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1 SALGADO DE OLIVEIRA – UNIVERSO DIREITO PENAL I – 2007-1 4º PERÍODO - PROFA. MAXIMILIANA MORAES SUMÁRIO INTRODUÇÃO – CONCEITOS BÁSICOS CARACTERÍSTICAS, FONTES E ESTRUTURA DO DP PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL TEORIA DA LEI PENAL CONCEITOS, CARACTERÍSTICAS, CLASSIFICAÇÃO NORMA PENAL EM BRANCO HERMENÊUTICA APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO TEMPO DO CRIME E CONTAGEM DE PRAZOS LUGAR DO CRIME E APLICAÇÃO DO DP NO ESPAÇO CONFLITO APARENTE DE NORMAS . TEORIA DO CRIME CONCEITOS E ELEMENTOS DE CRIME FATO TÍPICO – CONDUTA SUJEITOS E OBJETO DO CRIME RESULTADO E NEXO CAUSAL TIPICIDADE TIPO PENAL- CRIMES DOLOSOS , CULPOSOS E PRETERDOLOSOS ITER CRIMINIS – CONSUMAÇÃO E TENTATIVA TENTATIVAS ABANDONADAS E ARREPENDIMENTO POSTERIOR CRIME IMPOSSÍVEL ILICITUDE EXCLUDENTES DE ILICITUDE CULPABILIDADE – CONCEITO, TEORIAS, ELEMENTOS EXIMENTES DA CULPABILIDADE ERROS EM DIREITO PENAL CONCURSO DE PESSOAS QUESTIONÁRIO CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES 2 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO PENAL 1. CONCEITOS BÁSICOS a. NORMA – sistema de regras dentro das quais as sociedades se movem e se conduzem. Normas de conduta social; normas científicas; normas de etiqueta; normas jurídicas etc. b. DIREITO - Conjunto de normas jurídicas, ou seja, coercitivas (cuja observância é obrigatória), estabelecidas em uma sociedade por meio do Estado. Conjunto de Normas de conduta social imposta coercitivamente pelo Estado. O objetivo do Direito é estabelecer as normas de comportamento (âmbito jurídico) para a proteção de bens e valores considerados importantes para a sociedade – controle social. Neste sentido, o Direito tem função conservadora de estruturar e garantir determinada ordem econômica e social. c. LEI - “A LEI É O PRONUNCIAMENTO SOLENE DO DIREITO” (Del Veccio). É o veículo pelo qual a norma jurídica aparece e sua observância se torna cogente. A sociedade determina o Direito ou o Direito determina a sociedade? d. CIÊNCIA DO DIREITO - É o conjunto de conhecimentos e princípios, ordenados metodicamente, de modo a tornar possível a elucidação do conteúdo das normas jurídicas e dos institutos em que elas se organizam. e. RAMOS DO DIREITO - Constitucional; administrativo; eleitoral; militar; penal; civil; trabalhista, processual etc. f. DIREITO PENAL BITENCOURT: “É um conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a determinação de infrações de natureza penal e suas sanções correspondentes – penas e medidas de segurança”. GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “É o conjunto de normas jurídicas voltado à fixação dos limites do poder punitivo do Estado, instituindo infrações penais e as sanções correspondentes, bom como regras atinentes à sua aplicação”. g. Ao Direito Penal, um dos ramos do Direito, cabe tutelar apenas os bens jurídicos hierarquicamente considerados essenciais para garantir a paz social. Assim, só será da alçada desse ramo de Direito aquilo que positivamente tiver alcançado status penal, através da atividade legislativa (Direito Positivo). A razão é que somente este ramo de Direito prevê e aplica a pior sanção, o pior castigo – a pena. Não deve ser usado, portanto, para disciplinar qualquer desavença ou situação humana. Ele é SUBSIDIÁRIO dos demais ramos de Direito na função de disciplinar as relações humanas e sociais, e ele é a ULTIMA RATIO, por ser o remédio mais amargo! Também por essa razão, este é o ramo do Direito encarregado de estabelecer as normas jurídicas que determinam os limites punitivos do Estado. O Estado não pode punir qualquer um, nem de qualquer modo, nem por qualquer coisa!!!!!. Ele só pode punir DENTRO e CONFORME os limites legais! Nesse sentido o Direito Penal tem a função de limitar o arbítrio do Estado em face do cidadão. 