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Direito Romano - 1º Semestre

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Direito Romano I
Eduardo C. Silveira Vita Marchi
Bibliografia
* Moreira Alves, José Carlos - Direito Romano I
* Correa, A e Sciacia, Gaetano - Manual de Direito Romano
* Marky, Thomas - Curso Elementar de Direito Romano
1. Introdução
1.1. Utilidade do Estudo do Direito Romano
Direito Romano: instituto jurídico aplicado por suas soluções práticas
Dele deriva o Direito Civil: Obrigações
Propriedade
Família
Sucessões
1.2. Introdução Histórica
O Direito Romano é a principal e a mais original contribuição de Roma à humanidade.
1.2.1. Periodização
**Período Pré-Clássico
Fundação (séc. VII a.C.) até o séc. III a.C.
Período marcado pelo rigor e formalismo. O Direito era baseado nos costumes dos povos 
originais. Pautado na religião e aplicado pelos pontífices. Era baseado em dois sistemas que 
coexistiam: costumes (Iura) e leis escritas (Legis). É o momento do surgimento da legislação 
mais importante e a primeira a ser sistematizada: Lei das 12 Tábuas (450 a.C.). Os pontífices 
eram responsáveis pela divulgação dos dias "fastos" e os dias "nefastos". No final do período os 
procedimentos jurídicos já são divulgados publicamente (Ius Flavianum).
**Período Clássico
Do séc. III a.C. até o séc. II d.C.
Rigor e formalismo do período anterior são abrandados. Desenvolvimento da "Jurisprudentia" 
(prudência do Direito), surgimento do Direito científico. Sistematização e classificação do Direito 
(influência helênica). Transformação do processo jurídico, libertando-se do rigor pré-clássico. O 
magistrado tinha poder de "Imperium", a aplicação do Direito segundo sua interpretação 
individual. Direito aplicado na prática, no concreto.
**Período Pós-Clássico
Do séc. III d.C. até o séc. VI d.C.
Decadência e obscurantismo. Textos clássicos passam a ser usados como referência; surge um 
caos na aplicação das normas jurídicas. No final desse período surgem as compilações e 
codificações gerais.
O Imperador Justiniano irá recuperar o Direito Romano Clássico. Criou uma comissão 
encarregada de compilar os textos do juristas clássicos. Foram criados os livros:
Codex - Normas Imperiais (530 d.C)
Digesto - Copilação da Jurisprudência (533 d.C)
Institutas - Manual Didático (533 d.C)
Novelas - Novas Normas Imperiais, especialmente as de Justiniano (565 d.C)
Esse conjunto foi batizado de "Corpus Iuris Civilis" ou Código Justiniano
1.2.2. As Fontes do Direito Romano
* Fontes de Cognição - informações por meio das quais pode-se conhecer as normas do Direito.
* Fontes de Produção - meios pelos quais se criam as normas jurídicas (formas de expressão do 
Direito).
* Fontes de Produção do Direito Romano
* Direito Arcaico
Costumes ("Mores Maiorum") - tácito consenso de um povo arraigado pela longa 
reprodução. Opinião geral de que a norma deve ser cumprida. Tinha que ser um 
hábito antigo (inveterado).
Leis ("Leges") - norma escrita e promulgada por um órgão competente. As leis eram 
votadas em comícios populares, por patrícios e plebeus. As leis também poderiam ser 
votada em comícios apenas por plebeus ("plebiscita"). As leis podiam ser "Lex Data" 
(Outorgada) ou "Lex Rogata" (Promulgada). A Lei das 12 Tábuas era uma "Lex 
Rogata".
* Direito Clássico
Surge, na transição, a "Iurisprudentia", que eram as respostas dos jurisconsultos às consultas 
formuladas pelos populares.
2
"Edicta" - eram as fórmulas que os magistrados publicavam explicitando como ele 
procederia na aplicação da lei; o poder de emiti-las era chamado de "Imperium".
Constituições Imperiais - Atos de vontade normativa do imperador que passavam a 
ter força de lei.
"Senatusconsulta" - normas e decisões tomadas pelo Senado.
2. Parte Geral
2.1. Conceito de Direito e suas Classificações
2.1.1. Conceito de ius
* Sentido Objetivo
Sinônimo de Norma / Regra jurídica. Normas de conduta impostas pelos Estado a fim de 
assegurar a convivência social. Além disso, também têm a disposição de estabelecer as 
consequências para o caso de transgressão da norma, aplicando uma sanção
** "ius Civile"- ou "ius quiritarium", o Direito Antigo, só aplicável aos cidadãos 
romanos.
** "ius Gentium" - Direito consuetudinário, com normas aplicáveis a todos, romanos 
ou não. Direito natural, baseado na regras da natureza, como as relativas ao 
matrimônio, procriação e educação dos filhos.
* Sentido Subjetivo
Faculdade de agir concedida pelo Direito. Faculdade concedida a alguém, pelo Direito Objetivo 
(1), de exigir certa conduta alheia. O Direito Subjetivo pode ser classificado em:
** familiares - incluem os direitos relativos ao casamento, ao pátrio poder e à tutela e 
curatela.
** obrigações
*** direitos reais - direitos que conferem um poder absoluto sobre as coisas do 
mundo externo (Exemplo: o proprietário de um prédio pode exigir o respeito 
por seu direito sobre ele a todos).
*** obrigações - direitos que existem tão-somente entre pessoas determinadas e 
vinculam uma (devedor) à outra (credor) (Exemplo: o locatário de um prédio só 
tem direito obrigacional contra a pessoa que o alugou a ele).
2.1.2. Classificação Dogmática
1 A todo princípio do Direito Objetivo correspondia um princípio do Direito Subjetivo. Nos casos de interesse público (homicídio, lesão corporal etc) 
não havia Direito Subjetivo, na medida em que não havia opção do exercício ou não do direito de alguém.
3
a) "Ius Civile / Ius Honorarium"
* "Ius Civile" - provinham dos costumes, das leis, dos plebiscitos e, mais tarde, também dos 
senatus consultos e constituições imperiais.
* "Ius Honorarium" - era o Direito elaborado e introduzido pelos pretores, que, com base 
em seu "Imperium" introduzia novidades, criava novas regras e modificava as antigas regras 
do "ius civile".
b) "Ius Publicus / Privatum"
* Direito Público - normas que regulam as relações entre os Estados ou entre o Estado e os 
indivíduos (particulares).
* Direito Privado - normas que regulam as relações entre os indivíduos (particulares).
Nos casos de normas que afetem apenas indivíduos, mas onde exista interesse público (do 
Estado), classifica-se como Direito Público.
c) "Ius Cogens / Dispositivum"
* Direito Cogente - normas de Direito Público que não podem ser modificadas por acordos 
entre particulares (Exemplo: o valor expresso de uma mercadoria em um contrato de 
compra e venda).
* Direito Dispositivo - normas que podem ser alteradas por particulares (Exemplo: a 
responsabilidade de uma mercadoria defeituosa em um contrato de compra e venda).
Nos casos de normas que afetem apenas indivíduos, mas onde exista interesse público (do 
Estado), classifica-se como Direito Congenere.
d) "Comune / Singulare"
* Direito Comum - normas que estão em conformidade com os princípios gerais do Direito 
e, portanto, aplicáveis a todos as pessoas, coisas e situações.
* Direito Singular - normas que se desviam dos princípios gerais do Direito, que vão contra 
a lógica do Direito, e, portanto, aplicáveis penas para certas pessoas ou situações 
(Exemplo: normas sobre o usucapião de coisa furtada).
2.2. Aplicação da Norma Jurídica
Para aplicar uma norma é preciso conhece-la e conhecer o fato concerto. Antes da aplicação é 
preciso uma crítica externa da norma. É preciso estabelecer o verdadeiro sentido, a 
interpretação ("Interpretatio") da mesma. Interpretação sintática, lógica, histórica e sistemática 
que reconstitua a real vontade do legislador. Da mesma forma é preciso o conhecimento dos fatos 
em discussão no caso concreto; este conhecimento dá-se através das provas permitidas pelo 
Direito (documentos, testemunho, perícias etc.).
4
"Scire leges nom hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem".(Saber a lei não é 
apenas entender suas palavras, mas sim conhecer sua força)
Entretanto, as vezes, o Direito vale-se de outros dois instrumentos para a aplicação da norma 
jurídica:
Presunção - é a aceitação como verdadeiro de um fato provável (Exemplo: o filho 
nascido entre 180 e 300 dias após a convivência conjugal é presumido como 
legítimo). Caso a presunção não seja absoluta é aceita a apresentação de prova em 
contrário, como no exemplo citado.
