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Por Alexandre Ferreira Classificação: Adquire-se a propriedade de forma originária e derivada: Originária – Quando desvinculada de qualquer relação com titular anterior, não existindo relação jurídica de transmissão. A maioria da doutrina, entende também como originária a aquisição por usucapião e acessão natural, formas de aquisição que vermeos adiante. Derivada – Ocorre quando há relação jurídica com o antecessor. Existe transmissão da propriedade de um sujeito a outro. A regra fundamental dessa modalidade é que ninguém pode transferir mais direitos do que tem “ nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet” . Existe transmissão derivada tanto por inter vivos como mortis causa, Nesta última, o fato da morte faz com que o patrimônio do falecido transfira-se a herdeiros. ( Princípio da Saisine ) Da Aquisição por registro do título: Elencada nos arts. 1245, 1246 e 1247 a aquisição da propriedade imóvel pelo registro do título é a transferência entre vivos da propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis competente. Enquanto não se registrar o título, que deve ser público, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. O registro torna-se eficaz no momento da apresentação do título qo oficial do registro e assim que este prenotar no protocolo que é a chave do registro geral. O Artigo 1247, traz a possibilidade de cancelamento de registro caso este não exprima a verdade. Cancelado o registro cabe ação de reivindicação de imóvel independente de boa fé ou justo título. ( Direito de Sequela). Devem ser igualmente registradas as sentenças proferidas em ações divisórias, inventários, partilhas, as sentenças que adjucarem bens de raiz em pagamentos de dividas de herança, as sentenças de separação, nulidade e anulação de casamento quando houver imóveis na partilha e sentença proferia em ação de usucapião bem como qualquer sentença, transitada em julgado, que transmita, total ou parcialmente a propriedade de um bem imóvel. Da Aquisição por Acessão: Acessão é o aumento do volume ou do valor da coisa principal, em virtude de um elemento externo. A Acessão é modalidade de aquisição de propriedade dividida em cinco espécies: Acessão por formação de ilhas: O artigo 1249 do Código Civil dispõe: “As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes: I - as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o álveo em duas partes iguais; II - as que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado; III - as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram.” Vale lembrar , que de acordo com o código das águas, se as correntes forem navegáveis, trata-se de águas públicas, e portanto a regras do código civil que dizem respeito a aquisição de propriedade por acessão aplicam-se aos rios não navegáveis. Acessão por aluvião: Art. 1.250:.”Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem indenização. Parágrafo único. O terreno aluvial, que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles, na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem” O que caracteriza o aluvião é o fato do é o fato de o acréscimo feito pelo rio à margem ser de tal modo lento que se torna impossível precisar a quantidade acrescida no momento anterior. Por analogia, se resolve o problema do aluvião com a regra de que o acessório acompanha o principal. Conceito Jurídico – código das águas - “Art. 16. Constituem "aluvião" os acréscimos que sucessiva e imperceptivelmente se formarem para a parte do mar e das correntes, aquém do ponto a que chega o preamar médio, ou do ponto médio das enchentes ordinárias, bem como a parte do álveo que se descobrir pelo afastamento das águas.” Acessão por avulsão: “Verifica-se avulsão quando a força súbita da corrente arranca uma parte considerável e reconhecida de um prédio, arrojando-a sobre outro prédio” – código das águas – art.19 Art. 1251 do código civil “Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se, em um ano, ninguém houver reclamado. Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquiescer a que se remova a parte acrescida” O Diferencial da acessão por avulsão, está na indenização ao primeiro proprietário para aquisição do acréscimo no período de um ano, ou sem indenização se após o prazo ninguém houver reclamado. Entretanto o primeiro proprietário não é obrigado a aceitar a indenização, podendo optar pela remoção da parte acrescida a terreno de outrem. Acessão por álveo abandonado. Definição de álveo – leito do rio – “Álveo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural e ordinariamente enxuto”.Art.9 Código das águas. Art. 1.252 do C.C. “O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do álveo” Porém se a mudança do curso das águas se der de forma artificial, cabe indenização ao proprietário ofendido. Construções e plantações: Elencadas nos artigos 1253 a 1259 do código civil, as construções e plantações são acessões decorrentes da conduta humana. As construções e plantações são consideradas acessórios do solo. Não se leva em conta o conceito de valor. A presunção é que pertencem ao proprietário do solo, embora não seja essa presunção absoluta. Como é possível semear, plantar e construir com sementes e materiais não pertencentes ao proprietário do solo, distinguem-se as hipóteses nas quais isso pode ocorrer: 1-Semeadura, plantação ou construção em terreno próprio com material alheio – com solução no art. 1254 – “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes; mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má-fé.” 2- Semeadura, plantação ou construção em terreno alheio com material próprio - com solução no art.1255 – “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Se o semeador, plantador ou construtor agiu de má fé, poderá ser constrangido a repor as coisas no estado em que se estavam e a pagar pelos prejuízos, No entanto se ambos estão de má fé o art. 1256 determina que o proprietário adquira os acréscimos e pague o valor das acessões. Presume-se a má fé do proprietário quando este sabia do trabalho de construção ou lavoura e não o impugnou. Locupletando-se a custa de outrem, este adquirirá a propriedade da acessão mas ficará com encargo de indeniza-la ao construtor ou plantador. 3 - Semeadura, plantação ou construção em terreno alheio com material alheio com solução no art. 1257 – “O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não pertencerem as sementes, plantas ou materiais a quem de boa-fé os empregou em solo alheio. Parágrafoúnico. O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-la do plantador ou construtor” Observe que o parágrafo único, obriga primeiramente a cobrança do plantador ou construtor, para posteriormente, caso não consiga receber, cobrar o proprietário. Construção em imóvel alheio: Fundamento Legal: Art. 1.258. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em proporção não superior à vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente, também, o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à vigésima parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Art. 1.259. Se o construtor estiver de boa-fé, e a invasão do solo alheio exceder a vigésima parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido, e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente; se de má-fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro Tal problema, conhecido também como construção em zona lindeira ocorre se a construção invadir parcialmente terreno alheio em proporção não superior a vigésima parte deste. O construtor de boa fé passará a ter a propriedade da área invadida, mediante indenização pelo valor correspondente ao solo invadido. Se a área ultrapassar 1/20 do terreno pagará também indenização pela desvalorização da área remanescente. Se o construtor estava de má fé, poderá adquirir o domínio da parcela do solo invadido, se pagar em décuplo as perdas e danos, proporcional a 1/20 daquele, desde que o valor da construção exceda ao dessa parte e não se possa demolir a porção invasora sem grave dano para a obra construída. O construtor de boa fé que invada propriedade alheia em porção superior a sua vigésima parte, adquire o domínio da parcela invadida, respondendo por perdas e danos nos quais estão computados o valor econômico do que foi construído, a desvalorização da área remanescente e o valor de mercado da área perdida. Se agiu de má fé. O construtor é obrigado a demolir a construção , pagando em dobro a indenização das perdas e danos apurados. “Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. § 2º O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez” Requisitos: Não ser proprietário de imóvel rural ou urbano, posse mansa e pacífica, ininterrupta, sem oposição exercida com animus domini pelo prazo de cinco anos, utilização do imóvel para sua moradia ou o de sua família( função social), área não superior a duzentos e cinqüenta metros quadrados seja ela originariamente edificada ou não, porém deve Ter algum tipo de edificação feita pelo invasor para estabelecer sua morada, presunção juris et de jure de boa fé, não se exigindo prova de justo título, terra objeto do usucapião não pode ser pública e sentença judicial declaratória da aquisição do domínio por usucapião.( RT 727:169, 690:73) Usucapião Especial Urbano Coletivo – Arts. 10 a 14 Lei 10257/2001 As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Requisitos: Os possuidores não ser proprietários de imóvel rural ou urbano e devem ser comprovadamente de baixa renda, posse mansa e pacífica, ininterrupta, sem oposição exercida com animus domini pelo prazo de cinco anos, utilização do imóvel para moradia ( função social), área superior a duzentos e cinqüenta metros quadrados seja ela originariamente edificada ou não, porém deve ter algum tipo de edificação feita pelos invasores para estabelecer sua morada, impossibilidade da divisão dos terrenos ocupados por cada possuidor, presunção juris et de jure de boa fé e justo título, imóvelobjeto do usucapião não pode ser pública e sentença judicial declaratória da aquisição do domínio por usucapião que atribuirá igual fração ideal do imóvel a cada possuidor. Obs: Para todos os casos acima , para o fim de contar o tempo exigido para o usucapião, pode o possuidor acrescentar à sua posse a dos seus antecessores contanto que todas sejam contínuas e pacíficas ( Art. 1243 C.C.) lembrando que os vícios da posse também se transmitem, portanto a posse anterior se for violenta, clandestina ou precária, tais vícios, entre outros se transmitem para o possuidor derivado, trata-se do princípio da accessio possessionis. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 ARRESTO O arresto é uma medida cautelar nominada, expressa no Código de Processo Civil a partir do artigo 813, que visa assegurar a viabilidade de uma futura execução, garantindo a existência de bens do devedor, que possam satisfazer uma provável penhora.É notório que a garantia do credor é o patrimônio do devedor.Quando o devedor começa a dilapidar o patrimônio e com isto frustrar o crédito cio credor, é necessário a MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO para evitar o esvaziamento do patrimônio do devedor. ARRESTO (MEDIDA CAUTELAR) e ARRESTO (EXECUÇÃO)Não se deve confundir a figura do ARRESTO no processo de execução, como previsto no"CPC – Art. 653 - O oficial de justiça, não encontrando o devedor, ARRESTAR-LHE-Á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”que é MEDIDA INCIDENTAL de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, e se faz no próprio de processo de execução, com o ARRESTO medida cautelar típica que se faz em procedimento apropriado, em apartado, como medida preventiva. Art. 813/CPC - O arresto tem lugar: I - quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado; II - quando o devedor, que tem domicílio: a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente; b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores; III - quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas; IV - nos demais casos expressos em lei. Art. 814/CPC - Para a concessão do arresto é essencial: (Alterado pela L-005. 925-1973) I - prova literal da dívida líquida e certa; II - prova documental ou justificação de algum dos casos mencionados no artigo antecedente. Parágrafo único - Equipara-se à prova literal da dívida líquida e certa, para efeito de concessão de arresto, a sentença, líquida ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa converter-se. Art. 815/CPC - A justificação prévia, quando ao juiz parecer indispensável, far-se-á emsegredo e de plano, reduzindo-se a termo o depoimento das testemunhas. Art. 816/CPC - O juiz concederá o arresto independentemente de justificação prévia: I - quando for requerido pela União, Estado ou Município, nos casos previstos em lei; II - se o credor prestar caução (Art. 804). Art. 817/CPC - Ressalvado o disposto no Art. 810, a sentença proferida no arresto não faz coisa julgada na ação principal. Art. 818/CPC - Julgada procedente a ação principal, o arresto se resolve em penhora. Art. 819/CPC - Ficará suspensa a execução do arresto se o devedor: I - tanto que intimado, pagar ou depositar em juízo a importância da dívida, mais os honorários de advogado que o juiz arbitrar, e custas; II - der fiador idôneo, ou prestar caução para garantir a dívida, honorários do advogado do requerente e custas. Art. 820/CPC - Cessa o arresto: I - pelo pagamento; II - pela novação; III - pela transação. Art. 821/CPC - Aplicam-se ao arresto as disposições referentes à penhora, não alteradas na presente Seção ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 3 SEQUESTRO Diferente do arresto, cuja finalidade é apreender quaisquer bens do devedor, o sequestro tem por finalidade apreender o bem do devedor do qual pende litígio.O juiz, mediante requerimento das partes, poderá decretar o sequestro: 1 - de bens imóveis, móveis e semoventes, quando lhes for disputada a propriedade ou posse, havendo fundado receio de rixas e danificações; 2 - dos frutos e rendimentos do imóvel reivindicado, se o réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso os dissipar; 3 - dos bens do casal nas ações de separação judicial, se o cônjuge os estiver dilapidando. Decretado o sequestro, o juiz nomeará um fiel depositário para os bens, podendo este ser uma pessoa de confiança indicada pela parte ou ambas as partes e que preste caução idônea Sequestro é uma medida assecuratória empregada no processo penal, que nasce com a apreensão de bens certos e determinados, pertencentes ao patrimônio do réu ou do indiciado, para garantir o ressarcimento dos danos por ele causados ao cometer a infração. Havendo apreensão de instrumentos e proventos do crime, o sequestro consistirá no confisco destes objetos em favor da União. Art. 125/CPP - Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Art. 126/CPP - Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Art. 127/CPP - O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o seqüestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Art. 128/CPP - Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no Registro de Imóveis. Art. 129/CPP - O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. Art. 130/CPP - O sequestro poderá ainda ser embargado: I - pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração; II - pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé. Parágrafo único - Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. Art. 131/CPP - O sequestro será levantado I - se a ação penal não for intentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que ficar concluída a diligência; II - se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação do disposto no Art. 91, II CP; III - se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado. Art. 132/CPP Proceder-se-á ao seqüestro dos bens móveis se, verificadas as condições previstas no Art. 126, não for cabível a medida regulada no Capítulo XI do Título VII deste Livro. HIPOTECA é o direito real que o devedor confere ao credor, sobre um bem imóvel de sua propriedade ou de outrem, para que o mesmo responda pelo resgate da dívida. O que garante a dívida é a substância de um imóvel, no qual continua na posse do proprietário, embora responda pelo resgate do débito. O devedor conserva em suas mãos o bem dado em garantia. Mas, se não paga a dívida o credor pode promover a alienação judicial da coisa e pagar-se com preferência pelo produto da venda, face aos demais credores que não gozem de melhor garantia. Espécies. 