2. VOCABULÁRIO DE INTERESSE: CÓDIGO PENAL – Seco; Anotado; Comentado DOUTRINA: Conjunto de teorias que envolvem um julgamento de valor, com o propósito de transformar uma realidade. Não tem valor legal. JURISPRUDÊNCIA: Conjunto de decisões dos tribunais sobre questões de direito. Decisões uniformes e constantes do poder judiciário. Não tem valor legal. COERÇÃO: possibilidade de aplicar sanção (DP é coercitivo) COAÇÃO: efetiva aplicação da sanção JURÍDICO: relativo ao Direito, às leis JUDICIAL: relativo ao sistema judiciário DIREITO PENAL OBJETIVO: conjunto de normas jurídico- penais “(...) que regula a ação estatal, definindo os crimes e cominando as respectivas sanções”. 1 A ROSA, apud NILO BATIST MIRABETE, 2001, 26-27 3 DIREITO PENAL SUBJETIVO – jus puniendi e jus libertatis; O ESTADO detém o jus puniend, = o direito de punir que surge com a norma penal (direito objetivo), e que é limitado pelo mesmo direito através do direito subjetivo de liberdade (jus libertatis) do cidadão. DIREITO PENAL MATERIAL/SUBSTANTIVO: conjunto das normas que definem os crimes, cominam as penas e estabelecem os princípios e as normas gerais de Direito Penal. DIREITO PENAL FORMAL/PROCESSUAL/ADJETIVO: Conjunto das normas de aplicação do Direito penal; CRIMINOLOGIA: “É a ciência que estuda o crime como fenômeno social, o criminoso, como parte integrante do mesmo contexto, bem como as origens de um e de outro, além dos fatores de controle para superar a delinquência”. CRIMINALIDADE (conceito criminológico) e CRIME (conceito jurídico). POLÍTICA CRIMINAL: Postura do Estado no combate à criminalidade, tanto com relação ao sistema penal (normas em abstrato) como no contexto de sua aplicação aos casos concretos. PARTE GERAL E PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO; LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE; DENÚNCIA: Nome da peça inicial do processo penal, produzido exclusivamente pelo Ministério Público nas ações penais públicas. QUEIXA: Nome da peça inicial do processo penal, produzido exclusivamente pelo ofendido, ou seu representante legal, nas ações penais privadas. NOTÍCIA-CRIME: A informação sobre a ocorrência de um crime fornecida por um cidadão à autoridade policial. TCO – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – Juizados especiais BO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – Inquérito policial MOVIMENTOS PENAIS Abolicionismo Penal o prega um rompimento da cultura punitiva da sociedade o Propõe descriminalização e despenalização o Prescreve adoção de modelos conciliatórios, terapêuticos, indenizatórios e pedagógicos o Maiores expoentes: GODWIN; HUSMAN; MATHIESEN; CHRISTIE; SCHEERER Garantismo Penal o Voltado ao respeito intransigível aos direitos fundamentais humanos e à Constituição o Propõe um Direito Penal mínimo em que a Constituição figure como um limite à atuação punitiva do Estado. o Maior expoente: Ferrajoli Lei e Ordem o Política da Tolerância Zero (política criminal americana) – Direito Penal Máximo o O Estado deve intervir punitivamente na gênese do delito HISTÓRIA DO DIREITO PENAL Direito Penal Primitivo (pré-histórico) o Confusão entre religião, direito e moral o Tradição oral o Diversidade de Direitos História do Direito Penal o Surgimento da escrita – Direito Cuneiforme; Código Ur-Nammu (2000 aC); Código de Hammurabi (Babilônia, 1686 aC, com vários preceitos penais) Fase da Vingança Penal o Vingança Divina – normas de cunho religioso (sobrenatural) em que a inflição de castigo destinava-se a apaziguar a ira divina) Código de Manu (India); Cinco Livros (Egito); Livro das Cinco Penas (China); Pentateuco (Hebreus) etc. 4 o Vingança Privada – Justiça pelas próprias mãos, geralmente exagerada e desproporcional. “Perda da paz” (banimentodo convívio social); Vingança de Sangue (guerra entre agrupamentos). Justiça Privada – poder atribuído ao chefe da família ou do clã/tribo decorrente do fortalecimento do poder social. Lei de Talião – Tal e qual – olho por olho e dente por dente – germe da reação proporcional e da personalidade da pena Composição pecuniária e acentuação do poder soberano o Vingança Pública – responsabilidade do Estado de assegurar integridade territorial, política e social de seus súditos. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PENAL 1700 a.C: Código de Hamurabi – Babilônia – Lei de Talião 1300 a.C: Os X Mandamentos – Moises, Bíblia 1280 a 888 a.C: Leis de Manu - Sistemas de castas na Índia 621 a.C: Leis de Drácon - Grécia – Código jurídico para Atenas 450 a.C: As XII Tábuas - base do Direito Romano – Lei escrita 350 a.C: Código Chinês de LI KUI – 1º Código Imperial chinês 529: Código de Justiniano – Imperador Bizantino 653: Código T‟ANG – direito oriental 1100: 1ª escola de Direito – Irnerius, Bolonha 1215: Carta Magna – João sem Terra – Inglaterra – esboço da common law inglesa. 1776: Declaração de independência norte americana 1789: Revolução Francesa 1804: Código de Napoleão – Pós revolução francesa – influência nos direitos modernos 1864:Convenção de Genebra – garantia de respeito mínimo de direitos humanos 1945/46: Processos dos crimes de guerra – Nuremberg 1948: Declaração Universal dos Direitos do Homem – ONU SISTEMAS JURÍDICOS DA ATUALIDADE o Common Law – Judge made law – precedentes judiciais – Inglaterra, secs XIII a XV o Civil Law – tradição romano-germânica Direito Penal Português: Ordenações Afonsinas (1447); Ordenações Manuelinas (1521); Ordenações Felipinas (1603, Livro V). 1764 – Dos Delitos e das Penal – Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria Direito Penal Brasileiro: 1830 – Código Criminal do Império 1889 – Proclamação da República 1890 – Código Penal da República – muito criticado 1932 – Consolidação das Leis Penais – Vicente Piragibe 1940 – Código Penal – Decreto-lei 2848/40 – inspiração clássica e positivista 1984 – Reforma da Parte Geral – Lei 7.209/84inspiração finalista ESTRUTURA ATUAL DA NORMA PENAL BRASILEIRA a) Código Penal brasileiro vigente: Decreto Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (entrou em vigor em 1º de janeiro de 1942; influência do Código Penal italiano de 1930 e do estatuto penal da Suíça de 1937). Lei n. 7.209, de 11 de julho de 1984 (em vigor desde 13 de janeiro de 1985, tendo modificado a redação da parte geral do CP). b) Leis penais complementares mais importantes Decreto Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal Decreto Lei 3.688, de 3/10/1941 – Lei de Contravenções Penais Lei 7.210, 1984 – LEP – Lei de Execuções Penais 5 Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995 – Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Justiça Estadual. Lei 10.259, de 12 de julho de 2001 – Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Justiça Federal. Lei 8.072/90 – Lei dos crimes hediondos Lei 12403/11 – Alterou disciplina de prisões cautelares Demais leis especiais b) Estruturação do Código Penal: Parte Geral: 120 artigos; Parte especial: 240 artigos (do 121 a 361) c) Exposições de Motivos d) Propostas de Novo Código Penal – Há hoje duas propostas de reforma do CP, uma na Câmara dos Deputados (Projeto de Lei nº 724 ) e outra no Senado Federal. (PLS 236/12) PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS 236/12 – Reflexão: O QUE CONDUZ À NECESSIDADE DE UMA NOVA LEGISLAÇÃO PENAL 1. Gritantes transformações verificadas especialmente a partir da segunda metade do séc. XX – globalização – velocidade das informações – informática – Perfil urbano da sociedade brasileira do Século XXI; 2. Inflação legislativa; falta de sistematização; desproporção de penas; influência midiática 3. Necessidade de adequação do CP aos novos rumos impostos pela CF 88, em direção a um Estado Social e Democrático de Direito – Direito Penal Constitucional 4. Verificação do aumento da violência, com geração de insegurança pública e anomia. 