Ficção - é a consideração de um fato inverídico como verdadeiro (Exemplo: 
considerar como nascido o nascituro, sempre que se tratar de seus interesses; ou, 
considerar o cidadão romano que caia prisioneiro do inimigo e em seu poder falecia 
como tendo morrido antes de ser capturado).
A norma jurídica entra em vigor, normalmente, com sua promulgação, ou quando a data de sua 
entrada em vigor estiver explícita. Ela deixa de produzir seus efeitos sempre que termina sua 
vigência, ou quando outra norma, que lhe seja contrária, entra em vigor.
A regra jurídica é aplicável a todos e a sua ignorância não isenta ninguém de suas sanções (no 
caso do Direito Romano isso não era válido para as mulheres, os menores de 25 anos, aos 
soldados em campanha e aos camponeses).
2.3. Sujeitos do Direito
São sujeitos do Direito Romano as Pessoas Físicas (2) e Pessoas Jurídicas 
2.3.1. Pessoa Física
Pessoa física é o ser vivente, o ente humano vivo.
2.3.2. Pessoa Jurídica
As Pessoas Jurídicas, também chamadas de Pessoas Morais, são entidades artificiais que também 
possuem capacidade de ter direitos e obrigações. Sua característica fundamental é terem 
personalidades distintas da de seus componentes. Podem ser de caráter privado ou público.
2.4. Capacidades no Direito Romano
2 Pessoa era a entidade que possui Capacidade Jurídica (ou Capacidade de Direito).
5
Capacidade Jurídica, no Direito moderno, é a aptidão para fazer parte de uma relação jurídica, 
quer do lado ativo ou do lado passivo das obrigações. Modernamente, basta o nascimento, a 
existência, para adquirir a Capacidade Jurídica de Gozo (no Código Civil, art. 4o Personalidade 
Civil). Essa Capacidade difere da Capacidade de Fato, ou Capacidade de Agir, ou Capacidade 
de Exercício de Direitos. Os requisitos para essa Capacidade são a idade e o pleno 
desenvolvimento mental. No caso do Direto Brasileiro essa idade é de 21 anos. Capacidade de 
Fato, no Direito moderno, é a aptidão para praticar atos jurídicos; celebrar atos (manifestações da 
vontade que gerem fatos jurídicos)
2.4.1. Capacidades Jurídica de Fato ou de Direito
Em Roma não bastava o simples nascimento com vida para adquirir a Capacidade Jurídica. Era 
necessário cumprir certas condições.
2.4.1.1. Capacidade Jurídica - Condições
a) ser livre ("Status Libertatis");
b) ser cidadão romano ("Status Civitatis"):
c) ser "sui iuris", que fosse independente de pátrio poder; isto é, não ter nenhum ascendente 
masculino vivo (3) ("Status Familiae").
Além das anteriores, em Roma, o indivíduo precisaria ter a forma humana ("contra forman 
humanus genere" e não ser "monstrum vel prodigium") no momento no nascimento. Alguns 
autores ainda relacionam uma quinta exigência: o recém-nascido precisaria ser viável, ter 
"vitalidade". Caso não tivesse, por pressuposição, seria considerado natimorto.
a) "Status Libertatis"
* Escravidão
O escravo não tinha direitos em Roma; era considerado como uma coisa ("res"), um objeto ou um 
animal. As causas da escravidão podem ser divididas em dois grupos: as causas do "ius gentium" e 
as causas do "ius ciuile".
** Causas do "ius gentium"
Eram duas formas de tornar-se escravo, a partir dessa modalidade do Direito romano: pela 
captura e pelo nascimento. Se um cidadão romano fosse capturado imediatamente seus direitos 
em Roma ficavam suspensos. Se ele conseguisse libertar-se e voltar ao território romano, 
readquiria-os em decorrência do "postiliminium" (4). Caso morresse em cativeiro, por problemas 
com herança, considerava-se a ficção que ele tivesse morrido durante a captura, isto é, como 
cidadão livre.
Quanto ao nascimento, a condição da mãe determinava a condição do filho. O filho de uma 
escrava no momento do nascimento, ainda que o pai fosse um homem livre, seria escravo. Isso foi 
3 A sociedade romana era baseada no "pater familia", cidadão masculino que possuía a Capacidade de Direito da família. A mulher que se 
enquadrasse nos requisitos poderia possuir essa Capacidade, no entanto tinha restrições à sua Capacidade de Fato.
4 "Postiliminium" - ficção pela qual o escravo que conseguiu evadir-se do cativeiro era considerado como se nunca tivesse sido escravizado; portanto 
era como se seus direitos nunca houvessem deixado de existir.
6
alterado durante a evolução do Direito romano; caso a mãe em algum momento da gravidez 
tivesse sido livre, consideraria o nascido como livre.
** Causas do "ius ciuile"
No Direito Romano pré-clássico:
a) aquele que não prestava declarações ao censo;
b) o que, convocado, não se apresentava ao Exército;
c) o desertor;
d) aquele que fosse entregue a nação estrangeira que ele tivesse ofendido;
e) o ladrão preso em flagrante;
f) o devedor insolvente, e
g) o "filius familia" vendido por seu "pater familias".
Um escravo poderia ser libertado por manumissão ("manumissio") ou por disposição de lei. A 
manumissão é o ato de libertação do escrevo pelo seu senhor. As forma de manumissão variaram 
durante a história de Roma; contudo, as mais importantes foram:
* "manumissio uindicta" - realizada através de um simulacro de um processo jurídico, onde 
o magistrado tocava ritualmente o escravo com uma pequena vara, dando-lhe liberdade.
* 'manumissio censu"- quando o dono autorizava o escravo a se incluído nas listas do 
recenseamento.
* "manumissio testamento" - quando a libertação do escravo era dada quando seu senhor, 
ao morrer, concedia-lhe a manumissão através de seu testamento. 
A manumissão pelas modalidades do "ius ciuile" fazia com que o escravo estrangeiro adquirisse a 
cidadania romana. Por seu lado, a munumissão do "ius honorario" mantinha a condição do 
escravo liberto como a de estrangeiro. 
* Liberdade
No Direito Romano havia duas espécie de pessoas livres: o ingênuo e o liberto. Ingênuo era 
aquele que nunca tinha sido escravo em sua vida, ou se fora havia adquirido sua liberdade 
retroativamente, através da ficção do "postiliminium". O liberto, ou nascera escravo e obtivera 
alforria, ou nascera livre, tornara-se escravo e reconquistara a liberdade. Normalmente o liberto 
tinha algumas restrições, que reduziam sua capacidade jurídica frente a seu patrono (antigo 
senhor).
b) "Status Civitatis"
* "Civis" - cidadão romano, plena Capacidade Jurídica de Direito. Possuía: 
** "ius commerce" - capacidade de realizar atos patrimoniais.
** "ius conubii" - capacidade de constituir família legalmente.
** "testamenti factio" - capacidade de fazer testamento e de ser herdeiro.
7
** "ius action" - capacidade de ser parte em um processo.
** "ius suffragii" - capacidade de votar nos comícios.
** "ius honorium" - capacidade de ser eleito para um cargo da magistratura.
* "Latinus" - habitantes do Lácio, exceto de Roma.
** "latinus priscus" - habitantes das colonias antigas.
** "latinus coloniarus" - habitantes de colonias recentes.
** "latinus juniarus" - escravos libertos pelos modos dos "ius honorarium".
* "Peregrinus" - estrangeiros propriamente ditos que estavam subordinados ao Império 
Romano.
** "alicuius civitatis" - regiam-se pelo "ius gentium", direitos comuns aos romanos e 
aos estrangeiros, e por suas regras próprias. Habitantes de regiões dominadas que 
mantinham suas cidadese suas regras jurídicas intactas.
** "dediticio" - estrangeiros, que por resistirem à dominação, tiveram suas cidades e 
suas estruturas jurídicas destruidas. Estavam sujeitos apenas ao "ius gentium".
A Capacidade de Direito vai regredindo conforme a classificação vai aumentando.
c) "Status Familiae"
* "Sui Iuris" - (de Direito seu) "pater familias" e mulheres não vinculadas a um "pater 
familias";
* "Alieni Iuris" - (de Direito dos outros) submetido ao patrio poder de um "pater 
familias"; tinha limitação patrimonial. Não podia ter patrimônio próprio, nem fazer 
testamento. 
2.4.1.2. Capitis Deminutio
Alteração em um dos três status de cidadania.
* "capitis deminutio maximum" - tornar-se escravo, perdia os três status (liberdade, 
cidadania, família);
* "capitis deminutio medium" - naturalizar-se ou sofrer o exílio, perdia dois status 
(cidadania, família);
* "capitis deminutio minimum" - adoção, perdia um status (família).
