídicas, conformes a la justicia que regulan la conducta humana en Sociedad.
Derechos Subjetivos:
a. Facultad de obrar o exigir todo lo que la Ley establece a nuestro favor.
b. Interés jurídicamente protegido.
c. Poder jurídico para satisfacer un interés
d. Facultad de goce de una cosa.
e. Poder de formación jurídica.
f. Derechos de la personalidad.
“El Derecho objetivo y los Derechos subjetivos se corresponden y se exigen recíprocamente ya que el objetivo existe por y para los Derechos subjetivos, y estos encuentran en aquel la razón fundamental de su existencia”.
La situación jurídica es una forma de estar las personas en la vida social, regulada por el Derecho.
a. Persona en sí misma.
b. En relación a bienes.
c. Situaciones en que actúan dos o más personas dando lugar a relaciones jurídicas.
La relación jurídica es el vínculo entre dos personas protegido por el sistema jurídico.
Elementos:
1. Sujetos: Uno titular del Derecho Subjetivo y otro titular del Deber Jurídico correlativo a aquel Derecho.
2. Objeto: Los bienes e intereses que se persiguen en una relación.
3. Causa fuente: Es la fuente de lo que emana la Relación, o sea los hechos o actos jurídicos que provocan el nacimiento de la relación.
“Es el nexo que une a 2 o más personas respecto de determinados bienes e intereses, regulada por el ordenamiento jurídico, dirigida a realizar una función social que merece la tutela del Derecho”.
Casos:
· Algunas relaciones se agotan casi junto con su nacimiento (compra-venta manual).
· Otras tienden a durar un tiempo (locación inmueble).
· Tienden a permanecer en el tiempo (relaciones de familia).
· Respecto a los Derechos Reales, las Relaciones nacen en virtud de conductas ilícitas que tienden a violarla.
Clasificación de los Derechos Subjetivos:
a. Absolutos (reales) y relativos (créditos).
b. Patrimoniales (reales, intelectuales, de crédito) y no patrimoniales (personalidad y familia).
c. Transmisibles e intransmisibles (vida, honor, etc.).
d. Principales (crédito) y accesorios (garantías).
e. Derechos de la personalidad (física o espiritual).
f. Derechos personales familiares (patria potestad).
g. Derechos de cooperación (formar parte de sociedades, corporaciones, etc.).
Derecho y Acción:
El Derecho subjetivo se manifiesta en una acción que promueve un proceso judicial.
A todo Derecho subjetivo le corresponde una acción. La defensa contra una acción se denomina excepción.
Ejercicio de los Derechos:
El Derecho subjetivo se ejerce frente al titular del deber.
Excepcionalmente se puede obrar de propia autoridad, incluso causar un daño sin ser antijurídico (estado de necesidad, legítima defensa).
Límite al ejercicio de los Derechos – Buena fe:
Buena fe implica comportarse de forma honesta, leal y recta.
Buena fe subjetiva: Creencia. La persona obra de buena fe persuadido de actual legítimamente.
Buena fe objetivo: Lealtad. Impone el deber de obrar con lealtad y rectitud.
Funciones de la buena fe:
Causa de exclusión de culpabilidad de ciertas conductas que objetivamente podrían ser ilícitas. Elemento fundamental en la interpretación y ejecución de los contratos.
Abuso del Derecho:
Límite al ejercicio de los Derechos subjetivos.
Criterio Subjetivo: Intención de perjudicar a otro, y aun cuando lo hace solo con culpa, sin dolo.
Criterio Objetivo: Todos los Derechos tienen una finalidad, y si se aparta de ella, el Derecho pierde su carácter. Mayor repercusión.
Art. 1071 original del Código Civil “El ejercicio de un Derecho propio, o el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto”.
La doctrina del Abuso del Derecho del 1071 es aplicable al Derecho Comercial.
Hay algunos Derechos que se pueden ejercer discrecionalmente (arbitrariamente) sin rendir cuentas (división de condominios, partición de herencia, etc.). Son los llamados Derechos absolutos, incausados, soberanos.
El “abuso de la posición dominante”: actuar sin tener en cuenta a los competidores, compradores, proveedores, etc.: Defensa a la Competencia.
CCYCN – Capítulo 3: Ejercicio de los Derechos.
Artículo 9: Principio de buena fe. Los Derechos deben ser ejercidos de buena fe.
Artículo 10: Abuso del Derecho. El ejercicio regular de un Derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.
La Ley no ampara el ejercicio abusivo de los Derechos. Se considera tal el que contraería los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.
Artículo 11: Abuso posición dominante. Lo dispuesto en Art. 9 y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en Leyes especiales.
2. DERECHO PRIVADO;
El Derecho Privado incluye las ramas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, y eventualmente con el Estado; pero cuando este actúa como persona de Derecho Privado. Su tronco común es el Derecho Civil.
Del Derecho Civil, se derivaron:
· El Derecho Comercial, que regula específicamente las relaciones de comercio,
· El Derecho Laboral, que regula las relaciones entre empleadores y los trabajadores.
· El Derecho Agrario, que reglamenta la actividad agrícola – ganadera.
· El Derecho Minero, rige las actividades derivadas de la actividad minera.
· El Derecho Internacional privado, que regula las relaciones de personas residentes en distintos países.
El nuevo Código unifica el Derecho Civil y Comercial incorpora materias que se encontraban fuera de la órbita del Derecho Privado. Así, los Derechos inherentes a la persona (Derecho a la intimidad, honor, imagen e identidad), dejados de lado por los códigos decimonónicos, ahora pasan a integrarlo junto a los Derechos patrimoniales. Y a la par de la regulación de los Derechos individuales, se incluyen normas relativas a los Derechos colectivos (Art.14).
Proceso de Unificación del Derecho Civil y Comercial en Argentina:
La unificación de la legislación Civil y Comercial ha sido siempre un tema controvertido, que venía siendo discutido desde hacía más de cien años, basta recordar que el Código de Comercio fue promulgado con anterioridad al Código Civil, lo que motivó que en el año 1889 debería modificarlo, mediante una reforma, al sancionarse la Ley 2637 el 9 de octubre de 1889, que se encargó de adecuar los textos que trataban temas similares.
A partir de entonces y durante décadas se presentaron variados proyectos de Leyes, que propiciaban la unificación, incluso en el año 1987 se llegó a sancionar por la Cámara de Diputados un Código único que fue luego vetado en su totalidad,
Hubo que esperar entonces hasta fines de noviembre de 2013, para que se apruebe un proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación.
Durante este proceso confrontaron dos posiciones antagónicas, aquellos defensores de la unificación quienes sostenían que las causas que dieron origen al Derecho Mercantil ya no existían, y que por lo tanto no se justificaba en el mundo moderno la doble regulación (Civil y Mercantil); tanto eco hizo esta corriente que algunos países europeos como Italia y Suiza regularon ambas materias un solo cuerpo normativo.
Por otro lado, estuvieron aquellos que defendían la tradicional distinción entre ambas ramas del Derecho Privado, sosteniendo que las especialidades de las instituciones del Derecho Mercantil justificaban plenamente la existencia de un régimen jurídico distinto, aún en nuestra época.
La realidad misma impulsó la unificación de los Derechos Civil y Comercial en un Derecho Privado comúnque abarque prácticamente la totalidad de las instituciones referidas al aspecto patrimonial de los particulares, en especial a las obligaciones y contratos, teniendo en cuenta, que las cuestiones que atiendan a circunstancias o relaciones específicas deberán ser previstas en legislación complementaria.
Nuevo Código Civil y Comercial Argentino:
A partir del 01 de agosto de 2015 entró en vigencia el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que fue aprobado por la Ley 26.994. Este cuerpo legislativo sustituye al Código Civil elaborado por Vélez Sarsfield y al Código de Comercio, desde su puesta en práctica tanto las situaciones civiles (cotidianas o no) como las comerciales quedarán gobernadas bajo este mismo cuerpo.
En cuanto a su estructura, el nuevo Código consta de 2671 Artículos divididos en un Título Preliminar y Seis Libros. El Libro Primero trata la teoría general de las relaciones jurídicas, ocupándose de las distintas especies; el Libro Segundo, se ocupa de las Relaciones de Familia; en el Libro Tercero, los Derechos Personales; en el Libro Cuarto, los Derechos Reales; el Libro Quinto, regula la Transmisión de Derechos por Causa de Muerte y el Libro Sexto, versa sobre las Disposiciones Comunes a los Derechos Personales y Reales.
Digesto Argentino y Leyes Complementarias:
En 1998 se sancionó la Ley 24.967 que ordenó la elaboración del Digesto Jurídico Argentino (DJA). El Digesto consiste en la consolidación de las normas vigentes nacionales. El objetivo de la norma es el de ordenar y clasificar las Leyes vigentes dentro de las distintas ramas del Derecho. Se descartan las normas cuyo objeto fue cumplido, derogadas en forma expresa, derogadas en forma implícita, o por vencimiento de su plazo.
En otras palabras, implica determinar qué normas al día de hoy están vigentes y cuáles no.
Mediante la Ley 26.939 (B.O. 16/06/14), se aprueba el Digesto Jurídico Argentino, consolidado el 30 de marzo de 2013. Este procedimiento analizó toda la legislación sancionada desde el año 1853.
El Digesto Jurídico contiene, expuesto en sus tres anexos, lo siguiente:
Anexo I. Normas vigentes «Leyes nacionales de carácter general vigentes».
Anexo II. Normas no vigentes «Leyes nacionales de carácter general no vigentes».
Anexo III. Referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la Nación es parte. (Normas de Integración vigentes).
Las Leyes que integren el Digesto Jurídico Argentino se identificarán por categorías como, por ejemplo: ACU-Administrativo Cultura, ADM-Administrativo, AED-Administrativo Educación, ASA-Administrativo Salud, B-Aduanero, C-Aeronáutico, D-Bancario, E-Civil, F-Comercial, P-Laboral, Q-Medio Ambiente, R-Militar, entre otras.
3. FUENTES DEL DERECHO.
Ley:
Es la principal fuente del Derecho en Argentina, reglas de conducta escritas que regulan la conducta humana en Sociedad.
Clasificación de las Leyes:
a. Leyes en sentido formal: Es toda norma emanada desde el Congreso conforme al mecanismo constitucionalmente determinado, ósea aquellas que siguen todos los pasos para su creación. Son Leyes en sentido formal: Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Divorcio, la Ley de Sociedades, la Ley de transplantes, Código Civil y Comercial, etc.
b. Leyes en sentido material: Las que no siguen el proceso formal. Ejemplos: Los DNU que emanan del Poder Ejecutivo, la Constitución Nacional, aunque no emane del Poder Legislativo, las Constituciones Provinciales y las Leyes Provinciales. También serían leyes en sentido material, aunque no emanan del Poder Legislativo, pero son generales y coercitivas, los Decretos y las Ordenanzas de las Municipalidades.
Otras Clasificaciones:
Por su estructura: Rígidas (a la realización de un hecho se aplica una sanción) o flexibles (margen de apreciación)
Relación con la voluntad: Imperativas (no acuerdo de voluntad: pueden ser preceptivas o prohibitivas) o supletorias (suplen la voluntad no expresada: pueden ser complementaria o interpretativas).
Por la esfera territorial de aplicación: Nacional, Provincial o Municipal.
Por la Materia: de Fondo y de Forma.
Caracteres de la Ley:
Obligatoriedad: Es el carácter imperativo de la Ley, es decir que, como consecuencia de haber sido establecida por el Estado, obliga a todos.
Generalidad: Se establece para un número indeterminado de personas o de hechos. Su aplicabilidad es indefinida, general y abstracta.
Justicia: Se vincula a la igualdad; es decir, la Ley debe tener un tratamiento igualitario para situaciones semejantes.
Autenticidad: La Ley debe emanar del poder con función legislativa ejercido en forma legítima.
Pasos para la creación de una Ley:
1. Iniciativa: Un legislador, el Poder Ejecutivo, o un ciudadano presenta el proyecto en el Congreso.
2. Sanción: Acto por el cual el Poder Legislativo aprueba un proyecto, de acuerdo al mecanismo establecido por la Constitución. Con el voto afirmativo de ambas Cámaras (La 1/2 + 1 ó 2/3 tercios).
3. Promulgar: El Poder Ejecutivo atestigua la existencia de la Ley y ordena su cumplimiento. El Poder Ejecutivo tiene la facultad del VETO.
4. Publicación: Conocimiento general, no es obligatoria sin ella.
** Vigencia: Comienza la obligatoriedad cuando la Ley lo determine o a partir de los 8 días de publicación en Boletín Oficial.
Leyes imperativas y supletorias
Por su validez en relación a la voluntad de las personas, las Leyes pueden ser imperativas o supletorias:
a) Son Leyes imperativas las que prevalecen sobre cualquier acuerdo de voluntad de las personas sujetas a ellas; debe cumplirse aun cuando ambas partes estimaran preferible otra regulación de sus relaciones jurídicas. En algunos casos asumen la forma de mandatos y en otros de prohibiciones; pero los particulares no pueden dejarlas sin efecto. Este concepto se vincula con la Ley de orden público.
Dentro de estas Leyes, hay una subcategoría, las Leyes prescriptivas, cuyas disposiciones no pueden ser alteradas o dejadas de lado por las convenciones particulares; pero una vez adquirido un Derecho como consecuencia de dichas disposiciones, la parte favorecida puede renunciarlo.
b) Son Leyes supletorias o interpretativas aquellas que las partes, de común acuerdo, pueden modificar o dejar sin efecto. Estas normas son frecuentes en materia contractual. El legislador suele tener en cuenta la posibilidad de que las partes, al celebrar un contrato, no hayan previsto algunas de las consecuencias que pueden derivar de él; para esos casos, establece reglas que, desde luego, sólo tienen validez en la hipótesis de que los interesados nada hayan dispuesto sobre el particular. Por eso se llaman supletorias, puesto que suplen la voluntad de las partes no expresada en los contratos. Y como el legislador dicta la regla de acuerdo a lo que parece más razonable, o a lo que es la práctica de los negocios, en el fondo procura interpretar lo que hubieran establecido los contratantes, de haberlo previsto. De ahí, que se llamen también interpretativas. Es claro que, si las partes no están conformes con la solución legal, pueden, de común acuerdo, dejarla sin efecto y convenir cualquier otra regulación de sus relaciones jurídicas. Este es un campo que queda enteramente librado al principio de la autonomía de la voluntad.
Fuentes del Derecho:
• Cómo el ordenamiento jurídico se formó.
• Origen de las normas.
• Antecedentes tenidos en cuenta por el legislador.
• Preceptos de donde derivan Derechos y obligaciones. • Forma de creación de las normas jurídicas obligatorias (Derecho Positivo).
Fuentes del Derecho – Clasificación:
Formales: Dotadas de autoridad. Son obligatorias en virtud de un mandato legislativo (Ley).
Materiales: No tienen autoridad u obligatoriedad. Contribuyen a fijar el contenido de la norma. Ayudan al entendimiento.
Jerarquía de las Fuentes:
CCYCN Articulo 1: Fuentes y Aplicación: Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las Leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos en losque la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las Leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a Derecho.
Costumbre jurídica:
Concepto:
Uso implantado en una comunidad (social) y considerado por ella como jurídicamente obligatorio o al menos autorizado.
Consiste en el hecho de que un grupo social determinado en un lugar y tiempo determinado observe de manera uniforme, constante y espontáneamente, un determinado modo de obrar de contenido jurídico, considerándolo obligatorio o autorizado.
Clasificación:
Fuente formal: Cuando es norma jurídica, obligatoria
Fuente material: Cuando inspira las soluciones que adopta (la Ley, las sentencias o jurisprudencia, o la doctrina).
Elementos:
Elemento Objetivo: Uso reiterado, uniforme, general, constante y jurídico.
Elemento Subjetivo: Considerarlo como jurídicamente obligatorio.
Elemento Objetivo – El Uso -
Debe mediar una práctica de la comunidad, que debe expresarse; constituye un requisito de la constitución del Derecho consuetudinario y no sólo un medio de prueba.
Condiciones que debe reunir el uso:
Uniformidad: Si una parte de la comunidad aceptase tal práctica y otra la contradijera, en realidad no podría deducirse la existencia de un uso que pudiera constituirse en norma jurídica.
Generalidad: Debe estar extendido en la comunidad. No es necesario que lo practique toda la sociedad.
Constancia del uso: Continua y de previsible continuación, no hallándose interrumpida por períodos.
Duración: La práctica debe tener una cierta duración temporal; no necesariamente un uso prolongado.
La Materia: La práctica o uso debe moverse dentro del área de lo jurídico.
Elemento Subjetivo: Conciencia de obligatoriedad:
Es la consideración de que el uso es jurídicamente obligatorio.
Criterios para su caracterización:
• Debe existir la voluntad de crear Derecho a través del uso.
• Debe tratarse de la mera conciencia de que se trata de una obligación. Es la idea que se impone.
Usos convencionales o de trafico:
Son los usos en la práctica de los contratos.
Son usos jurídicos propiamente dichos.
Les corresponde una importante función interpretativa y supletoria de la voluntad de las partes.
Clasificación de la costumbre:
En todos los casos debe probarse su existencia y contenido (a menos que sea notorio).
Secundum legem: Legales, de Derecho o interpretativos: integran el contenido de la norma escrita. El legislador remite la solución a la costumbre.
Praeter legem: Costumbre normativa de Derecho: materias no contempladas por lasnormas escritas. Art. 17 CCyCN la acepta.
Contra legem: Derogatoria de la Ley. Excepcionalmente se la puede considerar válida.
La Jurisprudencia:
• Conjunto de fallos que sirven de precedentes para futuros pronunciamientos.
• Tiene mayor significado cuando es pacifica, concordante y reiterada.
• Derecho consuetudinario judicial.
• Se tiene en cuenta para la labor de los estudiosos del Derecho, y de los litigantes al defender sus Derechos.
• En general es considerada fuente material. Es fuente formal excepcionalmente: ciertos pronunciamientos judiciales, tales como las sentencias de las Cámaras de Apelaciones en sus Fallos Plenarios, y las sentencias de la Corte Suprema de la Nación (recursos extraordinarios).
• Alude a las decisiones emanadas de los tribunales que sientan doctrina al decidir las cuestiones sometidas a ellos.
• No cualquier pronunciamiento judicial constituye verdaderamente jurisprudencia; ni cualquier parte de la sentencia es relevante como antecedente judicial.
• La parte importante de las sentencias son los motivos o considerandos: da a conocer la manera de interpretar la norma jurídica.
• Estos motivos son los que pueden convertirse en jurisprudencia justamente porque son abstractos y generalizables, de modo que tienen los elementos de la norma de Derecho objetivo.
• Tienen relevancia los pronunciamientos de las Cámaras Nacionales de Apelación, de las Cortes Superiores de Provincia y de la Corte Suprema nacional.
• Recurso extraordinario: competencia de la Corte Suprema nacional por cuestiones federales, o sea cuando está en juego la Constitución Nacional o la interpretación de la Ley Federal. Se impone por “autoridad moral”.
• Fallos plenarios: ante las Cámaras Nacionales de Apelación.
Elementos de la Jurisprudencia:
Repetición, uniformidad, jerarquía.
Fallos obligatorios en Argentina (Fallos Plenarios):
Por medio de la Ley 27500, se reinstauró el recurso de inaplicabilidad de la Ley como remedio procesal para solicitarle a una Cámara Nacional o Federal que se constituya en tribunal plenario y unifique las doctrinas legales contradictorias de las salas que la integran.
La Ley N 27500 restituye los Artículos 288 a 301 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a su versión original, siendo estos sus principales lineamientos.
· Obligatoriedad del Fallo Plenario: La interpretación de una norma establecida en un fallo plenario será obligatoria para la misma Cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales esa Cámara sea tribunal de alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión personal. La doctrina plenaria solo podrá ser modificada por una nueva sentencia plenaria.
· Recurso de inaplicabilidad de la Ley: Es un remedio procesal para que las partes puedan recurrir una sentencia definitiva de segunda instancia, por contradecir la doctrina establecida por un fallo que haya sido dictado por alguna de las otras salas de la misma Cámara en los 10 años anteriores a la fecha de la resolución recurrida. El recurso debe interponerse dentro del plazo de 10 días de notificada la sentencia y ante la sala que la pronunció. De ser admitido, se concederá el recurso con efectos suspensivos y se remitirá el expediente al presidente de la Cámara para que inste el procedimiento de Ley. La resolución que se pronuncie respecto de la admisibilidad del recurso es irrecurrible.
· Autoconvocatoria: A iniciativa de cualquiera de sus salas, una Cámara Nacional o Federal podrá reunirse en tribunal plenario con el objeto de unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias. La convocatoria se admitirá si existe mayoría absoluta de los jueces de la Cámara.
Doctrina:
Es la opinión de grandes Autores.
Constituida por la obra de los juristas expresada a través de los libros, de los artículos, los comentarios a las sentencias judiciales, las críticas a la legislación.
No es fuente obligatoria, es valiosa para la explicación, interpretación y aplicación de la norma jurídica a un caso concreto.
Gran desarrollo, tanto desde el punto de vista de la interpretación de los textos legales vigentes cuanto en la formulación de propuestas para su mejoramiento.
Principios generales del Derecho:
Son los pensamientos directores de una regulación existente o posible. Fuente reconocida expresamente por el Art. 16 del CCyCN.
Cumplen una doble función: Como fuente y como elemento de interpretación del Derecho.
Concepciones:
· Ius naturalista: Principios del Derecho Natural.
· Ius positivista: Principios del ordenamiento jurídico del Estado o Derecho vigente, surge de normas jurídicas
· Combinación de ambas: Reglas que pueden dimanar del D. Positivo o por reglas de orden natural.
Enumeración de Principios Generales:
· Podemos nombrar los siguientes ejemplos de Principios:
· La capacidad de las personas físicas es la regla y la incapacidad es la excepción.
· Las incapacidades no pueden extenderse por analogía
· La libertad de formas de los actos jurídicos.
· La buena fe creencia y la buena fe lealtad.
· Se repudia el fraude a la Ley.
· Ha de prohibirse la justicia por mano propia.
· El patrimonio es garantía común de los acreedores.
· El interés familiar prevalece sobre el interés individual.
· El superior interés del niño.
Analogía:
Aplicación de un caso no previsto en la Ley, de la solución de una norma que se refiere a otro con quien tieneuna semejanza.
Procura descubrir nuevas normas.
Procedimiento lógico legal que facilite solución al intérprete en caso de ausencia de disposición expresa.
Establece la justicia de un trato igual para dos casos esencialmente semejantes.
Requisitos:
· Que haya laguna legal.
· Igualdad jurídica entre el supuesto regulado y el que no lo está.
· Que no exista prohibición legal de recurrir a la analogía.
La analogía en el Derecho Penal está vedada, la tipificación de la conducta sancionable debe ser expresa, si no hay una norma que expresamente califique como delictiva una conducta, debe entenderse que hay libertad de obrar. Otras exclusiones de la analogía pueden ser:
a. Leyes que tienen un puro carácter temporal.
b. Las que se refieren a circunstancias excepcionales.
c. Las Leyes prohibitivas y sancionadoras.
d. Las limitativas de la capacidad de las personas y de los Derechos subjetivos.
e. Las normas de Derecho singular o excepcional.
La equidad:
Mitigación del rigor de la Ley.
Adaptación de la Ley a las circunstancias del caso concreto.
La equidad hace a la aplicación de las Leyes, pero no a la integración del ordenamiento.
4. APLICACIÓN DE LA LEY:
Jerarquía de las Leyes, Pirámide Jurídica Argentina (Arts. 31 y 75 inc. 22 de la CN):
La jerarquía es un principio jurídico de la organización administrativa por el que los órganos o entes administrativos tienen la facultad de motivar, ordenar, coordinar, subordinar y fiscalizar los órganos inferiores, para la ejecución con una unidad de criterio y eficacia de la actividad administrativa.
CN - Art. 31: “Esta Constitución, las Leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la Ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las Leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859”.