5. Superação de dogmas do liberalismo clássico e contemplação de direitos sociais como fundantes de mais ações políticas positivas PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROPOSTAS I. Criminalizações 1. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: casos de servidores ou autoridades públicas que não conseguirem comprovar a origem de determinado bem ou valor. Pena: até cinco anos. O Estado poderá se apossar do bem de origem duvidosa. Atualmente, ter patrimônio a descoberto não é crime por si só. 2. JOGOS DE AZAR 3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - pena de até 10 anos de prisão 4. CRIMES CIBERNÉTICOS: tipifica condutas contra a inviolabilidade do sistema informático, cometidos mediante uso de computadores ou redes de internet. Passaria a ser crime o mero acesso não autorizado a um sistema informatizado. 5. CRIMES CONTRA OS DIREITOS HUMANOS II. Descriminalizações, exclusões de ilicitude e diminuição da pena 1. ABORTO: gestante de até 12 semanas poderá interromper a gravidez desde que um médico ou um psicólogo ateste que a mulher não tem condições de arcar com a maternidade a. Diminuição das penas – de 01 a 03 para 6 meses a 02 anos 2. EUTANÁSIA: pena de 2 - 4 anos de prisão; ORTOTANÁSIA – exclusão da ilicitude - o agente deixa de fazer uso de meios artificiais para manter a vida do paciente, em face de doença grave e irreversível, sendo a circunstância atestada por dois médicos e com consentimento do paciente ou da família. 3. PLANTIO, PORTE, COMPRA DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – 4. DIREITO AUTORAL: cópia de um CD de música ou de um livro didático para uso pessoal, sem qualquer objetivo de lucro 5. FURTO: Extinção da punibilidade do agente que repare o dano, desde que com concordância da vítima. 6 - outras reflexões: idade penal; direitos do consumidor, crimes organizados, crimes financeiros e tributários, falência do sistema prisional, formas de punir diversas da perda de liberdade etc. ESCOLAS PENAIS a) CLÁSSICA (IDEALISTA) – Período teórico-filosófico - Publicação de “Dos delitos e das Penas” – Período Científico (ético-jurídico (teórico)) – Francesco Carrara e Enrico Pessina) Responsabilidade criminal do criminoso baseia-se no livre arbítrio (homem nasce livre e deve responder por suas escolhas voluntárias – atos morais penalmente imputáveis) Crime é ente jurídico, e não fato humano A função da pena é retribuição b) POSITIVA – Lombroso (O homem delinquente – 1876); Enrrico Ferri; Garofalo Estudo do Direito Penal deslocado para o campo da investigação científica, com foco em aspectos biológicos, sociológicos e psicológicos. Crime visto como fato social e humano A responsabilidade Criminal baseia-se na defesa social A função da pena é prevenção. A sanção não é balizada pela gravidade do fato, e sim pela periculosidade do agente (conferindo poder ilimitado ao Estado). c) TERCEIRA ESCOLA – ECLÉTICA – procurou fundir as duas anteriores. Crime é entidade jurídica e fenômeno natural A sanção penal fundamenta-se na culpa moral (pena ) e na periculosidade (medida de segurança) A pena tem finalidade mista (retribuição e prevenção) COMO DEVE A SOCIEDADE ENFRENTAR OS FENÔMENOS CONTEMPORÂNEOS - (terrorismo, fundamentalismos violentos, criminalidade globalizada)? - surgimento do DIREITO PENAL DO INIMIGO – Jakobs – DOIS DIREITOS PENAIS: a) DIREITO PENAL DO CIDADÃO – PREVENÇÃO GERAL POSITIVA – incumbe