Além disso outras causas podiam restringir a Capacidade Jurídica de Gozo. As mulheres não 
tinham capacidade para direitos públicos e sofriam restrições quanto ao direito privado. A mulher 
não tinha direito ao pátrio poder, nem à tutela, e não podia participar de atos solenes na qualidade 
de testemunha.
8
2.4.2. Capacidade de Fato
Capacidade para agir em nome próprio em uma relação jurídica. Dependia da idade, do sexo, da 
sanidade mental e da prodigalidade.
a) Idade
* Inpúbere - mulheres menores de 12 anos e homens menores de 14 anos:
** Infante - menores de sete anos, eram absolutamente incapazes.
** "Infantia maiores"- entre sete anos e a puberdade, eram parcialmente capazes. 
Podiam praticar atos jurídicos que não lesassem seu patrimônio, que não os 
prejudicassem. Nos atos potencialmente prejudiciais era necessária a anuência de um 
representante (5).
* Púbere - total capacidade de fato.
No século II a.C., a "Lex Laetoria" estabeleceu que os menores de 25 anos poderiam requerer a 
nulidade de atos jurídicos que o tivessem lesado, caso não tivesses a assessoria de um 
representante. No Direito pós-clássico havia a exigência que o menor de 25 anos tivesse sempre a 
assistência do representante.
b) Sexo
As mulheres eram relativamente incapazes. Eram incapazes para atos que provocassem uma 
redução de seu patrimônio. Seus atos necessitavam a representação de um tutor.
c) Sanidade Mental
Os loucos de todo o gênero eram totalmente incapazes, necessitando um curador.
d) Prodigalidade
Aquele que dilapidasse seu patrimônio, ou de sua família, era considerado parcialmente incapaz, 
necessitando de um curador.
2.5. Objetos de Direito (coisas ou bens)
Objetos de Direito, coisas, são entidades com valor econômico que podem ser objeto de relações 
jurídicas. Buscam satisfazer as necessidades humanas na órbita do Direito.
a) Coisas comercializáveis e não comercializáveis
* "Res in commercio"
5 Esse representante poderia ser um tutor ou um curador. Tutor era o representante dos incapazes que tivessem uma incapacidade natural (idade ou 
sexo). Curador era o representante dos incapazes, ou semi-incapazes, nos outros casos.
9
São aquelas que podem ser adquiridas por particulares
* "Res extra commercio"
Coisas que por sua natureza, ou destinação, não podem fazer parte do patrimônio de 
particulares.
** "Res divini iuris"
Coisas assim classificadas por terem funções religiosas
*** "Res sacrae"
Coisas destinadas ao culto dos deuses superiores: templos etc.
*** "Res religiosae"
Coisas destinadas ao culto dos deuses inferiores (proteção aos mortos 
"manes"): túmulos e objetos enterrados com os mortos.
*** "Res sanctae"
Coisas colocadas em favor doas divindades para a proteção das cidades e de 
seus logradouros.
** "Res humani iuris"
Coisas colocadas fora de comercialização por necessidades de natureza humana.
*** "Res communes omnius"
Coisas comuns a todos os homens; coisas que não podem ser apropriadas pelos 
particulares em sua totalidade, em sua massa, por pertencerem à natureza: o ar, 
o mar etc.
*** "Res publicae"
Coisas pertencentes ao Estado, por serem destinadas ao uso público: ruas, 
praças etc.
b) Coisas corpóreas e não corpóreas
* Coisas corpóreas - aquelas que se apresentam como entidades concretas; isto é, coisas 
que podem ser percebidas pelo sentidos: um livro, um animal etc.
* Coisas incorpóreas - aquelas que não podem ser trocadas e que só podem ser tocadas e 
percebidas pelo intelecto (no Direito moderno: direitos autorais, direito sobre patentes etc.). 
Para os romanos todos os direitos, todas as situações jurídicas, estavam nessa categoria.
c) "Res mancipi" e "Res nec mancipi"
10
* "Res mancipi" - coisas para cuja alienação (6) era necessário um ato solene, formal, de 
"mancipatio". Estavam nessa categoria os imóveis, os escravos, os animais de tiro e carga 
(cavalos, vacas, burros) e as servidões prediais de aqueduto e de passagem; ocorriam nas 
coisas de maior valor econômico-social em uma economia agrícola.
* "Res nec mancipi" - Coisas que eram alienadas pelo simples ato da "traditio, da tradição 
(7). Ocorria nas coisas de menor valor. 
d) Coisas fungíveis e não fungíveis (não-fungível)
* Coisas fungíveis - são aquelas substituíveis por outras do mesmo gênero, qualidade e 
quantidade; são aquelas que a individualidade de cada unidade não tem relevância jurídica 
(Exemplos: arroz, farinha, metal etc.).
* Coisa infungível - aquelas especificamente consideradas, cujas características impedem 
que sejam substituídas por outras do mesmo gênero (Exemplo: um quadro, uma estátua 
etc.).
e) Coisas consumível e inconsumível
* Coisas consumível - são aquelas que podem ser usadas apenas uma vez (Exemplos: 
comida, bebida etc.).
* Coisa inconsumível - aquelas que permitem um uso repetido sem que sejam destruidas, 
conservando sua utilidade econômica-social (Exemplo: um quadro, uma estátua, um vestido 
etc.).
e) Coisas divisível e indivisível
O conceito de divisível está ligado ao valor econômico da coisa.
* Coisas divisível - são aquelas que podem ser divididas sem que cada uma das partes perca 
seu valor proporcional ao todo (Exemplos: arroz, um terreno etc.).
* Coisa indivisível - aquelas que cada parte perde seu valor proporcional ao todo 
(Exemplo: um quadro, um animal etc).
f) Coisas simples, composta e coletiva (ou universal)
* Coisas simples - são aquelas que representam uma unidade orgânica, natural ou artificial 
(Exemplos: um terreno).
* Coisa composta - aquelas que são formadas pela união artificial de várias partes 
(Exemplo: um carro, um edifício etc).
* Coisa coletiva ou universal - abrangem um aglomerado de coisas simples, só 
juridicamente ligadas entre sí (Exemplo: um rebanho, uma biblioteca etc).
g) Coisas principal e acessória
* Coisas principal - o exemplo é um terreno.
6 Alienar - tornar algo alheio, de outrem. Poderia ser por venda, comodato etc..
7 Tradição era a transferência material, concreta, de um bem a outrem.
11
* Coisa acessória - aquelas que estão ligadas a uma coisa principal; seguem sempre a sorte 
da coisa principal (Exemplo: árvores de um terreno, construções, instrumentos de trabalho 
agrícola etc).
h) Fruto
* Frutos são coisas novas produzidas natural e periodicamente por uma outra, que, por isso 
mesmo, se chama de frugífera. As rendas obtidas com a locação e arrendamento de coisas 
também são frutos enquanto fizer parte da coisa frugífera não têm individualidade própria, 
seguindo assim a sorte da coisa principal.
i) Benfeitoria
* Benfeitorias são gastos com coisas acessórias ou pertenças à coisa principal, para 
melhorar e aumentar a utilidade desta. Podem ser: necessárias (umtelhado novo), úteis 
(uma pintura nova) ou voluptuária (uma piscina).
2.6. Atos Jurídicos
Fato Jurídico - eventos involuntários (naturais) ou voluntários, que gerem consequências 
jurídicas. Essas consequências podem ser:
* Aquisição de direitos,
* Extinção de direitos ou 
* Modificação de direitos
Ato Jurídico - é o fato jurídico voluntário lícito (8). É uma manifestação de vontade que gera 
consequências jurídicas.
O Ato Jurídico pode dividir-se em Ato Material e Negócio Jurídico. Nos Atos Materiais apesar 
de ser um ato voluntário, ele é desprovido de uma declaração expressa de vontade (Exemplos: 
construir uma casa em terreno alheio, ou descobrir um terreno em propriedade alheia). Já o 
Negócio Jurídico existe uma expressa declaração de vontade, dirigida a um fim prático no mundo 
do Direito (Exemplos: contratos, testamentos etc)
2.6.1. Classificação dos Atos Jurídicos
a) Quanto à sua formação
* unilateral - para o qual basta a vontade expressa de uma só pessoa (Exemplo: 
testamento).
* bilateral - aquele para cuja formação são necessárias a expressão da vontade de duas ou 
mais pessoas (Exemplo: qualquer contrato).
8 Para a doutrina brasileira, o ato jurídico ilícito não se classifica como ato jurídico. No entanto, alguns autores entendem o ato jurídico como fato 
jurídico voluntário, lícito ou ilícito.