CN – Art. 75 Inc. 22: Corresponde al Congreso: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a Las Leyes” (…). Los demás tratados y convenciones sobre Derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
Este inciso sienta, como principio general, él de la supralegalidad de los tratados internacionales de toda clase: los tratados prevalecen sobre las Leyes, con una sola excepción, los tratados están por debajo de la Constitución, pero por encima de las Leyes, y de todo el resto del Derecho interno. La excepción viene dada para los tratados de Derechos humanos, de la siguiente manera:
1. El mismo Art, inviste directamente de jerarquía constitucional a once instrumentos internacionales de Derechos humanos que enumera taxativamente.
2. Además, prevé que, mediante un procedimiento especial, otros tratados de Derechos humanos puedan alcanzar también jerarquía constitucional.
Aplicación de la Ley y resolución de conflictos: administración tradicional de justicia
y métodos alternativos de resolución de conflictos (negociación, mediación y
arbitraje):
Habrá conflicto cuando las partes intervinientes piensen distinto y no acerquen posiciones, ideas irreconciliables.
¿Cuáles pueden ser las actitudes frente a un conflicto?
1. Superación: se reconoce su existencia y hay voluntad de superarlo.
2. Ventajismo: se reconoce su existencia y se procura sacar provecho. del mismo.
3. Negación: se evita reconocer su existencia.
4. Evasión: se reconoce su existencia, pero se lo evita, se lo ignora.
5. Acomodación: se reconoce su existencia, pero se decide no darle respuesta.
6. Arrogancia: se reconoce su existencia, pero se asume que la otra parte debe ceder.
7. Agresividad: se combate con una respuesta hostil o violento.
Posiciones Vs Intereses
Necesidades, deseos, lo que deseo evitar
Es lo que expreso… lo que quiero
Es lo que expreso… lo que quiero
Forma de solucionar los conflictos:
Administración Tradicional de Justicia Vs Resolución Alternativa de Conflictos
Trabaja Posiciones… Trabaja intereses…. (salvo el Arbitraje)
Muchas veces es injusta
· Cuando se trabaja en torno a intereses ganan las dos partes.
· En la administración tradicional de justicia, el Estado a través del poder jurisdiccional que es monopolio de los Jueces, son estos los que deciden sobre las cuestiones: gana/pierde o pierde/pierde.
Administración Tradicional de Justicia:
Recurrir a las vías tradicionales de resolución de conflictos, o sea iniciar las acciones legales- procesos administrativos y judiciales-para que los poderes del estado intervengan.
No olvidar que la última palabra la tendrá el poder judicial porque, aunque pueda haber una instancia administrativa, por ejemplo, un problema por el uso indebido de una marca comercial puede plantearse ante el registro de marcas, en caso de no considerar ajustada a derecho la decisión administrativa siempre está abierta la vía judicial.
No olvidar que, según nuestra constitución, por haber adoptado una forma federal de gobierno, coexisten la justicia provincial – ordinaria- y la justicia federal. Según quiénes tienen el conflicto o según la materia del problema intervendrá una u otra, estando.
Modos Alternativos de Resolución de Conflictos;
Negociación:
Es voluntaria, informal, directa y permite a las partes tener control sobre el proceso, se llega a la solución sin ayuda. Ambas partes buscan el mejor resultado posible para que todos salgan beneficiados. Resultado gana/gana.
Existen diversos estilos de negociación, distinguiremos negociación por regateo o por intereses
Negociación de posición o por regateo:
Las negociaciones a menudo se parecen a un regateo en un bazar.
Cada parte se compromete en una posición y después regatea
Concesiones: Cada una adopta una posición de apertura extrema y va cediendo lentamente hasta la oferta final.
La Torta es fija, los intereses y posiciones son contrapuestas y lo que importa es el poder es una sola torta, por ello el único trabajo del negociador es reclamar valor, lograr lo más que pueda otorgando lo menos.
Negociación por intereses:
La Torta puede ampliarse, los intereses no son necesariamente contrapuestos, los dos podemos tener razón. Como logremos el resultado puede ser tan importante como el resultado mismo del proceso de negociación.
Buscar solucionar el conflicto según los intereses aun apartándose de las posiciones iniciales.
Ser incondicionalmente constructivos en las relaciones, esa es la regla irreductible de trabajo del negociador por intereses.
Algunos pueden manejar sus diferencias en forma de agresión, mediante negociación dura y hostil, etc. La idea es a través de una buena relación manejar cualquier problema que surja entre las partes.
Mediación:
Procedimiento voluntario u obligatorio como paso previo a acceder a la justicia. Conducido por un tercero imparcial “mediador” especialmente capacitado, bajo condiciones de confidencialidad. El tercero es aceptado de común acuerdo o es designado por la autoridad. Si se llega a un acuerdo, se pone fin a la controversia. Si fracasa, pueden ocurrir a la vía judicial o arbitral.
El objetivo de la mediación es:
Facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto aumentar el respeto y la confianza entre estas corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener respecto al conflicto y/o entre los implicados en este crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del conflicto
Casi cualquier conflicto en que estén implicadas las personas y organizaciones de la comunidad puede ser mediado.
El mediador NO RESUELVE, no propone soluciones.
Papel del Mediador:
“Debetener unos oídos grandes…y una boca chica” porque el mediador
1.-Conduce, lidera el proceso.
O sea, es un facilitador- imparcial, equidistante- al servicio de las partes en su empeño de llegar a un acuerdo
Los participantes necesitan que se les asegure la imparcialidad, entendida desde su perspectiva como la seguridad de que el mediador no hará coaliciones, es decir, uniones con uno de los participantes en contra del otro.
MEDIADOR Debe ser Imparcial: Generador de imparcialidad. Trabaja para que las partes se encuentren equilibradas al dialogar.
MEDIADOR Debe ser equidistante: Una forma de mantenerse equidistante es otorgar las mismas posibilidades a las dos partes, a través de mecanismos como hablar por turnos, con idéntico tiempo para esos turnos individuales, con un trato semejante, pero a veces el mediador debe aliarse temporalmente con la parte que necesite elaborar mejor sus planteos pues no apoyar al débil alteraría la equidistancia.
2.- Facilita la comunicación a través de la promoción de diálogos, ayuda a mirar de otra manera el conflicto en cuestión procurando que las partes involucradas lleguen a un acuerdo.
Escucha activamente y garantiza confidencialidad- y para ello al comenzar el proceso se firma un convenio de confidencialidad-, debe ser respetuoso, tolerante, generador de respeto, de confianza y de credibilidad.
Arbitraje:
El arbitraje es uno de los múltiples modos de solución pacífica de conflictos previsto en nuestro ordenamiento. El arbitraje es un acuerdo de voluntades destinado a resolver un conflicto presente o futuro de carácter patrimonial mediante la intervención de un árbitro, que dicta una sentencia llamada laudo arbitral, obligatoria para las partes, con efectos similares a los de una sentencia firme emanada de un juez competente. En palabras de la CSJN, es… la institución por la que un tercero resuelve las diferencias que enfrentan a dos o más partes, en ejercicio de facultades jurisdiccionales conferidas por ellos mismos.
En el CCyCN - Artículo 1649. Definición de Arbitraje- Hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual…
CCYCN - Artículo 2: Interpretación. La Ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las Leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de DDHH, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Vigencia de la Ley (Artículo N° 5) CCYCN:
a. 1° caso: Cuando la Ley lo determine. Puede disponer de retroactividad: hechos y relaciones ocurridos con anterioridad.
b. 2° caso: Si la Ley no lo estipula, a partir de los 8 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Principio de irretroactividad de la Ley:
El principio de que las Leyes disponen para el futuro parece obvio, pero hay casos que pueden obrar en el pasado, modificando hechos y actos, o tener efector anteriores a su sanción.
Excepciones al principio de la irretroactividad de la Ley:
a. Leyes interpretativas: Lógicamente tienen efecto retroactivo.
b. Leyes de orden público: Puede tener alcance sobre el pasado; limitadas por el respeto por garantías constitucionales.
c. Leyes que expresamente declaran efecto retroactivo respetando Derechos y garantías constitucionales.
Teoría de los Derechos adquiridos:
Distingue Derechos nacidos de la actividad de los hombres de los Derechos innatos, que son establecidos por Derecho natural (libertad, igualdad, etc.). Los adquiridos tienen vigencia desde su sanción y para el futuro; si una Ley nueva los afecta, se la considera retroactiva. Las nuevas Leyes cuando afectan meras expectativas no son consideradas retroactivas: las meras expectativas son aquellas que, por no haberse cumplido algún recaudo específico, todavía no pueden considerarse una prerrogativa jurídica Individualizada.
Doctrina de Roubier.
Trata de la irretroactividad en relación a los hechos cumplidos, y el efecto inmediato de las Leyes sobre las situaciones jurídicas.
· Aspectos dinámicos: Creación y extinción, cuando una de estas etapas concluye se denomina hecho cumplido, y por esto una Ley nueva no puede volver sobre ellas; ej. si dos personas se casan según una Ley, otra posterior no puede modificar ese hecho.
· Fase estática: Durante la cual la nueva Ley produce efectos. Los efectos posteriores a la entrada en vigencia de una Ley son regulados por ella por aplicación del principio del efecto inmediato de la Ley nueva; ej. la modificación de la capacidad de la mujer casada, se les modifica aún a los casados bajo la Ley vieja.
Según Roubier, la Ley sería retroactiva cuando...
· Vuelve sobre la constitución de una relación jurídica (modos de adquirir un dominio).
· Se refiere a efectos de una situación jurídica producida al amparo de una Ley anterior (nueva tasa de interés tenga efectos sobre algo ya pagado).
· Vuelve sobre la extinción de una situación jurídica (autorizo divorcio, se divorcia, luego no se permite).
· Atribuye nuevos efectos a hechos o actos jurídicos en relación a un período anterior a la vigencia de la Ley (nuevo impuesto a una actividad ya realizada)
· Se refiere a las condiciones de validez y efectos que ya se han producido, o a los elementos de una situación que está en curso de constitución o de extinción (declarar nula la interrupción de una prescripción).
CCYCN - Artículo 7: Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las Leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Las Leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la Ley no puede afectar Derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas Leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.
Efectos de la Ley con relación al territorio: Problema de la aplicación de la Ley en relación al territorio Soluciones del CC y C de la Nación (Libro Sexto TÍTULO IV parte general art. 2595 a 2600, ejemplos de parte especial pertinentes a los contenidos de esta asignatura):
Cuando las relaciones jurídicas desbordan las fronteras de un Estado y se desarrollan en el ámbito internacional, resulta necesario establecer, entre otras cuestiones, el sistema jurídico al que quedarán sometidos tales actos, a fin de establecer su validez, legalidad, su eficacia, extensión de los Derechos y las obligaciones que se generen.
Aplicación del Derecho extranjero (Art. 2595): Se plantea la cuestión de determinar la naturaleza jurídica o fáctica de la regulación extranjera aplicable al caso, ante la aplicación de la Ley extranjera, se presentan dos aspectos centrales a resolver:
a) El juez establece su contenido, y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces o del Estado al que ese Derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la Ley invocada. Si el contenido del Derecho extranjero no puede ser establecido se aplica el Derecho Argentino.
b) Si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal o se suceden diferentes ordenamientos legales, el Derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado al que ese Derecho pertenece y, en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate.
Reenvió (Art 2596): “Cuando un Derecho extranjero resulta aplicable a una relación jurídica también es aplicable el Derecho Internacional Privado de ese país. Si el Derecho extranjero aplicable reenvía al Derecho argentino resultan aplicables las normas del Derecho interno argentino. Cuando, en una relación jurídica, las partes eligen el Derecho de un determinado país, se entiende elegido el Derecho interno de ese Estado, exceptoreferencia expresa en contrario”. El hecho de establecer que la remisión efectuada por la regla de conflicto al Derecho extranjero comprende sus normas indirectas podría originar el conflicto negativo de Leyes. Es así, dado que la norma de conflicto extranjera puede determinar la aplicación de su propio Derecho material o, por el contrario, considerar aplicable el Derecho del juez que conoce en la causa, remisión que origina un círculo vicioso de sucesivas remisiones.
El nuevo Código adopta la teoría de la remisión integral, en virtud de la cual la regla de Derecho Internacional Privado que declara aplicable al Derecho extranjero se refiere a él en su totalidad, comprendiendo las normas indirectas de exportación, de importación y normas materiales. Se resuelve el problema mediante la aplicación de un reenvío de primer grado que conduce a la aplicación de la lex fori, dejando de lado la corriente doctrinaria que considera que la solución adecuada conduce a la aplicación final del Derecho material extranjero; es decir, que se debe solucionar el conflicto negativo de Leyes aplicando el doble reenvío.
Por ejemplo, si la norma de conflicto sucesoria argentina manda a aplicar la Ley del último domicilio del causante y en ese país hay una norma de conflicto que manda aplicar la Ley de la nacionalidad del difunto (Ley de un tercer país), para cumplir con la primera (la del domicilio) se debe aplicar la segunda (la de la nacionalidad). Pero eso solamente puede ocurrir si el juez argentino constata que el juez extranjero del país al que lo envió la norma de conflicto argentina, aplicaría efectivamente la Ley de la nacionalidad.
Cláusula de Excepción (Art. 2597): “Excepcionalmente, el Derecho designado por una norma de conflicto no debe ser aplicado cuando, en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese Derecho y, en cambio, presenta vínculos muy estrechos con el Derecho de otro Estado, cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente”. Se supone que el art. 2597 funcionaría para todos los casos de Derecho Internacional Privado. En el párrafo final el Articulo se declara inaplicable cuando las partes han elegido el Derecho aplicable. Se supone que tal elección debe ser válida, aunque la norma no lo diga.
Fraude a Ley (Art. 2598): “Para la determinación del Derecho aplicable en materias que involucran Derechos no disponibles para las partes no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del Derecho designado por las normas de conflicto”.
Normas internacionalmente imperativas (Art. 2599): “Las normas internacionalmente imperativas o de aplicación inmediata del Derecho argentino se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del Derecho extranjero elegido por las normas de conflicto o por las partes. Cuando resulta aplicable un Derecho extranjero también son aplicables sus disposiciones internacionalmente imperativas, y cuando intereses legítimos lo exigen pueden reconocerse los efectos de disposiciones internacionalmente imperativas de terceros Estados que presentan vínculos estrechos y manifiestamente preponderantes con el caso”.
Orden público (Art. 2600): “Las disposiciones de Derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino”. Cada Derecho nacional se reserva la potestad de rechazar la aplicación por sus jueces de normas foráneas cuando los resultados a que conducen no son compatibles con las pautas estructurales de su sistema, los principios básicos sobre los que está edificado el ordenamiento propio. Se trata del resguardo que cada Derecho adopta procurando evitar soluciones extrañas, incompatibles con su ideología jurídica. De allí que se diga que toda norma de conflicto, lleva ínsita la cláusula de reserva (o cláusula general de orden público) que filtra las soluciones basadas en normas no nacionales, permitiendo aceptar o rechazar su aplicación.
UNIDAD II
SUJETO DE LA RELACION JURIDICA. PERSONAS HUMANAS.PERSONAS
JURÍDICAS.
1. PERSONAS HUMANAS:
La persona humana jurídicamente considerada, es el ser capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones.
Código Civil: comienzo de la existencia de la persona humana:
El Artículo 19 del Código Civil establece: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno”. Afortunadamente, durante el trámite parlamentario se modificó la redacción del proyecto originario que incluía la siguiente referencia: “En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la Ley especial para la protección del embrión no implantado”.
Pacto de San José de Costa Rica:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.
Si el ejercicio de tales derechos y libertades no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes están obligados a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos.
Además, establece la obligación, para los Estados partes, del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, como medios de protección de los derechos y libertades, establece dos órganos para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la Convención: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La persona por nacer:
La persona por nacer y la condición de su nacimiento con vida:
El ordenamiento jurídico argentino presenta una característica muy especial: reconoce que la existencia de la persona comienza con la concepción. ... Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume”.
Condición jurídica de las personas por nacer:
a. Derechos adquiridos por donación o herencia.
b. Derecho a alimentos (vía representación).
c. Derecho a la acción de reconocimiento de filiación.
d. Derechos otorgados por Leyes laborales y sociales: indemnizaciones.
e. Acciones de daños y perjuicios por actos en contra de las personas que deben pasar alimentos.
f. Beneficiarias de seguros.
g. Derechos a demandar judicialmente por lo anterior.
Todos los derechos y obligaciones están sometidos a la condición resolutoria del nacimiento con vida. Se considera que nació cuando inhala su primera bocanada de aire fuera de la madre.
La reproducción asistida:
La reproducción asistida o fecundación artificial es el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción.
Métodos de reproducción asistida
1. Inducción de la ovulación. ...
2. Inseminación Artificial. ...
3. Fecundación in Vitro (FIV) ...
4. Microinyección Intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).
Gametos masculinos y femeninos:
· Son bienes de la personalidad que están fuera del comercio.
· Se puede utilizar siempre y cuando no altere el orden público, la moral y buenas costumbres (Vidal Martínez – Rivera).
· Pueden donarse de forma gratuita, pura y simple sin prejuicio de reembolso de gastos.
· No pueden donar personas con enfermedades de transmisión sexual.
La gestación por sustitución:
Podemos decir que la gestación por sustitución, gestación solidaria, útero portador, maternidad subrogada o sustituta, útero subrogado como comúnmente se los domina en diversos países, es un procesopor el cual una mujer lleva a cabo un embarazo como consecuencia de la transferencia de un embrión o más de los padres
El Niño por nacer:
El Niño por nacer tiene derecho a la vida, a estar sano, a encontrar una familia, a educarse y a desarrollarse en un ambiente favorable. Aunque no haya nacido, es un ser vivo que tiene sus derechos, y aunque no los pueda reclamar o manifestar, los ejerce plenamente, también a través de sus padres o apoderados.
Inseminación post-mortem:
Si el bebé nace luego de 300 días de muerto el padre, el bebé es considerado extramatrimonial. Ej. si se congelan los embriones luego de una fecundación in vitro, el hombre muere y la mujer desea realizarse una nueva implantación, y el bebé nace luego de 300 días de fallecido el hombre, no es considerado su hijo, sino un hijo extramatrimonial.
La muerte:
La muerte marca el fin de la vida de la persona humana, y junto con ella el fin de su existencia como sujeto de derecho. Esta realidad innegable justifica el texto del Artículo 93 del proyecto que establece que “La existencia de la persona humana termina por su muerte”. Con relación al Art. 103 del Código vigente, podemos señalar que se eliminan las referencias a la “muerte natural” como opuesta a la “muerte civil” por considerarlas anacrónicas. Todo esto se deriva del principio por el cual el ordenamiento jurídico asigna la categoría jurídica de persona a todo ser humano por el solo hecho de serlo. Por lo tanto, la muerte, al producir el fin de la vida física, provoca al mismo tiempo la finalización de los efectos de la personalidad que asigna el ordenamiento jurídico. El artículo del proyecto, siguiendo a su antecedente se limita a fijar el momento del fin de la existencia de las personas en el momento de su muerte natural, sin establecer en concreto las condiciones que deben darse para que una persona sea tenida por muerta. El problema jurídico que en realidad se presenta no consiste en realidad en determinar el momento preciso de la muerte, sino establecer su concepto y los medios válidos para su comprobación.
¿Qué es la muerte clínica?:
En resumen, la muerte clínica se produce cuando los signos vitales cesan su actividad, es decir, deja de latir el corazón y desaparece la respiración. Pero aún siguen vivas las células cerebrales que se encargan de controlar esto, por lo que es posible la resucitación.
¿Qué es una muerte por causas naturales?
La muerte (a veces referida por los eufemismos deceso, defunción, fallecimiento, óbito, expiración, perecimiento, fenecimiento, cesación) es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo; y con ello el fin de la vida. Puede producirse por causas naturales (vejez, enfermedad).
Eutanasia:
“Muerte digna” provocada de quien padece una enfermedad incurable y dolorosa. Voluntaria, pasiva o por omisión. No autorizada en Argentina. Hay que tener cuidado con los tratamientos prolongados y vejatorios de la dignidad.
a) Activa (o voluntaria): médico le facilita la posibilidad de terminar con su vida - prohibida.
b) Pasiva: cuando la acción la realiza el médico prohibida.
c) Por omisión: cuando dejamos de lado cuidados que prolongan la vida.
a. Art. 60 de Ley 26.742 de “Muerte Digna” directivas médicas anticipadas.
Artículo 60: Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento.
Suicidio: por lógica no es punible ni su tentativa, sí su instigación y facilitación.
Disposición del propio cuerpo:
Artículo 56: Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la Ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial. El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser suplido, y es libremente revocable.
Disposición del cadáver:
· Cuerpo muerto de la persona una vez que ha dejado de existir.
· No es comerciable, aunque puede ser objeto de relaciones jurídicas y de actos de disposición a título gratuito.
· La mayoría de los autores consideran al cadáver una cosa extra comercio.
· Derecho de disponer para luego de la muerte del propio cuerpo y las exequias e inhumación.
Artículo 61: Exequias. La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad.
2. DERECHOS PERSONALÍSIMOS:
La cuestión de los derechos personalísimos o derechos de la personalidad, que reconoce el derecho de la vida, la libertad, aspectos referidos al honor, etc., insertada en la legislación y la doctrina universal en el siglo XIX, en la que se tradujeron en un reconocimiento embrionario pero aislado y no metódico hasta que, en el siglo XX, se produce su consagración sistemática, fundamentalmente a través de normas de carácter internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) o el Pacto de San José de Costa Rica (1969), que se tradujeron en tratados, pactos y convenciones que redondean un verdadero derecho internacional tuitivo de los derechos de la personalidad, que obliga a los adherentes a adecuar sus legislaciones locales.
En la Constitución de la Nación Argentina estos derechos son reflejados en la reforma de 1994.
Caracteres:
· Absolutos: Se oponen erga omnes, es decir pueden ser hechos valer contra todos.
· Innatos, inherentes y necesarios: Porque surgen en el origen de la persona por su solo carácter de su ser individual, existe una unión inseparable entre el sujeto y el objeto del derecho.
· Vitalicios: Se prolongan durante toda la vida de la persona, con algunas excepciones referidas a supuestos que se dan luego del fallecimiento, en los que dichos derechos se trasladan a los herederos.
· Inalienables: Estos derechos están fuera del comercio, no pueden ser objeto de cesión o transferencia.
· Extrapatrimoniales: Pero tienen repercusión económica o patrimonial en caso de su violación; ergo, de darse su lesión, surge a favor de la víctima un crédito indemnizatorio y la facultad de exigir judicialmente el cese de la acción lesiva si continuara.
· Esenciales: Por opuestos a eventuales.
· Relativamente indisponibles: Puede haber derechos renunciables aunque no transmisibles, como algunos patrimoniales llamados "intuitu personae". Los personalísmos tienen ambas calidades negativas en razón de ser vitalicios, inherentes y necesarios.
· Privados.
Derecho a la vida:
Este derecho es el de mayor magnitud dentro de los personalísimos, ya que reconoce y procura brindar protección, a la condición primaria de todo derecho, como es la vida, entendida esta, como la fuerza sustancial proveniente de Dios o de la naturaleza que impulsa el obrar del ser humano. El derecho a la vida, desde siempre ha sido vastamente reconocido y protegido por la legislación de todo orden. En nuestro país, el reconocimiento y protección tiene rango constitucional, no se puede desconocer pordicha vía el reconocimiento del derecho a la vida.
Las cuestiones que rozan este derecho en cuanto a su vigencia o no resultan de la realidad diaria, analizaremos el aborto, la eutanasia, el suicidio. Si bien debe incluirse lo relativo a la fecundación asistida.
Aborto:
El Código Civil de Argentina, coherente con los caracteres de innato e inherente a la persona por su sola condición humana, que tiene el derecho a la vida, reconoce la existencia de la persona desde la concepción, denominándolas "personas por nacer" (art.19 c.p) pudiendo de este momento adquirir derechos, que se consideran irrevocablemente adquiridos con el nacimiento con vida (art.21 c.p). Pero si muere antes de estar completamente separado del seno materno, será considerado como si nunca hubiera existido (art. 21 c.p) por ello, la persona por nacer, es persona, pero sujeta a una condición, que nazca con vida, ya que, en caso contrario, nunca existió ni existió su personalidad.