ao DP garantir a eficácia da norma, com observância dos direitos e das garantias fundamentais b) DIREITO PENAL DO INIMIGO – LEGISLAÇÃO DE EXCEÇÃO PARA COMBATER INIMIGOQUE GERA PERIGOS – infrator não é tratado como sujeito de direitos, e sim como inimigo que deve ser eliminado. Patriotic Act (EUA) = detenções de pessoaspor tempo indeterminado; Guantânamo, Abu Ghraib, Osama Bin Ladem, etc. * Critérios para definição do DPI: a) antecipação da punibilidade (punição de atos preparatórios); b) falta de redução de pena proporcional à antecipação; legislação combativa (penas severas e diferenciadas); d) supressão de garantias processuais penais. * É possível compatibilizar princípios da dignidade humana e da inocência com uma legislação que trata o indivíduo como não sujeito de direitos e garantias processuais penais? * Direito penal do fato e Direito penal do autor * “O Direito Penal do Inimigo é o retrato da crise da humanidade” (Alexandre R A Moraes) CARACTERÍSTICAS DO DIREITO PENAL Positivo: evidenciado à sociedade por meio de leis emanadas do Poder Legislativo. Público: protege bens jurídicos que interessam toda a sociedade. Os bens jurídicos tutelados pelo DP são considerados indispensáveis para a manutenção e desenvolvimento da vida social. 7 Autônomo: Não é apenas um ramo sancionador complementar dos demais ramos do Direito. É um ramo autônomo em face do conteúdo de seus preceitos, que visam a tutelar, através da construção da figura de crimes e da sanção correspondente á sua violação, bens jurídicos hierarquicamente considerados. Valorativo: DP valora e seleciona os valores da coletividade. Finalista: Constitui técnica de controle social (função histórica, econômica, social). FONTES DO DIREITO PENAL - DE ONDE PROVÉM O DIREITO PENAL MATERIAL / DE PRODUÇÃO / SUBSTANCIAL: ÓRGÃO QUE ELABORA. A única fonte material de Direito Penal é o ESTADO – UNIÃO – LEI FEDERAL o Competência privativa da União para legislar sobre matéria penal (CF, art. 22, inc. I). o CF, parágrafo único do art. 22 - Lei complementar pode autorizar os Estados a legislar sobre matérias específicas (relacionadas na própria lei complementar) de interesse local (competência potencial). Iniciativa de leis penais: membros do Congresso Nacional; Presidente da República; Iniciativa Popular (art. 61, § 2º CF). FORMAL / DE COGNIÇÃO / DE CONHECIMENTO: MODO PELO QUAL O DIREITO PENAL EXTERIORIZA-SE. Espécies normativas que podem contem conteúdo penal: Pode ser: Imediata/direta/primária: LEI – princípio da reserva legal Mediata/indireta/secundária: incidem somente na seara da licitude penal, ampliando-a. Ou seja, só podem servir como base para normas penais permissivas. COSTUMES: conjunto de normas de comportamento obedecidas uniformemente como se obrigatórias fossem. Não cria ou revoga crimes, mas influencia na interpretação e elaboração da lei penal (Ex. interpretação de “atos obscenos”, art. 215 CP). PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO premissas éticas extraídas do material legislativo ANALOGIA IN BONAM PARTEM: só pode ser utilizado para ampliar o ius libertatis SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO POSTERIOR CRIME transitado em julgado CRIME Reincidência – Art. 63 CP CONTRAVENÇÃO PENAL ou CRIME transitado em Julgado CONTRAVENÇÃO PENAL Reincidência – Art. 7º da Lei de Contravenções penais CONTRAVENÇÃO PENAL transitado em julgado CRIME Não reincidência por falta de previsão legal, apesar de gerar injustiça. Impossibilidade da aplicação de analogia in malam partem LEI: - Sentido estrito (formal) – “Manifestação da vontade coletiva expressada através dos órgãos constitucionais” = ato legislativo, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da República. - Sentido lato (material) - toda norma jurídica