12
b) quanto à forma
* formais ou solenes - cuja manifestação de vontade deve revestir-se necessariamente de 
solenidade prevista na lei (Exemplo: compra de um imóvel e seu registro no Cartório).
* informais ou não solenes - aqueles cuja manifestação de vontade não exige uma 
solenidade jurídica (Exemplo: a compra de um bem de pequeno valor que se concretiza com 
a simples tradição do bem.
c) quanto à causa
* causais - aqueles cuja causa, função econômico-social, poder ser identificada, 
qualificando o ato (Exemplo: contratos de compra e venda).
* abstratos - aqueles cuja causa não pode ser identificada (Exemplo: títulos ao portador, 
que após sua circulação em várias mãos não se conhece mais a sua causa inicial).
d) quanto à produção e cessação dos efeitos jurídicos
* "inter vivos" - são os atos jurídicos cujos efeitos se produzem, ou cessam, entre os vivos 
(Exemplo: qualquer contrato).
* "mortis causa" - são os atos jurídicos cujos efeitos só ocorrem após a morte daquele que 
expressa a vontade (Exemplo: testamento).
e) quanto às vantagens e desvantagens
* onerosos - atos onde para cada uma das partes implica em vantagens e desvantagens 
(Exemplo: contratos de compra e venda, onde a vantagem é obter o dinheiro e a 
desvantagem é ter que livrar-se do bem).
* gratuitos - atos nos quais as vantagens não implicam em nenhuma desvantagem 
(Exemplo: doação).
2.6.2. Conteúdo dos Atos Jurídicos
Os elementos de um ato jurídico podem ser essenciais, naturais ou acidentais
a) Elementos Essenciais
Eram aqueles sem os quais não existe o ato. Poderia dividir-se em:
* essenciais quanto à existência - para que um ato exista é preciso ter uma parte (ato 
unilateral, ou partes (ato bilateral), manifestação de vontade e objeto.
* essenciais quanto à validade - para que o ato jurídico produza seus efeitos é necessário 
que exista a capacidade de fato e a de direito e legitimidade da parte. ou das partes. É 
necessário que a manifestação de vontade esteja isenta de vícios. O objeto precisa ser lícito, 
possível, determinado ou determinável.
b) Elementos Naturais
13
Aqueles que naturalmente fazem parte do negócio, mas as partes podem afastar de comum 
acordo.
c) Elementos Acidentais
Elementos que podem ou não fazer parte do ato jurídico. Podem ser:
* acidentais quanto à condição - cláusula ou elementos acidental que faz depender a 
produção dos efeitos da verificação de um evento futuro e incerto.
** acidentais de condição suspensiva - faz com que os efeitos fiquem suspensos até o 
momento da verificação do evento.
** acidentais de condição resolutiva - faz com que os efeitos existam desde o 
princípio, mas verificando-se o evento os efeitos cessem.
* acidentais de termo - cláusula ou elemento acidentais de um ato que faz depender a 
produção dos efeitos da verificação de um evento futuro e certo. Existe a certeza, sem a 
possibilidade de frustração. A data é que pode ser fixada ou não. Também pode ser um 
termo suspensivo ou um termo resolutivo.
* acidentais de modo ou encargo - cláusula ou elemento acidental de um ato pelo qual o 
autor de uma liberalidade pede ao destinatário da mesma uma ação em contrapartida. O 
Direito pós-clássico criou formas de constranger o beneficiário que não realizasse o ato 
pedido.
2.6.3. Vícios dos Atos Jurídicos
Vício do ato jurídico existe quando há discrepância entre a vontade interna e a sua manifestação. 
Com relação a isso, o ato jurídico pode ser nulo (sem efeito jurídico) ou anulável (pode ser 
tornado sem efeito, mas persistem seus efeitos anteriores).O Direito Romano só conheceu o ato 
nulo; o anulável só foi introduzido no Direito recente. Os vícios podem ser:
a) Simulação
Quando ambas as partes simulam uma manifestação de vontade que não existe. Torna o ato 
anulável.
* absoluta - simulação de um ato que ambas as partes não desejam realmente praticar
* relativa - simulação de um ato e a realização de um ato dissimulado, oculto.
b) Erro
Divergência entre a vontade interna e sua manifestação; pode ou não anular o ato jurídico. Os 
erros que o anulam são: Era reconhecido expressamente pelo "Ius Civile".
* erro quanto ao negócio - discrepância no que se refere à essência do ato (Exemplo: 
vender uma casa pensado estar alugando-a).
14
* erro de pessoa - divergência quanto à identidade de uma das partes essenciais ao ato 
(Exemplo: comprar algo de quem não é realmente seu proprietário).
* erro de objeto - quando a divergência recai na identidade física do objeto (Exemplo: 
comprar o lote 12 de um terreno pensando estar comprado o 13).
* erro de substância - quando recai sobre a qualidade essencial do objeto (Exemplo: 
comprar uma peça de cobre pensando estar comprado uma de ouro).
Quando o erro recai sobre uma elemento não essencial do ato ele não era anulado.
c) Dolo
Quando uma das partes faz a outra incidir em um erro através de um comportamento maliciosos. 
Contra essa parte cabia uma ação penal.
* "dolus bonus" - não anulava o ato; é a pequena dose de malícia que existe em qualquer 
negócio.
* "dolus malus"- anulava o ato; é a ação maliciosamente grave para enganar a outra parte.
d) Coação
Quando uma das partes exerce algum tipo de pressão, física ou psíquica, ilegal sobre a outra 
parte. Reconhecido apenas pelo "Ius Honorarium, pela atuação do pretor.
O ato jurídico também poderia ser nulo por outras causas, por exemplo, ir contra a moral e os 
bons costumes.
2.6.4. Representação nos Atos Jurídicos
Não existia no Direito Romano. No Direito Moderno pode ser:
* Imediata - o representante age imediatamente em nome do representado. Todas as 
consequências e obrigações recaem sobre o representado.
* Mediata - o representante age em seu próprio nome, com a obrigação de prestar contar 
ao representado (Exemplo: a atuação dos tutores e curadores).
3. Direitos Reais
3.1. Conceito
Direito Real é o Direito das coisas. Era aquele que se exercia diretamente sobre elas. Diferia dos 
Direitos Pessoais, ou Direito das Obrigações, que eram exercidos sobre pessoas (9). Os Direitos 
9 Os Direitos Reais, diferentemente dos Direitos Obrigacionais, eram limitados pelo ordenamento, pois, uma vez que eram válidos "erga omnes", 
todos precisam saber quais eram eles.
15
Reais, que eram independentes da vontade (10), eram exercidos impondo uma obrigaçãopassiva 
universal ("erga omnes"). Eram características dos Direitos Reais:
a) atribuiam ao titular do Direito um poder, "potestas", direito sobre a coisa; 
b) eram Direitos absolutos que impunham a todos a obrigação de abster-se na relação do 
indivíduo com a coisa;
c) eram protegidos por ações reais, "actiones in rem" contra quem quer que tivesse turbado do 
Direito do titular, e
d) outorgavam ao titular o direito de seqüela, que era a capacidade de perseguir a coisa contra 
quem quer que a tivesse tomado injustamente.
3.1.1. Classificação dos Direitos Reais
Os Direitos Reais classificavam-se em:
a) Propriedade - Direito Real pleno, no qual as características apresentavam-se claramente.
b) Direitos sobre coisas alheias - era quando os Direitos Reais eram passados do proprietário 
para outra pessoa.
* de gozo - podiam ser: servidões, usufruto, uso (todas do Direito arcaico), enfiteuse, 
superfície (Direito clássico).
* de garantia - penhor, hipoteca.
3.2. Posse
Posse ("possessio") era o poder de fato sobre uma coisa. Diferia da propriedade que era um poder 
de direito sobre uma coisa. A posse relacionava-se com a propriedade na medida em que a 
primeira poderia fazer com que surjisse a segunda, como no caso do usucapião. Segundo análises 
dos trabalhos dos juristas romanos, a posse era adquirida com "corpore et anima". Assim, a 
posse dividia-se entre relações objetivas e subjetivas do indivíduo com a coisa.
No século XIX, Savigny deu uma definição moderna de posse: "corpore" não significava 
necessariamente uma relação de proximidade com a coisa, mas sim ter disponibilidade sobre a 
coisa, ter a possibilidade de usa-la. "Animus" seria o "animus domini", ter a intenção de ter a 
coisa para si. Assim:
O "animus" era 
o elemento subjetivo, avaliado objetivamente pela lei; isto é, a lei era quem determina que tinha e 
quem não tinha "animus".
Poderia-se fazer uma distinção entre posse e detenção:
10 Diz-se que um Direito é independente da vontade quando ele não pode ser tipificado pelos indivíduos segundo suas vontades.