Derecho a la identidad:
La identidad personal supone "ser uno mismo" y no otro, pese a la integración social. Esta raigal y profunda faceta de la existencia, que es la "mismidad" del ser, se erige en un primordial interés personal que requiere de protección jurídica, al lado y de la misma manera que acontece con otros esenciales intereses personales, tales como la libertad o la vida.
Derecho al ambiente sano:
"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo
Derecho a la inclusión:
La inclusión es un derecho. En estos tiempos, se ha hablado mucho de inclusión. ... Por esta razón surge el concepto de educación inclusiva: el derecho de todos, cualesquiera sean sus características o dificultades, para acceder a una enseñanza de calidad, a fin de construir su futuro con igualdad de oportunidades.
Derechos de los Consumidores:
Derecho a recibir un producto o servicio apropiado y adecuado,
Derecho a una protección eficaz.
Derecho a acceder a información oportuna, suficiente y veraz.
Derecho a la protección contra métodos comerciales abusivos.
Derecho a la reparación o reposición de un producto.
Derecho a una indemnización por daños o perjuicios.
Derecho a elegir libremente.
Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva.
Derecho al pago anticipado o prepago de saldos en toda operación de crédito.
Derecho a la igualdad:
La igualdad del ser humano significa reconocer como iguales ante la Ley a todas las personas y que todas ellas disfruten de los mismos derechos sin discriminación por motivos de origen, etnia, color, género, idioma, religión y opinión política o cualquier otra condición.
El derecho a la igualdad es un derecho inherente a las personas (principio fundamental que permite a todo el ordenamiento jurídico) que hace referencia al reconocimiento, por parte de los estados, del principio de igualdad efectiva1 y de no discriminación de su población, tanto en su ordenamiento jurídico como en la creación y aplicación de medidas que impulsen dicha igualdad en sus diferentes políticas públicas y actuaciones cotidianas.
Derecho a la integridad física:
Artículo 17: Los derechos sobre el cuerpo humano o sobre sus partes no tiene un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las Leyes especiales.
Tratamientos clínicos: con conformidad. Excepciones obligatorias (enfermedad venérea, examen laboral, prenupcial).
Disposición partes renovables: Según estén o no separados (pasan a ser cosas). Ley 22.990 trata la dación de sangre: gratuita, salvo emergencia y grupos raros. Extracción.
Tratamientos quirúrgicos: Curación y preservación de la salud, evitar mal, corregir defectos estéticos, con consentimiento por sí o representante. Para mutilar: por escrito. Información a suministrar.
Operaciones de cambio de sexo: Estaban prohibidas por Ley 17.132, salvo autorización judicial. Distinción entre sexo genético, hormonal, psicológico. Algunos países lo aceptan, con la modificación de los datos del Registro Civil. Tenemos una jurisprudencia. Ley 26.743 de Identidad de Género.
Contracepción: Ley Nacional N° 26.130 sancionada el 10/08/2006. Autoriza a las personas mayores de edad a realizarse prácticas quirúrgicas de contracepción denominadas ligaduras de trompas de Falopio y vasectomía. Estas intervenciones serán realizadas de modo gratuito, incluidas obras sociales y empresas de medicina prepaga. La operación se realizará a pedido del interesado, que deberá dar su consentimiento. Sólo deberán contar con autorización legal las personas declaradas incapaces por la Justicia.
3. PERSONAS JURÍDICAS.
Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.
Persona Jurídica Privada:
Entidades públicas y privadas que se constituyen legalmente ante el Estado, con ciertos derechos y obligaciones. ... Las personas jurídicas de derecho privado son de dos tipos: las que tienen fines de lucro se llaman sociedades civiles y comerciales, y las que no persiguen ganancias, son las corporaciones y fundaciones.
Distintas denominaciones:
A las personas jurídicas se las han denominado de distintas maneras, Personas de existencia ideal - colectivas - personas morales. No obstante, el nuevo código ha eliminados cualquier distinción, y ha unificado las denominaciones, hoy solo existen personas humanas y personas jurídicas.
Personalidad:
Existen distintas posturas respecto a la personalidad de estos entes. Se ha debatido si son una construcción artificial del legislador o implican el reconocimiento de una realidad social, biológica o natural.
· Teoría de la ficción: Es la tesis clásica de Savigny, y sostiene que las personas jurídicas no existen sino para el cumplimiento de un fin jurídico, es decir que poseen una “capacidad artificial” otorgada por el ordenamiento jurídico. Para su nacimiento y resolución requieren un acto estatal, y solo pueden recibir mandatos para actos lícitos, de modo que no es posible que una persona jurídica cometa delito.
· Teoría realista: Estas doctrinas la defienden como una realidad, y que el derecho solo se limita a reconocer. Dentro de esta postura se enrola la “teoría del órgano”, que concibe a las personas jurídicas como un ente real y concreto, un organismo.
· Teorías negatorias: Se basan también en la realidad, que detrás de las personas jurídicas hay solo seres humanos, se las concibe como organizaciones patrimoniales especiales. Los derechos del ente pertenecen a sus miembros quienes son los verdaderos sujetos de derecho frente a terceros.
· Teorías jurídicas: Su principal mentor es Kelsen, y ven en los entes colectivos un concepto técnico jurídico, un centro de imputación de derechos y deberes. La persona jurídica ejerce sus derechos por intermedio de individuos que integran sus órganos, recurriendo a un recurso técnico por el cual en algunos casos será el ente el único responsable y en otros la responsabilidad será compartida con sus integrantes.
· Criterios actuales: Considera que la personalidad es solo la vestimenta jurídica con la cual grupos humanos o establecimientos se presentan en la vida del derecho. La persona jurídica constituye una realidad “en y para el mundo jurídico”. Se sostiene que la persona jurídica surge de una interacción de tres elementos: conductas humanas, valores y normas jurídicas. No es posibles prescindir de los seres humanos que las conforman, y de los valores que son propios de los fines perseguidos.
Composición:
Elementos Materiales:
· Personas humanas: Los seres humanos aparecen en todas las personas jurídicas y tradicionalmente se ha entendido que deben ser constituidas y deben subsistir pluralidad desujetos, no obstante, ahora el CCYCN prevé las sociedades unipersonales.
· Patrimonio: Conjunto de bienes afectados a un determinado fin.
Elementos Formales: Relacionado con la personificación de las personas jurídicas, manera a través de la cual el orden jurídico reconoce la existencia de estos grupos. El CCyCN, ha adoptado, como pauta general el sistema de la libre constitución.
El Art. 142 establece que la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. Las personas jurídicas no necesitan autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos que se requiera autorización estatal, no puede funcionar antes de obtenerla.
El sistema de autorización estatal se mantiene para casos especiales, por ejemplo para las asociaciones civiles y fundaciones.
· Acto constitutivo: Acto jurídico de derecho privado por el cual los fundadores expresan su voluntad de crear el ente, establecen los fines, comprometen los medios patrimoniales a aportar, sancionan los estatutos que regirán sus actividades
· Reconocimiento estatal y registro: El registro: es el requisito formal cuya omisión provoca la irregularidad de la creación. Reconocimiento estatal; es meramente complementario y por la función de policía.
Finalidad:
La Actividad que desarrolla una persona jurídica no puede separarse de su personalidad y esa actividad se realiza en vista a obtener un fin determinado. Las personas jurídicas son creadas con uno o más fines que los fundadores se proponen alcanzar o desarrollar.
Así surge el llamado principio de especialidad, que limita la capacidad de las personas jurídicas al cumplimiento de los objetos o fines propuestos en su creación, no estando legitimadas para actuar en una esfera ajena a la de sus finalidades. Solo se les admite capacidad para todos los actos que tengan relación directa o indirecta con el cumplimiento de los fines.
Los fines u objeto deben ser lícitos, posibles y determinados.
Clasificación de las Personas Jurídicas:
Art. 145. Clases: Públicas o Privadas
Art. 146 Personas Jurídicas Publicas:
Inc. a: el Estado Nacional, las Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Municipios, las Entidades Autárquicas, y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter.
Inc. b: Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica, y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable.
Inc. c: La Iglesia Católica
Art. 148 Personas Jurídicas Privadas:
a) Las Sociedades.
b) Las Asociaciones Civiles.
c) Las Simples Asociaciones.
d) Las Fundaciones.
e) Las Iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas.
f) Las Mutuales.
g) Las Cooperativas.
h) El Consorcio de propiedad horizontal.
i) Toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras Leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.
Personas Jurídicas Publicas:
Son reguladas por las normas del derecho público que las crean.
a) El Estado Nacional, las Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Municipios
La Constitución Nacional reconoce personalidad jurídica tanto al Estado Nacional, como a las Provincias. Actúan como tales y tienen una relación de supremacía, pero también pueden hacerlo como meros sujetos de relaciones jurídicas del derecho privado, como por ejemplo si un municipio o una provincia alquila un inmueble para que funcione una escuela o una repartición pública, actúa como un sujeto de derecho privado y se le aplica las normas de las locaciones como cualquier otro contrato de alquiler.
Municipios: Son entidades autárquicas de base territorial, constituyen desmembramientos de la personalidad del Estado, de base territorial, garantizada en el art. 5 de la CN
b) Entidades Autárquicas: Son desmembramientos del Estado en las cuales se delegan ciertas funciones, que se ha descentralizado para el mejor cumplimiento de los fines, es de base funcional, son creada por el Estado, ya sea la Nación, las provincias o los municipios. En el orden Nacional, las entidades autárquicas pueden ser creadas por el Congreso, como el caso de los bancos estatales, el Banco Central (art. 76 inc 6 de la CN), las Universidades (art. 76 inc. 19 del CN) los Registros Nacionales; o por el propio poder Ejecutivo, por tener a su cargo la administración del país.
c) Las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter”. Sirve para contemplar las empresas del Estado, y también las denominadas personas jurídicas no estatales, Estas últimas son aquellas que, sin ser estatales, ya que están integradas por particulares, desempeñan una función que directa o indirectamente se vinculan con los fines del Estado. Ej: Colegios Profesionales; Sindicatos; Obras Sociales. Por ej. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
d) Los estados extranjeros. Se reconoce personalidad para actuar en el marco del derecho privado a los Estados extranjeros reconocidos por nuestro país, así como también a sus provincias y municipios o condados o entidades autárquicas-
Las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. Así reciben reconocimiento las personas jurídicas internaciones como la Organización de las Naciones Unidas ONU, Organización de Estados Americanos OEA, Unesco, Fondo Monetario Internacional.
Iglesia Católica: Es un ente público no estatal, tiene jerarquía constitucional: art. 2: “El Gobierno Federal sostiene el culto católico. No significa que el catolicismo sea la religión del Estado. La personalidad jurídica se extiende a cada uno de sus extensiones territoriales: diócesis, parroquias.
Personas Jurídicas Privadas:
Son aquellas cuya existencia y funcionamiento se regulan por el derecho privado requieran o no autorización para funcionar. El nuevo código realiza una extensa lista de personas jurídicas sin quedar agotada en ella, ya que incluye “Toda otra contemplada por este Código y por la Ley”
a) Las Sociedades: El nuevo Código ha eliminado el régimen de las sociedades civiles de modo que hoy TODAS las sociedades están reguladas por el la “Ley General de Sociedades 19.550.” Así, para el régimen unificado habrá sociedad si una o más personas en forma organizada y conforme uno de los tipos previstos en la Ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlo a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
b) Las Asociaciones Civiles: Están reguladas en los arts. 168 a 186. Son la unión de personas que la constituyen que, con su actuación y los medios materiales aportados, persiguen un fin de bien común o interés general, no lucrativo. Son Asociaciones si cuentan con autorización para funcionar.
c) Simples Asociaciones: Son sujetos de derechos, personas jurídicas, reconocidas como tales en el nuevo Código, debiendo contar con un acto constitutivo y un estatuto otorgado por instrumento público o privado con certificación notarial de firmas. Son reguladas en los arts. 187 a 192 del CCYCN. Pero no cuentan con autorización estatal para funcionar.
d) Fundaciones: Personificación de un patrimonio con fines altruistas es decir con la finalidad de beneficiar a terceros (diferencia de egoísta); no tienen miembros que la integran, el elemento característico es el patrimonio aportados por los fundadores administrado por los órganos y gozado por todos los beneficiarios. Es la afectación de un patrimonio a un fin de interés social. Reguladas en los arts. 193 a 224 CCYCN.
e) Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas: La Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho a profesar libremente su culto. El nuevo código reconociendo la importancia que estas entidades tiene dentro de la vidasocial, les ha otorgado la categoría de personas jurídicas privadas.
f) Mutuales: Son verdaderas asociaciones de un tipo particular que dada su finalidad son regidas por una Ley especial, Ley 20.321. Son personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindar ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de contribuir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica. Estas asociaciones mutuales pueden prestar diversos tipos de servicios, como, por ejemplo: servicios de asistencia médica, farmacia, óptica.
g) Cooperativas: Son reguladas por la Ley 20.331, y definidas como aquellas entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Parte de la doctrina considera que son asociaciones especiales sin fines de lucro. Otra parte de la doctrina considera que están más emparentadas a las sociedades comerciales, puesto que en el concepto de sociedad quedan comprendidos todos los entes empresarios que tengan determinada riqueza patrimonial y realicen una actividad lucrativa, tengan o no propósito de lucro. Las más comunes son las cooperativas de trabajo, en donde los trabajadores ponen su fuerza laboral para llevar adelante una empresa de producción o servicios; y cada socio retira los excedentes. También son comunes las cooperativas de vivienda, en donde personas que necesitan una vivienda se unen para la autocontrucción o administración, aportan cuotas sociales y forman un capital para construir viviendas o comprar los lotes.
h) Los consorcios de propiedad horizontal: El nuevo código ha terminado con la discusión acerca de si el consorcio es o no una persona jurídica, resolviendo que lo es con todos los derechos y deberes que le otorga el carácter de tal. Art. 2037 2044
i) Criterio residual: El código no obstante la extensa lista de personas jurídicas privadas, establece que quedan incluidas toda otra contemplada por el código y por la Ley. Es decir que otras normas legales pueden crear figuras que amplíen el catálogo de las existentes.
La persona jurídica privada, efectos de la personalidad jurídica (artículo 151 a 156 CC y C de la Nación), funcionamiento (artículos 157 a 162 CC y C de la Nación). Representación. Responsabilidad.
Atributos de la Personalidad:
Capacidad:
Se refiere únicamente a la capacidad de derecho: Aptitud de ser titular de relaciones jurídicas, es decir para adquirir derechos y contraer obligaciones. Carece de aplicación la capacidad de ejercicio, porque las personas jurídicas actúan a través de sus órganos o representantes
Principio de especialidad: Está relacionado a la capacidad las personas jurídicas son creadas con uno o más fines que los fundadores se proponen alcanzar: solo se les reconoce capacidad para dichos fines.
Derechos extrapatrimoniales: en principio pueden ser titulares de algunos derechos extrapatrimoniales, como el derecho al buen nombre, libertad de prensa, asociación y enseñanza. Se considera que en el caso de fundaciones y asociaciones que sufren un daño al buen nombre pueden reclamar indemnización.
No pueden ser titulares de derechos de familia: Salvo el caso de tutela de los menores confiada a un establecimiento de beneficencia.
Nombre:
Está regulado en el Art. 151. Es necesaria una designación que permita distinguirlas. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre” Es decir que el nombre se presenta como un derecho y un deber impuesto por motivos de interés general
En principio la denominación es libre, puede ser un nombre de fantasía, o el de una persona física o una expresión en lengua extranjera. Sin embargo, el Art. 151 establece que no puede contener términos o expresiones contrarios a la Ley, el orden público o las buenas costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica.
· Nombre Comercial: Denominación individual y colectiva simple o compuesta bajo el cual los comerciantes industriales o productores ejercen los actos de comercio industria o explotación. Es un medio de atracción de clientela, tiene por finalidad la identificación del comerciantes o industrial o la empresa
· Nombre Social: Es la tipología societaria y la consecuente regulación positiva, ej. JUMBO es el nombre comercial y CENCOSUD SA es el nombre social
Caracteres:
· De libre elección: salvo que se preste a confusión
· Exclusivo: se adquiere por la inscripción en los registros
· Necesario: toda persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal.
· Mutable: con precaución para tutelar a los terceros.
· Protegido por Ley: la persona jurídica que usa una denominación puede oponerse a que otro utilice la misma.
Domicilio:
Es un elemento inseparable e indispensable de la personalidad requerida por la Ley. Art. 152 En principio el que fijan en los estatutos o contrato social, si no el del acto de autorización estatal, y por último donde funciona la dirección principal, o la administración.
· Sucursales: domicilio especial, para la ejecución de las obligaciones contraídas en dicho lugar.
· Estado Extranjero, su domicilio será la ciudad capital donde se ejerce el poder político, y no el de las representaciones diplomáticas
Patrimonio:
Art. 154. Todas las personas jurídicas requieren de un patrimonio como parte constitutiva de su realidad. Constituye un elemento material de las personas jurídicas. El art. 154 establece que la persona jurídica debe tener un patrimonio. El patrimonio inicial de la persona jurídica surge de los aportes que realizan sus fundadores. Se admite una inscripción preventiva de los bienes registrables a nombre de una entidad en formación, y de esa manera se permite a la entidad no solo contar con los aportes iniciales sino también ponerlos a resguardo de la acción de los acreedores del disponente, una vez realizado el acto de constitución.
Efectos de la Personalidad:
a) Duración: Salvo que el estatuto, contrato social, o una Ley especial disponga lo contrario, la existencia de las personas jurídicas es ilimitada en el tiempo (Art. 155).
Este principio se repite en materia de asociaciones civiles, no así en las fundaciones, aunque se entiende que estas también son de duración indeterminada. En cambio, las sociedades deben establecer en el instrumento constitutivo “el plazo de duración que debe ser determinado” (art. 11 inc. 5 Ley General de Sociedades)
b) Objeto: Al igual que la Ley General de Sociedades, el CCYCN establece en el art. 156 que el objeto debe ser preciso y determinado. Es admisible la inclusión de otras actividades, también descriptas precisa y determinada, únicamente si las misma son conexas, accesorias y /o complementarias de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto. (Principio de especialidad).
Funcionamiento:
El CCYCN tiene algunas normas sobre el funcionamiento de las personas jurídicas Así el Art. 158, al tratar sobre el gobierno, administración y fiscalización, establece que, en ausencia de previsiones especiales en el estatuto, si todos quienes deban participar del acto lo consienten, tanto para las asambleas como para las reuniones de los órganos de gobierno, pueden utilizar medios que permitan la comunicación simultánea entre ellos, es decir reuniones no presenciales. De este modo se permiten reuniones de directores, consejos de administración, comisiones directivas o asambleas por teleconferencias, video conferencias, chats, o cualquier otro método que permita la simultaneidad de recepción e intercambio de mensajes entre los sujetos intervinientes.
El Art. 159 consagra el deber de lealtad y diligencia. Los administradores de la persona jurídica deben actuar con lealtad y diligencia. Obrar con lealtad significa con honradez y sinceridad, es decir, defendiendo los intereses de la persona jurídica en el cumplimiento de su objeto. Prevé el interés contrario No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica.Si en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflicto de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.
Obstáculo para tomar decisiones. Medidas Urgentes:
El Art. 161, ante una oposición u omisión constante y sistemática que impida el normal funcionamiento del órgano de administración, faculta a tomar medidas conservatorias al presidente o a los coadministradores, poniendo ello en conocimiento de la asamblea, quien también puede conferir facultades al presidente o a la minoría para realizar actos urgentes. La Asamblea puede también remover al administrador.
Responsabilidad de las Personas Jurídicas:
Las personas jurídicas para desarrollar sus actividades necesitan tener la aptitud o capacidad legal para obligarse. Ello hace necesario determinar o establecer las consecuencias que acarrea el ejercicio de esa aptitud o capacidad, es decir la responsabilidad que deriva del incumplimiento de sus obligaciones.
Responsabilidad Contractual:
Si las personas jurídicas tienen capacidad para obligarse, la responsabilidad se fundamenta en esa capacidad y en la posibilidad de exigirles el cumplimiento de las obligaciones que contraen.
Todo aquel que adquiere un derecho respecto de una persona jurídica, puede ejercer las acciones que correspondan a ese derecho. Cuando se produce un incumplimiento contractual de una persona jurídica, sus acreedores tienen derecho para emplear los medios legales a fin de que la deudora les procure aquello a que se ha obligado.
Responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas:
En materia extracontractual el problema es más complejo. Antes se consideraba que las personas jurídicas no eran responsables de la actividad extracontractual derivada de la culpa o dolo.
La Ley 17711, consagró un sistema amplio de la responsabilidad extracontractual, creando un régimen único de responsabilidad indirecta de las personas jurídicas por los daños causados por sus directores, administradores o dependientes.
El Art. 43 del C.C. introducido por la Ley 17711 es similar a lo dispuesto por el Art. 1763 del nuevo CCyCN, que dispone: Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
Responsabilidad de los administradores:
El Art. 160 establece Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión.
Se establece una responsabilidad amplia basada en el actuar culposo. La responsabilidad puede ser demandada por el ente ideal, sus miembros y los terceros perjudicados y la imputación al agente dañoso puede ser tanto por acción como por omisión. Los supuestos en los que se impute deberes resarcitorios a los administradores de las personas jurídicas pueden ser múltiples, y puede implicar una responsabilidad civil, ambiental, tributaria, aduanera, laboral, por insolvencia, etc.-En resumen, establece:
· Responsabilidad indirecta por actos de sus directores, dependientes, administradores
· Cualquier hecho de los integrantes de los órganos colegiados en ocasión o en ejercicio de sus funciones, es decir que la función debe haber facilitado notablemente la comisión del acto dañoso.
· La responsabilidad de quienes la dirigen es ilimitada y solidaria por los daños ocasionados.
Requisitos: Son los requisitos para la responsabilidad por los actos ilícitos: Daño causado imputable al autor del hecho; el acto debe ser voluntario, antijurídico, factor de atribución, y relación de causalidad.
c) Sociedad, asociación civil, simples asociaciones, fundaciones y cooperativas. Caracterización comparativa como personas jurídicas privadas.
Sociedad:
La reforma introducida elimina la distinción entre sociedades civiles y comerciales. En el Código de Vélez, se consideraba que eran sociedades civiles aquellas que no habían adoptado ninguna de las formas previstas en la Ley de Sociedades Comerciales, quedando encuadradas en la disposición del art. 1648 del CC. Es decir que la sociedad era comercial por el tipo adoptado y no por el objeto.
El Artículo 1 de la Ley General de Sociedades con la reforma introducida por la Ley 26.994, establece que Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta Ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
Asimismo, se prevé la existencia de sociedades unipersonales, disponiendo la segunda parte del Art. 1, que la sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal.
En definitiva, las únicas sociedades posibles son aquellas que adoptan algunos de los tipos previsto en le Ley. No obstante, se regula en el Capítulo I, Sección IV, Artículos 21 al 26, las Sociedades no constituidas según los tipos previstos. Así el Art. 21 establece que la sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos previsto en el Cap. II, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta Ley, se rige por lo dispuesto en esta Sección. Anteriormente esta Sección se refería justamente a los Sociedades no constituidas regularmente o sociedades de hecho.
Asociación Civil:
Concepto:
Personas jurídicas creadas por un acuerdo de voluntades emanado de varias personas que persiguen un fin de interés común, que no sea contrario al interés general o al bien común, al cual el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto. Han sido reguladas en los Artículos 168 y siguientes del CCyCN.
Distintas clases de Asociaciones:
Asociaciones de Primer grado, formadas por personas físicas, como por ejemplo un club deportivo o una asociación religiosa, o por personas jurídicas como por ejemplo las Cámaras Empresariales que nuclean empresas para la defensa de sus intereses corporativos. Cuando estas asociaciones se nuclean entre sí, nos hallamos ante las Asociaciones de Segundo Grado, como por ejemplo las Federaciones deportivas, tales como la AFA o la Unión de Rugby de Cuyo.
Asociaciones de Tercer Grado, las que se componen con asociaciones de segundo grado, como por ejemplo la FIFA, o cámaras empresarias nacionales, que agrupen a cámaras regionales, confederaciones gremiales, etc.