1 - A hipoteca convencional: quando se origina do contrato 2 - A hipoteca legal: quando emana da lei. 3 - A hipoteca judicial: quando decorre de uma sentença (isso não existe mais). ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 4 Efeitos da hipoteca: Efeitos em relação ao devedor - O devedor conserva todos os direitos sobre a coisa.Mas não pode praticar atos que sejam capazes de desvalorizar a coisa, deteriorá-la ou destruí-la.Proposta a ação executiva, o bem dado em garantia é arrancado das mãos do devedor e entregue ao depositário judicial. Efeitos em relação ao credor hipotecário - Vencida a obrigação, pode o credor vender ou trocar judicialmente o imóvel objeto da garantia e pagar-se de seu crédito, com preferência sobre qualquer outro credor. Efeitos diante de terceiros - O adquirente do imóvel hipotecado não pode impedir que o prédio seja objeto de execução, alegando ignorância do fato. Entretanto, quando se tratar de aquisição por usucapião extraordinária, diante da inexigibilidade da boa fé para sua aquisição, o terceiro poderá, preenchidos os requisitos legais para usucapião, alegar em sua defesa este instituto jurídico. Institui o Código Civil. Art. 1.225 - São direitos reais: I - a propriedade; II - a superfície; III - as servidões; IV - o usufruto; V - o uso; VI - a habitação; VII - o direito do promitente comprador do imóvel; VIII - o penhor; IX - a hipoteca; X - a anticrese; XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)XII - a concessão de direito real de uso. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) Aprenda a acelerar seu metabolismo e descubra a fórmula para o emagrecimento. http://www.melhoresultado.com.br/um-jeito-facil-de-acelerar-o-metabolismo/ ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 Ausência é “um estado de fato, em que uma pessoa desaparece de seu domicílio, sem deixar qualquer notícia” (Pablo Stolze, 2005, p. 140). Ausente é o indivíduo que desapareceu, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente. “O instituto da ausência, que no Código de 1916 vinha disciplinado no livro de Direito de Família, concernente à Parte Especial, foi deslocado de lá para a Parte Geral. Considerando-se o fato que no Código Civil brasileiro há uma Parte Geral, e que a ausência não concerne propriamente ao direito de família, mas a um instituto que diz respeito a direitos patrimoniais do ausente, a serem preservados, entendeu-se que a ausência deveria ser colocada na Parte geral, como o foi no novo Código Civil, arts. 22 a 39” (Moreira Alves, 2007, p. 20). No Código Civil de 1916, a ausência foi tratada no âmbito da capacidade, sendo o ausente considerado absolutamente incapaz. “Tratava-se, sem sombra de dúvida, de terrível equívoco conceitual, pois, na verdade, o que se buscava tutelar era o patrimônio do desaparecido, disciplinando, gradativamente, sua sucessão, sempre com a cautela da possibilidade de retorno. Não havia, portanto, incapacidade por ausência, mas sim uma premência em proteger os interesses do ausente, devido à sua impossibilidade de cuidar de seus bens e interesses e à incompatibilidade jurídica de conciliar o abandono do domicílio com a conservaçãode direitos” (Pablo Stolze, 2005, p. 140). O Código Civil de 2002 trouxe novo entendimento, não mais tratou o ausente como incapaz, mas criou meios de proteger seu patrimônio, supondo, de início, que o desaparecimento seja transitório, de forma que no caso de seu aparecimento, retome a direção de seus bens imediatamente. Essa é a primeira fase, a curadoria dos bens do ausente, que dura um ano. Mas como a volta do desaparecido se torna menos provável à medida que o tempo passa, bem como aumenta a probabilidade de o ausente ter morrido. Assim o legislador deixa de proteger somente o interesse do ausente e passa a dividir essa proteção com os herdeiros e credores. Essa é a segunda fase, a sucessão provisória, que duras dez anos. Depois de passado um longo período de tempo, sem que haja notícia do desaparecido, a probabilidade de o ausente ter morrido aumenta de forma tal, que o legislador autoriza que se presuma sua morte, mas ainda vislumbrando a possibilidade de seu retorno. A partir de então, o legislador passa quase toda a proteção para os interesses dos herdeiros, mas ainda resguardando os direitos do ausente caso apareça. Essa é a última fase, a sucessão definitiva, quando o ausente é presumido morto. Vejamos que o ausente só é presumido morto com a abertura da sucessão definitiva. Enquanto isso, seus direitos, obrigações e sua capacidade permanecem como se vivo estivesse, inclusive “o ausente herda como qualquer outra pessoa, e a herança adquirida ingressam em seu patrimônio” (Maria Berenice, 2008, p. 486). Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e numerar-lhe-á curador. A hipótese do mandatário não poder exercer ou continuar o mandato está relacionada direta ou indiretamente com a aptidão do mandatário dentro da sua esfera da personalidade. Ou seja, se acaso for interditado, falecer ou mesmo desaparecer, tal como o mandante, o resultado prático será o mesmo: equivalente a dizer que não existe procurador. Art. 23. Também se declarará a ausência, e se nomeará curador, quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 3 Art. 24. O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores. Art. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. § 1°. Em falta do cônjuge, a curadoria de bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. § 2°. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. § 3°. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? BENS são as coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico e que podem servir de objeto a uma relação jurídica; para que o bem seja objeto de uma relação jurídica é preciso que ele apresente os seguintes caracteres, idoneidade para satisfazer um interesse econômico, gestão econômica autônoma e subordinação jurídica ao seu titular. Bens corpóreos e incorpóreos: corpóreos são os que têm existência material, como uma casa, um terreno, um livro; é o objeto do direito; incorpóreos são os que não têm existência tangível e são relativos aos direitos que as pessoas físicas ou jurídicas têm sobre as coisas, sobre os produtos de seu intelecto ou com outra pessoa, apresentando valor econômico, tais como os direitos reais, obrigacionais e autorais. Bens móveis e imóveis: móveis são os que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia; imóveis são os que não podem ser transportados sem alteração de sua substância. - Bens imóveis por sua natureza: abrange o solo com sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo as árvores e frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo. - Bens imóveis por acessão física artificial: inclui tudo aquilo que o homem incorporar permanentemente ao solo, como a semente lançada à terra, os edifícios e construções, de modo que não se possa retirar sem destruição, modificação, fratura ou dano. - Bens imóveis por acessão intelectual: são todas as coisas móveis que o proprietário do imóvel mantiver, intencionalmente, empregadas em sua exploração industrial, aformoseamento ou comodidade. - Bens imóveis por determinação legal: são direitos reais sobre imóveis (usufruto, uso, habitação, enfiteuse, anticrese, servidão predial), inclusive o penhor agrícola e as ações que o asseguram; apólices da dívida pública oneradas com a cláusula de inalienabilidade, decorrente de doação ou de testamento; o direito à sucessão aberta, ainda que a herança só seja formada de bens móveis. - Bens móveis por natureza: são as coisas corpóreas que se podem remover sem dano, por força própria ou alheia, com exceção das que acedem aos imóveis, logo, os materiais de construção, enquanto não forem nela empregados, são bens móveis. - Bens móveis por antecipação: são bens imóveis que a vontade humana mobiliza em função da finalidade econômica; ex: árvores, frutos, pedras e metais, aderentes ao imóvel, são imóveis; separados, para fins humanos, tornam-se móveis; ex: são móveis por antecipação árvores convertidas em lenha. - Bens móveis por determinação de lei: são os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, os direitos de obrigação e as ações respectivas e os direitos de autor. Bens fungíveis e infungíveis: fungíveis são os bens móveis que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade; infungíveis são os insubstituíveis, por existirem somente se respeitada sua individualidade. Bens consumíveis e inconsumíveis: consumíveis são os que se destroem assim que vão sendo usados (alimentos em geral); inconsumíveis são os de natureza durável, como um livro. Bens divisíveis e indivisíveis: divisíveis são aqueles que podem ser fracionados em porções reais; indivisíveis são aqueles que não podem ser fracionados sem se lhes alterar a substância, ou que, mesmo divisíveis, são considerados indivisíveis pela lei ou pela vontade das partes. Bens singulares e coletivos: as coisas singulares são as que, embora reunidas, se consideram de per si, independentemente das demais; são consideradas em sua individualidade; coletivas são as constituídas por várias coisas singulares, consideradas em conjunto, formando um todo único, que passa a ter individualidade própria, distinta de seus objetos componentes, que conservam sua autonomia funcional. Bens principais e acessórios: principais são os que existem em si e por si, abstrata ou concretamente; acessórios são aqueles cuja existência supõe a existência do principal. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? Benfeitorias: são bens acessórios acrescentados ao imóvel, que é o bem principal; podem ser necessárias (imprescindíveis à conservação do imóvel ou para evitar-lhe a deterioração), úteis (aumentam ou facilitam o uso do imóvel) e voluptuárias (embelezam o imóvel, para mero deleite ou recreio). Frutos: são bens acessórios que derivam do principal; podem ser naturais (das árvores),industriais (da cultura ou da atividade) e civis (do capital, como os juros). Bens particulares e bens públicos: são respectivamente, os que pertencem a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado e os que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, políticas, à União, aos Estados a aos Municípios. - Bens públicos de uso comum do povo: são os que embora pertencentes as pessoa jurídica de direito público interno, podem ser utilizados, sem restrição e gratuitamente, por todos, sem necessidade de qualquer permissão especial. - Bens públicos de uso especial: são utilizados pelo próprio poder público, constituindo-se por imóveis aplicados ao serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal, como prédios onde funcionam tribunais, escolas públicas, secretarias, ministérios, etc; são os que têm uma destinação especial. - Bens públicos dominicais: são os que compõem o patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios, como objeto do direito pessoal ou real dessas pessoas; abrangem bens móveis ou imóveis. Bens que estão fora do comércio: os bens alienáveis, disponíveis ou no comércio, são os que se encontram livres de quaisquer restrições que impossibilitem sua transferência ou apropriação, podendo, portanto, passar, gratuita ou onerosamente, de um patrimônio a outro, quer por sua natureza, quer por disposição legal, que permite, por exemplo, a venda de bem público; os bens inalienáveis ou fora do comércio são os que não podem ser transferidos de um acervo patrimonial a outro ou insuscetíveis de apropriação. Existem três categorias de bens que estão fora do comércio, a saber: - Bens naturalmente fora do comércio, que são todos aqueles que, devido a sua própria natureza, não podem ser comercializados, como, por ex., os direitos personalíssimos, tais como o direito à vida, à honra, ao nome, etc. - Bens legalmente fora do comércio, que, apesar de sua natureza permitir, não podem ser negociados por força de lei. É o caso, por ex., dos bens públicos. Tal impossibilidade, todavia, pode ser revogada, desde que também por determinação legal devidamente justificada. - Bens fora do comércio por conveniência humana, que são aqueles que sofrem, na determinação de sua inalienabilidade, a incidência da vontade do homem. É o que pode acontecer, por ex., na doação com encargo, onde o doador estabelece cláusula de inalienabilidade, gravando o bem doado, impossibilitando, com efeito, o donatário de transferir o domínio do referido bem. Bens inalienáveis por sua natureza: são os bens de uso inexaurível, como o ar, o mar, a luz solar; porém a captação, por meio de aparelhagem, do ar atmosférico ou da água do mar para extrair certos elementos com o escopo de atender determinadas finalidades, pode ser objeto de comércio. Bens legalmente inalienáveis: são os que, apesar de suscetíveis de apropriação pelo homem, têm sua comercialidade excluída pela lei, para atender aos interesses econômico-sociais, à defesa social e à proteção de determinadas pessoas; poderão ser alienados, por autorização legal apenas em certas circunstâncias e mediante determinadas formalidades; entram nessa categoria: os bens públicos; os dotais; os das fundações; os dos menores; os lotes rurais remanescentes de loteamentos já inscritos; o capital destinado a garantir o pagamento de alimentos pelo autor do fato ilícito; o terreno onde está edificado em edifício de condomínio por andares; o bem de família; os móveis ou imóveis tombados; as terras ocupadas pelos índios. Bens inalienáveis pela vontade humana: são os que lhes impõe cláusula de inalienabilidade, temporária ou vitalícia, nos casos e formas previstos em lei, por ato inter vivos ou causa mortis. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? Bem de família: divide-se em voluntário e legal; Voluntário é um instituto em que o casal, ou um dos cônjuges, destina um imóvel próprio para domicílio da família, com a cláusula de ficar isento de execução por dívidas, salvo as que provierem de impostos relativos ao mesmo imóvel (art. 70, CC); essa isenção durará enquanto viverem os cônjuges a até que os filhos completem a maioridade, não podendo o imóvel ter outro destino ou ser alienado, sem o consentimento dos interessados e dos seus representantes legais; também não entra no inventário, nem será partilhado, enquanto continuar a residir nele o cônjuge sobrevivente ou filho menor (art. 20 do Dec-Lei 3.200/41); Legal é o instituído pela Lei 8.009/90, que estabeleceu a impenhorabilidade geral de todas as moradias familiares próprias, uma para cada família, independentemente de qualquer ato ou providência dos interessados; a impenhorabilidade abrange os seguintes bens, desde que quitados: 1 - a casa e seu terreno, 2 - os móveis que guarnecem a casa, 3 - as plantações, 4 - as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional; Se a casa for alugada, aplica-se aos bens móveis que guarnecem a residência; Se for imóvel rural, aplica-se só a sede de moradia e aos móveis que guarnecem a residência. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? Assessoria Jurídica: Tiago Koutchin - OAB/MS 14.707 - contato: tiagok.rosavitoriano@hotmail.com 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? CASAMENTO: São apresentadas inúmeras definições para o casamento, no entanto, a doutrina majoritária, conceitua casamento como um vínculo jurídico entre o homem e a mulher regulando uma união que cria uma comunhão de vida plena, tendo como fundamento a igualdade em direitos e obrigações dos cônjuges. 1. Casamento Válido: Primeiramente é necessário verificar se o casamento existe. Existindo, ele pode ser válido ou inválido. Para que o casamento seja válido, é preciso que ele seja realizado mediante todos os requisitos estabelecidos em lei. 2. Casamento Putativo: O casamento putativo pode ser nulo ou anulável, é aquele em que um ou ambos os cônjuges desconhecem algum impedimento. Para o cônjuge de boa-fé, ele produz efeitos de casamento válido. Produz efeitos desde a celebração do casamento até a data da sentença anulatória, após a sentença, cessam todos os deveres que são resultantes do casamento. Os filhos que porventura nascerem de um casamento putativo, terão seus direitos garantidos. 