16
Posse seria a união da capacidade de usar a coisa com a intenção de tê-la para si
* Posse - presença do "corpus" + "animus", gerando efeitos jurídicos e tendo proteção 
jurídica.
* Detenção - apenas a presença do "corpus", não gerando efeitos jurídicos e sem proteção 
(Exemplos: a locação, o comodato, o depósito).
3.2.1. Proteção Possesória
A posse, desde que justa, era protegida por intermédio dos interditos ("interdictum") frutos da 
ação do pretor, do "ius honorarium". Os interditos referiam-se exclusivamente à posse, ao fato, 
não tratando da questão da propriedade, do direito. Protegiam a posse do Esbulho, quando a 
posse era tomada, e da Turbação, quando a posse não é tomada, mas seu exercício era 
perturbado. Poderiam ser: Proibitórios, proibindo a ação de outrem sobre a relação de posse, 
visando a manutenção da mesma, ou Restitutórios, caso a posse fosse perdida, o possuidor 
retomava-a.
O "ius honorarium" considerava a posse de duas formas:
a) justa - , ou não viciosa, e
b) viciosa - adquirida através de um vício; que poderiam ser:
* "vi" - obtida através da violência;
* "clam" - obtida clandestinamente, ou
* "precário"- quando o proprietário cede a posse, a título precário, a outrem.
A posse viciosa é protegida pelos interditos contra todos, exceto contra o verdadeiro proprietário.
3.2.2. Interditos Possessórios
Os interditos possessórios podiam ser de dois tipos:
a) Interditos Proibitórios
* "uti possidetis" - tinha caráter dúplice, valendo tanto para a turbação como contra o 
esbulho. Cabia para as coisas imóveis e tinha a validade de um ano.
* "utrubi" - válido para as coisas moveis. Valia por um ano e verificava, nesse intervalo, 
quem ficou com mais tempo com a coisa.
b) Interditos Restitutórios
* "unde vi" - usado para obter a posse perdida por meios violentos; tinha a validade de um 
ano.
17
A posse tinha dois efeitos práticos concretos: aquisição de propriedade por usucapião e a 
requisição dos interditos possessórios de reintegração (contra o esbulho) e a de 
manutenção (contra a turbação).
* "de precario"- usado para obter a posse perdida por meio da precariedade; também tinha a 
validade de um ano.
3.3. Propriedade
3.3.1. Conceito
O Direito de propriedade era a capacidade dada a alguém de exercer um poder absoluto sobre 
uma coisa. Era o Direito de usar, fruir e dispor (11) sobre a coisa ("ius utendi, fruendi et abuteri 
rem suam"). Era um poder absoluto que impõe "erga omnes" seu respeito. Tinha como 
característica a elasticidade da propriedade (12). A propriedade também era um poder exclusivo, 
isto é, sobre uma coisa só poderia existir um Direito de propriedade.
3.3.1.1. Evolução do Conceito
No Direito Romano antigo não havia o conceito de propriedade. Representava tudo aquilo que 
estivesse sob "potestas" de um "pater familias". O Conceito autônomo de propriedade surgiu no 
Direito clássico, apresentando várias significações:
a) propriedade quiritária
Aquela referente aos cidadãos romanos; a que era fruto de uma ação reivindicatória. Era ligada ao 
princípios do "ius quritarium" na medida que sua aquisição se dava através do "mancipatio" ou do 
usucapião, restritos aos cidadãos;
b) propriedade pretoriana
Quando o cidadão romano comprava uma coisa "res mancipi" sem a realização do "mancipatio". 
O Direito do proprietário era garantido pelo pretor;
c) propriedade peregrina
Garantia aos estrangeiros a posse de coisas "res mancipi", apesar de não poderem realizar a 
cerimônia formal de transição.
Essas e outras formas faziam com que, na prática, o Direito de propriedade fosse realizado 
efetivamente. Com o Direito Justinianeu essas diferentes concepções foram fundidas em uma só. 
Desapareceramm as distinções entre os cidadãos e os estrangeiros, assim como todas as outras 
causas de distinção.
3.3.2. Limitações à Propriedade
11 Usar - valer-se das características da coisa.
Fruir - obter os frutos proporcionados pela coisa.
Dispor - ter total disposição sobre a coisa, para vender, arrendar, dar, dar em comodato, etc.
12 Elasticidade da Propriedade - era a capacidade que a propriedade tinha de, após a cessação de uma limitação ao seu exercício pleno, recuperar 
sua integralidade.
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Limitações ao Direito de propriedade eram as restrições impostas por lei a um Direito que, em 
tese, seria absoluto. No Direito Romano arcaico não havia limitações à propriedade. Já no 
período clássico, o desenvolvimento social fez com que esse Direito fosse gradativamente 
limitado, sempre que surgisse um interesse social maior. O princípio da função social da 
propriedade surgiu nesse período. Eram limitações legais:
a) distância legal
Os proprietários rurais precisavam manter uma distância de no mínimo cinco pés ("limines") de 
seu vizinho para garantir a circulação. Também havia a limitação de altura dos imóveis em 70 pés 
(época de Augusto), ou o equivalente a cinco andares; isso garantia melhor iluminação, ventilação 
e segurança nas grandes cidades.
b) luz e panorama
Regulamentava a abertura de janelas para as propriedades vizinhas e a fixação de distâncias 
mínimas entre paredes dos vizinhos.
c) regime das águas
Referia-se à utilização das águas dos rio e manaciais. Os textos romanos determinavam que "as 
águas deveriam correr naturalmente" ("naturaliter"). Os proprietários não podiam fazer obras que 
aumentasse ou diminuíssem o volume de água para seus vizinhos. Os problemas advindos de 
questões desse tipo geraram os "atos emulativos" (13), que eram terminantemente proibidos.
d) imissões (invasões)
Era o critério geral nas relações de vizinhança. O proprietáriopoderia servir-se da coisa como lhe 
aprouvese, desde que não realizasse imissões em terrenos dos vizinhos; essas imissões poderiam 
ser materiais ou imateriais (mau cheiro, ruído, fumaça, calor etc).
e) árvores limítrofes
O Direito Romano entendia que, por exigências agrícolas, o proprietário de um imóvel que em 
seu vizinho tivesse uma árvore limítrofe teria que tolerar os ramos acima de 15 pés; da mesma 
maneira, teria que aceitar que seu vizinho, proprietário da árvore, colhesse os frutos caídos, dia 
sim, dia não.
f) passagem forçada
Os proprietários de terrenos encravados, sem acesso a uma via pública, podiam exigir dos 
proprietários dos terrenos encravantes passagem forçada por seus imóveis.
g) mineração
Segundo uma texto legal dos século IV a.C., a descoberta de minérios permitia que um indivíduo 
explorasse terreno alheio, desde que pagasse uma taxa.
h) terrenos ribeirinhos
Os terrenos sobre os quais passassem cursos de água navegáveis obrigavam que seus 
proprietários tolerassem a navegação, a pesca e todos os trabalhos oriundos dessas atividades.
13 Atos emulativos - eram atos que podem ou não trazer benefícios para o proprietário, mas que prejudicavam os vizinhos.
19
3.3.3. Aquisição da Propriedade
Eram os fatos jurídicos aos quais o ordenamento jurídico atribuiam o efeito de gerar a 
transferência da propriedade. Essa aquisição poderia ser feita de vários modos, sendo 
classificados como:
3.3.3.1 Modos Originários de Aquisição
Eram aquele que tinham por base uma relação imediata do adquirente com a coisa, inexistindo 
qualquer relação entre ele e o proprietário anterior, que pode nem existir.
a) Aquisição de Frutos
Aquisição de propriedade de modo originário onde o proprietário de coisa frugífera adquiria a 
propriedade dos frutos. Também alguém que não fosse o proprietário da coisa poderia adquirir o 
fruto, como por exemplo no usufruto, na enfiteuse etc.
b) Especificação
Aquisição de propriedade de modo originário onde o indivíduo construía uma obra de arte, por 
exemplo, com material do qual não fosse proprietário. Ela voltava ao proprietário caso a obra 
especificada pudesse retornar à situação anterior (fusão de uma estátua de bronze); caso contrário 
(uma estátua de um bloco de mármore), a obra especificada ficaria com o especificador, que 
deveria indenizar o proprietário no valor da matéria-prima. Caso o especificador tivesse agido de 
má fé, a obra especificada ficaria com o proprietário.
c) Invenção
Aquisição de propriedade de modo originário de algo que estava oculto a muito tempo, cujo o 
dono não fosse conhecido. Para o Direito Romano, se o inventor não fosse o dono do local onde 
a coisa foi descoberta ele deveria dividir com o proprietário o valor do bem encontrado. O 
inventor perderia o direito ao bem caso tivesse trabalhado para o proprietário procurando esse 
mesmo bem, ou tivesse agido contra a vontade do mesmo.
d) Ocupação
Aquisição de propriedade de modo originário, que não se aplicava a coisas imóveis, baseado na 
posse das coisas sem dono ("res nullius") bastando apenas a posse da coisa (Exemplos: caça e 
pesca, apropriação de bens do inimigo, apropriação de coisas abandonadas etc).
e) União de coisas (Acessão)
Aquisição de propriedade de modo originário pela união de coisa dita acessória à coisa principal, 
de maneira que, caso separado o produto da união, cada uma das suas partes não poderia retornar 
a seus estados anteriores. Coisa principal era aquela que tenha a mesma finalidade econômico-
social da coisa final resultante. (Exemplos: aluvião, avulsão, leito abandonado, ilha surgida (14) ). 