Caracteres:
· Personalidad Jurídica: Ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
· Unión de personas: Que participen en el acto constitutivo o por incorporación posterior
· Patrimonio propio: Es necesario contar con los medios para cumplir con el fin
· Estatuto: Ley interna que regula la organización y funcionamiento
· Fin de Interés General. Bien Común: Cuando nos referimos al interés general, debe ser interpretado dentro del respeto a las diversas identidades, creencias, y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales. El objeto debe ser lícito.
· Ausencia de fin de lucro: Es la esencia de las asociaciones civiles, como también de las fundaciones, y es lo que las diferencias de las sociedades. No obstante, las asociaciones pueden realizar actividades lucrativas, que posibilita que persigan lucro, pero siempre como un fin secundario, ya sea para conservar su patrimonio o para obtener nuevos recursos para el cumplimiento de sus fines. Es decir que el lucro sería a favor exclusivo de la persona jurídica, y no de sus miembros o terceros, estas actividades lucrativas deberán ser analizadas y controladas en cada caso por la autoridad de contraloren cada jurisdicción
· Desvinculación patrimonial del Estado: Esto lo establecía expresamente el Art. 33 C.C., el nuevo código no dice nada de ello.
· Autorización del Estado para funcionar: Inspección General de Justicia.
Forma de constitución:
Art. 169 CCyCN El nuevo régimen exige el instrumento público para la creación de las asociaciones, debiendo además ser inscripto en el registro correspondientes una vez obtenida la autorización para funcionar. Hasta que no se cumpla con estos requisitos, serán consideradas simples asociaciones. El código mantiene el requisito de la autorización estatal para funcionar y las asociaciones se encuentras también sujetas al contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, según corresponda. Cada asociación deberá cumplir con el sistema de registro previsto para su tipo. Así por ejemplo las Asociaciones de consumidores están reguladas en la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor. Una vez obtenida la autorización para funcionar, el instrumento constitutivo debe ser inscripto en el Registro Nacional de Asociaciones Civiles – Ley 26.047- o en los registros que cada jurisdicción prevea. El Art. 170, establece los requisitos que debe contener el acto constitutivo.
Órganos:
Asamblea: Órgano deliberativo, autoridad máxima. El estatuto establece el quorum necesario para las deliberaciones y las mayorías para aprobar las resoluciones. Puede formarse con los representantes:
Órgano Ejecutivo: “Directorio” o “comisión directiva”. Función: administrar la entidad y ejecutar las decisiones de la Asamblea. Sus integrantes son elegidos por la Asamblea, ejercen sus funciones durante el tiempo que establezca el estatuto, y pueden representar a la asociación frente a terceros.
Según el Art. 171, la Comisión Directiva debe tener tres cargos obligatorios; Presidente, Secretario y tesorero. Los miembros del órgano directivo deben ser asociados
Órgano de Contralor: Conforme lo establece el Art. 172, el estatuto debe establecer la creación de un órgano de fiscalización que no necesariamente tiene que estar formados por miembros de la asociación, y puede estar formado por personas ajenas a la entidad. Esta fiscalización es obligatoria para las asociaciones civiles que cuenten con más de 100 miembros.
Dado que la Asamblea no puede vigilar y fiscalizar el buen funcionamiento de los órganos inferiores de la asociación, esa misión se confiada a una “comisión revisora de cuentas” o “síndico”, cuando es ejercido en forma unipersonal. Función: vigilar el cumplimiento de las tareas asignadas al órgano ejecutivo y fiscalizar el manejo patrimonial
Órgano Disciplinario: En algunas asociaciones civiles, el estatuto puede preveer un órgano destinado a mantener la disciplina interna y vigilar el cumplimiento de los estatutos. Es el “Tribunal de Disciplina”, generalmente formado por asociados de la entidad elegidos por la Asamblea.
Simples Asociaciones:
A menudo existen muchas entidades que por la escasa importancia de sus actividades o de su patrimonio, no gestionan la autorización para funcionar, como por ejemplo un centro de estudiantes o una asociación barrial. La legislación debe hacerse cargo de esta realidad ya que su funcionamiento y constitución están amparados por la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la libre asociación. Así para el CCYCN las simples asociaciones son personas jurídicas, conforme el art. 148, regulando el accionar si fueron constituidas en forma fehaciente, contando con un estatuto por instrumento público o privado, aún cuando no posean autorización de la autoridad de contralor.
El acto constitutivo de la simple asociación y su estatuto deben ser otorgados por instrumento público, o por instrumento privado con la firma certificada por escribano público. Se rigen en cuanto a su constitución, gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización y funcionamiento, por lo dispuesto para las asociaciones civiles.
No obstante, en cuanto a la fiscalización, el art. 190 establece que cuando la simple asociación cuente con menos de veinte miembros podrá prescindir del órgano de fiscalización, sin perjuicio que la entidad deberá certificar sus estados contables, aunque en los hechos es posible que esta manda no se cumpla.
La Fundación:
Concepto:
Es una persona jurídica nacida de un acto unilateral, emanado de una persona – física o jurídica- fundacional por el cual le atribuye un patrimonio (acto de donación) destinado a cumplir una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, requiriendo de una organización administrativa, y de autorización expresa del Estado para funcionar.
Las fundaciones estaban reguladas en la Ley 19.836, no obstante, la temática allí contenidas fueron introducidas en el articulado del nuevo código Ley 19.836 complementaria del derogado C.C., las definía:
Art. 1. “Son personas que se constituyen con el objeto de bien común, sin propósito de lucro mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus fines. Para actuar deben requerir autorización prevista en el Art. 45 C.C”
El Art. 193 del CCyCN, contiene la misma definición, establece además que debe necesariamente constituirse mediante instrumento público y solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar.
Caracteres:
· Solo se concibe como una persona jurídica: Sujeto independiente de la persona del fundador, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones
· Nace de un acto jurídico unilateral; Solo se necesita una voluntad, carece de miembros, no necesita de la unión de un grupo. La voluntad puede manifestarse por actos entre vivos o mortis causa.
· El fundador puede ser una persona física o jurídica.
· Se necesita un acto de disposición a título gratuito por parte del fundador, que forme el patrimonio.
· Fin de bien común no lucrativo: En el sentido de no pretender un beneficio económico. La finalidad altruista se presenta aquí con mayor fuerza ya que la tarea de la fundación está destinada a personas ajenas a la entidad, que se denominan beneficiarios.
· Se constituye por instrumento público.
· La fundación es Autorizada y controlada por el Estado.
El Acto Fundacional:
La creación de una fundación se produce mediante un acto jurídico unilateral, por medio del cual el fundador dispone de sus bienes para que pasen a formar parte del patrimonio de la entidad, redacta el estatuto y requiere autorización del Estado.
La constitución de una fundación puede tener lugar por actos entre vivos, en cuyo caso se aplican las normas de la donación; o por disposición testamentaria o de última voluntad, y en este caso se rigen en principio por las normas que regulan la sucesión testamentaria.
Si bien no se puede hacer donaciones a una persona que no exista, si se permite en los casos que la donación se haga con el fin de fundar esa persona jurídica, es decir que la Ley permite la donación a persona futura, cuando se haga con el fin de crearla y requerir luego la autorización correspondiente.
Las promesas de donación pueden ser revocadas, pero no podrá hacerlo cuando la Fundación obtenga la personería jurídica y autorización para funcionar, momento en el cual se convierte en un ente distinto de su creador, con personalidad jurídica propia.
Formas requeridas para la constitución;
En el caso particular de las fundaciones ahora se exige su constitución por instrumento público, no siendo válida su constitución por instrumento privado con firmas certificadas por escribano público. En el acto constitutivo el fundador se identifica y asume la obligación de dotar los fondos suficientes a la entidad, y es necesaria la redacción de los estatutos que son el instrumento que rige la vida interna de la fundación, y deben ser aprobados por la autoridad administrativa de contralor.
Los órganos de gobierno:
El Código reglamente el funcionamiento de dos órganos de gobierno de la fundación el Consejo de Administración, y el Comité Ejecutivo.
Consejo de Administración: Es el órgano máximo de las fundaciones y en principio concentra todas las funcionesque le otorga el estatuto. En el acto constitutivo se debe designar el primer Consejo de Administración, el cual puede estar integrado por los fundadores o por terceros, inclusive la designación puede ser delegada también a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro.
El consejo admite la existencia de miembros permanentes o temporarios, o que determinadas decisiones requieran siempre la aprobación de los miembros permanentes, o que sean los miembros permanentes quienes designen a los temporarios.
La remoción de los miembros del Consejo de Administración requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes.
El cargo de consejero es estrictamente honorario Ya que ello se compadece con la ausencia de fines de lucro y con la labor altruista de quienes la conducen
Comité Ejecutivo: El estatuto puede prever la delegación del manejo cotidiano de la fundación a un comité ejecutivo, integrado por miembros del Consejo, o delegando en una o más personas humanas, facultades ejecutivas, sean o no miembros integrantes del Consejo de administración. El cargo dentro el comité ejecutivo supone la dedicación propia de un dependiente de la entidad, por ello puede el estatuto prever alguna forma de retribución.
Otros posibles órganos: Si bien no está previsto en el código es frecuente que existan diversas comisiones para atender a cada una de las actividades propuestas en el plan de acción de la entidad. Nada obsta también a la existencia un órgano de contralor, como una comisión revisora de cuentas o sindicatura, que se encargue de fiscalizar las cuentas de la entidad y el correcto empleo de los fondos destinados a la fundación. Resulta llamativo que el Código haya previsto un órgano de fiscalización para las asociaciones civil, y no se refiera ello para las fundaciones.
Los beneficiarios:
Una de las características de las fundaciones es que no tiene miembros, pero si tiene beneficiarios. Su identificación puede ser hecha de distintas maneras, así por ejemplo se puede hacer una fundación para sostener un hospital para contribuir a las personas que padecen alguna patología especial o cáncer, o para ayudar a los indigentes o personas con desnutrición, como por ejemplo la fundación CONIN. Los beneficiarios si bien no forman parte de la fundación, constituyen su razón de ser. Si bien no tienen acción para reclamar u obtener personalmente los beneficios previstos, si pueden denunciar ante la autoridad de contralor el incumplimiento de las finalidades de la fundación.
UNIDAD III
1. ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS HUMANAS:
Concepto:
Son una serie de cualidades que hacen a la esencia de la personalidad de cada una determinando su individualidad.
Características:
Necesarios, innatos, vitalicios, inalienables e imprescindible.
Enumeración:
· Nombre: Es la de nominación con que se le conoce y que sirve para identificar en la sociedad. La característica del mismo es que es necesario y único, es irrenunciable e inmutable, salvo en casos excepcionales y mediante resolución judicial.
· Domicilio: Es la sede legal de la persona, puede suceder que por cuestiones laborales o de salud, la persona pueda tener una residencia provisoria en otro lugar, pero mantiene su domicilio en donde reside habitualmente.
· Patrimonio: Es el conjunto de bienes y obligaciones que tiene o no un valor en dinero y que pertenece a una persona. Puede darse tanto en una persona física como jurídica.
· Capacidad: Es la actitud que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer por si misma esos derechos y cumplir sus obligaciones.
· Estado civil: Es la situación en que se encuentra un individuo en relación con un grupo familiar. La prueba del estado se realiza mediante actas que se registran en libros especiales y que se las denomina partidas.
2. CAPACIDAD:
Capacidad de Derecho:
Toda persona humana goza de actitud para ser titulas de derecho y deberes jurídicos. La Ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simple hechos o actos jurídicos determinados.
Capacidad de Ejercicio:
Toda persona humana puede ejercer por si misma sus derechos, exceptos las limitaciones expresamente previstas en este código y en su sentencia judicial.
Retrinción a la Capacidad:
El juez puede restringir la capacidad para determinar actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o sus bienes.
Sistema de apoyo al ejercicio de la Capacidad:
El Art 32 del CCyCN establece que, con respecto a los actos sobre los cuales el juez puede disponer la restricción de la capacidad de la persona protegida, se debe designar el sistema de apoyo o apoyos necesarios, “especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona”. Así mismo, “el o los apoyos a la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.
Personas incapaces de Ejercicio:
La capacidad de ejercicio (o de derecho), es la aptitud de la persona para ejercer por si los derechos de qué es titular.
Hay 3 casos de incapacidad:
A) Persona por nacer:
ART 19: La existencia de la persona humana comienza con la concepción.
ART 21: Nacimiento con vida: Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquirido si nace con vida.
B) Persona que no cuenta con edad y grado de madurez:
ART 25: Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. El Código denomina adolecente a la persona menor de edad que cumplió 13 años.
ART 26: Las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales.
ART 27: Emancipación: El matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones prevista en este Código.
ART 30: Capacidad Laboral: La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para ejercer de una profesión puede ejercer por cuenta propia sin necesidad de previa autorización.
C) Las personas declaradas incapaces por sentencia judicial, en la extensión dispuesta a esa decisión:
ART 33: Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida.
Ø El propio interesado.
Ø El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras no haya cesado la convivencia.
Ø Los parientes dentro del cuarto grado, si fuera por afinidad dentro del segundo grado.
Ø El Ministerio Público.
ART 36: Intervención del interesado en el proceso.
La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso, es parte y puede aportar todas las pruebas que hace a su defensa. Si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha compadecido sin abogado, se le debe nombrar una para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio.
ART 37: Sentencia: La sentencia se debe pronunciar sobe los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso.
Ø Diagnóstico y pronóstico.
Ø Época en que la situación se manifestó.
Ø Recursos personales, familiares y sociales existentes.
Ø Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible.
ART 39: Registración de la Sentencia: La sentencia debe ser inscripta en el registro del estado civil y capacidad de las personas y debe dejar constancia al margen de actas de nacimiento.
Cese de Incapacidad y de Restrincion a la Capacidad:
ART 47: El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse porcel juez que la declaro, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado conforme al Art 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.
Inhabilitados:
ART48: Pródigos: Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio.
ART 49: Efecto: La declaración deinhabilitación importa la designación de un apoyo, que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia.
ART 1001: Inhabilidades para Contratar: No puede contratar, en interés propio o ajenos, según sea el caso, lo que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinado sujeto tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona.
ART 1002: Inhabilidades Especiales: No puede contratar en interés propio:
ø Los funcionarios públicos.
ø Los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia.
ø Los abogados y procuradores.
ø Los cónyuges.
Sistema de representación y asistencia:
ART 100: Las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí.
ART 101: Son representantes:
Ø De las personas por nacer, sus padres.
Ø De las personas menores de edad no emancipada, sus padres. Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de las responsabilidades parentales, o suspendidas en sus ejercicios el tutor que se les designe.
Ø De las personas con capacidad restringida, los o los apoyos designados cuando, conforme a la sentencia, estos rengan representación para determinados actos; de las personas incapaces en los términos del último párrafo del art 32, el curador que se le nombre.
ART 102: Asistencia: Las personas con capacidad restringida y la inhabilitación son asistida por los apoyos designada en la sentencia respectiva y en otras Leyes especiales.
ART 103: La actuación del Ministerio Público respecto de persona menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de ellas cuyos ejercicios de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, el ámbito judicial, complementaria o principal.
SECCION 2: La tutela se constituye sobre menores e incapacitados en los casos de incapacidad más grave, mientras que la curatela, muchos menos frecuente, se sujetan los menores que ya están emancipados y no tienen padres, los pródigos (declarados incapaces para administrar sus bienes) y los afectados por una incapacidad leve siendo necesario la asistencia del curador para que puedan realizar determinados actos concretos.
3. DE FAMILIA:
Posición que ocupa el sujeto con relación a la familia, actúa como causa de relaciones jurídicas familiares cuyo contenido son deberes y derechos, generales recíprocos.
Título: El concepto tiene dos acepciones:
· Concepto Formal: Instrumento o conjunto de instrumentos públicos de los cuales emerge el estado de familia de una persona. Se alude al título de estado en un sentido formal.
· Concepto Material: Causa o título de un determinado emplazamiento. Se alude al título en sentido material.
Posesión del estado:
El emplazamiento en el estado de familia requiere título de estado en sentido formal ya que solo mediante él se hace oponible el erga omnes y permite ejercer el derecho y deberes que corresponde al estado. Pero bien puede suceder que una persona ejerza, en el hecho, tales derechos y deberes sin título. Tal es el caso de alguien que se dice hijo de quien lo trata públicamente como tal y afirma, a su vez, ser los padres.
Acción de estado:
ART 712: Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad: Las acciones del estado de familia son irrenunciables e imprescriptibles sin perjuicio de su extensión en la forma y en los casos que la Ley establezca. Los derechos patrimoniales que son consecuencia del estado de familia están sujetos a prescripción.
Prueba:
Los procesos de la familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejor condición de aprobarla.
4. NOMBRE:
ART 62: Derechos y deberes: La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponda.
ART 63: Reglas concernientes al Prenombre:
Ø Corresponde a los padres o a la persona que ellos den autorización para tal fin. Si faltan un padre, la elección le corresponde al otro, en efecto de todo, será seleccionado por el ministerio público o el funcionario del registro civil y capacidad de la persona.
Ø No se debe inscribirse más de 3 nombres, apellidos como prenombres, primer prenombre igual al primer prenombre del hermano.
Ø Puede inscribirse nombres aborígenes.
ART 64: Apellido del Hijo:
Ø Hijo Matrimonial: Lleva el apellido de algunos de los cónyuges en el caso de no haber acuerdo se determinará por sorteo. A pedido de los padres o interesado se le puede agregar el apellido del otro.
Ø Hijo Extramatrimonial: Con un solo vinculo filial, lleva el apellido del progenitor, si se determina la filiación de ambos padres, se aplica el primer párrafo y si la segunda afiliación se determina después ellos acuerdan el orden, de no hacerlo, el juez dispone orden de los apellidos.
ART 67: Cónyuges
Cualquiera de los cónyuges opta por usar el apellido del otro, con la preposición <<de>> a sin ella.
Si están divorciados no puede usar el apellido del otro, excepto que, el juez autorice a conservarlo, el cónyuge viudo puede usar el apellido del otro mientras no contraiga nuevas nupcias.
ART 69: Cambio de Nombre:
El cambio de prenombre o apellido solo precede si existen justos motivos a criterio del juez.
Motivos:
Ø El seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad.
Ø La raigambre cultural, étnica o religión.
Ø La afectación de la personalidad de la persona.
5. DOMICILIO:
Clases de Domicilio:
· DOMICILIO GENERAL: Es el que rige la generalidad de las relaciones jurídicas de una persona. Es el domicilio por antonomasia y al que se alude cuando se lo menciona escuetamente sin calificación alguna.
· DOMICILIO REAL: La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dichas actividades
· DOMICILIO LEGAL: Es el lugar donde la Ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
· DOMICILIO DE ORIGEN: Es el lugar del domicilio de padre, en el día del nacimiento de los hijos.
· DOMICILIO ESPECIAL: Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para ejercer de los derechos obligaciones que, de los hijos,
ART 78: Efecto: El domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia.
Importancia y casos de domicilio legal respecto de personas humanas y jurídicas:
Ø Los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo esta temporarias, periódicas, o de simple comisión.
Ø Los militares en servicio activo tiene su domicilio en el lugar en que lo están prestando.
Ø Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tiene en el lugar de su residencia actual.
Ø Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.
6. PATRIMONIO
El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones, pertenecientes a una persona, física o jurídica.
Lo componen 3 elementos básicos:
Ø CONJUNTO DE DRECHO Y OBLIGACIONES: Estos dos elementos actúan de manera unitaria es decir que no puede ser separada el uno del otro.
Ø VALOR MONETARIO: Los elementos mencionados en el punto anterior debe estar sujeto a un valor que pueda ser expresado en la moneda de uso.
Ø TITULO: Para que dicho derecho y obligación sean válidas debe existir el título que lo demuestre o acredite.
Características:
Ø ACTIVO: Hace referencia a los derechos y los bienes que posee el sujeto, sea los mismos reales o crediticios.
Ø PASIVO: Hace referencia a las deudas, cargas y obligaciones del sujeto
Función:
Ø Reconocimiento de un ámbito de poder y libertad a la persona, función en la que nace el principio <<beneficium competenciae>>, esto es, la sustracción para la subsistenciadel individuo.
Ø Garantías respecto a terceros pues el deudor responde de sus obligaciones no con su persona, sino con su patrimonio, presente y futuro.
Patrimonios Separados:
Se entiende como una masa patrimonial que pertenece a un patrimonio personal, pero del que se halla independizado por estar igualmente destinada a un fin específico.
7. BIENES Y COSAS:
Ø LOS BIENES: Puede ser considerado un bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación y en consecuencia tiene un valor económico y se encuentra dentro del comercio. El conjunto de bienes, forma el patrimonio de las personas.
Ø COSAS:
· COSAS MUEBLES: Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí misma o por una fuerza externa, Ej.: (equipo de computación, maquinarias, vehículos, herramientas).
· COSAS FUNGIBLES: Aquellas de los que no puede hacerse un uso adecuado según su naturaleza sin que se consuma, Ej.: (el dinero).
· COSAS CONSUMIBLES: Aquellas cuya existencia termina con el primer uso. Son cosas no consumibles la que no dejan de existir por el primer uso que de ella se hace, aunque sea susceptible de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo. Ej.: comida, o el dinero (que perece para su dueño, aunque siga existiendo para otro sujeto).
· COSAS DIVIDIBLES: Son cosas divisibles las que pueden se dividida en porciones leales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a la otra parte como a la cosa misma. Ej. :( el trigo). Las cosas no pueden ser divisible si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. Ej.: (una mesa, un vehículo.)
· COSAS PRINCIPALES: Las que pueden existir por sí misma. Ej.: (una finca, una hacienda).
· COSAS ACCESORIAS: Son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinad por otras cosas de la cual depende o a la cual están adheridas. Ej.:( el control remoto y el televisor).
· FRUTOS Y PRODUCTOS: Frutos son los objetos que un bien produce, de modo renovable sin que se altere o disminuya su sustancia. Producto son los objetos no renovables que separado o sacado de la cosa alteran o disminuye su sustancia.
1. NATURALES: Son los productos espontáneos de la tierra, las crías y demás productos de los animales.
2. INDUSTRIAL: Los que producen los predios de cualquier especie a beneficio del cultivo o del trabajo.
3. CIVIL: El alquiler de los edificios, el precio de arrendamiento de tierra y el importe de la renta perpetuas y vitalicias u otras análogas.
· BIENES FUERA DE COMERCIO: Están fuera de comercio los bienes cuya transmisión está expresamente prohibida.
§ Por la Ley.
§ Por actos jurídicos, en cuanto este código permite tal prohibición.
Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva;
ART 240: El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones 1 y 2 debe ser compatible con los derechos de incidencia electiva.
ART 241: Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetar la normativa sobre presupuesto mínimos que resulte aplicable.
UNIDAD IV
CAUSA DE LA RELACIÓN JURÍDICA. HECHOS JURÍDICOS
1. HECHOS JURIDICOS:
Concepto:
Hechos: Acontecimientos o sucesos que provienen de la naturaleza o del hombre. Cuando estos hechos producen efectos jurídicos previstos por el ordenamiento, entonces son HECHOS JURIDICOS.
ART 257 CCyCN: “Acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas”
Acontecimiento: No tiene en cuenta el hecho material, sino que tenga una consecuencia jurídica prevista por la norma. Por esto el temor, error, toma de conocimiento etc. pueden tener efectos jurídicos.
Son simples hechos los acontecimientos o sucesos que provienen de la naturaleza o del hombre pero que no tienen consecuencias jurídicas.
Clasificación:
v Según el agente o autor:
Ø Hechos Naturales (externos o accidentales): Actuados por la naturaleza, sin intervención o participación del hombre. La doctrina asegura que son aquellos donde el ser humano participa como ente sometido a las Leyes físicas o biológicas; de modo que el nacimiento, la muerte son hechos jurídicos naturales aun cuando el hombre participa de ellos.
Ø Hechos Humanos: obrados por el hombre ya sean voluntario o involuntarios. ART.260 y 261 CCyCN.