3. Casamento Nuncupativo e em caso de Moléstia Grave: O casamento nuncupativo ou "articulo mortis", ou "in extremis vitae momenti", é uma forma especial de celebração do casamento, onde um dos nubentes está em iminente risco de vida, assim devido a urgência e a falta de tempo não foram cumpridas todas as formalidades para a celebração. Entretanto, é dispensada a presença de autoridade, possuindo apenas seis testemunhas, desde que não sejam parentes dos nubentes. Tais testemunhas precisam ser convocadas pelo enfermo e, ouvir do casal a manifestação de vontade de contrair núpcias. Após a celebração as testemunhas devem procurar a autoridade competente para reduzir a termo as suas declarações, devendo fazer isso em 10 (dez) dias. Já a celebração em caso de moléstia grave, consiste em um casamento civil, onde um dos nubentes encontra- se em com uma doença grave que o impeça de locomover-se e também de adiar tal cerimônia. "Art. 1.539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. § 1o A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial do Registro Civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. § 2oO termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no respectivo registro dentro em cinco dias, perante duas testemunhas, ficando arquivado". 4. Casamento Religioso com Efeitos Civis: Maria Helena Diniz, preceitua que " o casamento é civil, mas é perfeitamente válido que os nubentes se casem no religioso, atribuindo-lhe efeitos civis desde que haja habilitação prévia ou não". O casamento religioso com efeitos civis, é realizado perante um ministro de qualquer fé religiosa, logo após a habilitação dos nubentes. Existem duas formas de casamento religioso com efeitos civis: com habilitação prévia (onde será apresentado ao ministro religioso o certificado de habilitação e ele irá arquivá-lo, o registro civil tem que ser feito dentro do prazo decadencial que é de 90 (noventa) dias da celebração) e com habilitação posterior (onde os nubentes podem requerer o registro a qualquer tempo). 5. Casamento Consular: Para Carlos Roberto Gonçalves, é chamado de casamento consular, "aquele celebrado por brasileiro no estrangeiro, perante autoridade consular brasileira". Sílvio de Salvo Venosa dispõe que o casamento consular "pode ser realizado no consulado ou fora dele, segundo as normas e solenidades do país estrangeiro, mas os efeitos do ato obedecem à lei brasileira". Quando realizado o casamento consular, este terá que ser registrado em 180 (cento e oitenta) dias, contados da data em que um ou ambos os cônjuges voltarem ao Brasil. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 6. Conversão da União Estável em Casamento: "Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil". Assim, ficará mais fácil a conversão de união estável em casamento, tornando os modos mais ágeis para tal realização. A conversão começa a valer a partir da data em que for realizado o registro. Leia mais em: http://www.webartigos.com/artigos/especies-de-casamento/39880/#ixzz2ZsfxmDXd IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS Para celebrar um casamento os nubentes passam por um processo de habilitação, cumprindo uma séria de exigências. Neste sentido, o legislador elencou também alguns impedimentos matrimoniais, tendo em vista proteger o casamento de alguns vícios. O Código Civil, no seu artigo 1.521, relaciona sete casos de impedimentos, objetivando impedir o casamento incestuoso, preservar a monogamia e evitar o casamento motivado pelo homicídio. Quando houver infração de qualquer um dos incisos de I a VII do artigo mencionado, o casamento será nulo. É o que se entende pela narração do artigo 1.548 do Código Civil: "É nulo o casamento contraído: II - Por infringência de impedimento". Nessas condições, o casamento estará repleto pelo vício, não tendo outra resolução senão decretar sua nulidade, ferindo diretamente o interesse público. O doutrinador Washington de Barros Monteiro entende por impedimentos matrimoniais "as circunstâncias que impossibilitam a realização de determinado matrimônio". Segundo Pontes de Miranda, impedimento matrimonial "é a ausência de requisito ou a existência de qualidade que a lei articulou entre as condições que invalidam ou apenas proíbem a união civil". Se as pessoas efetivarem o matrimônio desobedecendo tais requisitos, o casamento será considerado nulo. O vício de nulidade é insanável, ao contrário do vício de anulação, pois na anulação o casamento não se extingue por completo sendo possível sua revalidação sem a necessidade de uma nova celebração. A doutrina interpreta os impedimentos matrimoniais como dirimentes absolutos ou públicos, sendo estes os que invalidam o ato e o tornam nulo. Dirimente, de acordo com o Dicionário Moderno da Língua Portuguesa, vem do verbo dirimir e significa anular, terminar, extinguir. Assim, impedimentos dirimentes são os que invalidam um casamento. A sociedade, conhecendo a causa impeditiva de um determinado casamento, pode proceder com a oposição ao casamento infringente. Sendo assim, "apresentar" um impeditivo representa um direito de todos da sociedade. Caso não haja má-fé na conduta do opositor, não haverá ilicitude na oposição de impedimento matrimonial. Havendo má-fé, responderá o opositor por responsabilidade civil e danos morais, já no âmbito penal, responderá pelo crime referente a "atrapalhar celebração pública". A oposição impede a realização do casamento até que seja proferida a decisão. O Oficial de Registro entregará aos nubentes ou representantes legais a nota da oposição contendo a indicação dos fundamentos, provas e o nome de quem a ofereceu. Os nubentes podem requerer prazo para apresentar prova em sentido contrário aos fatos alegados, bem como promover ações civis e criminais contra o opoente que estiver agindo de má-fé. Não são admitidas oposições verbais e sem identificação, sendo obrigatória a existência de uma prova concreta do impedimento. O casamento possui um interesse público e social imposto sobre ele, portanto, o Estado zela para que esta união esteja dentro dos parâmetros. Deve ser exclusivo (não pode contrair casamento o cônjuge que estiver casado), incondicional (não são permitidas estipulações de regras particulares) e permanente (não é admitido o pensamento provisório sobre o mesmo). Sendo assim, os impedimentos matrimoniais correspondem à forma mais eficaz de coibir tais uniões indesejáveis que, futuramente, poderão abarrotar o judiciário com litígios que poderiam ter sido evitados. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. V, Saraiva, 2004. http://www.webartigos.com/artigos/impedimentos-matrimoniais-e-o-direito-de-oposicao/68151/#ixzz2IEyMPbGD ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? CAUSAS SUSPENSIVAS DO CASAMENTO São circunstâncias que podem SUSPENDER a realização de determinado casamento. Mas o casamento não é nulo, nem anulável, apenas IRREGULAR. E aqueles que contraírem um casamento irregular sofrem uma SANÇÃO ECONÔMICA. Somente poderão se casar pelo regime de separação de bens (parcial). É a separação legal de bens. OBJETIVOS: Proteger a quem pode ser prejudicado com o casamento: - os herdeiros do cônjuge vivo; - os protegidos pela tutela ou curatela; - o ex-cônjuge; - para evitar confusão de sangue. CAUSAS TAXATIVAS – artigo 1523. "Não devem casar: I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal; III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal; IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso do inciso II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo." Somente para fins de informação, fazendo breve menção ao revogado Código Civil de 1916, precisamente o artigo 183, inciso XV, vale lembrar, ainda, que existia aquela causa suspensiva para casamentos havidos entre "juiz, ou escrivão e seus ascendentes e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com órfão ou viúva, da circunscrição territorial onde um ou outro tiver exercício, salvo licença especial da autoridade judiciária superior", tudo sob pena de se ter de adotar o regime de separação de bens. Vale trazer à baila, ainda, que, além das causas mencionadas alhures, existem determinadas pessoas que necessitamde autorização de terceiros para se casar, sob pena de sofrerem certas sanções (de ordem administrativa), que serão impostas por seus superiores, não afetando, contudo, a validade do matrimônio. Cite-se, verbi gratia, o caso dos militares da ativa ou da reserva, que estejam convocados, que só podem contrair núpcias caso tenham licença de seus respectivos superiores; demais, se quiserem se casar com pessoas estrangeiras, mister se faz autorização do Comandante da Força Armada que fizer parte, tudo em conformidade com o Decreto-lei 9698/46 (artigos 101 a 106), Decreto 3864/41 (artigos 110 a 115), Lei 5467/68 (alterou o artigo 102 do Decreto-lei 9869) e, por fim, a Lei 6880/80 (que, aliás, revogou a Lei 5774/71). Por fim, insta salientar que, à luz do quanto estatuído na Lei 7501/86, que revogou a Lei 3917/61, os funcionários diplomáticos e consulares necessitam de prévia autorização para se casar, tendo em vista a disciplina imposta pela carreira, não podendo, ainda, casar-se com estrangeira, salvo mediante prévia licença do Ministro de Estado; em se naturalizando cidadã brasileira a estrangeira, cessará, pois, a restrição. http://www.webartigos.com/artigos/das-causas-suspensivas-matrimoniais/68319/#ixzz3D8fk5zh2 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS Neste regime, todos os bens atuais e futuros de ambos os cônjuges serão comuns ao casal. Para dar entrada ao processo de habilitação de casamento civil com este regime, é necessário que o casal compareça a um Tabelionato de Notas e faça uma Escritura de Pacto Antinupcial. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS É o regime de bens usual, conforme a lei. Neste regime, todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal. Todos os bens previamente adquiridos por cada um individualmente anteriormente a data do casamento permanecem de propriedade individual do mesmo, inclusive bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior, como por exemplo uma herança. O que vocês tinham quando solteiros continua sendo de vocês, o que comprarem depois do casamento, é dos dois. Se um dos dois receber uma herança ou doação, o bem não será dividido. A comunhão parcial de bens é a mais usada atualmente e, quando o casal não opta por nenhum regime, automaticamente é este que vigora. SEPARAÇÃO DE BENS O que é seu, é seu. O que é dele, é dele. A regra vale para antes e depois do casamento. Este regime é o oposto da comunhão geral de bens. Para muitas noivas ele é sinônimo de independência e direitos iguais – você sabia que neste regime a mulher é obrigada por lei a contribuir para as despesas do casal? Importante: - O regime de bens pode ser modificado após o casamento, mediante alvará judicial e concordando ambos os cônjuges. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 3 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 4 CONDOMÍNIO Segundo Caio Mário M. S. Pereira Ter-se-á condomínio "quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada uma das partes". Assim, Dá-se condomínio quando, em uma relação de direito de propriedade, diversos são os sujeitos ativos. Aos proprietários da coisa em comum dá- se o nome de condômino. A cada condômino será atribuída uma parcela, uma fração ou uma quota ideal da parte que lhe couber sobre o objeto comum, podendo, todos, usufruir, dispor e reivindicar ao que for compatível com a indivisão, mas aos com proprietários são atribuídas exclusividades jurídicas a fim de excluir qualquer sujeito que seja estranho ao instituto. Objetivamente, o condomínio é sinônimo de indivisão, com propriedade ou comunhão; é coisa sobre a qual os sujeitos de direito têm direitos concorrentes e subjetivamente. É de aspecto comum, sendo cada sujeito possuidor de um direito com simultâneo à varias outras pessoas possuidoras do mesmo direito. Todos os condôminos têm direitos qualitativamente iguais sobre a totalidade do bem, sofrendo limitação na proporção quantitativa em que decorrem com os outros comunheiros na titularidade sobre o conjunto. Leia mais em: http://www.webartigos.com/artigos/condominio-geral/51372/#ixzz2K7LHdrOj ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS: 1º) Quanto à natureza da obrigação contraída: a) Unilaterais ou Bilaterais; b) Onerosos ou gratuitos; c) Comutativos ou aleatórios; d) Paritários ou por adesão. UNILATERAIS: Só um dos contratantes assume obrigações diante do outro. Ex.: doação, comodato, mútuo. BILATERAIS: Cada um dos contratantes é simultânea e reciprocamente credor e devedor do outro (Sinalagma - dependência recíproca). Ex.: Compra e venda; locação. IMPORTÂNCIA DA DISTINÇÃO: 1º) O exceptio non adimpleti contractus cláusula resolutiva tácita; 2º) Aplicabilidade da teoria dos riscos somente dos contratos bilaterais; 3º) incidência da segunda parte do art. 1 092, relativo aos contratos bilaterais. ONEROSOS: Vantagens para os dois contratantes e ônus mútuos. Ex.: locação. GRATUÍTOS: Oneram apenas uma das partes, proporcionando à outra um benefício, sem a correspondente contraprestação. Ex.: A doação pura e simples. IMPORTÂNCIA DA DISTINÇÃO: 1º) gratuitos: a responsabilidade do devedor pelo ilícito deverá ser examinada levando-se em conta somente a conduta dolosa do credor da doação; já nos onerosos as partes por simples culpa. 2º) gratuitos: o doador não responde pela evicção e nem pelos vícios redibitórios, salvo nas doações com encargos, nos contratos onerosos os contratantes respondem por uma e por outra. 3º) gratuitos: interpretação restritiva, onerosos: isto não acontece. 4º) gratuitos: o erro sobre a pessoa é mais grave, nos onerosos não (salvo nos casos de obras artísticas). COMUTATIVOS: Cada contratante, além de receber da outra prestação relativamente equivalente à sua, pode verificar de imediato essa equivalência subjetiva (compra e venda) ALEATÓRIOS: A prestação de uma ou de ambas as partes depende de um risco futuro e incerto; as partes se põem sob a perspectiva de uma álea que se refletirá na existência ou na quantidade da parte contratada (seguro, exploração de petróleo ao risco) Esse risco de ganhar ou de perder pode sujeitar um ou ambos os contratantes, porém a incerteza do evento terá que ser dos dois. Não há, portanto, nos contratos aleatórios, equivalência. IMPORTÂNCIA DA DISTINÇÃO: 1º) Comutativos: antevisão do que irão receber. Aleatórios: não; 2º) comutativos: vícios redibitórios (sujeição). Aleatórios: vícios redibitórios não incidem; 3º) Os art. 1118 a 1121 do CC aplicam-se somente aos aleatórios; 4º) a rescisão por lesão só se aplica aos comutativos. DIFERENÇAS ENTRE CONDIDIONAIS E ALEATÓRIOS: CONDICIONAIS: I - A existência e a eficácia do contrato estão na dependência de evento futuro e incerto, ao passo que os aleatórios, ter-se-á o contrato perfeito desde logo; II - Nos condicionais, ambas as partes poderão ter lucros, sem que o ganho de um represente, necessariamente, a perda de outro; nos aleatórios, em regra, a vantagem de um acarretará perda do outro. III - nos condicionais, o acontecimento deverá ser sempre futuro e incerto. Nos aleatórios, o risco pode ser atual, desde que as partes o ignorem ou o desconheçam. ESPÉCIES DE CONTRATOS ALEATÓRIOS: a) os que dizem respeito a coisas futuras, emptio spei (Vende-se a esperança ou a probabilidade das coisas existirem); um dos contratantes, toma a si o risco relativo à existência da coisa, ajustando o preço, que será devido integralmente, mesmo que nada se produza, sem culpa (art. 1.118) emptio rei speratae ( quantidademaior ou menor da coisa esperada - Parágrafo único do art. 1 119 do CC ). Coisas existentes: sujeitas a perda ou deterioração (art. 1120 CC - o caso da mercadoria que se perde). CONTRATOS PARITÁRIOS: Igualdade das partes na discussão dos termos do negócio, cláusulas e condições. CONTRATOS POR ADESÃO: excluem a liberdade sobre as cláusulas e condições que são previamente redigidas por um dos contratantes. Supõe: a) Uniformidade; b) Proposta permanente e geral; c) Superioridade econômica de uma das partes. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? CONTRATOS QUANTO À FORMA: I - Consensuais; II - Formais e III - reais. I - CONSENSUAIS: perfazem pela simples anuência das partes (transporte, compra e venda de bens móveis) II - FORMAIS: impõem, para sua validade, forma especial, solene (compra e venda de imóvel) (seguro) (fiança) III - REAIS: se ultimam com a entrega da coisa, por um contratante a outro (depósito, comodato). CONTRATOS QUANTO AO NOME: I - nominados; II - inominados I - NOMINADOS: que têm nomen iuris e servem de base à fixação de modelos de regulamentação da lei (16 tipos: compra e venda; doação; troca; locação; empréstimo; mandato; gestão de negócios; edição; representação dramática; sociedade; parceria rural; constituição de renda; seguro; jogo e aposta; e fiança). II - INOMINADOS: os que se afastam dos modelos estabelecidos pela lei. (Ex.: contratos sobre exploração de lavoura de café, por ser um misto de locação de serviço, arrendamento rural e parceria agrícola) (Contrato de hospedagem: locação de coisa e de serviços e de depósito). A qualificação jurídica depende dos elementos que compõem o contrato. CONTRATOS QUANTO AO OBJETO: I - de alienação de bens; II - de transmissão de uso e gozo; III - de prestação de serviços e IV - de conteúdo especial (Lei 8 078/90 - Código de Defesa do Consumidor). CONTRATOS DE EXECUÇÃO IMEDIATA OU INSTANTÂNEA A - Contratos de Execução Continuada: são os que se protraem no tempo (compra e venda à prazo); sobrevivem com a persistência da obrigação, muito embora ocorram soluções parciais, até aqui pelo implemento de uma condição ou decurso do prazo, cessa o próprio contrato. Importância dos Contratos de execução continuada: 1ª) a nulidade do contrato de execução continuada não afeta os efeitos já produzidos; 2ª) a teoria da imprevisão só recai sobre os contratos de execução continuada. B - Contratos pessoais ou intuitu personae: aqueles em que a pessoa do contraente é considerada pelo outro como elemento determinante de sua conclusão. A pessoa do contraente tem influência decisiva no consentimento do outro, que tem interesse em que as obrigações contratuais sejam por ele cumpridas, por sua habilidade particular, competência, idoneidade ... Contratos impessoais: a pessoa do contraente é juridicamente indiferente, irrelevante, pouco importando quem execute a obrigação. Importância da distinção: a) intuitu personae - intransmissíveis; b) não podem ser cedidos e c) são anuláveis havendo erro essencial sobre a pessoa do contratante. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 3 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 4 São regras que limitam o direito de propriedade a fim de evitar conflitos entre proprietários de prédios contíguos, respeitando, assim, o convívio social. Constituem obrigações propter rem (que acompanham a coisa). Prevê o art. 1.277 do Código Civil que "o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha". Os atos prejudiciais à propriedade podem ser: 1 - ilegais, quando configurar ato ilícito; 2 - abusivos, aqueles que causam incômodo ao vizinho, mas estão nos limites da propriedade (barulho excessivo, por exemplo); 3 - lesivos, que causam dano ao vizinho, porém não decorre de uso anormal da propriedade (indústria cuja fuligem polui o ambiente, por exemplo). Os atos ilegais e abusivos decorrem do uso anormal de propriedade, posto que ultrapassam os limites toleráveis da propriedade. Outro ponto a ser analisado para verificar a normalidade de uso é a zona de conflito, somados aos costumes locais, já que são diferentes num bairro residencial e industrial, por exemplo. Além disso, deve-se considerar a anterioridade da posse, pois a pessoa que comprou o imóvel próximo de estabelecimentos barulhentos não tem razão de reclamar. Entende-se que os primeiros a se instalarem num certo local determinam a sua destinação, no entanto, esta teoria não é absoluta, ou seja, os proprietários não podem se valer da anterioridade para justificar a moléstia ao vizinho. As reclamações serão atendidas apenas se danos forem intoleráveis. Sendo assim, deve o juiz primeiro determinar a sua redução, de modo a torná-lo suportável pelo homem normal. De acordo com o art. 1.279 do CC "ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução, ou eliminação, quando estas, se tornarem possíveis". Porém, se não for possível que o dano seja reduzido a um nível normal de tolerância, determinará o juiz a cessação da atividade causadora do incômodo (fechamento da indústria, p.ex.). Deve-se observar, no entanto, que se a atividade for de interesse social, determina-se que o causador do dano pague indenização ao vizinho (art. 1.278 do CC). A ação que deve ser interposta nestes casos é a cominatória, que pode ser ajuizada pelo proprietário, pelo possuidor ou pelo compromissário comprador. Porém, se o dano for consumado, caberá ação de ressarcimento de danos. Estabelece ainda o art. 1.280 do CC que "o proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente". ÁRVORES LIMÍTROFES Dispõe o art. 1.282 do CC que "a árvore, cujo o tronco estiver na linha divisória, presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes". Pode ainda, conforme previsto no art. 1.283, o proprietário do terreno invadido pelas raízes ou ramos de árvore que ultrapassarem a estrema do prédio, cortá-los até o plano divisório. Tem direito, também, o vizinho aos frutos que caírem naturalmente no solo de seu imóvel, se este for particular. Já se cair em propriedade pública, o proprietário continuará sendo seu dono. Cabe lembrar que, sendo comum a árvore, os frutos e o tronco, pertencem a ambos os proprietários e, por isso, não pode um deles arrancá-lo sem o consentimento do outro. PASSAGEM FORÇADA Argui o art. 1.285 do CC que "o dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, ode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário". Este direito só será válido se o encravamento for natural e absoluto, portanto, se houver uma saída mesmo que penosa, não pode o proprietário exigir do vizinho outra passagem. Cabe ressaltar ainda que se houver alienação parcial do prédio e uma das partes ficar sem acesso à via pública, cabe a outra parte tolerar a passagem (art. 1.285, § 2º do CC). Se não houver acordo, o juiz determinará a passagem pelo imóvel que mais facilmente prestá-la. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 5 Não se confunde passagem forçada com servidão de passagem, já que esta constitui direito real sobre coisa alheia e provém geralmente de um contrato. DA PASSAGEM DE CABOS E TUBULAÇÕES O proprietário deve tolerar a passagem de cabos e tubulações em proveito de seus vizinhos, mediante recebimento de indenização que atenda também a desvalorização da área remanescente, caso seja impossível que a passagem seja feita de outro modo, ou se muito oneroso(art. 1.286 do CC). Pode o proprietário exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso, bem como depois seja removida, à sua custa, para outro local do imóvel, como prevê o parágrafo único do art. 1.286 do CC. Assim como é facultado ao mesmo que exija a realização de obras de segurança quando as instalações oferecerem grave risco (art. 1.287 do mesmo diploma legal). DAS ÁGUAS De acordo com o art. 1.288 do CC "o dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior". Prevê ainda o art. 1.290 do mesmo código o direito às sobras das águas nascentes e pluviais dos prédios inferiores, que poderão utilizá-las através de servidão. Não pode o proprietário do prédio superior poluir as águas indispensáveis às necessidades primordiais dos possuidores dos imóveis inferiores e deverá recuperar ou ressarcir os danos pelas demais que poluírem, conforme dispõe o art. 1.291 do CC. Estabelece também o art. 1.292 do mesmo diploma que "o proprietário tem direito de construir barragens, açudes, ou outras obras para represamento de água em seu prédio; se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido". LIMITES ENTRE PRÉDIOS E DIREITO DE TAPAGEM Preceitua o art. 1.297 do CC: "o proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. É interesse do dono de um prédio que se estabeleça os limites extremos de sua propriedade". A ação cabível para solucionar as confusões entre as linhas divisórias é a demarcatória, que não se confunde com ações possessórias e reivindicatórias. Interposta tal ação o juiz delimitará as áreas de acordo com a posse justa e, no caso da mesma não ser provada, o terreno será dividido em partes iguais entre os prédios ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles, mediante indenização ao outro (art. 1.298 do CC). Entende-se que os tapumes pertencem a ambos os proprietários confinantes que, por isso, devem arcar com as despesas de conservação e construção em partes iguais. Porém, para "a construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte, ou para outro fim, pode ser exigida de quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer para as despesas". DIREITO DE CONSTRUIR 1. Limitações e responsabilidades Argui o art. 1.299 do CC que "o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos". Assim, todo o proprietário deve ressarcir o seu vizinho pelos danos causados pela construção, podendo este último valer-se da ação de indenização, na qual provará a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com a construção. Cabe lembrar que os construtores, arquitetos e empresas que prestam serviços de construção civil respondem solidariamente com os proprietários pelos danos causados pela obra, já que são técnicos habilitados para realizá-la. Se os danos decorrem de imperícia ou negligência do construtor, pode o proprietário que pagar sozinho valer-se de ação regressiva contra àquele. 2. Devassamento da propriedade vizinha ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 6 Prescreve o art. 1.301 do CC "é defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho", com a finalidade de resguardar a intimidade a intimidade das famílias. No entanto, não estão proibidas pequenas aberturas para luz e ventilação. Pode o proprietário "no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho", conforme previsto no art. 1.302 do CC. Entretanto, em se tratando de aberturas ou vãos para luz, poderá o vizinho levantar sua edificação ainda que vede a claridade do outro (art. 1.302, parágrafo único do CC). Já na zona rural não de pode levantar edificações a menos de três metros do terreno vizinho (art. 1.303 do CC). 3. Águas e beirais Estabelece o art. 1.300 do Código Civil que "o proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho", portanto, as águas pluviais devem ser despejadas no solo do proprietário e não no do vizinho, já que este só está obrigado a receber as águas que naturalmente correm para seu prédio. 4. Paredes divisórias Não se confunde com os muros divisórios, que são elementos de vedação regulamentados junto aos tapumes. As paredes divisórias integram a estrutura do edifício e constituem elemento de vedação e sustentação. Cabe ao confinante que primeiro construir a possibilidade de "assentar a parede divisória até meia espessura no terreno contíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor dela se o vizinho a travejar, caso em que o primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce" (art. 1.305 do CC). 5. Uso do prédio vizinho Dispõe ao art. 1.313 do CC que "o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para: I - dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório; II - apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem casualmente". A única restrição que pode o proprietário fazer é a estipulação de horários, por exemplo. Além disso, o vizinho que causar dano ao penetrar no imóvel tem o dever de repará-lo. Bibliografia GONÇALVES, Carlos Roberto.Direito Civil Brasileiro - Direito Das COISAS. Volume V, editora Saraiva, 2° tiragem, 2007. EXERCÍCIOS: 1 - Uma das possibilidades garantidas pela lei é a do morador que estiver incomodado exigir a cessação das atividades do local, sendo apropriada para a tutela desse direito a ação A) Imobiliária B) Indenizatória C) Mobiliária D) Declaratória E) Cominatória 2 - Assinale a alternativa que não está incorreta. A) Moradores de um prédio poderão impedir que prostitutas façam programas nas proximidades da vizinhança, pois tal ato ofende o decoro, que está amparado pelo direito de vizinhança. B) Para se determinar a normalidade ou anormalidade da utilização de um determinado imóvel será verificada somente a extensão do dano ou do incômodo. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 7 C) Se uma indústria de explosivos instalar-se nas proximidades das residências não se enquadrará em nenhuma das hipóteses que configurem ofensa aos bens tutelados pelo direito de vizinhança. D) A teoria da pré-ocupação preceitua que quem primeiro se instala em um local acaba por determinar qual será a sua destinação. E) Todo e qualquer incômodo, sem distinção, é reprimível. 3 - Com relação aos direitos de vizinhança analise as assertivas abaixo e indique a alternativa que estiver correta: I - Tratam-se de obrigações do tipo "propter rem". II - Pertencem a categoria das servidões. III - São também denominados como obrigações ambulatórias. A) Somente as assertivas I e III estão corretas. B) Somente a assertiva III está correta. C) Somente as assertivas II e III estão corretas. D) Somente a assertiva I está correta. E) Somente as assertivas I e II estãocorretas. 4 - Assinale a alternativa que não está correta. A) Atear fogo no prédio vizinho pode ser enquadrado como sendo um ato ilegal. B) Os atos praticados por uma empresa possuidora de alvará expedido pelo Poder Público jamais poderão ser considerados como lesivos. C) O uso anormal da propriedade se configura como sendo um ato abusivo e ilícito. D) Os atos exercidos pelos proprietários de modo irregular constituem-se atos abusivos. E) O mau uso da propriedade é configurado pelas interferências prejudiciais provocadas pela utilização de propriedade vizinha. 5 - Assinale a alternativa incorreta. A) O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. B) O proprietário ou o possuidor de um prédio, em que alguém tenha direito de fazer obras, pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. C) A medida apropriada para os casos de dano eminente é a de caução de dano infecto. D) A caução de dano infecto não poderá ser utilizada nos casos em que o mau uso da propriedade prejudicar ao sossego do prédio vizinho. E) Todas as alternativas estão incorretas. 6 - Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa que estiver de acordo: I - Se o incômodo é normal, tolerável, não deve ser reprimido. II - Se não for possível reduzir o incômodo aos níveis toleráveis, os vizinhos poderão requerer que a atividade seja cessada. III - Se a causadora do incômodo for indústria ou qualquer outra de interesse social não será determinada a sua cessação. A) Somente as assertivas I e II estão corretas. B) Somente as assertivas II e III estão corretas. C) Somente as assertivas I e III estão corretas. D) Somete a assertiva I está incorreta. E) Todas as assertivas estão corretas. 7 - Com relação as árvores limítrofes, assinale a alternativa correta. A) Os frutos que caírem de árvore do terreno vizinho sempre pertencem ao dono do solo onde a árvore está plantada. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 8 B) A regra que preceitua que os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caírem constitui exceção à regra do acessório segue o principal. C) Os frutos que caírem de árvore do terreno vizinho pertencerá ao dono do solo onde caírem, independente de se tratar de propriedade particular ou não. D) Os frutos que caírem de árvore do terreno vizinho deverão ser divididos na metade, uma parte ao dono do solo onde a árvore está plantada e a outra ao dono do solo onde os frutos caírem. E) Os frutos que caírem de árvore do terreno vizinho pertencerão a quem primeiro os encontrar. 8 - De acordo com as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta: I - O proprietário do imóvel é obrigado a tolerar a passagem de cabos de serviços públicos em proveito de proprietários vizinhos, independente de indenização. II - O proprietário do imóvel prejudicado pode exigir que a passagem se faça no modo menos gravoso. III - É lícito encostar na parede divisória chaminés e fogões. A) Está correta a assertiva I. B) Está correta a assertiva III. C) Está correta a assertiva II. D) Estão corretas as assertivas I e II. E) Estão corretas as assertivas I e III. 9 - Assinale a alternativa correta. A) O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior B) O dono ou o possuidor do prédio inferior que recebe as águas que correm do naturalmente do superior não poderá realizar obras que embaracem o seu fluxo. C) São proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar, para uso ordinário, a água do poço. D) A condição anterior de prédio inferior não pode ser agravada por obras realizadas pelo possuidor do prédio superior. E) Todas as alternativas estão corretas. 