O proprietário da coisa acessória tinha direito a uma indenização.
14 Aluvião - depósito de terra nas margens de um rio, acrescentando terreno.
 Avulsão - desgarramento de um bloco de terra junto a um rio, que se junta a outras terras.
 Leito Abandonado - quando, devido às secas, o leito de um rio fica exposto.
 Ilha Surgida - é quando surgem por sedimentação terras no meio de leitos de rios.
20
3.3.3.2 Modos Derivados de Aquisição
Era, aquele que tinham por base uma relação jurídica entre o adquirente e o proprietário anterior, 
o alienante. Chamava-se derivada porque o Direito do adquirente derivava do Direito do antigo 
proprietário. Nos modos derivados aplicava-se o princípio: ninguém pode transferir a 
outrem mais direitos do que tenha ("Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipsis 
haberet").
a) "Macipatio"
Aquisição de propriedade de modo derivado usado para a aquisição de "res mancipi". Era um ato 
jurídico abstrato e formal originado na fase arcaica do Direito Romano, perdendo posteriormente 
o caráter exclusivo de compra e venda, passando a ser usada para todas as transações de bens de 
grande importância economico-social.
b) "In iure cessio" (Cessão em juízo)
Aquisição de propriedade de modo derivado que era usada quando alguém queria vender algo a 
outrem e o adquirente simulava um ato reivindicatório sobre a coisa alienada. O pretor concedia o 
direito de propriedade também simulando um ato jurídico, homologando as vontades das partes. 
Era usada tanto para "res mancipi" quanto para "res nec mancipi", não importando para o ato os 
motivos, as causas, da transação.
c) "Traditio"
Aquisição de propriedade de modo derivado que era a simples entrega do bem ao adquirente, sem 
qualquer outra formalidade. Era usada tanto para "res mancipi" quanto para "res nec mancipi". 
Era causal, não bastando simplesmente a transferência da coisa, era necessária também a causa da 
transferência. Poderia ser: simbólica, quando algo era entregue no lugar da coisa; "longa 
manu", quando o bem estava distante, sendo apenas indicado; "brevi manu", quando o bem já 
estava sob a posse do adquirente, e "constitutum possessorium", quando o alienante continua a 
usar a coisa, mesmo após a transferência do direito de propriedade.
3.3.3.3. Modos Especiais de Aquisição da Propriedade
3.3.4.3.1. Usucapião
O Usucapião ("Usus capere"- captar pelo uso) era uma forma especial de aquisição da 
propriedade, onde a posse prolongada, sem oposição do proprietário, gerava a propriedade 
quiritária; isto é, aquela restrita aos cidadãos romanos. No Direito Romano era a aquisição de 
propriedade para o caso e um vício inerente ao ato jurídico, que "per si" justificaria a aquisição da 
propriedade caso não existisse o vício.
No Direito Romano Clássico eram requisitos do usucapião:
a) "res in commercio" - coisa suscetível de aquisição quiritária, não cabendo essa classificação 
para coisas obtidas de maneira ilícita;
b) posse prolongada;
c) prazo - dois anos para coisa imóvel e um ano para outros bens. No Direito Romano Clássico 
esse prazo foi alterado para dez e três anos respectivamente, no caso das partes residirem na 
mesma localidade; no caso de residirem em localidades diferentes, esse prazo subia para 20 anos 
21
para as coisas imóveis. Em Roma, quando a posse passava de uma pessoa para outra esta poderia 
somar os dois tempos para fins de usucapião ("acessio temporis");
d) justo título - ato jurídico que era a base da pretensão, que seria válido caso não fosse o vício 
no modo (Exemplo: compra e venda, doação etc), e
e) boa fé - consciência de não estar lesando o direito alheio.
3.3.4. Proteção à Propriedade
Os meios processuais para a proteção do Direito de Propriedade eram:
a) Ação Reivindicatória ("Rei Vindicatio")
Meio processual de defesa contra a perda do direito em sua totalidade. Era uma ação requerida 
pelo proprietário destituído da posse e a ele cabia o ônus da prova. Defesa contra a perda do 
Direito de Propriedade em sua totalidade. Sua maior dificuldade era quanto à prova da 
propriedade; não basta provar que era proprietárioda coisa, mas também que os proprietários 
anteriores tinham o Direito, uma vez que ninguém podia tranferir mais direitos que tivesse.
Quando a propriedade era restituída a seu proprietário, o possuidor, caso estivesse movido por 
boa-fé, não estaria obrigado a restituir os frutos da coisa obtidos antes da notificação da ação. As 
benfeitorias, feitas também em boa-fé, deveriam ser restituídas caso fossem necessárias e/ou úteis; 
as voluptuárias não eram reembolsadas. Caso o possuidor de boa-fé não fosse reeembolsado pelas 
benfeitorias úteis e necessárias ele teria o direito de reter o bem até que houvesse o pagamento.
b) "Actio Negatoria"
Meio processual de defesa do Direito de propriedade perdido em um se seus atributos (usar, fruir, 
dispor).
3.3.5. Co-Propriedade ou Condomínio
A Co-Propriedade ("Communio") era uma espécie de comunhão jurídica que se apresenta quando 
a mesma coisa fosse de propriedade de uma pluralidade de pessoas. A Co-Propriedade, quanto à 
causa que a determina, poderia ser voluntária, quando desejada pelas partes, ou incidental, 
quando surgia independentemente da vontade das partes . Quanto à estrutura pressupunha que 
os co-proprietários, ou condôminos ("socii"), possuissem cada um uma cota ideal, ou quinhão 
ideal, ou porção ideal (15). Com relação à cota ideal, cada um dos condôminos poderia alienar, 
hipotecar, dispor livremente de sua parte. Algo que afetasse a propriedade como um todo 
pressupunha a unanimidade da vontade das partes.
A Co-Propriedade possuia dois institutos:
a) "Ius Adcrescendi" (Direito de Acrescentar)
Havendo a renúncia de um dos condôminos de sua parte, esta seria acrescida, proporcionalmente 
às outras partes.
15 Parte abstrata que fundida às outras partes compunham a totalidade do Direito de Propriedade.
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b) "Ius Prohibendi" (Direito de Proibir)
Cada co-proprietário teria o Direito de proibir qualquer atividade material sobre a coisa por parte 
de outro, pondo em exercício seu direito de veto ("prohibitio"). No caso de não houvesse acordo, 
a solução seria extinguir a co-propriedade. Essa extinção poderia ser:
* voluntária - quando as partes decidiam pela divisão ou alienação do bem voluntariamente; 
* judicial - quando qualquer co-proprietário pedia, judicialmente, a divisão ou alienação do 
bem.
3.4 Direitos Reais Sobre Coisa Alheia
Eram Direitos Reais limitados. Podriam ser:
3.4.1. Servidões Prediais
Era um direito que o proprietário de um imóvel (prédio) dominante tinha o direito sobre um 
prédio serviente. Era quando um proprietário adquiria um direito sobre um imóvel adjacente. As 
servidões prediais eram direito "erga omnes", que, uma vez estabelecidas assumiam o caráter de 
um Direito Real perpétuo.
3.4.1.1. Características das Servidões Prediais
a) Voluntária
Originária de um acordo de vontade entre as partes, diferia do Direito de passagem, que era uma 
limitação legal ao Direito de Propriedade, uma vez que era livremente decidida entre as partes.
b) Indivisível
c) "Vicinitas"
Só poderia ser estabelecida entre prédios vizinhos.
d) "Utilitas"
Para ser constituída a servidão precisaria representar uma vantagem concreta ao prédio dominante 
sobre o prédio serviente.
e) "Perpétua Causa"
Era um direito permanente, não podendo ser estabelecida como algo temporário.
f) "Passiva"
A atitude do proprietário do prédio serviente constituía sempre uma atitude passiva.