§ Voluntarios: Actuados con discernimiento, intención y libertad y manifestados por un hecho exterior (ART 260 CCyCN)
§ Involuntarios: Por falta de discernimiento (ART 261 CCyCN)
o Los actos de quien, al momento de realizarlos, esta privado de la razón;
o Actos ilícitos de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años;
o Actos lícitos de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años
v Según la responsabilidad civil:
Esta clasificación no aparece en el nuevo Código, salvo en el Art. 261:
Ø Lícitos:
§ Simples: Art.258 Acción voluntaria no prohibida por la Ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Quien los ejecuta no persigue una finalidad jurídica, aunque la Ley puede asignársela. (Ej. Descubrimiento de un tesoro, apropiación de la cosa mueble abandonada, interpelación del acreedor para constituir en mora al deudor, elección de la prestación en la obligación alternativa).
§ Actos Jurídicos: Actos voluntarios que si tienen por finalidad inmediata establecer entre las personas relaciones jurídicas. (Art 259).
Ø Ilícitos: Es antijurídica (Ilícita) cualquier acción u omisión que causa un daño, si no está justificada (Art 1717 CCyCN) Por el principio de equidad (Art 1750 CCyCN) el acto dañoso, antijurídico, de una menor de 10 años, aunque sea involuntario, permite atribuirle responsabilidad. En cambio, no causa responsabilidad el acto causado en una fuerza irresistible, ni los que carecen de atribuibilidad, ni los movimientos involuntarios durante el sueño.
v Otras clasificaciones:
Ø Según cantidad de acontecimientos:
§ Hechos Simples: Constituido por un acontecimiento singular
§ Hechos Complejos: Requieren más de un acontecimiento.
Ø Según cuando da efectos jurídicos;
§ Simultáneos: Reúnen todos los elementos en un único instante. Efectos jurídicos inmediatos.
§ Sucesivos: Los elementos se van reuniendo o completando en el transcurso del tiempo. Efecto jurídico cuando se terminan de reunir los elementos.
Ø Según consecuencia jurídica:
§ Constitutivo: Produce el nacimiento o adquisición de una relación jurídica
§ Extintivo: ocasiona la conclusión o fin de la relación jurídica.
§ Impeditivos: Hechos que obstan a la eficacia de los hechos constitutivos.
2. ACTOS VOLUNTARIOS;
a) Concepto:
Art. 260 CCyCN: El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.
Ante la ausencia de uno de estos elementos el acto será NULO.
Elementos internos:
Ø Discernimiento: La doctrina dice que es la cualidad o facultad del sujeto por el cual conoce y distingue lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente.
Son estados de conciencia que permiten al sujeto apreciar las consecuencias de sus acciones. Se presume y quien invoca lo contrario debe acreditarlo.
§ Causas Obstativas: Art. 261 CCyCN: Es involuntario por falta de discernimiento: a) el acto de quien, al momento de realizarlo, esta privado de la razón; b)el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años; c) el acto licito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.
¨ Minoridad: La Ley es rígida: Se tiene o no discernimiento para ciertos actos a partir de determinada edad.
¨ Privación de la razón: Sujetos Comprendidos: Aquellas personas que no tienen uso de razón al tiempo de la ejecución del acto. No es necesario que el sujeto este declarado como de capacidad restringida o incapaz ni enfermedad mental. Cualquier acto lícito en estas circunstancias son involuntarios.Si son actos ilícitos es involuntario si la privación de la voluntad es también involuntaria.
Ø Intención: Propósito de llevar a cabo un acto. Es el discernimiento aplicado a un acto en concreto. Hay intención cuando hay adecuada correspondencia entre lo entendido y lo actuado, cuando se ha realizado el acto tal como se pensó llevarlo a cabo.
La falta de discernimiento excluye la intención, pero no a la inversa.
§ Vicios que afectan la intención: Error y dolo, ya que importa que la facultad de entender ha sido incorrectamente aplicada en el caso concreto, ya sea por una causa propia (falta de conocimiento o conocimiento insuficiente (error) o ajena (error provocado: dolo)
¨ Error: Art 265 CCyCN
v Error de Hecho: Para que el error cause la nulidad del acto debe tratarse de error esencial y ser el móvil determinante de la voluntad de quien ha errado. Recae sobre algún elemento de hecho, contenido o presupuesto del acto.
Tipos:
· Recae sobre la naturaleza del acto.
· Recae sobre bien o un hecho, o una calidad, extensión o suma distinta a la querida.
· Recae sobre la cualidad sustancial de la cosa.
· Recaen sobre los motivos personales relevantes.
· Recaen sobre la persona con la cual se celebro
o Error Esencial: Se refiere al elemento del acto que se ha tenido en mira al momento de su celebración. (INVALIDA EL ACTO, SERA NULO) (art 267 CCyCN)
o Error Accidental: se refiere a circunstancias accesorias e intrascendentes (No invalida el acto)
v Error de Derecho: Recae sobre el alcance, la existencia o la vigencia de las normas jurídicas. NO INVALIDA EL ACTO, salvo que así lo establezca expresamente la Ley.
Principio de inexcusabilidad: La ignorancia de las Leyes no sirven de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.
¨ Dolo: Art 271 y ss. Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.
Se refiere a palabras, conductas, gestos, intrigas que, tanto en forma positiva como en forma de omisión, lleven a la persona a errar.
Los actos humanos se presumen realizados con intención. Quien alegue que se ejecutaron por error o dolo, deberán probarlo.
Ø Libertad: Posibilidad de elegir entre varias opciones, con ausencia de coacción externa.
§ Vicios que afecta la libertad: Violencia (Fuerza o intimidación) Art 2676 CCYC: La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se pueda contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.
Se refiere a la violencia física como a la moral
Elementos Externos:
v Manifestación de la voluntad: Conducta mediante la cual se exterioriza la voluntad del agente. Art 262 CCyCN: Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material.
Esta conducta puede consistir en:
Ø Dichos: Hablados (exteriorizado por la palabra oral) o escritos
Ø Hechos: Acciones del sujeto, traducida generalmente en gestos (levantar la mano en una votación)
Ø Excepcionalmente se hace por vía omisiva, es decir el silencio siempre y cuando por Ley, convención de partes, usos o practicas hayan previsto asignar este valor declarativo al silencio.
Características de la voluntad declarada:
Ø Haber sido emitida: No carta no enviada o tirada a la basura
Ø Dirigida a comunicar o publicar la voluntad del sujeto: No el saludo a un amigo en la subasta
Ø Haber sido percibida o que sea perceptible: No lo es el murmullo ininteligible.
El silencio como manifestación de la voluntad Art. 263 CCyCN;
El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya u deber de expedirse que puede resultar de la Ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.
Supuesto de excepción:
§ Cuando la Ley impone una manifestación: Citación a reconocer firma bajo apercibimiento de tenerla por reconocida.
§ Cuando existe obligación de explicarse en virtud de las relaciones de familia
§ Cuando existe obligación de explicarse en virtud de relaciones negociables habidas entre las partes anteriormente.
§ Cuando en el mismo contrato las partes han estipulado al silencio como manifestación de la voluntad.
b) Actos Involuntarios:
Son aquellos en los que ha faltado en el sujeto al momento de obrarlo alguno de los elementos internos: Discernimiento, intención o libertad.
Art.1742: Atenuación de la responsabilidad: El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable.
Art 1750: Daños causados por actos involuntarios: El autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto en el Art.1742. El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor, sin perjuicio de lo que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza.
Genera responsabilidad para los representantes que tienen a su cargo personas que obran sin discernimiento: responsabilidad de los padres, tutores, curadores, directores de establecimientos.
3. ACTOS ILICITOS:
Concepto:
Conducta antijurídica dañosa imputable a su autor, que obliga a reparar los daños que guarden adecuada relación de casualidad con ella.
Se puede desarrollar en el ámbito contractual y extracontractual.
La conducta reprochable puede ser positiva y omisiva.
Esta conducta será antijurídica, ilícita o ilegal cuando este en contradicción con el ordenamiento jurídico y, en el ámbito civil, deberá provocar un daño.
Presupuesto de Responsabilidad Civil:
Art. 1717 CCyCN establece: Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.
Consagra una antijuridicidad objetiva y material que es atípica porque no es necesario que la Ley detalle, en cada caso, cual es la conducta prohibida. Teniendo en cuenta esto vemos que se considera ilícita civil si viola el deber general de no dañar al otro.
Sin embargo, cabe hacer excepción a este principio en el caso de la responsabilidad obligacional, dado que allí el daño resultará necesariamente del incumplimiento de una obligación preexistente, que precisa la conducta que el deudor estaba obligado a ejecutar. Por otra parte, la antijuridicidad no requiere, en el CCyCN, de la concurrencia de un factor de atribución, porque si bien este último es presupuesto de la responsabilidad civil, para la prevención del daño basta con la prueba de un hecho dañoso (actual o inminentemente), sin necesidad de que medie aquel factor (Art. 1711 CCyCN). Asimismo, hay que señalar que el principio de la atipicidad del ilícito también rige para las omisiones, pues el Art. 1710 CCyCN permite afirmar que toda persona tiene el deber de actuar para evitar daños cuando la abstención pueda configurar un abuso del derecho de no actuar, y tal cosa sucederá, por regla, cuando una persona, sin riesgo de sufrir daños ni pérdidas, puede con su accionar evitar un daño a un tercero.
Art. 1718 CCyCN: Legitima defensa, estado de necesidad y ejercicio regular de un derecho. Está justificado el hecho que causa un daño:
· En ejercicio regular de un derecho
· En legítima defensa propia o de terceros, por un medio racionalmente proporcionado, frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada; el tercero que no fue agresor ilegitimo y sufre daños comoconsecuencia de un hecho realizado en legítima defensa tiene derecho a obtener una reparación plena
· Para evitar un mal, actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza a el agente o a un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo; el hecho se halla justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. En este caso, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que el juez lo considere equitativo.
Art. 1719 CCyCN: Asunción de riesgos: la exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos que, por las circunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal. Quien voluntariamente se expone a una situación de peligro para salvar la persona o los bienes de otro tiene derecho, en caso de resultar dañado, a ser indemnizado por quien creo la situación de peligro, o por el beneficiado por el acto de abnegación. En este último caso, la reparación procede únicamente en la medida del enriquecimiento por él obtenido.
Art. 1720: Consentimiento del damnificado: Sin perjuicio de disposiciones especiales, el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida en que no constituya una cláusula abusiva, libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles.
Art. 1749: Sujetos responsables: Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión.
La conducta debe ser imputable al sujeto para generar el deber de reparar el daño ocasionado.
• Los factores de atribución subjetiva son la culpa y el dolo.
• Existen aparte un criterio objetivo de imputación: riesgo creado por las cosas inanimadas y animales; garantía por el hecho de los dependientes, la equidad en los actos involuntarios, y el exceso de la normal tolerancia entre vecinos.
• Se da preeminencia a los factores de atribución objetivos, atendiendo a la víctima del daño, persiguiendo su reparación integral, o sea restituir la situación anterior a la producción del
hecho ilícito.
• Los delitos son los ilícitos obrados con dolo y los realizados por culpa son los cuasidelitos.
• No es igual la intensidad del reproche en uno que en otro.
Delitos y Cuasidelitos:
Se caracteriza como delito a los actuados con dolo que se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.
Cabe recordar que el Código de Vélez Sarsfield contemplaba tres tipos de dolo distintos, el dolo como vicio de la voluntad, el dolo obligacional y el dolo delictual. Mientras el primero aparece regulado en el Art. 271 y ss. CCyCN, los otros dos supuestos confluyen en un solo concepto de dolo para el ámbito contractual y extracontractual. Hay que señalar que, mientras el CC se refería únicamente al dolo directo (es decir, aquel dirigido a causar un daño), el Art. 1724 CCyCN incorpora también el dolo eventual (la acción no se ejecuta para causar el daño, pero el autor del hecho desdeña el perjuicio que puede ocasionar), al referirse, además de la intencionalidad, a la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.
Cuasidelito Es aquel que fue realizado con culpa que es la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión.
La negligencia consiste en no prever lo que era previsible o, habiéndolo hecho, no adoptar la diligencia necesaria para evitar el daño.
La imprudencia, por su parte, se traduce en una conducta positiva, precipitada o irreflexiva, que es llevada a cabo sin prever las consecuencias.
La impericia consiste en la incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada, profesión o arte.
Para la valoración de la conducta del agente (Art. 1725 CCyCN), el juez deberá analizar las circunstancias del caso concreto a los efectos de estimar el mayor o menor deber de previsión, y con estos elementos conformará un tipo abstracto de comparación, flexible, circunstancial, específico, que represente la conducta con la que debió actuar quien ocasionó el daño.
Daño:
ARTÍCULO 1737.- Concepto de daño: Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.
Requisitos:
• Ser cierto.
• Personal del accionante.
• Lesión a un derecho subjetivo o interés legítimo.
• Subsistencia del daño.
Relación de Causalidad:
Es la adecuada relación de causa – efecto que ha de existir entre la conducta antijurídica y el resultado dañoso.
• Para que exista obligación de reparar es preciso que el daño haya sido causado por el responsable, sus dependientes, o por sus cosas animadas o inanimadas.
• Permite establecer cuando una consecuencia debe ser atribuida a la acción u omisión de una persona.
• La relación de causalidad permite medir la extensión de la reparación, atribuyendo al autor responsabilidad por las consecuencias que son atribuibles a su conducta antijurídica.
La relación de causalidad cumple una doble función como presupuesto de la responsabilidad. En un primer momento, aparece vinculada directamente a la conducta dañosa, que en alguna medida integra. Es que la autoría no puede concebirse —en derecho civil— aislada del daño, el que ha de haber sido causado, como decíamos, por esa conducta. Hay pues un punto de contacto entre la conducta y el daño que permite atribuir la autoría.
En el segundo momento, la relación de causalidad permite mensurar la extensión de la reparación, atribuyendo al autor responsabilidad por las consecuencias que son atribuibles a su conducta antijurídica. En esta segunda función, no cabe duda de que la relación de causalidad constituye un presupuesto autónomo de la responsabilidad como lo propugna la mayor parte de la doctrina nacional.
Imputación de las consecuencias de los actos voluntarios:
Art. 1727 Tipos de consecuencias: Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman “Consecuencias Inmediatas”. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman “Consecuencias mediatas”. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman “Consecuencias Causales”
La relación causal es uno de los elementos primordiales de la responsabilidad civil. Desde el punto de vista material, la causalidad consiste en una cadena de causas y efectos que se rige por las Leyes de la física. Sin embargo, la llamada “causalidad jurídica” es un juicio de imputación en virtud del cual el intérprete —siguiendo criterios predefinidos por la Ley— eleva una o algunas de las condiciones de un resultado a la categoría de “causa”. Es preciso tener en cuenta que la teoría de la relación causal cumple una doble función. En primer lugar, permite determinar la autoría (es decir, quien resulta responsable de un determinado daño) y, a su vez, cuál es la extensión del resarcimiento (qué consecuencias deben ser resarcidas). Eso quiere decir, en otras palabras, que este elemento permite vincular, por un lado, el hecho ilícito con un determinado resultado, que consiste en la lesión o afectación de cierto bien (daño “fáctico”) y, por el otro, establece un vínculo entre este segundo elemento (lesión a un bien) y las consecuencias que de él se derivan, que son, en puridad, lo que es objeto de reparación.
Respecto de la determinación de la autoría el art 1726 toma partido por la teoría de la causalidad adecuada. Esta establece que no todas las condiciones necesarias de un resultado son causa de él, sino solo aquellas que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir ese resultado. No basta con que entre ambos extremos (hechos y resultados) medie una relación causal desde un punto de vista físico,sino que es preciso, que el resultado aparezca como una consecuencia previsible del hecho.
Respecto del resarcimiento aparece en el art.1726 que dice que la indemnización debe comprender las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, tanto en el ámbito contractual como extracontractual, salvo disposición legal en contrario.
Distintos tipos de consecuencias. Las consecuencias inmediatas son aquellas que surgen, directamente, como consecuencia del acto mismo, sin que entre este y la consecuencia medie un hecho distinto. Es cierto que la norma se refiere a las “que acostumbran suceder conforme el curso natural y ordinario de las cosas”, pero esta última es una característica tanto de las consecuencias inmediatas como de las mediatas, que guardan relación adecuada de causalidad con el hecho ilícito. Las consecuencias mediatas, por su parte, son aquellas que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto. Finalmente, las consecuencias mediatas que no pueden preverse son llamadas “casuales”. A su respecto no hay relación causal adecuada, pues entre el hecho originario y el daño se interponen otro u otros hechos que no son previsibles de acuerdo al curso normal de los acontecimientos.
4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS LICITOS E ILICITOS:
a) Artículos 1765 y 1766 del CCyCN y su crítica desde los derechos personalísimos:
ARTÍCULO 1765: Responsabilidad del Estado La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.
ARTÍCULO 1766: Responsabilidad del funcionario y del empleado público Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda.
A tenor de ello, en el ámbito nacional, la Ley 26.944 reguló la responsabilidad por actividad lícita e ilícita del Estado. Más allá de ello, es preciso efectuar dos aclaraciones en cuanto a la aplicación del Código en esta materia. En primer lugar, la limitación establecida en los artículos ya citados, que impide la aplicación directa o subsidiaria del nuevo ordenamiento civil, no veda la aplicación analógica del derecho común cuando ello sea necesario. (205) En segundo término, resulta de aplicación a la administración pública el régimen tuitivo del consumidor, de forma tal que, en aquellos casos en que exista una relación de consumo entre el particular y el Estado —conforme a lo dispuesto por los arts. 1° y 2° de la Ley 24.240 y 1092 CCyCN—, resulta de aplicación el Art. 42 de la Carta Magna nacional, como así también las disposiciones expresas que, en materia de este tipo de acciones, contiene el estatuto del consumidor.
UNIDAD V
1. ACTOS JURÍDICOS:
Artículo 259 CCyCN: Acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
Caracteres:
1. Acto voluntario: Art. 259 el acto debe ser voluntario por lo que debe emanar del hombre y ha de haber sido ha actuado con discernimiento, intención y Libertad.
2. Acto ilícito: No son actos jurídicos, el efecto jurídico no se produce por ser requerido por el autor sino como una sanción del ordenamiento para quien ha violado el principio non alterum laedere (no dañar a otro).
3. Acto con una finalidad jurídica: El autor persigue la producción de un efecto jurídico que puede consistir en dar nacimiento a una relación jurídica extinguirla modificarla o transmitirla.
La norma jurídica no puede atribuirse El dominio de una cosa o darme una esposa sin mi voluntad, el efecto jurídico se produce Por qué es requerido.
Elementos del negocio jurídico:
· Esenciales: La voluntad, el objeto y la causa.
· Naturales: La garantía de evicción y por vicios redhibitorios, en la compraventa, el pacto comisorio. Suele acompañar al negocio jurídico.
· Accidentales: Son los que pueden o no existir según la voluntad de las partes. (Plazo, cargo, condición)
Autonomía de la voluntad:
La persona establece o no relaciones jurídicas, con quién y con qué contenido (Art. 958 CCyCN) Tiene trascendencia en el plano de las relaciones jurídicas de causa contractual de allí que el contrato obliga a las partes y continúa siendo el instrumento más idóneo para asegurar la libertad del ciudadano. El negocio jurídico, obra de La voluntad, con finalidad jurídica aparece como la expresión técnica del reconocimiento de la autonomía privada como fuente creadora de efectos jurídicos, el negocio jurídico constituye Entonces el medio fundamental de realización del principio de autonomía de la voluntad.
2. OBJETO DEL ACTO JURÍDICO:
Artículo 279 CCyCN. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la Ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivos de los derechos ajenos o de la dignidad humana.
¿Qué puede ser objeto de los actos jurídicos?:
· Hechos y bienes: Art. 259 hechos y bienes como posibles objetos de los actos jurídicos.
· La persona: No puede ser objeto del negocio jurídico en actos jurídicos familiares, la persona actuará como sujeto y el objeto estará dado por las relaciones jurídicas que, modificar o extinguen.
· El cuerpo humano: Art 56 se refiere a actos de disposición del propio cuerpo y el artículo 1004 parece admitir que el cuerpo humano y sus partes serán los contratos.
Bienes inenajenables:
Son aquellas cosas que no pueden venderse ni comprarse por estar fuera del comercio. Razones legales, morales o naturales ejemplo ciertos medicamentos, los estupefacientes.
Hechos imposibles;
Se aplica la misma regla que para bienes imposibles.
3. LA CAUSA:
Acepciones de la palabra causa:
En primer lugar, se habla de causa fuente con lo cual se pretende aludir al hontanar del cual emana un determinado efecto jurídico.
En segundo lugar, habla de causa final noción que originalmente estuvo dirigida a expresar aquello que las partes persiguen al realizar un acto jurídico.
La causa en el Derecho Argentino:
Durante la vigencia del Código de Vélez Sarsfield la cuestión de si la causa constituye o no un elemento del negocio jurídico fue motivo de debates. En el código civil y comercial trata de la causa como acto jurídico. el código civil y comercial define la causa como el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad artículo 281. El artículo 281 dice también integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes.
Artículo 282. Aunque la causa No esté expresada en el acto Se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario el acto es válido, aunque la causa expresaba sea falsa si se funda en otra causa verdadera.
4. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURIDICOS:
Unilaterales y bilaterales:
ü Si se necesita una sola voluntad en el negocio jurídico será unilateral. (Testamentos)
ü Si son necesarios dos o más es bilateral. (Contratos)
Negocio entre vivos y mortis causa;
ü Si el negocio se celebra para producir efectos en forma inmediata o mediata es entre vivos.
ü Si recién produce efecto a la muerte del celebrante es mortis causae
Negocios patrimoniales y no patrimoniales:
ü Cuando acto jurídico tiene por fin inmediato (art 259) producir efectos en el patrimonio es acto patrimonial.
ü Si no tiene por inmediato producir tal consecuencia es extrapatrimonial. (Celebración de matrimonio adopción)
Negocios de administración y de disposición:
ü Son actos de administración aquellos que tienden a mantener íntegro al patrimonio y hacer desempeñar a ese patrimonio, en todos los bienes que Lo componen o en cada uno de estos, su función económica.
ü Son actos de disposición los que alteran sustancialmente los valores productores del patrimonio, los que forman su capital o los que comprometen por largo tiempo su Porvenir o destino.
Negocios onerososy gratuitos:
ü Artículo 967: Los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se le obliga a hacer a la otra.
ü “Son a título gratuito Cuando aseguran a uno u otro de los contratantes alguna ventaja independiente de toda prestación a su cargo”
Negocios simples y complejos:
ü Son los que sólo presentan los elementos esenciales del acto: voluntad, objeto, causa, no contienen modalidades.
ü Son complejos los que si contienen modalidades de los negocios jurídicos. Estas modalidades son la condición el plazo y el cargo.
5. FORMA DE LOS ACTOS JURÍDICOS:
Art. 260 CCyCN El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y Libertad que se manifiesta por un hecho exterior.
Forma y prueba:
Forma: Es la manera en que la voluntad se manifiesta exteriormente para que sea relevante en derecho.
Prueba: Conjunto de elementos Mediante los que puede demostrarse la existencia y contenido del acto para demostrarle al juez los hechos invocados.
Clasificación:
Actos formales y no formales:
Son actos formales aquellos que tienen una forma específica, y no otra, requerida por la Ley para su validez o prueba.
Los actos no formales son aquellos en los que en cualquier medio para expresar la voluntad puede ser utilizado.
Negocios de solemnidad absoluta. Coincide con actos solemnes la forma es constitutiva.
Negocios de solemnidad relativa. Comprende autos convertibles, es decir, aquellos en los que caso en caso de no cumplirse la formalidad exigida por la Ley, el acto valdría como negocio jurídico que impone a las partes elevarlos a la forma requerida.
6. INSTRUMENTOS PRIVADOS:
El instrumento privado no requiere la intervención del oficial público. Los instrumentos pueden estar firmados o no, si están firmados son instrumentos privados sino lo están son instrumentos particulares no firmados.
Fecha cierta:
Artículo 317: La eficacia probatoria se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después.
Valor probatorio:
Artículo 319: Debe ser apreciado por el juez ponderado, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y Claridad técnica del texto, etc.