10 - sinale a alternativa correta. A) No caso de passagem forçada, o direito de vizinhança determina que seu rumo seja obrigatoriamente fixado pelo juiz de direito. B) Havendo mais de um imóvel que possa se prestar à passagem, o proprietário poderá escolher qualquer um deles. C) O rumo da passagem poderá ser decidido entre as partes, sem a necessidade da intervenção do judiciário. D) A passagem forçada somente será estipulada nos casos em que o prédio não tiver acesso a via pública nascente. E) Estão todas as alternativas corretas. 11 - Com base nas assertivas abaixo, indique a alternativa que está correta: I - As construções capazes de poluir nascente alheia são proibidas. II - Os proprietários de nascentes poderão impedir o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. III - O dono do prédio inferior poderá reclamar que se desvie o curso artificial das águas. A) As assertivas I e II estão corretas. B) As assertivas I e III estão incorretas. C) As assertivas II e III estão corretas. D) As assertivas I, II e III estão incorretas. E) As assertivas I e III estão corretas. 12 - Com relação aos aquedutos, assinale a alternativa que está correta. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 9 A) A construção de canais através de prédios alheios é permitida a todas as pessoas. B) O aqueduto deverá ser construído às expensas do seu dono e de forma que cause o menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos. C) Aos proprietários dos imóveis vizinhos é permitido o uso das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida. D) É facultado aos proprietários prejudicados exigir que a canalização do aqueduto que atravessa áreas edificadas, pátios, hortas, seja subterrânea. E) Todas as alternativas estão corretas. 13 - Indique qual é a alternativa correta. A) O proprietário do imóvel superior que poluir as águas, que não forem as indispensáveis às necessidades do imóvel inferior, deverá recuperar, ressarcindo o seu vizinho. B) O proprietário do imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades dos possuidores dos imóveis inferiores. C) Se as águas represadas invadirem prédio alheio o seu proprietário será indenizado, com a dedução do valor referente ao benefício obtido. D) O proprietário tem direito de represar água em seu prédio. E) Todas as alternativas estão corretas. 14 - Leia as assertivas abaixo e marque a alternativa correta: I - As sebes vivas, as árvores, ou plantas quaisquer, que servem de marco divisório, podem ser cortadas por qualquer um dos proprietários. II - O confinante pode ser constrangido a proceder a demarcação entre os dois prédios, repartindo-se proporcionalmente as despesas. III - Os muros e cercas divisórias presumem-se pertencer aos proprietários confinantes. A) Estão corretas as assertivas I e II. B) Estão incorretas as assertivas I e III. C) Estão corretas as assertivas II e III. D) Estão corretas as assertivas I e III. E) Estão incorretas as assertivas I, II e III. 15 - A ação apropriada para resolver as questões referentes aos limites entre prédios é a ação: A) Demolitória B) Indenizatória C) Demarcatória D) Cominatória E) Declaratória 16 - Com base nas assertivas abaixo, indique a alternativa correta. I - Se os limites forem confusos e, não havendo outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa. II - Se os limites forem confusos e não se achando a posse justa provada, o terreno será dividido por partes iguais. III - Se os limites forem confusos e não sendo possível a divisão cômoda se adjudicará ao que primeiro reclamou a sua parte. A) Todas as assertivas estão corretas. B) As assertivas I e III estão incorretas C) As assertivas II e III estão corretas. D) As assertivas I e II estão corretas. E) Todas as assertivas estão incorretas. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 10 17 - Conforme preceitua o direito de vizinhança,não é permitido abrir janelas, salvo aquelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, a menos de: A) dois metros do terreno vizinho. B) um metro do terreno vizinho. C) três metros do terreno vizinho. D) setenta e cinco centímetros do terreno vizinho. E) um metro e meio do terreno vizinho. 18 - Na zona rural, não será permitido levantar edificações a menos de: A) um metro do terreno vizinho. B) dois metros do terreno vizinho. C) três metros do terreno vizinho. D) quatro metros do terreno vizinho. E) cinco metros do terreno vizinho. 19 - Assinale a alternativa correta. A) O condômino da parede-meia pode utilizá-la até ao meio da espessura, não pondo em risco a segurança ou a separação dos dois prédios B) O confinante, que primeiro construir, pode assentar a parede divisória até a meia espessura do terreno contíguo, tendo o direito a haver meio valor dela se o vizinho a travejar. C) Se a parede divisória pertencer a um dos vizinhos, e não tiver capacidade para ser travejada pelo outro, não poderá este fazer-lhe alicerce ao pé sem prestar caução àquele, pelo risco a que expõe a construção anterior. D) O confinante que primeiro construir, pode assentar a parede divisória até a meia espessura do terreno contíguo. E) Todas as alternativas estão corretas. 20 - Qual é o lapso que o proprietário pode exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio: A) três anos da conclusão da obra. B) seis anos da conclusão da obra. C) um ano da conclusão da obra. D) dois anos da conclusão da obra. E) ano e dia da conclusão da obra. GABARITO: 1 – E 2 – D 3 – A 4 – B 5 – D 6 – E 7 – B 8 – C 9 – E 10 – C 11 – E 12 – E 13 – E 14 – C 15 – C 16 – D 17 – E ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 11 18 – C 19 – E 20 - E Do direito de construir: O proprietário pode dispor (jus abutendi), então pode reformar, demolir, escavar, aterrar e construir no seu terreno. O direito de construir tem limites no CC e em regulamentos administrativos municipais que variam muito (1299). O Juiz geralmente precisa de um engenheiro civil para aplicar estes artigos. O poder público municipal é quem autoriza, organiza e fiscaliza as construções para a devida cobrança de impostos, para zelar pela segurança das obras, pelo respeito aos direitos de vizinhança, pela arquitetura da cidade e pela intimidade da família. Esta autorização é necessária, mas a burocracia poderia ser menor para estimular as construções e a geração de empregos, afinal a construção civil emprega muita mão de obra sem qualificação. A regra geral é a da liberdade de construir, mas não se pode: - despejar goteiras sobre o terreno/teto do vizinho (1300) - não se pode abrir janelas a menos de um metro e meio do terreno vizinho, de modo que entre uma janela e outra deve haver três metros (1,5 m de recuo de cada lado, art. 1301); se você não vai fazer uma janela, pode construir na zona urbana até o limite do terreno, mas na zona rural tem que deixar três metros, mesmo sem abrir janela, afinal os terrenos rurais são maiores (1303). - não se pode encostar na parede divisória fornos muito grandes para não incomodar o vizinho (1308) - não se pode construir fossa junto de poço de água (1309). - não se pode executar obras arriscadas (1311) Sanção para o vizinho que violar estas regras: 1.312. Por outro lado, o vizinho pode: - exercer o direito de travejar ou madeirar (1304), ou seja, em casas alinhadas pode-se construir apoiando na parede divisória do vizinho, pagando a devida indenização. - pode colocar armário até o meio da parede divisória, se já não tiver armário do outro lado (1306). - pode entrar na casa do vizinho para fazer as obras na sua casa com segurança (1313, I e § 1º); trata-se de uma norma inconveniente que traz muito problema na prática, pois ninguém gosta de ver os vizinhos dentro de sua casa. Da passagem de cabos e tubulações: Trata-se de obrigação de tolerar que um vizinho tem para beneficiar outro vizinho com a passagem de cabos e tubulações subterrâneos pelo seu terreno. É uma novidade do Código de 2002, importante tendo em vista o avanço da tecnologia e a existência de cabos de internet, gás encanado, TV por assinatura, etc. (1286) Também é possível a construção de aquedutos para transporte canalizado de água (1293 a 1296). Assemelha-se a uma desapropriação privada, pois é preciso pagar indenização. Das águas: Cresce a cada dia no mundo moderno a importância das águas, e se diz que no futuro próximo os países vão brigar por água potável, e não mais por territórios ou petróleo. A água é um bem maior de sobrevivência esgotável e é importante sua regulamentação para evitar poluição e desperdício (1291). Nosso CC traz algumas regras importantes sobre as águas, vejamos: -1288: toda água corre naturalmente de cima para baixo, do rio para o mar, então um vizinho não pode reclamar do estrago que as águas vindas do terreno de cima façam no seu; o proprietário de baixo deve usar a criatividade e se beneficiar da sua condição inferior, construindo uma bica, um moinho, etc. -1290: as águas que cortam meu terreno podem ser utilizadas para consumo, mas o curso natural das águas não pode ser interrompido. (obs: quando a água é muita, o vizinho inferior prefere que o superior impeça seu fluxo, mas em época de seca é o contrário). - 1292: a lei estimula que as pessoas/fazendas construam barragens para represar água de chuva, afinal trata-se de uma água limpa. Parece existir uma contradição entre este artigo e o 1290, mas isso se resolve com bom senso, coibindo-se o abuso, e estimulando o maior aproveitamento da água para as pessoas e para a agricultura. - 187 e § 2º do 1228 : abuso de direito - a lei proíbe o uso da água para fins egoístas ou inúteis Vejam também sobre águas o Código de Águas (Decreto 24.643/34) e a Lei dos Recursos Hídricos (lei 9.433/97) Dos limites entre prédios O Estado tem interesse que os limites entre prédios (lembrem-se que um prédio é qualquer imóvel, rural ou urbano, edificado ou não) sejam corretos para a devida tributação. O proprietário tem o direito de cercar/murar seu terreno dividindo as despesas com seu vizinho (1297). Este direito chama-se de direito de tapagem e o muro pertencerá a ambos em condomínio forçado (§ 1º do 1297). Os limites podem ser fixados por marcos naturais, como um rio, uma serra, uma árvore, etc. (§ 2º do 1297). Se você quiser exercer este direito, faça um acordo com seu vizinho. Se o vizinho não quiser conversa, pegue três orçamentos do muro, faça o muro pelo orçamento mais baixo e vá cobrar judicialmente do vizinho a metade do custo. É permitido incluir no custo do muro a colocação de ofendículas para impedir a invasão (ex: pregos, cacos de vidro, cercas elétricas, etc., depende do costume do lugar e das normas municipais). Se você tem dúvida sobre os limites do seu terreno, antes de murar entre com uma ação de demarcação (1298 CC e 946, I, CPC). ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 3 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 4 A noção de domicílio pertence ao direito material onde é devidamente disciplinada e sistematizada, a LINDB adota o sistema de territorialidade moderada e dispõe em seu art. 7º. Toda a relevância do conceito de domicílio e seus efeitos. No direito das obrigações serve o domicílio para firmar a regra geral de que o pagamento deve ser efetuado no domicílio do devedor (é a chamada dívida quesível ou querable), se o contrário não resultar do contrato, das circunstâncias ou da natureza da obrigação, bem como da própria lei. Clóvis Beviláqua definedomicílio da pessoa natural como “o lugar onde esta, de modo definitivo, estabelece a sua residência e o centro principal da sua atividade”. É, sem síntese, a sede jurídica da pessoa, onde esta se presume presente para efeitos de direito e onde pratica habitualmente seus atos e negócios jurídicos. Carlos Roberto Gonçalves identifica os dois elementos componentes do conceito do domicílio, sendo o primeiro de caráter objetivo que é a residência; e correspondendo a mero estado factual material, e o segundo elemento de caráter subjetivo de natureza psicológica e íntima consistente no ânimo definitivo de fixar-se de modo permanente. Da conjunção desses dois elementos que nasce o conceito de domicílio civil. A residência é elemento mais amplo que o domicílio e, com este não se confunde. É simples estado de fato, enquanto que domicílio é uma situação jurídica. Para o direito brasileiro, o domicílio não é fato material de ser permanente que transforma a residência em domicílio, mas o fator psicológico, ou seja, o ânimo definitivo de fixar-se. Todos os sujeitos de direito devem ter, pois um lugar certo, no espaço, de onde irradiem sua atividade jurídica. É ponto de referência protegido constitucionalmente como recinto inviolável. Referente ao domicílio político este é relevante para o Direito Constitucional e ao Direito Eleitoral. Mesmo na seara processual penal, desconhecido o local onde se consumou o crime, a competência para julgar o réu poderá ser determinada por seu domicílio ou residência (art. 72 do CPPC). Domicílio civil é o lugar onde a pessoa natural estabelece residência com ânimo definitivo, convertendo-o, em regra, em centro principal de seus negócios jurídicos ou de sua atividade profissional. É o local onde reside sozinho ou com seus familiares. É o lugar onde se fixa o centro de seus negócios jurídicos ou de suas ocupações habituais. O Código Civil Brasileiro de 2002 abarcou todas as hipóteses de domicílios nos arts. 70, 72 e em seu parágrafo único. Morada é mera relação de fato sem o ânimo de nela permanecer, é lugar onde a pessoa natural se estabelece provisoriamente. Estadia descreve Ruggiero que pode ser definida como “a mais tênue relação de fato entre uma pessoa e um lugar tomada em consideração de lei”, é de importância mínima, não produzindo em regra qualquer efeito, senão quando se ignora a existência de uma sede mais estável para a pessoa. O mesmo doutrinador aponta que residência pressupõe maior estabilidade, mas é bem, mas complexa a noção de domicílio posto que abrange a residência e, por conseguinte, a morada. Mas, há sobretudo, oanimus manendi, ou seja, o ânimo definitivo de fixar-se. A pluralidade de domicílios é orientação advinda do direito alemão a qual seguimos. Inovou, outrossim, o legislador pátrio, ao substituir a expressão “centro de ocupações habituais” por outra expressão mais abrangente “quanto as relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida”. A mudança de domicílio opera-se com a transferência da residência aliada à intenção manifesta de alterá-lo. Que se constata da análise objetiva das circunstâncias fáticas. Para as pessoas que não tenham residência certa ou domicílio, elaborou-se a tese ou teoria do domicílio aparente ou ocasional criada por Henri De Page segundo a qual àquele que cria as aparências de um domicílio em um lugar pode ser considerado por terceiro como tendo aí o seu domicílio. Aplicação desta teoria assenta-se no teor do art. 73 do CC onde se reputa o domicílio, o lugar onde a pessoa for encontrada (é o caso dos nômades, andarilhos, ciganos, profissionais ambulantes e, etc..). O vigente CPC em seu § 2º do art. 94 utilizar-se tal teoria quando aduz que sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, este será demandado aonde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Já o domicílio de pessoa jurídica de direito privado é normalmente indicado em seu estatuto ou contrato social, é o chamado domicílio especial. E se não houver tal indicação expressa, considerar-se-á como domicílio, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou então, se possuir filiais em diversos lugares, “cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados” (art. 75, IV, § 1º do CC de 2002). ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 5 O domicílio voluntário é o mais comum e decorre de ato livre, da vontade do sujeito de direito. O domicílio legal ou necessário, é fruto de determinação legal e, em atenção a condição especial de certas pessoas. É o caso do incapaz, do servidor público, do militar, do marítimo e do preso (art. 76 do C.C.). Já quanto ao domicílio de eleição ou contratual este é fruto de mútua vontade das partes contratantes, porém na seara do direito do consumidor é curial relatar que nos contratos de consumo, considera-se ilegal e abusiva a cláusula contratual que fixar o foro de eleição em benefício do fornecedor do produto ou serviço, em prejuízo do consumidor (art. 51, IV do CDC). EXERCÍCIOS 1 - Sobre o domicílio, de acordo com o Código Civil, é INCORRETO afirmar: a) O militar do Exército tem por domicílio, em regra, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. b) A pessoa jurídica de direito privado, possuindo diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. c) O Agente Diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. d) Se a administração de pessoa jurídica de direito privado tiver sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento situado no Brasil, a que ela corresponder. e) O domicílio do marítimo é necessário e é considerado o lugar onde o navio estiver matriculado. 