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3.4.1.2. Espécies de Servidões Prediais
As servidões poderiam ser de vários tipos, os mais comuns eram:
a) Rústicas (prédios com atividades rurais)
* de passagem (16)
** "Iter" - passagem de pessoas a pé (16).
** "Actus" - passagem a pé ou com animais (16).
** "Via" - a pé, com animais ou veículos (16).
* de água
** "Aquae dutus" - permissão para a construção de uma aqueduto (16).
** "Haustus" - permissão para que animais bebessem água.
* de pasto
b) Urbanas (prédios de moradia)
* "Stilicidium" - permissão para que as águas de chuva escoassem para o prédio vizinho.
* "Flumen" - canaleta para escoar águas acumuladas para o vizinho.
* "Oneris Ferendi" - escorar a construção sobre a do vizinho.
* "Tignus immitendi" - encravar uma viga ou coluna no imóvel do vizinho.
* "Altius non tollendi" - impor uma altura limite ao prédio vizinho.
3.4.1.3. Criação e Extinção das Servidões Prediais
As servidões constituiam-se voluntariamente entre as partes, através de:
a) "mancipatio" ou pelo "in iure cessio" - no caso das servidões antigas;
b) "in iure cessio" - no caso das servidões recentes.
c) "deductio servitutis" - quando um proprietário aliena um prédio contíguo ao seu, garantindo 
para sí uma servidão;
d) "legatum per vendicationem" - quando alguém, por legado, deixa uma servidão para seu 
vizinho;
e) "adiudicatio" - a constituição de uma servidão por decisão judicial, quando da partilha de 
bens.
A "Lex Scibonia"proibia a constituição de servidão por usucapião.
16 Institutos do Direto Romano Arcaico; eram considerados bens mancipi, para sua transmissão exigiam o "mancipatio".
24
A extinção das servidões poderiam ser através de:
a) "in iure cessio" - renúncia do titular do prédio domiante;
b) "res extra-commercio" - quando acomercialização do prédio serviente deixava de ser 
livre;
c) "confusio" - quando o proprietário dos dois prédios fosse a mesma pessoa;
d) "utilitas" - quando houvesse a extinção permanente da utilidade do prédio serviente;
e) "usucapio libertatis" - quando o proprietário da servidão deixava de utilizá-la por mais 
de dois anos.
3.4.2. Servidões Pessoais
Era quando um prédio prestava uma utilidade a uma pessoa, permitindo um amplo direito de 
gozo. Para compensar essa amplitude, as servidões pessoais eram limitadas no tempo.
a) Usufruto
Uma vez constituído, o Direito de propriedade ficava desprovido das capacidades de usar e fruir, 
restando ao proprietário apenas o direito de dispor ("nudus proprietas"). O essencial para o 
conteúdo era a capacidade de fruir (que engloba a capacidade de usar), tanto os frutos naturais 
(repostos pela natureza de tempos em tempos) ou dos frutos civis (juros, alugueis etc). Tudo que 
não fosse juridicamente classificado como fruto, na constituição do usufruto, pertenceria ao 
proprietário.
Era constituído por: "in iure cessio"; legado de herança; "deductio" no "mancipatio" (ressalva 
para si o direito de usufruto), e por "pactio et stipulatio". A defesa do instituto era o mesmo da 
propriedade: "rei vindicatio usufructus". A extinção do usufruto dava-se: pela morte; por "capitis 
diminutio maximo"; pela confusão ("consolidatio") dos dois papeis jurídicos na mesma pessoa; 
pela destruição da propriedade, e pelo "non usus".
Quanto aos escravos, seus filhos eram uma exceção no instituto. Os "partus ancilae" não eram 
considerados frutos, pertencendo ao "nudus proprietas".
O usufruto diferia da locação por ser um direito real, enquanto a locação é um direito 
obrigacional.
3.5 Direitos Reais de Gozo Sobre Coisa Alheia
3.5.1. Enfiteuse
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Era um Direito Real inalienável, limitado no tempo, que atribuia a seu titular as faculdades de usar 
uma coisa alheia inconsumível e de perceber-lhe os frutos, deixando inalterada a substância e a 
destinação sócio-econômica da mesma; o usufrutário não poderia, nem mesmo, fazer benfeitorias 
necessárias. Podia constitui-se tanto sobre coisas móveis quanto sobre coisas imóveis.
Quando uma das partes, o enfiteuta, tinha o direito de usar e fruir de um prédio alheio, por tempo 
indeterminado, deixando a seus herdeiros, podendo tranformá-lo e aliená-lo. O proprietário tinha 
o direito de receber um valor simbólico, o "canon". Além disso tinha o direito de receber o 
"laudemium", uma taxa de dois por cento do valor da alienação do prédio. Originalmente,a 
enfiteuse foi criada para a ocupação de terras públicas em regiões conquistadas. Apesar de não ter 
o "animus domini", o enfiteuta era considerado possuidor do prédio.
3.5.2. Superfície
Direito de construir em um terreno alheio. Ao ser concedido, o possuidor tinha os mesmos 
direitos do enfiteuta.
3.6 Direitos Reais de Garantia
Eram parcelas dos Direito de propriedade que um devedor transferia a um credor como garantia 
do pagamento de uma dívida. Eram figuras acessórias a uma obrigação principal.
3.6.1. Fidúcia
Consistia na transferência de uma coisa do devedor ao credor com a inserção de uma cláusula no 
ato da transferência da propriedade ("mancipatio" ou "in iure cessio"), por meio da qual o 
adquirente/ credor/ fiduciário obrigava-se a retransferir a propriedade da coisa ao alienante/ 
devedor/ fiduciante quando houvesse o pagamento da dívida; isto é, quando houvesse o 
cumprimento da obrigação principal.
3.6.2. Penhor
O penhor ("pignus") era um tipo de direito real que consistia na transferência atual da posse de 
uma coisa do devedor ao credor, com o intuito de garantia. Transferência esta decorrente de um 
contrato real de penhor. Sobre a coisa cedida em penhor dizia-se coisa empenhada.
As partes eram, de um lado, o devedor, e de outro, o "credor pignoraticio". Esse credor tinha a 
posse mas o devedor continuava proprietário. O "credor pignoraticio" tinha o direito de possuir 
("ius possidente") sem o direito ao uso da coisa. Segundo um acerto entre as parte, o credor 
poderia colher os frutos da coisa, como forma de abatimento da dívida ("anticrese"). Pela "Lex 
Comissoria", um cláusula adendada ao contrato, o não pagamento da dívida transferia para o 
credor a propriedade da coisa, mas essa "Lex" passou a ser proibida na Época Clássica.
O "credor pignoraticio" tinha o "ius distrahendi", que era o direito de vender a coisa em nome 
do proprietário, caso a dívida não fosse paga.
3.6.3. Hipoteca
Seguia, em linha gerais, os princípios do penhor. No entanto, transferia ao credor o direito real 
em potência , no caso de não ser paga a dívida, de tomar a posse da coisa e vendê-la em nome 
do proprietário/devedor.
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Direito Romano - Casos Práticos
01. Caio, recém-casado, parte para a guerra na Gália, junto com os exércitos de Júlio César. Um 
ano mais tarde chega a notícia de que fora capturado pelos gauleses e, segundo os boatos, estaria 
morto há muito tempo, em razão dos maus tratos do cativeiro. Cláudia, sua esposa, apresenta 
então uma criança de dois meses como única herdeira de seu marido. Os parentes de Caio, 
entretanto, acusam-na de adultério e suspeitam que o pai da criança seja Tício. O caso é levado ao 
pretor.
Que atitude tomaria o magistrado?
O princípio de que a paternidade só é reconhecida até dez meses após a morte do pai existe des de o Direito Romano 
Arcaico (Lei das 12 Tábuas - Tábua IV, De Jure Patrio, item II, inciso IV). No caso concreto, o magistrado, através da 
presunção simples pode admitir que o filho é de Caio. No entanto, a presunção simples admite contra-prova por parte 
dos parentes do "de cujus".
02. Durante a guerra, uma mulher estrangeira é capturada e vendida em Roma como escreva. 
Cinco meses mais tarde, essa escreva dá a luz a uma criança, que nasce defeituosa, sem um dos 
braços. Logo depois morre o proprietário da escrava, e em seu testamento verifica-se que ele 
concedia liberdade à mulher, sem, no entanto, fazer referência ao recém-nascido. A mulher 
procura então um jurista e lhe pede que lhe explique a situação jurídica dela e da criança. 
O que o jurista lhe responderia?