Requisitos de validez:
El principio de libertad de formas para los instrumentos privados tiene Sólo una excepción: la exigencia de La Firma.
Se exigía el doble ejemplar para aquellos que instrumenten actos jurídicos bilaterales.
La firma Artículo 288. la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. en los instrumentos por medios electrónicos el requisito de la firma de una persona que ha satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure la autoría.
7. INSTRUMENTOS PÚBLICOS:
Son instrumentos públicos aquellos otorgados con las formalidades que la Ley Establece en presencia de un oficial público a quien la Ley le confiere la Facultad de autorizar y que hacen plena fe necesidad de posteriores pruebas o verificaciones.
Fe pública y autenticidad:
por cumplir con los recaudos formales comunes a todo instrumento público. Se presume que el instrumento emana de un oficial público, esto denominamos autenticidad.
Por lo tanto, el instrumento público hace plena fe por sí mismo, siendo la plena fe un concepto vinculado con la fuerza probatoria del instrumento público.
Requisitos de validez:
para que sea válido el instrumento público y produzca el efecto de pleno fue son necesarios dos requisitos: la actuación de un oficial público dentro del área de sus atribuciones -competencia en la materia- y con competencia territorial salvo que el lugar sea Generalmente tenido como dentro de ella (art. 290 a, 292 del c. C. Y c.) Y que el instrumento se encuentra firmado por el oficial público, las partes y/o sus representantes o los firmantes a ruego si estos no pudieran firmar. (Art 290 b)
Son instrumentos públicos:
· Escrituras públicas y sus copias o testimonios.
· Los instrumentos que extienden los escribanos a funcionarios públicos con los requisitos que establecen las Leyes.
· Los títulos emitidos por el estado nacional provincia o la ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las Leyes que autorizan su emisión.
· Actas de sesiones parlamentarias y las resoluciones administrativas dictadas por las autoridades de cada cámara parlamentaria.
· Los informes y certificaciones expedidas por los registros oficiales.
· Documento de identidad, cédulas, DNI.
· Cédula de notificación por lo que no pueden desconocerse sus constancias oficiales.
Escritura Pública:
Artículo 299: Escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones que contienen uno o más actos jurídicos.
Escribano o funcionario autorizado:
Escribano público, notario o datario esa que el profesional del derecho que además de poseer su título ha sido designado por el estado como oficial público, confiriéndole la titularidad de un registro.
Protocolo:
El protocolo libro de registro, es un conjunto de folios de papel tamaño oficio, timbrado o y rubricados, que el notario adquiere en el colegio de escribanos de la jurisdicción respectiva y sobre los cuales se redactará las escrituras matrices.
Requisitos:
· Deben efectuarse en el protocolo.
· Deben estar ordenados en forma cronológica.
· Intervención personal del escribano.
· Calificación del acto por el escribano (Art 301).
· Nombre de las partes.
· Capacidad de los otorgantes.
· Estado civil.
· Domicilio.
· Debe consignar el objeto del acto instrumentado.
· Concluido el acto debe leerse de escritura las partes,
· Utilización de abreviaturas y números.
· Deben salvarse los errores de escritura.
· Firma por los otorgantes escribanos y testigos.
· Identidad de los otorgantes.
Actas notariales:
A través de estas actas los escribanos realizan constatación de los hechos. las altas pueden o no ser extendidas en escritura pública mediante su incorporación al protocolo.
La escritura contiene uno o más actos jurídicos Mientras que el acta se limita a la comprobación de simples hechos o hechos jurídicos.
UNIDAD Vl
VICIOS DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS Y DE LOS ACTOS JURÍDICOS. INVALIDEZ DE LOS ACTOS JURÍDICOS: NULIDAD. INEFICACIA E INOPONIBILIDA
1. VICIOS DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS:
Es la existencia de un defecto en alguno de los elementos internos de la voluntad, al momento de la celebración del acto. Arts. 265 a 278.
Causas Obstativas:
a) Intención: El error y el dolo.
b) Discernimiento: Falta de madurez o privado de la razón.
c) Libertad: Fuerza, el temor o la intimidación.
El elemento externo de la voluntad: Exteriorizacion.
Discernimiento:
Aptitud elemental para comprender el significado del acto. Es una aptitud de la inteligencia que permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente de las acciones humanas.
Son estados de conciencia que permiten al sujeto apreciar las consecuencias de sus acciones. El discernimiento se presume y quien invoca lo contrario debe acreditarlo.
Causas obstativas al discernimiento:
• Inmadurez de la persona por su edad (Minoridad) (“Niño”: hasta los 13 años. “Adolescente”: entre los 13 y los 18.)
Discernimiento para actos LÍCITOS: A partir de los 13 años. (Antes, se adquiría a los 14).
Discernimiento para actos ILÍCITOS: A partir de los 10 años. (las personas pueden distinguir a más temprana edad lo bueno de lo malo).
• Alteración de las facultades mentales de la persona: el Código reputa involuntario:
• El acto lícito realizado por personas menores de trece años.
• Los actos ilícitos ejecutados por quienes no alcanzaron la edad de diez años.
• Los actos llevados a cabo por quienes, al momento de realizarlos, se encontraban privados de razón. (Artículo 261 CCyCN)
Intención:
Propósitode realizar un acto conscientemente. Su ausencia se caracteriza por la discordancia entre el propósito del acto y el resultado efectivo.
Es la aptitud para QUERER el acto concreto que se realiza.
• Se diferencia del discernimiento que, si bien importa un estado de conciencia, el discernimiento se refiere a la aptitud genérica para llevar a cabo actos jurídicos.
• La falta de discernimiento excluye la intención, pero no a la inversa.
Libertad:
La libertad es la facultad de elegir entre distintas alternativas, espontáneamente, esto es, sin coacciones ni intimidación. Es la posibilidad de elegir si ejecutar o no el acto, sin coacción exterior.
Causas obstativas:
Violencia: (fuerza, temor o intimidación).
Art 276 CCYCN: Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.
A) (Ignorancia) y error:
CCyCN 2015 Se elimina la alusión a la ignorancia.
Ignorancia es no conocer algo.
Error es tener un conocimiento falso de algo determinado.
Consecuencias jurídicas semejantes.
*Error de derecho: Se refiere al desconocimiento de una regla jurídica ya sea por su perder vigencia o por contenido para un caso específico.
*Error de hecho: (Art. 265) el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral, el error debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad.
*Error reconocible: (Art. 266) el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar.
*Supuestos de error esencial: (Art. 267) El error de hecho es esencial cuando recae sobre:
a) La naturaleza del acto.
b) Un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida.
c) La cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso.
d) Los motivos personales (causa) relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente.
e) La persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ea fue determinante para su celebración.
*Error de cálculo: (Art. 268) Es el que puede ser salvado y no vicia ni afecta la voluntad, no da lugar a la nulidad, solo a la rectificación. Salvo que error recaiga sobre el valor o el precio y sea esencial.
*Subsistencia del Acto: (Art. 269)
• Principio de conservación o subsistencia
• Principio de buena fe
*Error en la declaración (error de pluma): (Art 270) las disposiciones de los artículos de este Capítulo son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión.
B) Dolo:
*Jurídicamente adquiere tres significados: Vicio de la voluntad en los actos jurídicos, elemento de imputabilidad en el incumplimiento de obligaciones, o calificación psicológica exigida como integrante del delito civil o agravante del delito penal.
*(Art. 271) Acción y omisión dolosa: Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.
Es la acción de inducir al otro a que cometa un error, empleando una maniobra, argucia, astucia que acarrea la nulidad relativa del acto.
Dolo directo: Por una de las partes o representante.
Dolo indirecto: hecho por un tercero.
Dolo Principal: Es causa de la celebración del negocio jurídico. Es el engaño determinante de la voluntad ajena (dolus causam dans).
Dolo incidental: Solo da lugar a una indemnización. Es el engaño que, sin determinar la realización del acto, ha logrado que la víctima consienta en condiciones más onerosas para ella.
Dolo positivo: Se emplea una acción como maniobra
Dolo negativo: Omisión u ocultación
*(Art. 272) Dolo esencial: El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes.
Debe ser GRAVE, no simples sutilezas o exageraciones.
Debe ser CAUSA DETERMINANTE de la acción.
Debe ocasionar un DAÑO IMPORTANTE.
NO debe ser RECÍPROCO.
Dolo de TERCEROS
Esencial: grave, determinante, daño importante, no recíproco
Efectos del Dolo:
Acción de nulidad,
Acción resarcitoria de los daños y perjuicios (art. 275).
Dolo incidental: solo la reparación de los daños.
*(Art. 273) Dolo incidental: Maniobra engañosa que proviene de la otra parte o de un
tercero pero que no ha sido determinante del acto, pero ha logrado que la víctima consienta condiciones que le son más gravosas o perjudiciales
El acto es válido.
Solo genera responsabilidad por los daños causados.
Prueba
Cualquier medio de prueba, relevancia de la prueba de presunciones
Hecho ilícito que debe acreditarse
*(Art. 274) Sujeto: El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser una de las partes del acto o un tercero.
*(Art. 275) Responsabilidad por los daños causados; El autor del dolo esencial o incidental debe reparar el daño causado. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento del dolo del tercero.
*Prueba:
(Art. 284) Libertad de formas: Si la Ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la Ley.
(Art. 285) Forma impuesta: El acto que no se otorga en la forma exigida por la Ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad.
(Art. 286) Expresión escrita: La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.
(Art. 287) Instrumentos privados y particulares no firmados: Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados.
Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información.
(Art. 288) Firma: La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.
En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento
C) Violencia:
Concepto/Requisitos: (Art. 276) Fuerza e intimidación: La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.
1. Violencia física o fuerza irresistible.
2. Intimidación o coerción por ofensas corporales o malos tratos.
3. Injustas amenazas en la persona, o un tercero (su libertad, honra y/o bienes de alguien), de recibir males inminentes y graves.
Se refiere tanto a la violencia física como moral.
• La configuraciónde los elementos internos del acto se presume. El que alegue lo contrario deberá probar que se presentan algunas de las causas obstativas.
• Los actos humanos se presumen libres; las situaciones de excepción: deben demostrarse - ej: las causas externas que han influido en la voluntad de la persona con la finalidad de coartar la libertad.
Violencia – Formas:
Fuerza física.
Intimidación o violencia moral.
Requisitos:
• Injustas Amenazas.
• Mal inminente y grave.
• En la persona, libertad, honra y bienes.
• Ser determinante del consentimiento.
Efectos:
Nulidad relativa del acto.
Indemnización del daño.
(Art. 277) Sujetos: El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero.
(Art. 278) Responsabilidad por los daños causados: El autor debe reparar los daños. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero.
II) VICIOS DE LOS ACTOS JURIDICOS;
Defectos de la buena fe de su autor.
Solo se presentan en los ACTOS JURIDICOS, no en los hechos humanos voluntarios.
Consecuencia: Anulabilidad del acto.
Consecuencia del fraude: inoponibilidad.
A) Lesión:
Concepto amplio: Aquel daño que surge en un contrato oneroso derivado del hecho de no recibir el equivalente de lo que se da.
*Lesión: (Art. 332) Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.
Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.
Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.
El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda.
Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.
El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al contestar la demanda.
Acciones:
Acción de nulidad.
Acción de modificación o reajuste.
La víctima del acto lesivo cuenta con dos acciones: la de nulidad del acto lesivo y la de reajuste: si pide nulidad, puede recibir como respuesta un reajuste; si pide esto último, el demandado no podrá solicitar la nulidad porque el no es el titular de esta acción.
De la lectura del Art. 332 se desprende que hay tres elementos: dos subjetivos y uno objetivo:
Subjetivos:
1. Del lesionante: El aprovechamiento de la situación de inferioridad de la contraparte;
2. Del lesionado a través de su necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia.
Objetivo: La evidente e injustificada desproporción de las prestaciones, debiendo subsistir esta al momento de celebración del contrato y subsistir al tiempo de la demanda.
La prueba del elemento objetivo es fundamental para luego analizar la presencia de los elementos subjetivos.
El acto lesivo al padecer de nulidad relativa puede confirmarse expresa o tácitamente, pero será necesario que haya desaparecido la situación de necesidad de la víctima.
Los negocios usurarios están obviamente incorporados dentro del concepto de actos lesivo.
El capital es un bien productivo, y no hay nada de inmoral en que se cobren intereses, por ser la contraprestación legitima del capital, siempre que sean moderados y no caigan en usura.
El Art. 767 da libertad a las partes para fijar el interés. El Código no fija límites, pero los jueces se encargaron de fijarlo: el 24 % de interés entre los compensatorios y punitorios.
Tipos:
Objetiva: Vicio que se da cuando no hay una exacta proporción entre las prestaciones. Inequivalencia.
Subjetiva: Aprovechamiento de un estado de inferioridad de una parte sobre la otra.
Debe aplicarse a los actos jurídicos bilaterales y onerosos, y también puede aplicarse a contratos aleatorios cuando la desproporción resulte ajena al alea propio del contrato, más los elementos subjetivos tanto de la víctima como del beneficiario del negocio. No para subastas ni unilaterales.
Naturaleza jurídica:
Vicio de la voluntad: Ciertos doctrinarios consideran a la lesión como vicio de la voluntad, como un caso de error, dolo, violencia, o como vicio autónomo. Afirman que la víctima del acto lesivo, o ha conocido el vicio o lo ha ignorado, de conocerlo obró sin libertad; de lo contrario se confunde con el error.
Vicio de la causa: Se sostiene que la lesión es un vicio de la causa final del acto jurídico bilateral. Se señala que al verificarse la lesión queda sin causa eficiente la contraprestación recibida en exceso, afectándose el equilibrio entre las contraprestaciones.
* La aplicación de la lesión es extendida a todos los contratos con fundamento en que la buena fe es exigencia universal.
B) Simulación:
*(Art. 333) Concepto: La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.
Es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido con acuerdo de partes, para producir un engaño, y encubrir con una apariencia un negocio jurídico que realmente se concreta.
Requisitos:
1. Una declaración de voluntad distinta de la intención efectiva (una real o una verdad enteramente vacía).
2. Acuerdo de partes que procede y sirve de causa a esa contradicción.
3. Propósito de engaño a terceros.
• Es un defecto de buena fe del acto jurídico.
• Se puede lesionar al orden normativo o a los terceros ajenos al acto.
• Para algunos sería un acto invalido, sea nulo o anulable, mientras que para la opinión mayoritaria, es un acto inexistente, por ausencia de voluntad, ya que las partes no han tenido el fin inmediato de producir el efecto jurídico que se aparenta.
Clases de simulación:
Absoluta: Cuando se celebra un acto que nada tiene de real. Ej: venta ficticia de bienes del deudor para burlar a sus acreedores.
Relativa: Cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter. Concurren aquí dos actos, uno ficticio (el simulado) y uno disimulado que es el acto serio. Ej.: A desea viajar durante un largo tiempo, y para que los administre, hace como que se los vende a B. Hay dos actos: el ficticio que es la venta, y el disimulado que es el mandato para administrar.
Por interposición de personas.
Licito o ilícito: la simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito. Este carácter depende entonces del fin que se persigue.
Acción de simulación:
Es la que compete a las partes del acto simulado o a los 3os. interesados (acreedores, fiadores, herederos): busca la inexistencia del acto, e invalidar los efectos que se perseguían.
Cuando la deducen las partes, estas pueden obtener la declaración de inexistencia del acto. En el caso de la ilícita, la regla general es que las partes carecen de acción (335), salvo si lo que se proponen es no consumar el acto ilícito.
Es admisible a los efectos de impedir la consumación del acto ilícito, o reparar los efectos perjudiciales que hubiera tenido.
Las partes solo podrán probar la simulación con la presentación del contradocumento (constancia escrita del verdadero carácter del acto simulado).
La acción debe tener por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio con la anulación.
Prueba: En principio se prueba con un contradocumento.
Solamente se podrá prescindir del contradocumento cuando existan circunstancias quehagan indudable la presencia de simulación (confesión del demandado, imposible obtención por amistad, parentesco).
Prescripción: Art. 2563 establece 2 años.
*(Art. 336) Acción de terceros: Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba.
Legitimación: Todos aquellos que tengan un derecho actual o eventual, bastando con que el acto impugnado entrañe un peligro de hacer perder un derecho o no poder utilizar una facultad legal.
La nulidad tiende a volver las cosas al estado anterior.
Prueba: Se admite la validez de la prueba de presunciones, sean estas legales o de hecho.
Prescripción: Dos años.
*(Art. 337) Efectos frente a terceros: Deber de indemnizar. Verificación de la inexistencia del acto (beneficia a todos los terceros interesados); la responsabilidad solidaria de los autores de un ilícito civil. Los terceros pueden acudir a toda clase de prueba.
La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en la simulación.
C) Fraude:
Engaño doloso que quiere perjudicar a alguien concretamente, dos clases:
· Fraude a la ley.
· Fraude a los acreedores.
·
Acepciones:
Fraude: Dolo o engaño.
Fraude: Burla a la ley; fraude a la ley.
Fraude: Vicio típico del acto jurídico: fraude a los acreedores.
Fraude a la ley:
Negocios jurídicos aparentemente lícitos ya que se realizan al amparo de una ley vigente, pero cuyo fin es el logro de un resultado análogo o prohibido por otra norma imperativa.
El engañado es el ordenamiento jurídico.
En algunos casos el fraude a la ley es sancionado aun cuando no se lesiona a ningún tercero (desconocimiento de los divorcios obtenidos en el extranjero cuando no se podía hacer acá).
Cuando se trata de actos jurídicos patrimoniales, el fraude a la ley se declara en tanto y en cuanto haya un damnificado (fraude laboral (sucesión de contratos a término) o fiscal).
Elementos del fraude a la ley:
1) Existencia de un negocio jurídico formalmente lícito al amparo de una ley que no cubre suficientemente bien el negocio, ya que su resultado contraría otra norma expresa.
2) Existencia de una ley imperativa que prohíba el resultado análogo: es preciso que el acto persiga la obtención de un resultado análogo o equivalente al prohibido por una ley.
3) Intención de defraudar la ley imperativa: es necesario que las partes hayan querido violar la ley defraudada. No es necesario el acuerdo fraudulento entre las partes, pudiendo ser el motivo solo individual; otros creen suficiente el hecho de la contrariedad objetiva de los fines de una ley determinada.
El defecto del negocio en fraude de la ley es la distorsión de la causa objetiva tenida en cuenta por la norma de cobertura utilizada por las partes para violar una norma imperativa.
La mejor sanción que puede caberle al fraude a la ley es el sometimiento a la ley que se intentaba burlar, y si de ello surge su nulidad, aplicar esta sanción.
En nuestro sistema legislativo no existe una disposición expresa contra el fraude a la ley, pero si aplicaciones particulares a algunos casos.
Fraude a los Acreedores:
Se concreta por medio de la realización de actos o negocios jurídicos lícitos, válidos, por regla general positivos o de actuación, unilaterales o bilaterales, destinados a enajenar
derechos o facultades o abdicarlas, en perjuicio de los acreedores, provocando su insolvencia.
Existen acciones para reconstruir el patrimonio del deudor, haciendo que el negocio fraudulento sea INOPONIBLE a los acreedores anteriores a los actos fraudulentos.
Los actos que defraudan a los acreedores deben ser válidos, consistentes en una enajenación, o bien actos que impidan el ingreso de bienes al patrimonio; pueden ser omisiones.
Deben referirse a derechos o intereses patrimoniales; deberán causar un perjuicio, ya que empobrecen el patrimonio.
Los actos deben ser:
a. Negocios jurídicos válidos.
b. Negocios positivos o de actuación.
c. Negocios de enajenación.
d. Referirse a derechos o intereses patrimoniales,
e. Deben causar perjuicio,
Al acto fraudulento se lo debe atacar por medio de la acción de declaración de inoponibilidad (arts 338 y ss), logrando que el acto le sea inoponible a los acreedores que la intenten (Art. 342).
A 338.- Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las
renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.
En la acción revocatoria concursal se benefician todos los acreedores, la favorecida es la masa pues aumenta.
Se llamaba revocatoria: ahora es la “acción de declaración de inoponibilidad”.
Debe existir insolvencia actual del acreedor, y que el acto haya influido directamente en esa insolvencia.
Art 339.- Requisitos. Son requisitos de procedencia de la acción de declaración de inoponibilidad:
a. Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores;
b. Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor;
c. Que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia.
La puede intentar un acreedor anterior al acto atacado, que cause un perjuicio a los acreedores, y si es oneroso, que haya fraude del deudor y complicidad de acreedor.
Art 340.- efectos frente a terceros. deber de indemnizar:
El fraude no puede oponerse a los acreedores del adquirente que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto.
La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en el fraude; la complicidad se presume si, al momento de contratar, conocía el estado de insolvencia.
El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los derechos se transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se perdieron para el acreedor.
El que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor, responde en la medida de su enriquecimiento.
El tercero contratante deberá restituir los bienes recibidos en virtud del acto atacado, más sus frutos, para poder cobrar sus créditos mediante la venta forzada de estos.
El tercero a título gratuito no deberá los frutos sino desde notificada la demanda (pérdida de un beneficio).
Si la restitución fuese imposible por haber pasado los bienes a un subadquirente de buena fe, deberá una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por estos; si es de buena fe y a título gratuito responderá solo en la medida de su enriquecimiento.
Consecuencias de la admisión de la acción:
1) Los acreedores favorecidos pueden ejecutar los bienes enajenados, y si queda un remanente, será del adquirente que los obtuvo mediante acto válido.
2) De la revocación aprovecha sólo el demandante.
3) El dueño actual puede detener la acción pagando a los acreedores (pago con subrogación) o dando fianza del pago.
4) La acción es viable contra los primeros adquirentes, no los posteriores. Los adquirentes de mala fe son responsables, y deberán responder con lo obtenido por su venta.
Para atacar los actos onerosos, es necesaria la complicidad del tercero adquirente, debiendo ser este de mala fe.
Si es de buena fe NO procede la acción, fundamentalmente para dar seguridad jurídica a las transacciones.
En cambio, para atacar actos gratuitos no es necesaria la mala fe, ya que solo se pierde un beneficio.
La acción prescribe al año desde el día en que el acto tuvo lugar o desde que los acreedores tuvieron noticias.
III) NULIDAD O INVALIDEZ DE LOS ACTOS JURIDICOS:
A) Nulidad:
La nulidad es unasanción legal, que priva a un acto jurídico de sus efectos propios o normales por adolecer de defectos originarios, orgánicos y esenciales, a través de un proceso de impugnación y declaración.
Caracteres:
· Sanción: La doctrina mayoritaria considera que la nulidad tiene naturaleza de sanción y consiste en privar de los efectos propios del acto jurídico defectuoso, que se impone a las personas. Así la ley sanciona a quien a sabiendas provocó la nulidad, imponiéndole la obligación de reparar los perjuicios, devolver lo recibido y negándole los derechos que tenía. No obstante, la nulidad significa ineficacia del negocio, privación de los efectos del mismo.
· Legal: La sanción de nulidad sólo puede ser establecida por la ley, es decir no puede ser creación de los magistrados o de la voluntad de las partes del acto.
· Aplica solo a actos jurídicos: Es un concepto aplicable solo a los negocios o actos jurídicos, que son aquellos que producen los efectos queridos por las partes. No hay nulidad de los actos ilícitos, ni de los hechos jurídicos, ni de los simples actos voluntarios.
· Aniquila los efectos propios del acto: La nulidad priva al acto jurídico de sus efectos propios o normales que las partes se propusieron al celebrarlo. Sin perjuicio que puede producir otros efectos no queridos como puede ser la reparación de los daños y perjuicios.
· Defectos originarios, orgánicos o esenciales: Se refiere a los requisitos de validez al momento de celebrarse, a cada uno de sus elementos, a la forma y a su contenido. Esos defectos deben existir con anterioridad o contemporáneamente al momento del otorgamiento del acto, deben ser defectos ubicados dentro del mismo negocio, es decir orgánicos o intrínsecos; y ser defectos esenciales que por su gravedad implican la falta de requisitos indispensables.
· Proceso de Impugnación y declaración: Es decir debe hacerse en un proceso judicial.