2 - O domicílio do incapaz deve ser o mesmo do seu representante ou assistente. ( ) CERTO ( ) ERRADO 3 - O domicílio da pessoa natural é o local onde ela se estabelece com ânimo de permanência. ( ) CERTO ( ) ERRADO 4 - O domicílio da União é o Distrito Federal. ( ) CERTO ( ) ERRADO 5 - A pluralidade de domicílios pode ser dar tanto no domicílio residencial quanto no domicílio profissional. ( ) CERTO ( ) ERRADO 6 - A legislação brasileira não admite que empresa com diversos escritórios de administração em unidades diferentes da Federação tenha mais de um domicílio, devendo ser eleito como domicílio o local onde esteja instalado o escritório-sede da empresa. ( ) CERTO ( ) ERRADO 7 - As partes celebrantes de contrato escrito de prestação de serviço podem eleger como domicílio o local onde os direitos e deveres resultantes do contrato serão cumpridos e exercidos. ( ) CERTO ( ) ERRADO 8 - O domicílio é um atributo fundamental para a caracterização da pessoa natural e jurídica. Nesse sentido, assinale a assertiva correta a respeito do domicílio, consoante o Código Civil vigente. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 6 a) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. b) O domicílio do incapaz estudante é o local onde ele estuda. c) O domicílio da União é a Vara Federal onde ocorre a demanda judicial. d) O domicílio do Estado do Piauí é a sede da Justiça Federal no Estado. e) O domicílio do preso é o local no qual sua família reside. 9 - Assinale a opção correta quanto ao domicílio. a) O domicílio voluntário do servidor público é o lugar em que exercer permanentemente suas funções. b) Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para osatos nele praticados. c) O domicílio da União é Brasília, dos Estados suas capitais, dos Municípios o local onde funcione a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. d) Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar onde estiver a maior unidade nacional. e) Têm domicílio necessário o incapaz, o trabalhador, o militar, o marítimo e o preso. 10 - Têm domicílio necessário a) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. b) os religiosos. c) as pessoas casadas. d) as pessoas naturais que não tenham residência habitual. e) os servidores públicos. 11 - Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á seu domicílio a) o lugar em que a pessoa for encontrada. b) a residência de maior valor. c) qualquer daquelas residências. d) a residência que tiver adquirido a mais tempo. e) a residência que tiver adquirido a menos tempo. 12 - Jonas do Amor nasceu em Campinas. Com quinze anos mudou-se com seus pais para Sorocaba, onde casou com Sophia das Vidas e teve seu primeiro filho. Após dois anos, Jonas mudou-se para Presidente Prudente, onde nasceu seu segundo filho. Cinco anos após, Jonas descobriu que sua esposa estava sendo infiel e a assassinou dentro de sua residência. Pelo homicídio, Jonas foi processado e condenado, e está cumprindo pena na Penitenciária de Presidente Venceslau. Considerando que os pais de Jonas e filhos estão residindo atualmente na cidade de Itu, de acordo com o Código Civil brasileiro, o Domicílio de Jonas será em a) Itu. b) Campinas. c) Presidente Prudente. d) Sorocaba. e) Presidente Venceslau. 13 - A empresa “Sorriso” possui diversos estabelecimentos em lugares diferentes. De acordo com o Código Civil brasileiro, com relação ao domicílio, no caso da empresa “Sorriso”, a) cada estabelecimento será considerado domicílio para os atos nele praticados. b) o domicílio civil da empresa será sempre a sua sede conforme previsto no contrato registrado no órgão competente. c) o domicílio da empresa será a sua sede conforme declarado em formulário próprio preenchido no ato da inscrição e revalidado a cada três anos. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 7 d) o domicílio da empresa será a sua sede conforme declarado em formulário próprio preenchido no ato da inscrição e revalidado a cada cinco anos. e) as cidades capitais de Estado da República Federativa do Brasil serão consideradas domicílios para os atos praticados em qualquer cidade pertencente ao respectivo Estado. 14 - Alexandre é agente diplomático do Brasil na Austrália. Citado em Camberra, alegou extraterritorialidade sem designar onde tem, no Brasil, o seu domicílio. De acordo com o Código Civil brasileiro, Alexandre a) deverá ser demandado exclusivamente no último ponto do território brasileiro onde o teve, uma vez que o agente diplomático não possui domicílio certo no Brasil. b) deverá ser demandado exclusivamente no Distrito Federal em razão do cargo de agente diplomático. c) poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. d) poderá ser demandado no Distrito Federal ou no domicílio de seus ascendentes ou descendentes. e) poderá ser demandado na capital do Estado do último ponto do território brasileiro onde o teve, uma vez que diplomatas possuem domicílios em capitais brasileiras. 15 - Considere as seguintes assertivas a respeito Do Domicílio Civil: I. Se, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. II. O domicílio do servidor público é o lugar em que exercer permanentemente suas funções e o domicílio do militar é onde ele servir. III. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. IV. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio dos Estados é a sede previamente designada pelo Governador no ato da posse, não sendo está necessariamente na capital. De acordo com o Código Civil brasileiro, está correto APENAS a afirmativa: a) I, II e III. b) II, III e IV. c) I e III. d) I e II. e) I, III e IV. 16 - A respeito das regras do domicílio, assinale a opção INCORRETA. a) Admite-se que uma pessoa possa ter domicílio sem possuir residência determinada, ou que esta seja de difícil identificação. b) Caso um indivíduo possua diversas residências onde viva alternadamente, qualquer uma delas pode ser considerada o seu domicílio. c) A mera troca de endereço não caracteriza, por si só, mudança de domicílio. d) O domicílio civil é formado pelo elemento objetivo, que consiste na residência, sendo despiciendo averiguar-se o elemento subjetivo. 17 - De acordo com o Código civil, é incorreto afirmar: a) Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador. Também se declarará a ausência, e se nomeará curador, quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele deixou representante ou procurador, em se passando três anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. b) Dez anos depois de passado em julgado a sentença que concede a abertura de sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também, provando-se que o ausente conta 75 anos de idade, e que de cinco datam as últimas notícias dele. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 8 c) Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la, limitando-se a possibilidade de escolha dos fins a religiosos, culturais, morais ou de assistência. d) Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. e) Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. 18 - Domicílio é o lugar onde a pessoa natural estabelece a sua residência com ânimo definitivo; no caso de pessoas jurídicas, o domicílio será, por exemplo, a respectiva capital para os Estados, e o Distrito Federal, no caso da União. Considerando o tema, assinale a alternativa correta de acordo com o que dispõe o Código Civil. a) Os contratantes poderão, no caso de contrato escrito, estabelecer onde serão exercidos e cumpridos os direitos e obrigações nele discriminados. b) Considera-se domicílio do preso o lugar onde estabeleceu sua última residência. c) Nas obrigações concernentes às atividades profissionaisda pessoa natural com domicílio certo, este será unicamente a sua residência. d) Para todos os atos praticados em quaisquer dos estabelecimentos da pessoa jurídica, considera-se como domicílio a sua sede, excluindo-se qualquer outro. e) Considera-se sem domicílio a pessoa natural que não tenha residência habitual. Caso tenha mais de uma residência, onde viva alternadamente, será considerado domicílio o endereço mais antigo. 19 - Dadas as assertivas abaixo, assinale a única CORRETA. a) Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Já para a pessoa natural domicílio é o lugar onde está estabelecida a sua residência com ânimo definitivo. Se a pessoa não tiver residência habitual, ter-se-á por domicílio o lugar onde for encontrada. b) É defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Para depois da morte, contudo, é válida a disposição gratuita do próprio corpo, cuja revogação do ato, se assim pretender o doador ou seus parentes, deverá ser motivada. c) No negócio jurídico são lícitas as condições que o sujeitam ao puro arbítrio de uma das partes, desde que pactuado pelos contraentes. d) Não pode pessoalmente exercer os atos da vida civil os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, a exemplo da embriaguez, ainda que ocasional, em que o sujeito não tenha momentaneamente o necessário discernimento para a prática desses atos. e) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, a suspensão aproveita os outros ainda que se trate de obrigação divisível. 20 - Considerando o que dispõe o Código Civil a respeito das pessoas naturais, das pessoas jurídicas e do domicílio, assinale a opção correta. a) Na sistemática do Código Civil, não se admite a declaração judicial de morte presumida sem decretação de ausência. b) A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com o início das atividades. c) O cigano sem residência habitual é considerado sem domicílio. d) Os partidos políticos não são considerados pessoas jurídicas, pois não detêm personalidade. e) A personalidade civil liga-se ao homem desde seu nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 9 21 - Dispõe o art. 78 do Código Civil que “nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes”. A disposição diz respeito ao: a) domicílio legal. b) domicílio necessário. c) domicílio profissional. d) domicílio voluntário. e) domicílio de adesão. 22 - Núbia é funcionária pública da Prefeitura Municipal da Cidade A, onde exerce suas atividades inerentes ao cargo público que ocupa. Reside com seus filhos na cidade vizinha B, mas como seu marido, em razão de trabalho, reside na cidade vizinha C, Núbia passa parte da semana dormindo nesta cidade. De acordo com o Código Civil brasileiro, o Domicílio Civil de Núbia é a cidade a) A ou C. b) B ou C. c) A, apenas. d) B, apenas. e) C, apenas. 23 - Julgue o item seguinte, referente a domicílio e capacidade das pessoas naturais. De acordo com o que dispõe o Código Civil brasileiro, é correto afirmar que nem todas as pessoas possuem domicílio. ( ) CERTO ( ) ERRADO 24 - Considere as seguintes afirmativas: 1. Dada a natureza contratual das sociedades empresárias, sua existência jurídica autônoma se inicia com a celebração do negócio jurídico e manifestação livre da vontade dos contratantes. 2. Em regra geral, a verificação da prescrição, perda do direito à pretensão, se dá com a fluência do mesmo prazo em que ocorre a perda do direito material, salvo expressa convenção em contrário. 3. O ato nulo não pode ser confirmado nem convalidado e, uma vez constatado o vício, não mais produzirá os efeitos que dele se esperava. 4. O servidor público tem domicílio necessariamente onde exerce a função pública, ao contrário de qualquer outra pessoa que terá seu domicílio onde estabelece sua residência com ânimo definitivo. 5. Em um dado procedimento judicial, se uma das partes invocasse preliminar de decadência apenas em grau de recurso, seria correto afirmar a extinção do processo com julgamento do mérito. 6. Quando o devedor está sujeito à mora ex re seria correto afirmar que o prazo de prescrição de sua dívida corre a partir do momento em que for constituído em mora pelo credor, ou seja, a partir do momento em que for ele interpelado. Assinale a alternativa correta. a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. b) Somente as afirmativas 2, 4 e 6 são verdadeiras. c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. d) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. e) As afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são verdadeiras. 25 - Pessoa jurídica de direito privado com estabelecimento na cidade de Belém, no Pará, onde se reúne a diretoria, possuindo outros estabelecimentos em municípios de diversos Estados e em Brasília, tem por domicílio a) qualquer cidade do País onde tiver realizado negócios. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 10 b) necessária e exclusivamente a cidade de Belém, no Pará. c) cada uma das capitais dos Estados em cujos Municípios possuir estabelecimentos. d) cada um dos estabelecimentos para os atos nele praticados. e) Brasília, por ser a Capital Federal. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 3 A fraude contra credores constitui defeito social do negócio jurídico, que, nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves: “não conduzem a um descompasso entre o íntimo querer do agente e a sua declaração. A vontade manifestada corresponde exatamente ao seu desejo. Mas é exteriorizada com a intenção de prejudicar terceiros ou de fraudar a lei”. (Direito Civil – Parte Geral, vol. I, São Paulo, Ed. Saraiva, 1997, p. 98) A fraude contra credores é classificada como vício social vez que o devedor, objetivando inadimplir com a obrigação assumida perante seu credor, firma contrato com terceiro alienando bens que garantiriam sua solvência. Aqui o terceiro tem ciência do motivo da disposição do bem, e em conluio com o devedor, conclui o negócio em prejuízo do credor. É regido pelo princípio da responsabilidade patrimonial segundo o qual o patrimônio do devedor responde por suas obrigações. Esse patrimônio, se desfalcado maliciosamente, e de tal maneira que torne o devedor insolvente, estará configurada a fraude contra credores. Para caracterizar a fraude aqui arguida, o devedor deve firmar o negócio estando em estado de insolvência, ou tornar-se insolvente em razão do desfalque patrimonial promovido. Enquanto seu patrimônio bastar para o pagamento das suas dívidas, terá total liberdade de dispor dele. A grande problemática colocada neste tema é a escolha entre a proteção dos interesses do adquirente de boa- fé ou dos credores. Escolheu a lei proteger o adquirente de boa-fé, como bem pode ser observado na ação pauliana (ou revocatória), usada para rever o contrato que colocou o devedor em estado de insolvência, que tem como um de seus requisitos o consilium fraudis, como será visto mais adiante. Os requisitos para a caracterização da fraude contra credores são: 1 - Eventus damni: É o tornar-se insolvente em virtude da alienação do bem de sua propriedade para terceiro. O estado de insolvência não precisa ser de conhecimento do devedor, é objetivo, ou seja, existe ou não, independentemente do conhecimento do insolvente. 2 - Consilium fraudis: O termo significa conluio fraudulento, pois alienante (devedor) e adquirente (comprador) têm ciência do prejuízo que causarão ao credor em vista da alienaçãode bens que garantiriam o adimplemento da obrigação assumida, mas os alienam de má-fé visando frustrar o cumprimento (pagamento) do negócio, e por isso se faz necessária a intervenção judicial. A boa-fé do adquirente impede a caracterização do consilium fraudis, requisito essencial para ajuizamento da ação paulina. Esses dois requisitos devem ser provados pelo credor para que seu pedido seja procedente, e assim ser declarada a ineficácia relativa do negócio jurídico fraudulento firmado entre as partes. O consilium fraudis não precisará ser provado, excepcionalmente, em algumas hipóteses previstas no Código Civil, quando a lei presume a existência de propósito de fraude. Não apenas nas transmissões onerosas pode ocorrer a fraude contra credores. O Código Civil inclui também a transmissão gratuita de bens, a remissão de dívidas, o pagamento antecipado de dívidas vincendas e a constituição de garantias a algum credor quirografário. Exceções ao consilium fraudis – presunção Os atos de transmissão gratuitos de bens (doações) e as remissões de dívidas antecipadas (perdão), quando praticados levando o devedor à insolvência, ou já o sendo, não será necessária a prova do consilium fraudis, pois a lei o presumirá. Preferiu a lei os credores que procuram evitar um prejuízo, aos donatários, que visam assegurar o lucro, incluindo as remissões de dívidas, que assim como as doações e o perdão são liberalidades dos devedores. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 4 Também se presumem fraudulentos o pagamento antecipado de dívida aos credores quirografários, tendo por escopo colocar em situação de igualdade todos os credores, incidindo a regra do artigo 162 do Código Civil. Estando a dívida vencida, seu pagamento não poderá ser considerado fraude. Outra atitude presumidamente fraudulenta é a concessão de garantias de dívidas aos outros credores (hipoteca, penhor e anticrese) pelo devedor já insolvente, colocando-os em posição mais vantajosa que os demais. Será retirada, neste caso, apenas a garantia, retornando estes devedores à condição de quirografários. Em contrapartida, certos atos são presumidos de boa-fé pela lei, não podendo ser alcançados pela ação pauliana. Todos os negócios indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou ainda à subsistência do devedor e de sua família (art. 164 do Código Civil) são incluídos neste rol. Da Ação Pauliana: O meio para reconhecimento da fraude contra credores é a Ação Pauliana, também chamada de Revocatória, que tem por finalidade a aplicação do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, restaurando-se aquela garantia dos seus bens em favor de seus credores. Não tem o condão de anular o ato fraudulento, mas proclama a sua ineficácia relativa, tornando-o inoponível ao credor fraudado, o qual poderá agir, na defesa do seu crédito, sobre o bem ou bens transferidos do patrimônio do devedor para o de terceiro, partícipe da fraude. Corrente minoritária defende que o negócio deve ser anulado ao invés de ser declarada a sua ineficácia. Legitimidade para ação: Os legitimados são os credores quirografários, não podendo beneficiar desta ação os que possuem garantias reais, já que têm bens determinados afetados para a quitação da dívida, e que se forem alienados permitirá ao credor exercer o direito de sequela, penhorando-o nas mãos de quem quer que esteja. Mas, se a garantia tornar-se insuficiente, poderá propô-la. EXERCÍCIOS: 1) Para anular a fraude contra credores, o credor prejudicado deverá provar em juízo: a) Consilium fraudis e eventus damni. b) Apenas o coluio entre o devedor e a pessoa com quem ele contratou. c) Apenas o prejuízo por ele experimentado. d) Apenas a culpa do devedor. 2) (Cartório PE 2013 – FCC) Em face do entendimento sumulado, em embargos de terceiro não se anula ato jurídico por fraude contra credores. ( ) CERTO ( ) ERRADO 3) (DPE/AM 2013 – FCC) São nulos os atos praticados sob coação ou em fraude contra credores. ( ) CERTO ( ) ERRADO 4) (Juiz TJGO 2012 – FCC) Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de cinco anos, no caso de fraude contra credores ( ) CERTO ( ) ERRADO ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 5 5) (OAB VIII 2012 – FGV) O objetivo da ação pauliana é anular o negócio praticado em fraude contra credores. ( ) CERTO ( ) ERRADO 6) (PGE/SP 2012 – FCC) Celebrado negócio jurídico não oneroso pelo devedor, que o reduza à insolvência, será ele considerado A) nulo por fraude contra credores, por revelar ato atentatório contra a dignidade da justiça. B) anulável por fraude contra credores, por iniciativa do credor quirografário com crédito anterior à alienação. C) ineficaz por fraude contra credores, por se tratar de ato gratuito. D) nulo por fraude à execução, por presunção absoluta de consilium fraudis. E) anulável por fraude à execução, ante a clara intenção de frustrar o cumprimento das suas obrigações. 7) (MPE/SE 2010 – CESPE) O consilium fraudis ou scientia fraudis não é requisito essencial para a anulação de negócio jurídico gratuito sob o fundamento de fraude contra credores. ( ) CERTO ( ) ERRADO Gabarito: 1 – A 2 – C 3 – E 4 – E 5 – C 6 – B 7 - C http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1833 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 Parentesco O parentesco se refere aos vínculos entre membros de uma família. Estes vínculos se organizam em linhas e se medem em graus. Os graus são o meio apto para a determinação da proximidade ou remoticidade nas relações de parentesco. Há 3 tipos de linhas de parentesco: A linha reta - São consanguíneos: há vínculos entre os descendentes e ascendentes de um progenitor comum. Ex: bisavós, avós, pais, filhos, netos, bisnetos... A linha reta é ilimitada. O grau se conta a cada geração. O filho é 1º grau, neto = 2º grau, bisneto = 3º ... Linha Colateral - São os irmãos, primos, tios, sobrinhos... Na linha colateral, embora não descendendo um do outro, são descendentes de um tronco ancestral comum. O parentesco começa no 2º grau. Exemplo: Irmão = 2º grau; Tios = 3º grau; Sobrinhos = 3º grau; Sobrinho-neto = 4º grau; Primos = 4º grau; Primo-segundo = 5º grau; Primo-terceiro = 6º grau. Parentesco por afinidade: São os sogros, pais dos sogros, avós dos sogros. Os enteados e seus filhos, as noras, os genros, os cunhados (irmãos do cônjuge), tios, sobrinhos, primos e avós do cônjuge.Para calcular o grau de parentesco, podemos observar o que diz o art. 1594 do Código Civil de 2002: "Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente." Vale ressaltar que a lei só reconhece o parentesco colateral até quarto grau. Daí pra frente, jurídicamente não são parentes. OBS: Marido e mulher não são parentes. São cônjuges. http://www.weber-ruiz.com/parentesco.html ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 3 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 4 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 5 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 6 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 7 INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (Arts. 56 a 80 do CPC) Dá-se a intervenção de terceiros quando alguém ingressa como parte ou coadjuvante da parte (assistente) em processo pendente. Terceiro (que deve ser juridicamente interessado) significa estranho à relação processual estabelecida entre o autor e réu. Modalidades de intervenção de terceiros Assistência: auxílio a umadas partes Oposição: prejuízo ao autor e réu Nomeação à autoria: Indicação do legítimo sujeito passivo Denunciação da lide: Ação regressiva com vistas a garantir o prejuízo da parte perdedora Chamamento ao processo: Visa a declarar a responsabilidade dos co-devedores. ASSISTÊNCIA (Arts. 50 a 55 do CPC) Dá-se quando o terceiro intervém no processo para prestar colaboração a uma das partes. Pressupostos de admissibilidade. Existência de uma relação jurídica entre uma das partes do processo e o terceiro (assistente). Possibilidade de a sentença influir na relação jurídica. Tipos de assistência - interesse jurídico indireto. Assistência simples (adesiva) Assistência litisconsorcial interesse jurídico direto. Cabe em qualquer procedimento, salvo no processo de execução e no procedimento sumaríssimo (Lei n. 9.099/95). O assistente pode ser admitido até o trânsito em julgado da sentença. No segundo grau, a assistência denomina-se recurso de terceiro prejudicado (art. 499). OPOSIÇÃO (Arts. 56 a 61 do CPC) Dá-se o nome de oposição à intervenção de terceiros em demanda alheio com o objetivo de haver para si o bem jurídico disputado. Aspectos da oposição - Abreviar a pendência entre o opoente e os opostos. Pode ser total ou parcial. É uma nova ação, autuada em apartado e decidida simultaneamente com a ação principal. Pode ser oferecida até a prolação da sentença. Havendo julgamento simultâneo, deve ser conhecido primeiro. A oposição é cabível em processo de conhecimento. Não cabe nos embargos do devedor, no processo cautelar, nem no processo de execução. NOMEAÇÃO À AUTORIA (Arts. 62 a 69 do CPC) É o incidente pelo qual o mero detentor da coisa ou cumpridor de ordem, quando demandado, indica pessoa que deveria figurar no polo passivo da relação processual. Tem por fim fazer o acertamento da legitimidade ad causam passiva. Limite temporal: deve ser feita no prazo da contestação Hipóteses (arts. 62 e 63)- Detenção da coisa em nome alheio. Prática do ato causador do prejuízo em cumprimento de ordem. A nomeação à autoria exige tríplice concordância do réu (nomeante), que faz a nomeação, do autor e do nomeado. Sanção: se o réu não fizer a nomeação, responde por perdas e danos (art. 69). Procedimentos em que é cabível a nomeação à autoria - Processo de conhecimento. Processo cautelar. DENUNCIAÇÃO DA LIDE (Arts. 70 a 76 do CPC) Ação regressiva, que pode ser proposta tanto pelo autor como pelo réu, com o objetivo de garantir a indenização do denunciante caso perca a demanda. Deferida a denunciação, o juiz terá duas demandas O denunciado pelo réu não pode ser condenado a satisfazer, diretamente, a pretensão do autor. Hipóteses de admissibilidade (art. 70) - Para garantir ao adquirente o direito que da evicção lhe resulta; Para garantir a indenização ao possuidor direto, caso perca a demanda; Para garantir direito regressivo de indenização. Obrigatoriedade Somente na hipótese do inciso I (garantia da evicção). Há possibilidade de sucessivas denunciações (art. 73). Não é cabível no processo de execução. CHAMAMENTO AO PROCESSO (Arts. 77 a 80 do CPC) Objetiva a inclusão do devedor ou dos coobrigados pela dívida (chamados) para integrarem o polo passivo da relação processual já existente, a fim de que o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um. Hipóteses de admissibilidade do chamamento ao processo (art.77) O chamamento só é cabível no processo de conhecimento. Não é admitido no processo de execução. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 3 O Estado tem se mostrado preocupado com o bem-estar da sociedade. Para dar andamento a este propósito, é necessário que o Poder-Público intervenha para conciliar o que é de interesse particular em prol da coletividade, garantindo condições de segurança e sobrevivência, e criando restrições por intermédio de diversas modalidades que estão previstas no Direito. Modalidades SERVIDÃO ADMINISTRATIVA/PÚBLICA “É ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário”. Em resumo: a) A natureza jurídica é a de direito real; b) Incide sobre bem imóvel; c) Tem caráter de definitividade; d) A indenização é prévia e condicionada (neste caso só se houver prejuízo); e) Inexistência de auto executoriedade: só se constitui mediante acordo ou sentença judicial. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA “É a utilização coativa de bens ou serviços particulares pelo Poder Público por ato de execução imediata e direta da autoridade requisitante e indenização ulterior, para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias.” Segundo o art. 5º, XXV da CF: “XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”. Em resumo: a) É direito pessoal da Administração (a servidão é direito real); b) Seu pressuposto é o perigo público iminente (na servidão inexiste essa exigência, bastando a existência de interesse público); c) Incide sobre bens móveis, imóveis e serviços (a servidão só incide sobre bens imóveis); d) Caracteriza-se pela transitoriedade (a servidão tem caráter de definitividade); e) A indenização, somente devida se houver dano, é ulterior (na servidão, a indenização, embora também condicionada à existência de prejuízo, é prévia). TOMBAMENTO O Estado interfere na propriedade privada para resguardar o patrimônio cultural brasileiro (de ordem histórica, artística, arqueológica, cultural, científica, turística e paisagística). Diante do art. 216, § 1º da CF: § 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. DESAPROPRIAÇÃO “A transferência compulsória de propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para a superior) para o Poder Público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV), salvo as exceções constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no caso de área urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada (CF, art. 182 §4º, III), e de pagamento em títulos da dívida agrária no caso de reforma agrária, por interesse social (CF, art. 184)”. Conforme também art. 5º, XXIV da CF: XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Os bens que foram desapropriados unem-se ao patrimônio do indivíduo no qual efetuou a desapropriação, sendo utilizado pelo próprio indivíduo expropriante, incidirá a integração definitiva, pertencendo assim ao patrimônio ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 4 do indivíduo para o necessitado fim, quando a desapropriação ocorrer para fins de exploração de terceiros, tem-se a integração provisória. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA “Toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências de bem-estar social”. Provêm do poder da polícia da Administração e exteriorizam-se sob modalidades, entre elas: Positiva (o FAZER – fica obrigado a realizar o que a Administração impõe); Negativa (o NÃO FAZER – abster-se do que lhe é vetado); Permissiva (o PERMITIR FAZER – permitir algo em sua propriedade). Em resumo: a) São atos legislativos ou administrativosde caráter geral (todas as demais formas interventivas decorrem de atos singulares, com indivíduos determinados); b) Têm caráter de definitividade (igual ao das servidões, mas diverso da natureza da requisição e da ocupação temporária); c) O motivo das limitações administrativas é vinculado a interesses públicos abstratos (nas demais formas interventivas, o motivo é sempre a execução de obras e serviços públicos específicos); d) Ausência de indenização (nas outras formas, pode ocorrer indenização quando há prejuízo para o proprietário). OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA/PROVISÓRIA “É a utilização transitória, remunerada ou gratuita, de bens particulares pelo Poder Público, para a execução de obras, serviços ou atividades públicas ou de interesse público.” É o que, por exemplo, ocorre normalmente quando a Administração necessita de ocupar terreno privado para fins de depositar equipamentos e materiais com o objetivo de realizar obras públicas nas imediações. Resume-se: a) Cuida-se de direito de caráter não real (igual à requisição e diferente da servidão); b) Só incide sobre a propriedade imóvel (neste ponto é igual à servidão, mas se distingue da requisição, que incide sobre móveis, imóveis e serviços); c) Tem caráter de transitoriedade (o mesmo que a requisição; a servidão, ao contrário, tem natureza de permanência); d) A situação constitutiva da ocupação é a necessidade de realização de obras e serviços públicos normais (a mesma situação que a servidão, mas diversa da requisição, que exige situação de perigo público iminente); e) A indenização varia de acordo com a modalidade de ocupação temporária: se for vinculada à desapropriação, haverá dever indenizatório; se não for, inexistirá em regra esse dever, a menos que haja prejuízos para o proprietário (a requisição e a servidão podem ser, ou não, indenizáveis; sendo assim, igualam-se, nesse aspecto, à ocupação temporária não vinculada à desapropriação, mas se diferenciam da primeira modalidade, com desapropriação, porque esta é sempre indenizável). A intervenção do Estado na propriedade privada, muda assim o seu caráter, não podendo ser concebido o interesse somente com fim a si mesma, mas aderir à necessidade para a utilização pela maioria, passando assim a sociedade aproveitar de maneira mais ampla, promovendo o bem-estar social. Portanto, é necessário que o Judiciário esteja disposto para tutelar a contrariedade dos direitos individuais e os sociais que a coletividade enfrenta. Não atendendo a isso é incidir na omissão a conter às aspirações da sociedade. Aderindo a estas medidas, sem se valer de qualquer placidez, impulsiona a economia interna e externa do país e prestigia os dogmas de uma sociedade que protesta além da abdicação do Estado. Referências ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 19ª Edição. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2011. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2006. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 LEI Nº 11.441, DE 4 DE JANEIRO DE 2007. Altera dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Os arts. 982 e 983 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial; se todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário. (conforme o novo CPC) Parágrafo único. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou advogados de cada uma delas, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.” (NR) “Art. 983. O processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 (sessenta) dias a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos, de ofício ou a requerimento de parte. Parágrafo único. (Revogado).” (NR) Art. 5º - Revoga-se o parágrafo único do art. 983 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. Brasília, 4 de janeiro de 2007; 186º da Independência e 119o da República. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Márcio Thomaz Bastos Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.1.2007. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Obrigações Civis e Naturais - Obrigação civil é a que permite que seu cumprimento seja exigido pelo próprio credor, mediante ação judicial. Ex.: a obrigação da pessoa que vendeu um carro de entregar a documentação referente ao veículo. - Obrigação natural permite que o devedor não a cumpra e não dá o direito ao credor de exigir sua prestação. Entretanto, se o devedor realizar o pagamento da obrigação, não terá o direito de requerê-la novamente, pois não cabe o pedido de restituição. Ex.: Arts. 814, 882 e 564, III do Código Civil. "Artigo 814 CC - As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento; mas não se pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito". Obrigação Civil X Obrigação Natural Obrigação Civil corresponde às modalidades de obrigações existentes no novo código civil, as quais possuem todos os seus elementos constitutivos: sujeito, objeto e vínculo jurídico. Este último confere ao credor direito de, em face do inadimplemento da obrigação avençada por parte do devedor (ou devedores), exigir judicialmente o seu cumprimento. Trata-se de uma garantia maior ao credor, que terá seu direito adimplido voluntariamente, ou coercitivamente diante da atividade jurisdicional. Partindo desse pressuposto, busca-se aqui diferenciá-la da Obrigação Natural. Esta não possui todos os elementos essenciais à uma possível execução judicial. Observa-se a existência do sujeito e do objeto. No entanto, o vínculo jurídico não possui aplicabilidade. Diante desta deficiência, o inadimplemento de uma obrigação sob a égide de uma obrigação natural, o credor não tem o direito positivado, protegido pela norma civil - e portanto, não pode executar-lhe uma ação de cobrança. Trata-se de uma obrigação sem garantia, sem sanção, sem ação exigível. Desta feita, uma parte não pode sofrer de uma carga desproporcional, tampouco um dano demasiado. Nessa modalidade o credor não tem o direito de exigir o cumprimento da prestação, e o inadimplente não está obrigado a cumprí-la. Em contrapartida, caso este último, voluntariamente, efetua o pagamento, não terá direito de haver o que pagou por restituição. Então a doutrina especializada prevê que na obrigação natural não cabe o pedido de restituição da importância, porém, em caso de cumprimento da obrigação de forma voluntária por parte do devedor paga em dívida, estando ela prescrita, este não poderá requerer a restituição daquilo que fora pago, ainda que sem que ele tivesse a noção de que aquele ato corresponderia ao pagamento do mesmo. Aqui não se trata de erro, mas sim um pagamento diverso da obrigação, sob a égide da voluntariedade do devedor, o qual fora retido pelo credor como pagamento da obrigação havida. Observam-se, neste foco, as duas formas de obrigaçãonatural previstas pelo novo Código Civil de 2002: a) art. 882, do Diploma Civil: "cumprir obrigação judicialmente inexigível"; b) art. 564, inciso III, do mesmo diploma, segundo o qual não se revogam por ingratidão as doações havidas em cumprimento de Obrigação Natural. Não obstante, dívidas provenientes de jogos de azar - não regulamentados por lei – outrossim, não podem ser exigidas. É desprovido de ação o apostador que se tornou credor por qualquer título de crédito, emitido para pagamento de dívida de jogo ou aposta. Salvo títulos permitidos e regulamentados pela lei brasileira (mega-sena p. e.). As obrigações solidárias são comuns no Direito brasileiro, a solidariedade é na verdade, um artifício técnico utilizado para reforçar o vínculo, facilitando o cumprimento ou a solução da dívida. "A obrigação será solidária quando a totalidade do seu objeto puder ser reclamada por qualquer dos credores ou qualquer dos devedores", segundo Venosa. Nessa obrigação o efeito fundamental é o mesmo das obrigações indivisíveis, mas nesse caso a possibilidade de reclamar a totalidade não deriva da natureza da prestação, mas da vontade das partes ou da lei; como pode ser observado no art. 265 do Código Civil. Podem ser ressaltadas, a princípio, duas importantes características: a unidade da prestação (qualqur que seja o número de credores ou devedores, a prestação é única) e a pluralidade e independência do vínculo. Está última, causa algumas consequências. A primeira é que a prestação pode ser pura e simples para algum dos devedores e pode estar sujeita à condição, ao prazo ou encargo para outros segundo art. 266 do C.C./02; o segundo aspecto está na nulidade, quando a obrigação pode ser nula para um e válida quanto aos demais; o terceiro ponto característico à independência é que um devedor pode ser exonerado da sua parte da dívida, contudo, permanece a obrigação. Devemos além dos conceitos, enfatizar as fontes da solidariedade que estão dispostas no art. 265 do C.C./02; são fontes a lei e o contrato, na verdade baseado no consensualismo, pois, a obrigação solidária possui um verdadeiro caráter de exceção dentro do sistema e não pode ser admitida obrigação solidária fora da lei e do contrato. As obrigações solidárias se dividem ainda em solidariedade ativa, que consiste na variedade de credores, todos podem cobrar a dívida por inteiro. É importante lembrar que sua importância prática é escassa, não possui outra validade a não ser como mandato para recebimento de um crédito comum; a solidariedade ativa deve decorrer da manifestação de vontade, do contrato e a nossa lei não contém exemplos claros de solidariedade ativa. Podemos basear nossas assertivas nos arts. 267 e 269 do Código Civil. Apesar de pouco utilizado no dia-a-dia dos contratos a solidariedade ativa possui efeitos como: o pagamento feito a um dos credores, a compensação, a novação e a remissão da dívida feita por um dos credores à qualquer dos devedores extingue também a obrigação, segundo art.269 parágrafo único; a constituição em mora feita por um dos co-devedores favorece a todos os demais; a interrupção da prescrição por m dos credores beneficia os demais (art.204 §1º), no entanto, a suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários só aproveitará aos outros se o objeto da obrigação for indivisível (art.201 C.C./02) e a renúncia da prescrição em face de um dos credores aproveitará aos demais; qualquer credor poderá propor a cobrança do crédito; além desses a obrigação solidária produz outros efeitos, no entanto, entendemos esses como de maior necessidade e observância. Pode ser extinta a solidariedade ativa, não apenas pelo pagamento a qualquer dos credores, pode ocorrer também pela novação (conversão de uma dívida em outra, extinguindo-se a primeira; arts. 360 e 367 C.C./02), pela compensação (que é um encontro de dívidas, uma extinção recíproca de obrigações; arts. 368 e 380); e através da remissão (o perdão da dívida; arts. 385 e 388 C.C./02). Existem ainda como causadores da extinção o pagamento por consignação (arts. 334 a 345 C.C./02), a confusão (arts. 381 a 384) e a transação (arts. 840 a 850 C.C./02). A outra subdivisão das obrigações solidárias é a solidariedade passiva. É aquela que obriga todos os devedores ao pagamento total da dívida; a sua importância é enorme na vida negocial, por que se trata de meio eficiente de garantia de reforço do vínculo, facilitando a obrigatoriedade d prestação. Neste caso é necessário que haja insolvência de todos os devedores para que o credor fique insatisfeito. Os principais efeitos da obrigação solidária passiva são: o direito individual de persecução (art.275 C.C.); a morte de um dos devedores solidários não extingue a solidariedade (art. 276 C.C.) isso se deve ao fato dos herdeiros responderem pelos débitos do 'de cujus', desde que não ultrapasse as forças da herança; nos casos em que não houver cupa no perecimento ou deteriorização a obrigação se extingue para todos os devedores, porém, existindo culpa segundo o art. 279 C.C./02 subsiste para todos o encargo do pagamento do equivalente, respondendo por perdas e danos apenas o que agiu com culpa; exceções pessoais e exceções gerais segundo o art. 281 C.C./02; que são meios de defesa que podem ser opostos por um ou vários dos co- devedores e exceções gerais são os meios de defesa que podem ser opostos por todos os co-devedores da obrigação solidária (art. 278 C.C./02). Ao observarmos todos os aspectos das obrigações solidárias, podemos crer que é uma modalidade obrigacional bastante comum e que por estar em voga no mundo jurídico e em grande parte dos contratos, deve ser tratada com absoluta atenção pelos operadores do Direito brasileiro. Natalia Estrella http://www.recantodasletras.com.br/textosjuridicos/984948 OBRIGAÇÃO - É a relação jurídica estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste em prestação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Os direitos obrigacionais são diferentes dos direitos reais; os titulares deste exercem um poder imediato sobre determinada coisa. Os titulares daqueles não, porque a responsabilidade é pessoal. As obrigações provém dos contratos, das declarações unilaterais de vontade e dos atos ilícitos. * CONTRATOS: É a convenção estabelecida entre duas ou mais pessoas, em virtude do qual uma delas obriga a outra a dar, fazer, ou abster-se de algo. São também denominados convenção, ajuste, pacto, etc; Em princípio, os particulares têm a faculdade de contratar da maneira que bem entendem, mas o limite dessa liberdade é a ordem pública, a moral e o direito. * DECLARAÇÃO UNILATERAIS DE VONTADE: São obrigações emanadas de manifestações de vontade de uma parte e não discriminam desde logo a pessoa do credor, que só surgirá após a constituição da obrigação. * ATOS ILÍCITOS: Quando alguém produz lesões corporais em outrem está obrigado a pagar uma indenização civil. Art. 159 CCB. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES: As obrigações extinguem-se pelo pagamento espontâneo, quando efetuado por iniciativa do devedor, ou compulsório, quando por intermédio de execução forçada, judicial. Sem pagamento, ocorre a extinção das obrigações pela prescrição, pela impossibilidade de execução, por lei ou pela modificação da natureza da obrigação. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 2 ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 3 PESSOA JURÍDICA É todo ente formado pela coletividade de pessoas ou de bens que adquire personalidade jurídica própria por força de determinação legal."…a entidade abstrata com existência e responsabilidade jurídicas como, por exemplo, fundações, Cooperativas, sociedades, organizações religiosas, associações, empresas, companhias, legalmente e juridicamente organizadas e devidamentefiscalizadas sendo necessariamente autorizadas pelos Estados Constitucionais de sua esfera de atuação. Os partidos políticos considerados legais pelos Estados também são considerados Pessoas Jurídicas…". 1 - São pessoas jurídicas de direito público interno, previstas no artigo 41, do Código Civil de 2002: a) as autarquias .b) as fundações. c) as sociedades. d) as associações. e) os partidos políticos. 2 - A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com: a) A lavratura do ato constitutivo. b) A autorização ou aprovação de funcionamento pelo Poder Executivo. c) A inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. d) A subscrição da totalidade do capital social. e) A aprovação do ato constitutivo pela assembleia geral. 3 - A respeito das fundações é correto afirmar: a) A fundação deve ser instituída por escritura pública, através de dotação especial de bens, sendo que seu ato constitutivo não pode fixar prazo para a sua existência. b) A alteração do estatuto da fundação deve ser aprovada pelo órgão do Ministério Público, não podendo o juiz supri-la a requerimento do interessado. c) Se a fundação tiver sede no Rio de Janeiro, mas as suas atividades se estenderem por mais de um Estado, caberá, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público o encargo de por ela velar. d) A fundação criada para fins econômicos será submetida à fiscalização do Ministério Público e do Banco Central. e) A fundação criada para fins políticos deverá ter o seu estatuto registrado no Tribunal Regional Eleitoral do lugar da sua sede 4 - As organizações religiosas são classificadas como: a) pessoas jurídicas de direito público interno, se não tiverem ramificações em outros países e de direito público externo, se tiverem ramificações em outros países. b) entes despersonalizados, embora seus atos constitutivos possam ser registrados em cartório. c) pessoas jurídicas de direito público externo, sempre que constituídas em outros países, ainda que exercendo atividade no território brasileiro. d) pessoas jurídicas de direito privado, podendo, entretanto, o poder público negar-lhes reconhecimento ou registro de seus atos constitutivos e) pessoas jurídicas de direito privado, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento e registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. ENTENDEU DIREITO OU QUER QUE DESENHE? 1 Comunhão Universal de Bens Neste regime, todos os bens atuais e futuros de ambos os cônjuges serão comuns ao casal. Para dar entrada ao processo de habilitação de casamento civil com este regime, é necessário que o casal compareça a um Tabelionato de Notas e faça uma Escritura de Pacto Ante-nupcial. Comunhão Parcial de Bens É o regime de bens usual, conforme a lei. Neste regime, todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal. Todos os bens previamente adquiridos por cada um individualmente anteriormente a data do casamento permanecem de propriedade individual do mesmo, inclusive bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior, como por exemplo uma herança. O que vocês tinham quando solteiros continua sendo de vocês, o que comprarem depois do casamento, é dos dois. Se um dos dois receber uma herança ou doação, o bem não será dividido. A comunhão parcial de bens é a mais usada atualmente e, quando o casal não opta por nenhum regime, automaticamente é este que vigora. Separação de Bens O que é seu, é seu. O que é dele, é dele. A regra vale para antes e depois do casamento. Este regime é o oposto da comunhão geral de bens. Para muitas noivas ele é sinônimo de independência e direitos iguais – você sabia que neste regime a mulher é obrigada por lei a contribuir para as despesas do casal? Importante: - O regime de bens pode ser modificado após o casamento, mediante alvará judicial e concordando ambos os cônjuges. A Usucapião (cujo significado vem do latim usu + capere, isto é, adquirir pelo uso, pela posse) é a aquisição da propriedade em decorrência do lapso temporal. A partir de 11 de janeiro de 2003, o código civil estabeleceu que, ao invés de esperar vinte anos para dar a entrada na ação de usucapião, a posse deve ser exercida por quinze anos. Em casos especiais, como quando a posse é domicílio, o prazo passa a ser de dez anos. Se o ocupante não possuir outro imóvel, o prazo cai ainda mais, desta vez para cinco anos. O processo se dá da seguinte maneira: "O Estado, reconhecendo essa posse, concede ao possuidor a Ação de Usucapião. Nesta ação, para justificar a sua posse, pede que sejam citados os interessados certos e incertos e os que se limitam com o imóvel usucapião, para contestarem o pedido no prazo de dez dias da citação. Quanto aos interessados incertos, sua citação é feita, por meio de edital, com prazo de trinta dias, publicado o mesmo três vezes em jornal do local onde foi ajuizada a ação e uma vez no Órgão Oficial do Estado. A intervenção do Ministério Público é obrigatória. Se não houver Contestação, dentro do prazo legal, estando a posse devidamente justificada, o Juiz julgará procedente a ação. Havendo contestação, ou não ficando provada a posse, o Juiz profere o Despacho Saneador, marcando audiência de instrução e julgamento. Segue-se o curso ordinário". http://www.tudosobreimoveis.com.br/conteudo.asp?t=1&id=618&sid=8&subid=45