Com relação à mulher: Segundo o princípio do "manumissio testamento" ela seria livre quando o herdeiro aceitasse a 
herança. Assim, ela, liberta, perdia a condição de estrangeira. Dessa forma ganhava cidadania romana, adquirindo a 
capacidade jurídica e tornando-se "pater familias".
Com relação à criança: São possíveis duas respostas com relação à criança dependendo do período histórico a que se 
esteja referindo. No Direito Clássico: por ter nascido de uma mulher que era escrava no momento de seu nascimento, a 
criança, segundo as causas do "ius gentium" a criança seria considerada escrava. Dessa forma, ela comporia a herança 
deixada pelo proprietário a seus herdeiros. No Direito Justinianeu: no Direito pós-clássico, mudou-se a orientação com 
base na ficção de que o nascituro se por nascido quando se tratar de seu interesse. Assim, como a mulher teve parte de 
sua gestação na condição de livre, a criança seria considerada livre. Isso explicaria o fato de nem ao menos ter sido 
citada no testamento do proprietário de sua mãe.
Observação: Pelo Direito Romano Arcaico (Lei das 12 Tábuas - Tábua IV, De Jure Patrio, item I, inciso I).o recém-
nascido que tenha qualquer deformidade física (monstruoso) deve ser morto imediatamente. Portando, a criança nem ao 
menos tem o direito de estar viva. Sua existência violava uma das leis de Roma, uma sociedade que valorizava a 
eugenia e a perfeição física. No entanto há precedentes, o próprio Imperador Claudius (41 d.C a 54 d.C) era manco, o 
que lhe obrigava a andar de maneira claudicante.
03. Caio é usufrutuário de uma fazenda pertencente a Tício. Findo o prazo do usufruto, caio 
devolve a Tício o imóvel em perfeito estado. Tício descobre, porém, que durante este tempo Caio 
havia retirado verduras da horta de seu imóvel, peixes do rio que por ali passava e ouro de uma 
mina nela existente, e havia ainda tomado para si todos os bezerros e escravos nascidos na 
fazenda durante o tempo do usufruto. Sentindo-se lesado, Tício exige a devolução de todas essas 
coisas.
Que orientação o advogado daria a Caio?
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A orientação que poderia ser dada a Caio por seu advogado seria: o princípio do usufruto seria o direito de usar e 
desfrutar a coisa alheia sem alterar a sua substância ("ius alienis rebus utendi fruendi alua rerum substantia"). Seu 
objeto seria constituído apenas pelas coisas inconsumíveis, sejam imóveis, animadas ou inanimadas. No entanto, em 
virtude de um "senatus consulto", do início do principado, passou-se a admitir que fossem objeto de usufruto as coisas 
consumíveis, o que obrigava ao usufrutuário a restituir o equivalente à coisas consumível quando da extinção do 
usufruto. Dessa forma, o melhor procedimento para Caio seria o pagamento do valor correspondente às verduras da 
horta, aos peixes do rio e do ouro retirado da mina. Quanto aos animais, Caio precisaria devolver a propriedade com o 
número exato de animais que lá existiam no instante de suas posse. No entanto, quanto aos escravos e nascidos na 
fazenda durante o tempo do usufruto, ele deveria devolvê-los ao "dominus proprietatis", uma vez que os filhos das 
escravas não são considerados frutos.
04. O órfão Públio, de dez anos de idade, convence por meio de gestos o surdo-mudo Mévio a 
comprar seu cavalo por um preço substancialmente acima do mercado. Ao saber do ocorrido, o 
"pater familias" de Mévio vai se queixar ao Tutor de Públio, o qual no entanto não aceita a 
reclamação e se opõe à anulação da compra e venda. Diante da recusa, o indignado pai procura 
um jurista, pedindo orientação quanto à possibilidade de anular o negócio.
Que orientação o jurista daria?
A orientação seria de que o ato não é válido. Isso pode ser verificado de duas formas.
a) Pelo ponto de vista do objeto. Um cavalo e um bem "mancipi", isto é sua comercialização exige o "mancipatio", ou o 
ato solene e formal antes de sua tradição, que pressupõe a declaração de fórmulas rituais. Mévio, por ser surdo-mudo, 
não tem condições físicas de pronuncias essas palavras, necessitando dessa forma um representante que as pronuncia. 
Como não houve esse representante, o ato não seria válido.
b) Pelo ponto de vista dos sujeitos. Públio é um indivíduo impúbere.Como tal necessita o auxílio de um representante 
para a realização de todos os atos jurídicos que onerem seu patrimônio. Todo ato de compra e venda é um ato oneroso 
uma vez que quem vende abre mão de seu direito sobre o objeto. Dessa forma, Públio não poderia vender seu cavalo, 
ou qualquer outro bem seu, sem a presença desse representante.
05. A camponesa Semprônia vendeu a Caio duas vacas prenhes. Dias depois, uma das vacas pariu; 
um exame veterinário revelou, no entanto, que a prenhez da segunda vaca era apenas aparente. 
Semprônia procurou Caio, acreditando ter direito ao Bezerro que nascera, já que ele fora 
concebido enquanto a vaca lhe pertencia. Para sua surpresa no entanto, fica sabendo que, pelo 
Direito Romano, a cria pertence ao comprador da vaca (os frutos pertencem ao proprietário da 
coisa frugífera), fato que ela desconhecia quando fixou o preço da venda, Para piorar, Caio se 
sentiu lesado pelo fato de a segunda vaca não estar prenhe, como imaginara, exigindo a anulação 
da venda dessa vaca. Sem saber o que fazer, ela decide consultar um jurisconsulto.
Por ser camponesa e mulher, Semprônia não tinha capacidade de fato, portanto, não poderia realizar atos jurídicos "per 
si". Para que o ato jurídico tivesse validade, ela precisaria da assitência de um curador, o que não ocorreu. Dessa 
forma, a venda das duas vacas era nula.
Supondo que tivesse sido assistida, e que a transmissão da propriedade tivesse sido realizada através do "mancipatio", 
uma vez que os animais são "res mancipi", o ato seria válido não podendo ser anulado por nenhuma das duas partes.
06. Com a morte do famoso professor Karl Zimmerman, a viúva-meeira e única herdeira, Bertha 
Zimmerman, vende a biblioteca de dez mil precisos volumes de seu finado marido ao alfarrabista 
Anselm A. Tempos depois, visitando o alfarrábio deste último Christian C. Adquire uma obra do 
século XIX, que fizera parte da biblioteca de Zimmerman. Passado algum tempo, Christian 
contrata os serviços de Dorothéa D., profissional especializada em limpeza e desinfecção de 
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bibliotecas. Esta, ao manusear aquela obra, encontra entre as páginas do livro uma raríssima 
cédula de dinheiro do século XVIII, avaliada em 75 mil marcos alemães, ou seja US$ 50 mil.
A quem dever-se-ia atribuir a propriedade de tal cédula?
Podem ser previstas duas soluções para o caso.
Caso a viúva reivindique a propriedade da nota ela deve provar que a tinha antes da venda a Anselm A; caso consiga, a 
propriedade volta para ela, pois não vendera a nota, apenas os livros.
Outra solução diz respeito ao modo originário de aquisição de propriedade por invenção. A nota, cujo proprietário é 
desconhecido, foi encontrada na propriedade de Christian C., portanto lhe pertence. Como Dorothéa D. foi contratada 
especificamente para a limpeza do livro, e tendo ela encontrado a nota, ela tem direito à metade do valor da mesma.
07. Enquanto passeava com seu cavalo recém adquirido, Caio detém-se por algum tempo em uma 
taberna para descansar e beber um vinho. Deixou o cavalo amarrado diante do estabelecimento, 
mas dera um nó frouxo e o animal escapou. Perto dali, Tício encontrou o cavalo e, julgado-o 
abandonado, toma-o para si. Semanas depois, Tício empresta seu cavalo a seu amigo Mévio, que 
sai pelas ruas de Roma. Caio o avista e reconhecendo o animal, obriga Mévio a desmontar à força 
e se apodera violentamente do animal que lhe pertencia. Mévio relata o ocorrido ao pretor, 
pretendendo utilizar-se dos meios judiciais cabíveis contra o que considerara um injusto esbulho 
da posse.
O que o advogado de Mévio lhe aconselharia?
08. Caio aluga a Tício uma carroça pelo prazo de um ano. Passado esse tempo, porém, não se 
preocupa em pedi-la de volta, e Tício também se esquece de devolvê-la. Um ano mais tarde 
aparece Mévio, alegando e provando que a carroça, na verdade, sempre pertencera a ele, e não a 
Caio. Tício pergunta a seu advogado se está obrigado a entrega-la a Mévio.
O que o advogado de Mévio lhe aconselharia?
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Sumário
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