B) Clasificación de las nulidades:
* (Art. 386) Criterio de distinción: Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de ciertas personas.
*(Art. 387) Nulidad absoluta. Consecuencias: La nulidad absoluta puede declararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción. Es irrenunciable e imprescriptible.
*(Art. 388) Nulidad relativa. Consecuencias: La nulidad relativa sólo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró con dolo. Es renunciable y prescriptible.
*(Art, 389) Nulidad Total o Parcial:
· Total: Se extiende a todo el acto jurídico.
· Parcial: Alcanza a una parte o a una de las cláusulas del acto, no afectando el resto, si son válidas y separables.
La validez y separabilidad dependerá de la interpretación que se formule a la luz de la buena fe contractual, y no afectación de la economía del negocio.
Casos o ejemplos: morigeración de intereses – determinación de precios – intereses usurarios- prórroga de la jurisdicción
C) Efectos de la nulidad:
Principio general:
*(Art. 390)
· Vuelve las cosas al lugar en que se hallaban.
· Obligación de restitución.
· Extinción de los derechos reales y personales.
· Reparación de daños y perjuicios Art. 391.
· Art. 392, en relación a terceros, pueden ser reclamados, salvo subadquirente:
- Buena fe.
- Título oneroso.
D) Saneamiento de negocios jurídicos:
Los actos jurídicos que adolecen de nulidad pueden ser convalidados, que es el saneamiento del mismo.
· Ratificación: Manifestación de voluntad de una persona que asume como propios los actos otorgados por otra sin mandato
· Conversión: Acto jurídico formal no solemne, que las partes omiten la forma exigida, el acto vale para exigir el cumplimiento de otorgar el instrumento válido, por ejemplo: boleto de compra venta,
· Confirmación: Art. 393 cuando la parte que puede articular la nulidad relativa, manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tenerlo por válido, después de haber desaparecido la causa de nulidad.
E) Prescripción de la acción de nulidad:
Absoluta: Imprescriptible: Art. 387, no saneable.
Relativa:
Art. 2560: Término general o común: 5 años, SALVO que esté previsto uno diferente.
Art. 2562: Prescriben a los 2 años:
· Acción de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos.
· Declaración de inoponibilidad en caso de fraude.
Art. 2563: Cómputo:
- Vicio de la voluntad: desde que cesó la violencia, o se conocieron o pudieron ser conocidos el dolo o error.
- Simulación: Negativa a dejarlo sin efecto o desde que lo conoció.
- Incapacidad: Desde que cesó.
- Lesión: Fecha en que la obligación debe ser cumplida.
- Fraude: Desde que se conoció o pudo ser conocido.
IV) INEFICACIA DE LOS ACTOS JURIDICOS:
Eficacia: Aptitud del negocio o acto jurídico para producir los efectos queridos por las partes.
A) Ineficacia:
La ineficacia es la privación o disminución de los efectos del negocio jurídico pretendidos por las partes.
*La diferencia entre la nulidad y la ineficacia, es que la nulidad siempre tiene que ser declarada por un juez, en cambio, la ineficacia opera de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial ni administrativa.
B) Casos de ineficacia:
Principales casos de ineficacia:
1. Ineficacia estructural: Defectos en la estructura y existentes desde el momento de celebración NULIDAD.
2. Ineficacia Funcional: negocios originariamente válidos, pero por defectos extraños a su estructura o sobrevinientes se transforman en ineficaces, no produciendo todos o algunos de sus efectos propios REVOCACIÓN, RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN.
1. Ineficacia en sentido amplio: El acto queda privado de sus efectos típicos Nulidad – Rescisión – Resolución
2. Ineficacia en sentido estricto: Negocio válido pero por obstáculos extrínsecos no produce efectos Inoponibilidad
Casos de Ineficacia Funcional:
Resolución: Ineficacia de un acto jurídico en virtud de la producción de un hecho sobreviniente a la constitución a veces imputable a una de las partes y otra vez totalmente extraña a la voluntad de ellas, al cual se sujetó la permanencia del contrato.
· Puede operar por medio de una declaración de voluntad del interesado ante un acontecimiento previsto por la ley o por las partes (incumplimiento de una de las partes), o automáticamente si ocurre el hecho previsto (condición resolutoria).
· Efectos retroactivos al día de celebración del acto (Art.1079 inc.b): Obligación de restituir lo recibido.
· Incumplimiento la parte incumplidora debe la indemnización correspondiente.
Revocación: Causal de ineficacia en virtud de la cual la ley autoriza al autor de la manifestación de la voluntad – en los actos unilaterales – o a una de las partes de los actos bilaterales a retraer su voluntad dejando sin efecto hacia el futuro la relación jurídica.
· Es un acto UNILATERAL.
· Es un acto ENTRE VIVO.
· Es VOLUNTARIA (aunque sea en casos autorizados por la ley como por ej. La revocación de la donación por ingratitud).
· Efectos: Opera hacia el futuro (Art. 1079 inc. a).
Recisión: Deja sin efecto un acto jurídico válido para el futuro por un acuerdo de las partes (bilateral), o por voluntad de una de ellas autorizada por la ley o por el contrato (unilateral).
Clases:
1. Bilateral: Distrato, Art. 1076 CCyCN.
2. Unilateral; Proviene de la voluntad de solo una de las partes, acordado o por ley (1077)
Caracteres:
• Contratos de duración y solo respecto de aquellos efectos que no han empezado aún a producirse.
•Es voluntaria y de uso discrecional.
• Solo negocios bilaterales.
Efectos:
Hacia el futuro – manifestación de voluntad.
V) INOPONIBILIDAD:
Supuesto de ineficacia establecido por la ley que priva a un negocio jurídico válido y eficaz entre las partes, de sus efectos respecto de terceros a quienes la ley dirige su protección, permitiéndoles ignorar el negocio.
· El acto nulo carece de efectos respecto de las partes, pero puede tener efectos con relación a terceros.
· Los inoponibles son válidos para las partes, pero no para tercero.
· La inoponibilidad priva a un negocio válido entre las partes de efectos respecto de determinados terceros protegidos por la ley llamados terceros interesados.
· Nulidad: Invocada por las partes o terceros. Inoponiblidad: solo terceros.
Principales Supuestos de inoponibilidad Art. 396 y 397
Art. 338 acción de fraude – revocatoria o pauliana.
Art. 317 Instrumento privado sin fecha cierta.
Art. 1893 Derechos reales sin la publicidad suficiente.
Art. 1620 Cesión de créditos sin notificar.
Art. 298 Contradocumento.
Art. 381 Modificación – Renuncia o revocación de poder.
UNIDAD VII
DERECHOS REALES
Introducción:
Art 15 CCyCN: “Titularidad de derechos” Las personas son titulares de derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme lo que se establece en éste Código”.
Art. 16 CCyCN: “Bienes y cosas”. Los derechos previstos en el párrafo 1° del Artículo anterior pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas.
Las disposiciones referidas a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.
1-DERECHO REAL:
Art. 1882: “El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en éste código”
Objeto: Recaen sobre cosas salvo previsión taxativa en contrario
Art. 1883: El derecho real se ejerce sobre la totalidad o parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa.
El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la Ley. (Fideicomiso, superficie, usufructo, tiempo compartido).
Diferencias entre derechos reales o personales:
a) Autonomía de la voluntad:
(R). Numerus clausus (o de número cerrado). Previstos por Ley. Normas de orden público.
Excepción ejercicio de la servidumbre de paso.
(P). Número ilimitado. Autonomía de la voluntad. (Art. 2651 CC y C).
b). - Objeto:
(R). - Cosas (si lo establece la Ley bienes).
(P). - Prestación (Dar/ Hacer / No hacer
c) Relación con la cosa:
(R) Inmediata
(P) Mediata (Acreedor/ deudor)
d). - Oponibilidad (la facultad de una persona de hacer valer un derecho contra un tercero.)
(R) Erga omnes ("respecto de todos" o "frente a todos") – Acciones reales protectorias
(P) Solo pueden oponerse al deudor
e).- Efectos reipersecutorios_ (es una facultad restitutoria, privilegiada e inmediata, de la que gozan los titulares de los derechos reales, sobre los bienes objeto de los mismos, que les permite exigir el uso o el disfrute, que el derecho real comporte como carácter jurídico natural propio, cualquiera que fuera el poseedor y allí donde estuvieran los bienes.)
(R) Facultad de perseguir la cosa de manos de quien la tenga. Se detiene frente a la seguridad dinámica del tráfico.
- Derechos reales de garantía generan preferencia. Ejemplo hipoteca, Liquidada la cosa dicho acreedor será pagado antes que otros quirografarios.
(P) No gozan de dichos efectos.
f).- Tradición:
(R) En aquellos que se ejercen por la posesión es necesario que ocurra para la adquisición del derecho real
(P) No tiene relevancia para la adquisición de los derechos reales
g).- Acciones:
(R) Acciones reales para defender los derechos. Las ejerce el titular contra cualquier persona.
(P) Acción personal contra el deudor.
El número cerrado de los derechos reales:
En Argentina rige el sistema de numerus clausus (o de número cerrado) en materia de derechos reales, el cual determina que la creación y estructura de aquellos sólo pueden ser establecidos por la Ley.
Enumeración:
Son derechos reales en este Código:
a) El dominio.
b) El condominio.
c) La propiedad horizontal.
d) Los conjuntos inmobiliarios.
e) El tiempo compartido.
f) El cementerio privado.
g) La superficie.
h) El usufructo.
Estructura:
La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida sólo por la Ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la Ley, o la modificación de su estructura.
Clasificación:
Artículo 1888 - Derechos reales sobre cosa propia o ajena. Carga o gravamen real. Son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existe propiedad superficiaria. Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena.
Con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas o gravámenes reales. Las cosas se presumen sin gravamen, excepto prueba en contrario. Toda duda sobre la existencia de un gravamen real, su extensión o el modo de ejercicio, se interpreta a favor del titular del bien gravado.
Artículo 1889 - Derechos reales principales y accesorios. Los derechos reales son principales, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Son accesorios la hipoteca, la anticresis y la prenda.
Artículo 1890 - Derechos reales sobre cosas registrables y no registrables. Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la Ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan. Recaen sobre cosas no registrables, cuando los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción.
La posesión y otras relaciones reales:
Ejercicio por la posesión o por actos posesorios. Todos los derechos reales regulados en este Código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca.
Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión.
ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS REALES
Artículo 1892: Título y modos suficientes
La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es necesaria, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a poseerla a nombre de otro. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así lo requiera. Para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados al efecto.
Título suficiente:
Elementos;
Subjetivos:
1. Legitimidad: Solo el titular del derecho real o su representante con poder suficiente puede DISPONER del derecho real.
2. Capacidad: Quienes contratan deben ser capaces de ejercicio y no inhabilitados.Las personas incapaces pueden disponer o adquirir derechos reales a través de sus representantes legales. Las personas con capacidad restringida adquieren o constituye con asistencia o apoyo cumpliendo recaudos de la sentencia.
Objetivos:
1. Finalidad contrato: Siempre debe tratarse de un negocio jurídico que puede constituir, transmitir o modificar Derechos Reales.
· · Compraventa.
· · Donación.
· · Permuta.
· · Dación en pago.
· · Fideicomiso.
2. Forma: Instrumentación adecuada de la relación jurídica con la finalidad realística. Por ejemplo, para los inmuebles es indispensable instrumento público.
Títulos que no son suficientes;
Justo Título: Es todo título que tiene por objeto transmitir un derecho de propiedad, estando revestido de las solemnidades exigidas para su validez. Cuenta con los requisitos objetivos, pero no con los subjetivos (legitimidad y capacidad).
- No es título suficiente.
- No sirve para adquirir por título y modo.
Si quien ostenta justo título goza de posesión por 10 años, buena fé podrá adquirir Derecho Real por usucapión (prescripción breve).
Para adquirir Derecho Real por usucapión (prescripción larga) con 20 años de posesión continua, ostensible pacífica e ininterrumpida.
Boleto de Compra Venta: No cumple con la FORMA del TÍTULO SUFICIENTE
Otorga acciones personales contra el vendedor.
-Para escriturar.
-Para cumplimiento del contrato.
Modo Suficiente:
Regla: “TRADICION de la POSESIÓN para adquirir de Derechos Reales”
Tradición: Entrega voluntaria y la recepción voluntaria a través de la realización de actos material.
Requisitos:
· Debe ser realizado por personas capaces.
· En base de un título suficiente.
· Debe consistir en hechos materiales. (actos posesorios).
Tradición de DECLARATIVOS:
Derecho Real nace fuera del registro. La registración solo para la publicidad. Ejemplo esto sucede con los inmuebles la escritura pública solo sirve para que sea oponible a terceros.
Tradición de CONSTITUTIVOS:
Derecho Real nace en el registro. Es decir, sin la inscripción en el registro el no obtienes el Derecho Real esto por lo general ocurre con los automotores y los caballos de pura sangre.
UNIDAD VIII.
DERECHOS REALES SOBRE COSA PROPIA
1- DOMINIO;
El dominio es el derecho real que confiere la mayor cantidad de facultades que es posible tener sobre un objeto.
El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usos, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la Ley. Tiene características:
Ø Perpetuo.
Ø Exclusivo: No puede tener más de un titular.
Ø Facultad de Exclusión: el dueño puede excluir extraños de uso, goce o disposición de la cosa.
Ø Extinción.
El dominio imperfecto si está sometido a condición o plazo resolutorio, o si la cosa esta gravada con cargas reales. Sus características:
ü Dominio revocable: Puede volver a ser en cualquier momento de quien lo restituyo
ü Dominio fiduciario: Merced al negocio a contrato de fideicomiso.
El dominio se adquiere por apropiación, transformación y accesión, por tradición, por percepción de frutos, por la sucesión en los derechos del propietario y por la prescripción adquisitiva. La doctrina clasifica los modos de adquisición en:
ü Originarios: Ocurre cuando el dominio nace en cabeza del adquiriente, sin atención al derecho del antecesor. La originaria no tiene limitaciones salvo las que surjan de la Ley.
ü Derivada: Ocurre cuando es recibida por un propietario anterior en virtud de un acto jurídica causal, que determina la transmisión del dominio, y en consecuencia es adquirido con las limitaciones que aquella tenia.
2- DOMINIO FIDUCIARIO:
El dominio fiduciario se adquiere, merced al negocio o contrato de fideicomiso. El dominio de los bienes transmitió o adquiridos, tienes ciertas singularidades fundamentalmente porque forman un patrimonio separado o patrimonio de afectación o patrimonio fiduciario con las características que regula la Ley.
Habrá contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario.
Este tiene el derecho real pero no perpetuidad porque durara lo que dura el contrato y puede ser restringida en el contrato.
Partes del Fideicomiso:
· Fiduciante: Es el constituyente del fideicomiso. se desprende del dominio de un bien a favor del fiduciario. Puede ser beneficiario y fideicomisario.
· Fiduciario: Es el titular del dominio fiduciario. recibe un bien determinado del fiduciante. Se obliga:
· A entregar los frutos del bien recibido al beneficiario.
· Cumplido el plazo o la condición se obliga a transmitir ese bien a un tercero: - beneficiario o – fideicomisario
· cobra una remuneración por su trabajo.
No puede ser fiduciante ni beneficiario ni fideicomisario
· Beneficiario: Mientras dure el fideicomiso se beneficia con los frutos del bien fideicomitido. Puede ser fiduciante, fiduciario y fideicomisario.
· Fideicomisario: Al término del contrato, va a recibir el bien fideicomitido. Puede ser beneficiario y fiduciante.
Adquisición del dominio fiduciario:
Origen fideicomiso puede ser:
· Contractual Arts. 1666/1670 CCyCN.
· Testamentario arts. 1699/1700 2444 2493 CCyCN.
Dominio fiduciario es el que se adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley.
Facultades del titular del dominio fiduciario:
Goza de las facultades de dueño perfecto mientras los actos jurídicos que realice sean acordes
Al fin del fideicomiso.
A las condiciones pactadas en el contrato.
Facultades del fiduciario:
1.facultades materiales uso y goce: Percibir los frutos y productos, realizar mejoras, etc.
2. facultades jurídicas;
Actos de disposición límites (Art. 1688).
Actos de administración.
Obligaciones del fiduciario:
· Cumplir el fin del fideicomiso.
· Rendir cuentas.
· Transferir los bienes cuando se extingue el fideicomiso.
· Iniciar las acciones necesarias para conservar los bienes.
· Inscripción en el registro correspondiente requerir la aceptación del beneficiario (si existiese).
· No renunciar, salvo pacto, causa grave o imposibilidad.
Patrimonio separado:
Los objetos del dominio fiduciario o propiedad fiduciaria constituyen un patrimonio separado del patrimonio personal de cualquiera de los 4 sujetos intervinientes en el fideicomiso no puede ser embargado ni ejecutado por acreedores de: fiduciario, beneficiario, fideicomisario ni por los del fiduciante (salvo fraude de este último).
Los bienes del titular fiduciario, fiduciante, el fideicomisario y el beneficiario no responden por deudas del fideicomiso.
Los acreedores del beneficiario sí pueden agredir los frutos que le corresponden al beneficiario (porque le pertenecen al beneficiario) sólo los acreedores del fideicomiso pueden agredir el patrimonio fiduciario.
Duración del dominio fiduciario:
Máximo de 30 años, salvo que el beneficiario sea persona incapaz, en cuyo caso dura hasta la muerte o mientras subsista la incapacidad
3- CONDOMINIO:
Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condominios se presume igual, excepto que la Ley o título disponga otra proporción. Personas y que se ejercen sobre partes indivisas o ideas, abstractas o alícuotas.
Las características de este son:
ü Pluralidad de sujetos: Derecho de propiedad sobre una cosa pertenece en común o varias personas humanas a jurídicas.
ü Objeto: Pueden ser una o varias cosas muebles o inmuebles, registrables o no.
ü Existencia de cuotas partes ideales carentes de materialidad: una propiedad puede ser pormitad o ¾ partes, ¼ parte.
ü El derecho sobre la cosa: Se extiende a la totalidad de las cosas.
Se aplica este principio en la distribución de los frutos, en la adopción de decisiones sobre la administración y explotación de la cosa común, la contribución a los gastos y reparaciones, y especialmente en la participación de cada condominio en la oportunidad de la participación.
Cada titular tiene una CUOTA, lo que le corresponde a cada uno se representa en una parte ideal o intelectual o alícuota que se expresa en porcentajes, números quebrados o en decimales (por ejemplo: si soy cotitular de la mitad de la cosa podría expresarse como: 50%, ½ o 0,50). Esta parte ideal no se corresponde con ninguna parte material de la cosa.
Adquisición de una cosa en Condominio:
ü Contrato: Debe cumplirse con título y modo suficientes.
ü Disposición de última voluntad: caso del legado de una cosa a dos o más personas.
ü Prescripción adquisitiva: Por ejemplo, si varios coposeedores adquieren el condominio por realizar actos posesorios por el tiempo exigido por ley (20 años)
Tipos de Condominio:
ü Condominio sin indivisión forzosa: Es aquel en cual cualquier de los condominios puede solicitar la participación en cualquier tiempo, y sin la conformidad de los demás. Esta facultad de poder pedir la terminación del condominio en cualquier momento es típica
ü Condominio con indivisión forzosa: Puede derivar de la Ley, del contrato o de una disposición de última voluntad. Puede ser con indivisión temporaria o perdurable.
INDIVISION FORZOSA TEMPORARIA:
-La ordena un JUEZ por pedido de alguno o algunos de los cotitulares cuando la partición del condominio resultaría nociva.
-Por pacto entre los CONDOMINOS.
-Por disposición del TESTADOR.
Plazo Máximo Indivisión Temporaria:
Pactada por condóminos o impuesta por el testador, su plazo no podrá exceder de los 10 años.
Ordenada por un juez cunado la división fuere nociva, su plazo no debe exceder los 5 años (renovable por una sola vez).
INDIVISION FORZOSA PERDURABLE:
Dispuesto por LEY (Art. 1894 CCCN).
Por ejemplo: accesorios al uso común de varios inmuebles.
Cada condominio puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentamiento de los restantes condominios. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que les es imponible. La renuncia del condominio a su parte acrece a los otros condominios.
La disposición jurídica o material de la cosa, o de alguna parte determinada de ella, solo puede hacerse con la conformidad de todos los condominios. No se requieren acuerdo para realizar mejoras necesarias. Dentro de los límites de uso y goce de la cosa común, cada condominio puede también, a su costa, hacer en la cosa mejorar útiles que sirvan a su mejor aprovechamiento.
Cada condominio debe pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias y reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso con relación a sus partes indivisas.
Un quorum unánime, lo que implicaba reunir a todos para debatir dificultaba la toma de decisiones con ese poder de vetar que tenía cualquiera de ellos a través de su inasistencia.
La resolución requiere mayoría absoluta de todos los condominios, computada según el valor de sus porciones, va con ello dicho que el quorum coincidirá con esa mayoría.
Partición:
La partición es la forma por excelencia de extinción del condominio (exige título y modo suficientes).
Hay otras formas, como la destrucción total de la cosa, el abandono.
Su fundamento reside en no constreñir a los comuneros a mantener una estructura que puede ser fuente de litigios.
Artículo 1997. Derecho a pedir la partición:
Excepto que se haya convenido la indivisión, todo condómino puede, en cualquier tiempo, pedir la partición de la cosa.
Análisis Art.1997:
Para los condominios sin indivisión forzosa.
Cualquiera de los condóminos puede pedir la partición.
En cualquier momento.
Artículo 1996. Reglas aplicables:
Rigen para el condominio las reglas de la división de la herencia, en tanto sean compatibles.
Efectos de la Partición:
Entre condóminos es declarativa de derechos y no traslativa de derechos se considera que: Los derechos atribuidos al adjudicatario le han pertenecido desde el origen mismo del condominio; y que los demás condóminos jamás tuvieron parte alguna en la propiedad de la cosa común.
Partición y derechos del acreedor hipotecario sobre cuota parte:
Si el acreedor no presta su conformidad expresa para la partición ¡La partición le será inoponible!
Formas de Partición:
Privada: Cuando los condóminos deciden libremente someter el condominio a partición, Sin intervención del juez.
Judicial: Deberá ser judicial cuando:
1.Alguno de los condóminos sea persona incapaz, o con capacidad restringida o esté ausente.
2.No exista acuerdo entre los condóminos para una partición privada.
Partición en Especie: Cuando es posible la división de la cosa objeto del condominio, la cosa se divide y se adjudican partes materiales a los propios condóminos (Art. 2374)
¿Adquisición por un Condómino? Sí es posible: cuando uno de los condóminos deviene propietario de toda la cosa. (Art.1998).
Adquisición por un tercero: Por ejemplo, cuando no sea posible la división, o cuando ninguno de los condóminos se transforme en dueño, el condominio terminará por la transferencia de la cosa a un tercero.
La transferencia a un tercero deben decidirla todos los condóminos, debe haber unanimidad para el acto dispositivo.
Licitación: La cosa se le adjudica a aquel condómino que ofrezca un mayor valor por el bien, previamente la cosa debe ser tasada y se otorga un plazo para que cada condómino interesado ofrezca el monto por el que compraría.
Partición Nociva:
Artículo 2001: Cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos, por circunstancias graves, o perjudicial a los intereses de todos o al aprovechamiento de la cosa, según su naturaleza y destino económico, el juez puede disponer su postergación por un término adecuado a las circunstancias y que no exceda de cinco años. Este término es renovable por una vez.
Partición Anticipada:
Artículo 2002: A petición de parte, siempre que concurran circunstancias graves, el juez puede autorizar la partición antes del tiempo previsto, haya sido la indivisión convenida u ordenada judicialmente.
Facultades respecto de la Cuota y respecto de la cosa:
Facultades de cada Condómino respecto de su cuota: Plenas Facultades.
Artículo 1989: Facultades con relación a la parte indivisa
Cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos.
Los acreedores del condómino pueden embargar la cuotaparte ideal de su deudor y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición.
Plenas facultades, las propias de un dueño.
Facultades de disposición y administración: puede vender, donar, hipotecar etc. sin consentimiento de los demás condóminos.
Facultades de cada Condómino respecto de la cosa común: Facultades Limitadas.
Uso y goce:
Artículo 1986: Cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y gozar de la cosa común sin alterar su destino. No puede deteriorarla en su propio interés u obstaculizar el ejercicio de iguales facultades por los restantes condóminos.
Limites:
- Sin alterar su destino.
- No puede deteriorarla en su propio interés.
- Respetar el derecho de los demás condóminos.
Convenios de uso y goce:
Artículo 1987: Los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado de la cosa común o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales.
Uso y goce excluyente:
Artículo 1988: El uso y goce excluyente sobre toda la cosa, en medida mayor o calidad distinta a la convenida, no da derecho a INDEMNIZACIÓN a los restantes condóminos, sino a partir de la oposición fehaciente y sólo en beneficio del oponente.
Actos de disposición:
Regla general: Disposición de la cosa, o una parte material de ella solo con consentimiento de todoslos condóminos. Facultad muy limitada.
Registración Condominio:
Art. 2003 CCyCN - Publicidad de la indivisión o su cese.
Las cláusulas de indivisión o el cese anticipado de la indivisión sólo producen efecto respecto de terceros cuando se inscriban en el respectivo registro de la propiedad.
4- PROPIEDAD HORIZONTAL GENERAL:
Es un derecho real sobre cosa propia que recae específicamente sobre muebles edificados.
El régimen de PH combina un derecho exclusivo sobre ciertos sectores y un derecho común sobre otros, que es su accesorio y que existe para posibilitar el completo ejercicio de aquel.
El titular del derecho real de PH ejerce el derecho de uso, goce y disposición material y jurídica sobre las partes privativas y sobre partes comunes del edificio.
Estado de PH:
La escritura de Reglamento de propiedad horizontal y su inscripción en el registro de la propiedad inmueble para su oponibilidad a terceros interesados de buena fe. Y aunque en tales condiciones diversas personas tengan la posesión de las distintas unidades ellos configuraran un agrupamiento de “futuros propietarios” que eventualmente constituirá un “pre-consorcio”.
Consorcio:
El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea pie acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario.
Debe llevar los siguientes libros:
- Libro de Actas de Asambleas.
- Libro de registro de Firmas de los Propietarios.
- Libro de Registro de Propietario.
- Libro de Administración.
Expensas:
Comunes: Se extiende a todos los propietarios y es el pago de los gastos, las cosas comunes generan gastos como de administración, reparación, seguros, etc.
Cada propietario debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la Ley, por el reglamento o asamblea.
-obligados al pago de las expensas: Además del propietario, y sin implicar liberación de este, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la PH los que sean poseedores por cualquier título.
Reglamento de PH:
Es el contrato otorgado por escritura pública por el o los titulares del dominio del inmueble, a través del cual manifiestan su voluntad de afectar el inmueble al régimen de PH.
La inscripción del Reglamento en el registro de la propiedad inmueble es necesaria para la oponibilidad a terceros interesados.
Las normas del reglamento de PH regulan las facultades y restringen el ejercicio del derecho de los consorcistas, la utilización de las partes comunes del edificio y las prohibiciones o limitaciones al uso de las partes privativas; instauran las restricciones y límites al dominio de los propietarios se han impuesto convencionalmente para regir sus relaciones dentro del edificio
Debe contener:
A) Determinación del terreno.
B) Determinación de las unidades funcionales y complementarias.
C) Enumeración de los bienes propios.
D) Enumeración de las cosas y partes comunes.
E) Composición del patrimonio del consorcio.
F) Determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad.
G) Determinación de la proporción en el pago de las expensas comunes.
H) Uso y goce de las cosas y partes comunes.
I) Uso y goce de los bienes del consorcio.
J) Destino de las unidades funcionales.
K) Destino de las partes comunes.
L) Facultades especiales de las asambleas de propietarios.
M) Determinación de la forma de convocar reunión de propietarios, periodicidad y forma de notificación.
N) Especificación de limitaciones a la cantidad de cartas poderes que puede detentar cada titular de unidad funcional para representar a otros en asambleas.
O) Determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones.
P) Determinación de las mayorías necesarias para modificar el reglamento de propiedad horizontal.
Q) Forma de computar las mayorías.
R) Determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de unidades complementarias hacia terceros no propietarios.
S) Designaciones, facultades obligaciones especiales del administrador.
T) Plazo de ejercicios de la función del administrador.
U) Fijación del ejercicio financiero del consorcio.
V) Facultades especiales del consejo de propietarios.
El reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios, mediante una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios.
UNIDAD IX
DERECHOS REALES SOBRE COSA AJENA
A) DERECHO REALES SOBRE COSA AJENA DE GOCE:
1. USUFRUCTO:
Artículo 2129. Concepto:
Usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba.
Artículo 2130. Objeto:
El usufructo puede ejercerse sobre la totalidad, sobre una parte material o por una parte indivisa de los siguientes objetos:
a. Una cosa no fungible.
b. Un derecho, sólo en los casos en que la Ley lo prevé.
c. Una cosa fungible cuando recae sobre un conjunto de animales.
d. El todo o una parte indivisa de una herencia cuando el usufructo es de origen testamentario.
Artículo 1893. Publicidad;
La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso. Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesaria y suficiente para la disponibilidad del derecho real. No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. Llama la atención al intérprete que esta norma se titule “Inoponibilidad” y no “oponibilidad” que es la característica del derecho real.
Es factible considerar que este requisito lo visualiza la norma desde la perspectiva del tercero a quien se le opone el derecho a condición de que se publicite en debida forma; es decir que el derecho real es inoponible si no goza de publicidad suficiente. Es indudable, aún en el sistema del código que se deroga, que la eficacia del derecho real exige de publicidad suficiente, se trate de la publicidad posesoria o de la publicidad registral, según sea el régimen jurídico del bien objeto del derecho.
Publicidad de usufructo:
Si el derecho real puede oponerse a todos, es indispensable que ese derecho pueda ser conocido también por todos. De allí la necesidad de la publicidad de la que deben gozar los derechos reales para poder oponerse a terceros. La publicidad puede cumplirse a través de dos sistemas: la tradición y la inscripción en registros especiales.
2. USO Y HABITACION:
a) Caracterización de los derechos reales de uso y de habitación
Artículo 2154. Concepto:
El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. El derecho real de uso sólo puede constituirse a favor de persona humana.
Artículo 2158. Concepto:
La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido, o en parte material de él, sin alterar su sustancia. El derecho real de habitación sólopuede constituirse a favor de persona humana.
Comparación con el usufructo:
El uso y la habitación constituyen derechos intransmisibles, es decir que el usuario y el habituario no pueden gravar, enajenar, transmitir su derecho o sea que son derechos inalienables por el contrario el usufructo, puede enajenarse, gravarse, cederse, es decir que es un derecho transmisible. El Uso y el Usufructo pueden constituirse sobre bienes muebles e inmuebles y la habitación sólo puede constituirse sobre inmuebles. El Uso y el Usufructo pueden constituirse a título oneroso o gratuito y la habitación por esencia es gratuita.
· El usufructo era el derecho de usar y gozar de las cosas ajenas dejando a salvo su sustancia.
· El uso se diferenció en un principio en un principio netamente del usufructo, ya que este comprendía el ius abutendi y el fruendi, mientras que aquel solo el ius atendí.
· Consistía en el hecho de habitar un inmueble, de lo cual se deduce su gran semejanza con el uso.
b) Casos especiales de habitación: Derecho real de habitación del cónyuge supérstite y Derecho real del conviviente supérstite.
Derecho real de habitación del cónyuge supérstite.
Artículo 2383: Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.
Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes:
Artículo 527: Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes: El conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a ésta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas.
Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio, o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ésta.
Lo que, si la legislación hoy vigente contempla que, en caso de muerte de uno de los convivientes, el supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el derecho a esta puede invocar el derecho de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas.
Diferencias entre ambos Institutos:
· Limitación. El derecho del conviviente es más limitado. La principal diferencia entre ambos supuestos es que a través del derecho de habitación viudal se garantiza al cónyuge sobreviviente seguir habitando el inmueble sede del hogar conyugal, sin perjuicio de la existencia de otros inmuebles o de la capacidad económica que pudiere tener para adquirir una vivienda. En cambio, el conviviente debe carecer de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta.
· No opera de pleno derecho. Para el conviviente no opera de pleno derecho, sino que debe solicitarlo
· No es vitalicio. Tiene un plazo de máximo de dos años.
· Causales de extinción. Se extingue cuando el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio, o adquiere vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ella.
3. SERVIDUMBRE:
ARTÍCULO 2162.-Concepto:
La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo
Concepto de servidumbre en el derecho clásico
Las servidumbres son en el Derecho clásico, esencialmente las llamadas reales, es decir, aquellas que necesitan para su existencia, de dos fundos- el dominante y el sirviente- y que se constituyen sobre uno de ellos para el beneficio de otros.
Clasificación. Servidumbres personales y reales
El Código las define en los Art 2971 y 2972:
Artículo 2971: ‘’servidumbre real es el derecho establecido al poseedor de una heredad sobre otra heredad ajena para utilidad de la primera’’.
De la propia norma surge que es necesaria la existencia de dos inmuebles: el dominante (el que obtiene la ventaja) y el sirviente (el que soporta la carga). Nos enfrentaremos a una servidumbre activa-pasiva.
Artículo 2972: ‘’servidumbre personal es la que se constituye en utilidad de alguna persona determinada, sin dependencia de la posesión de un inmueble, y que acaba con ella’’.
Al decir el Artículo que la ventaja se obtiene directamente por una persona ‘’sin dependencia de la posición de inmueble alguno’’, nos indica que en las servidumbres personales puede o no haber fundo dominante, puesto que su existencia no es indispensable- como lo es en las reales- para la configuración de servidumbre que tratamos.
Si existe fundo dominante la servidumbre será activa-pasiva propiamente dicha.
Si no existe fundo dominante, la servidumbre será no activa-pasiva en sentido amplio y podríamos ubicar al usufructo uso, al uso y habitación
Digesto, citando a Marciano, dice que ‘'las servidumbres o son personales, como el uso y el usufructo, o son reales, como las servidumbres de los predios rústicos y urbanos"
B) DERECHO REALES DE GARANTÍA:
1. CARACTERES COMUNES DE LOS DERECHOS REALES DE GARANTÍA
Artículo 2185. Convencionalidad:
Los derechos reales de garantía sólo pueden ser constituidos por contrato, celebrado por los legitimados y con las formas que la Ley indica para cada tipo.
Artículo 2186. Accesoriedad:
Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran, son intransmisibles sin el crédito y se extinguen con el principal, excepto en los supuestos legalmente previstos.
La extinción de la garantía por cualquier causa, incluida la renuncia, no afecta la existencia del crédito
Artículo 2188. Especialidad:
En cuanto al objeto Cosas y derechos pueden constituir el objeto de los derechos reales de garantía. Ese objeto debe ser actual, y estar individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo.
Artículo 2189. Especialidad en cuanto al crédito:
El monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero. La especialidad queda cumplida con la expresión del monto máximo del gravamen. El crédito puede estar individualizado en todos los elementos desde el origen o puede nacer posteriormente; mas en todos los casos, el gravamen constituye el máximo de la garantía real por todo concepto, de modo que cualquier suma excedente es quirografaria, sea por capital, intereses, costas, multas, u otros conceptos. El acto constitutivo debe prever el plazo al que la garantía se sujeta, que no puede exceder de diez años, contados desde ese acto. Vencido el plazo, la garantía subsiste en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia.
Artículo 2191. Indivisibilidad:
Los derechos reales de garantía son indivisibles. La indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos, están afectados al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes.
El acreedor cuya garantía comprenda varios bienes puede perseguirlos a todos conjuntamente, o sólo a uno o algunos de ellos, con prescindencia de a quién pertenezca o de la existencia de otras garantías. Puede convenirse la divisibilidad de la garantía respecto del crédito y de los bienes afectados. También puede disponerla el juez fundadamente, a solicitud de titular del bien, siempre que no se ocasione perjuicio al acreedor, o a petición de este último si hace a su propio interés.
2. HIPOTECA. PRENDA Y ANTICRESIS
ARTÍCULO 2205.- Concepto de Hipoteca:
La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre unoo más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado.
Artículo 2206: Legitimación. Pueden constituir hipoteca los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie.
Artículo 2207: Hipoteca de parte indivisa. Un condómino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. Mientras subsista esta hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario que no presta consentimiento expreso.
ARTÍCULO 2212.- Concepto de Anticresis:
La anticresis es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda.
ARTÍCULO 2219.- Concepto. Prenda:
La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios, por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. Esta prenda se rige por las disposiciones contenidas en el presente Capítulo.
Artículo 2220: Prenda con registro. Asimismo, puede constituirse prenda con registro para asegurar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a las que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero, sobre bienes que deben quedar en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena. Esta prenda se rige por la legislación especial.
¿Cuál es la diferencia respecto de la prenda con registro? La cosa objeto del gravamen queda en poder del deudor y el título que es la causa de la prenda accede a un registro, por ejemplo, cuando alguien compra un auto en cuotas y aunque él lo retira de la agencia y ya lo tiene a su nombre en el registro y lo usa sin problemas, en el registro del auto motor está el formulario 12 con el contrato de prenda enlegajado.
Artículo 2222. Oponibilidad (Publicidad):
La prenda no es oponible a terceros si no consta por instrumento público o privado de fecha cierta, cualquiera sea la cuantía del crédito. El instrumento debe mencionar el importe del crédito y contener la designación detallada de los objetos empeñados, su calidad, peso, medida, descripción de los documentos y títulos, y demás datos que sirven para individualizarlos
Eje II:
DERECHO REGISTRAL
UNIDAD X.
REGISTRACIÓN DE BIENES, ACTOS Y SITUACIONES JURÍDICAS
1. PUBLICIDAD REGISTRAL.
a) Publicidad registral de actos y situaciones jurídicos. Terceros legitimados.
b) Tipos de registros. Funciones de los distintos tipos de registros.
Distintos Registros en la Legislación Argentina: Los distintos Registros existentes en el ordenamiento jurídico, todo en relación con el tipo de publicidad que realizan. Así están los siguientes casos:
a) Registro de existencia, estado, etc., personas visibles:
1) Registro de Estado Civil: Se encarga de regular los hechos que conciernen al estado civil de las personas físicas, tales como los nacimientos, matrimonios y defunciones.
2) Registro Nacional de las Personas: tiene como función la identificación y registración de personas físicas que se domicilien en el territorio o jurisdicción argentina.
b) Registro Nacional de Personas de existencia ideal: Ley 18.805.
Art. 31. Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad
que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.
Art. 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.
Art. 33. Las Personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.
Tienen carácter público:
1°. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios.2°. Las entidades autárquicas.
3°. La Iglesia Católica.
Tienen carácter privado:1°. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.
2°. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.
c) Registro de Mandatos y representaciones: Su funcionamiento es que en este se anotará todo acto público o privado, posterior de la sanción de este, que atribuya a una o varias personas en representación de otros o la administración de dichos actos.
d) Registro de existencia de bienes:
1) Inmuebles: Registro Propiedad Inmobiliaria: Su función es la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables.
2) Automotores: Registro al automotor: Tiene como función regular todo lo concerniente a la inscripción de la propiedad de los automotores, sus trámites posteriores y a los créditos prendarios.
3) Derechos Intelectuales: Este protege los derechos de los autores obras.
a) Patentes de Invención.
b) Diseños Industriales
c) Obras científicas, literarias, artísticas
4) Créditos Prendarios: Es aquel servicio por el cual una persona accede a financiación a cambio de colocar algún bien como garantía, ese bien es la prenda, y el monto del préstamo equivale a un porcentaje de la misma.
e) Registro Público de Comercio: este es el encargado de registrar los distintos actos que intervienen en la vida societaria
I) De sociedades: Ley 19.550.
II) De comerciantes: Código de Comercio.
2. PRINCIPIOS REGISTRALES.
Enumeración y análisis.
1. Principio de prioridad: Este mecanismo ha sido dispuesto por la ley 17.701. Se protege al adquirente para que no resulte sorprendido por gravámenes o afectaciones que pesan sobre la cosa o que ingresan antes de que ingrese su título.
2. Principio de inscripción: Según el régimen jurídico de que se trate, la inscripción registral puede ser voluntaria u obligatoria. Pero en nuestro derecho la sanción por la falta de inscripción es la indisponibilidad. Art. 23 ley 17.801.
3. Principio de especialidad: Es la determinación de todos los elementos de la relación jurídica que deben surgir de los asientos registrales.
4. Principio de legalidad: Es un principio general del derecho ya que, obviamente, los actos deben ser realizados conforme a derecho. La llamada “función calificadora”. El mismo tiene la obligación de efectuar un análisis crítico de los títulos o documentos que se le presentan.
5. Principio de rogación: El registro solo procede a instancia de parte interesada. La rogación se compone de:
· Presentación del documento a inscribir.
· Petición de inscripción.
· En su caso, la intervención de un profesional o funcionario estipulado por la ley.
3. CARACTERES Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO INMOBILIARIO ARGENTINO.
a) Folio real. Vinculación entre registro catastral e inmobiliario
b) Prioridad directa e indirecta.
PRIORIDAD DIRECTA:
PRIORIDAD INDIRECTA:
c) Tracto sucesivo y abreviado
Tracto sucesivo. Prioridad. Efectos
Es uno de los principios hipotecarios (ideas esenciales sobre las cuales se asienta nuestro sistema registral) y dentro de la descripción que se encuadra dentro de aquellos que “delimita los requisitos para la práctica de los asientos”.
El primer presupuesto de la inscripción es la presentación deun título inscribible. El segundo está constituido por “la exigencia (salvo en caso de inmatriculación) de que el derecho transmitido se halle previamente inscrito a favor de la persona que lo transmite o en su cuyo nombre se transmita”
Este segundo requisito constituye el llamado principio de tracto sucesivo, que hace posible que los sucesivos titulares del domino o derechos reales registrados se sigan los unos a los otros “convenientemente encadenados”
* Tracto y prioridad: La finalidad del art. 105 RH es la de ofrecer la posibilidad de salvaguardar la prioridad del título que adolezca de un defecto de tracto.
– Con el mismo criterio, en el supuesto de conflicto entre un título presentado en primer lugar que adolece de un defecto de tracto y otro título, presentado en segundo lugar, que no tiene este defecto, la R. 2 marzo-1962 atiende la prioridad del documento presentado en primer lugar, siempre que el defecto se subsane dentro de plazo.
– No obstante, la R. 18-marzo-1972 indica que no cabe esta posibilidad en el caso de que, cuando se presente el título que subsane la falta de tracto del primer documento, el Registrador hubiese denegado ya la inscripción. Este criterio es muy criticado por García, que recuerda que la calificación negativa no destruye la eficacia del asiento de presentación que sólo deja de producir efectos por el transcurso del plazo.
* Art. 20.7 LH.
* Art. 432.1.c) RH: Finalmente, en relación con esta materia, hay que recordar el supuesto del art. 432.1.c) RH, que prescribe que sí, para despachar un documento, fuere necesario despachar previamente otro presentado con posterioridad, el asiento de presentación del primero se prorrogará, a instancia de su presentante o interesado:
– Hasta treinta días después de haber sido despachado el documento presentado con posterioridad.
– O hasta el día en que caduque el asiento de presentación posterior.
Tracto abreviado. Prioridad. Efectos
4. CARACTERES DEL REGISTRO NACIONAL DEL AUTOMOTOR.
a) Caracteres y funcionamiento del Registro Nacional del automotor.
Carácter constitutivo: El dominio de un automotor nace a partir de la inscripción en el Registro respectivo, y recién a partir de ese momento se producen los efectos de la transmisión entre las partes.
El derecho de dominio, no nace cuando se produce la tradición y aun cuando se haya pagado el precio
La naturaleza constitutiva del sistema registral en materia de automotores implica que la inscripción no sólo hace oponible el domino frente a terceros, como sucede con los inmuebles, sino que, recién a partir de la registración, es cuando se producen efectos, incluso entre las partes.
(El art. 1º del “régimen jurídico del Automotor” dice: “la transmisión del dominio de los automotores sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros, desde la fecha de su inscripción en el registro Nacional de la Propiedad del Automotor”.
El art. 2º: “... la inscripción de buena fe de un automotor en el Registro, confiere al titular de la misma, la propiedad del vehículo y podrá repeler cualquier acción de reivindicación, si el automotor no hubiese sido hurtado o robado”.)
Carácter abstracto: Una característica del sistema registral en materia de automotores, que no siempre es debidamente advertida, es su naturaleza abstracta. Esto significa que la inscripción en el Registro, ya sea en forma inicial o cualquier mutación posterior, tienen efectos jurídicos.
Una persona no adquiere el derecho real de dominio porque realizó un contrato de compraventa del automotor, sino porque inscribió la transferencia en el Registro correspondiente. Es el instrumento denominado “Solicitud-Tipo” el único que valdrá como referencia para acreditar la existencia del derecho real, con total independencia (abstracción) de los otros instrumentos, públicos o privados, que sirvan de soporte documental a la compraventa (boletos de compraventa, los denominados “acuerdos sobre responsabilidad civil”, etc.).
Es decir que existe un negocio jurídico base, que es la causa mediata de la adquisición del dominio del automotor (compraventa, permuta, donación, etc.), que produce efectos jurídicos antes y después de la inscripción registral, pero la adquisición del derecho real sólo se produce por la inscripción registral, con independencia de las circunstancias que hayan rodeado al negocio jurídico base. La causa inmediata de mi título sobre el automotor es la inscripción.
Funcionamiento del Registro Nacional del automotor:
Su función es regular todo lo concerniente a la inscripción de la propiedad de los automotores, sus trámites posteriores y a los créditos prendarios.
b) Principales formularios del Registro automotor (08-12-02).
-El Formulario 08 Automotor: Es aquel documento INDISPENSABLE para la transferencia de vehículos usados: (Auto; Moto; Camioneta; Camión). Este vence a los 90 días hábiles administrativos contados desde la fecha de certificación de firmas, aún vencido tiene validez, en principio no caduca. Puede iniciar la transferencia aún con un formulario 08 vencido.
La consecuencia será el pago de una multa. Si el vendedor ha realizado una denuncia de venta, Ud. tiene 30 días para iniciar la transferencia. Si no lo hace, vencido este plazo, va a operar una PROHIBICIÓN DE CIRCULAR.
-El Formulario 02: Es un informe de dominio o certificación, este lo puede requerir cualquiera, y se puede obtener dentro de las 48hs, el mismo contiene:
Datos del vehículo;
Datos del titular;
Aceptaciones registrales
-El formulario 12: En ese formulario se deja asentado que el número de motor y chasis que figuran en el auto correspondan con el que figura en el sistema de cuando se inscribió el auto.
c) Título del automotor. La cédula verde. La cédula azul.
Titulo Automotor: Es la transmisión del dominio de los automotores, deberá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. La inscripción de buena fe de un automotor en el registro confiere al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si el automotor no hubiese sido hurtado o robado.
El título de propiedad del automotor es un documento válido para certificar los datos del vehículo y los del titular o dueño del mismo.
Cedula Verde o cedula de identificación: es un documento que permite acreditar que un vehículo puede circular en la vía pública.
En la cédula figuran los datos del titular del vehículo, así como también la patente, marca, modelo, números de chasis y motor del vehículo.
Para el titular registral del vehículo esta cédula no tiene vencimiento. Si el vehículo es conducido por una persona que no es el titular del automóvil, esta cédula tiene una vigencia de (1) año.
Cédula azul o cédula de identificación para autorizado a conducir: La normativa prevé que el titular de un vehículo puede solicitar al Registro del Automotor la expedición de una (o varias) cédula de identificación para autorizado a conducir, con el fin de poder documentar la autorización a un tercero.
Con esta cédula, la persona autorizada en ella puede circular dentro del país con el vehículo y hasta puede viajar con este al exterior.
No tiene vencimiento, pero pierde validez legal cuando se transfiere el vehículo.
5, OTROS REGISTROS. De la capacidad, de equinos pura sangre de carrera, de ganado, de aeronaves, de embarcaciones, de personas jurídicas.
*Equinos pura sangre de carrera:
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