emanada dos órgãos do Estado competentes para formulação do direito. Abrange, portanto, o conceito formal e informal de lei. Atos legislativos, provimentos, resoluções, atos administrativos etc. Somente uma lei federal (sentido estrito, formal) pode definir a conduta criminosa e cominar penas – princípio da legalidade 8 * Emenda Constitucional 45 - tratados internacionais relativos a direitos humanos ratificados pelo Brasil passou a ter status constitucional, desde que sejam aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, passando a ter, após tal procedimento, valor de emenda constitucional. QUESTÕES PARA ORIENTAR LEITURA DE DOUTRINA 1. O que é direito penal? 2. O que deve estar sob a tutela do Direito Penal? 3. Por que se diz que a tutela penal tem caráter subsidiário e é a ultima ratio? 4. O que é jus puniendi? Quem tem o monopólio do jus puniendi? O que delimita o jus puniendi? O que é jus libertatis? Quem é sujeito desse direito? 5. Qual a diferença entre Direito e Moral? 6. O que é fonte do Direito Penal? 7. Diferencie fonte material e formal de Direito Penal, e aponte as fontes formais. 8. O estado de Goiás pode, através de seus órgãos legislativo e executivo, passar a punir com pena de morte os criminosos condenados por estupro seguido de morte? Justifique. 9. O que são costumes do ponto de vista jurídico? 10. O que é analogia do ponto de vista jurídico penal? Ela é admissível para criar delitos e cominar penas? Justifique. É possível utilizar a analogia no DP Brasileiro? PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL a) Princípio Constitucional da Dignidade Humana – art. 1º, III b) Princípio da estrita legalidade Art. 5º, XXXIX da CP; Art. 1º CP: nullum crimen, nulla peoena sine praevia lege (FEUERBACH, séc. XIX) – PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE – protege contra a invasão arbitrária do Estado = garantia política. Histórico: Direito medieval o 1215 – Inglaterra – Magna Carta firmada por João sem Terra, por pressão dos barões Ingleses – proibição de definir crimes e aplicar penas; germe da limitação do poder do Estado em face da liberdade do indivíduo. o Iluminismo – Montesquieu – divisão de poderes do Estado. o Bill of rights.- Constituições das Colônias Inglesas na América do Norte o Congresso de Filadélfia (1774); o Consituição Federal Americana (1787); o Revolução Francesa; Declaração dos Direitos Humanos (1789) A LEGALIDADE é uma garantia constitucional dos direitos do homem no sentido de que ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. O Princípio da Legalidade aplicado ao Direito Penal tem uma função mais específica de garantia política contra arbítrio do Estado. A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – jus puniendi X PRETENSÃO DE LIBERDADE DO CIDADÃO – jus libertatis– o equilíbrio entre as pretensões fundamenta-se na LEI. Princípios decorrentes: LER DOUTRINA Princípio da reserva legal: LEGE SCRIPTA - a existência do crime e da pena limita-se ao campo da lei, que no Brasil deve ser escrita (direito positivo). Princípio da anterioridade da lei penal: LEGE PRAEVIA - a lei penal deve estar em vigor no momento do crime. Proibição da analogia in malam partem: LEGE STRICTA Princípio da taxatividade: LEGE CERTA - necessidade de perfeita correspondência entre o fato e o crime previsto no tipo (Beling) – definição 9 Outros Princípios:; Individualização da pena; personalidade da pena; limitação das penas; humanidade, presunção da inocência, da intervenção mínima (subsidiariedade), da culpabilidade, da proporcionalidade etc. c) Princípio da Culpabilidade – nullum poena sine culpa - - necessidade de aferição dos seguintes elementos como condição necessária à imposição de uma pena (pressuposto da pena): a) Imputabilidade; b) possibilidade de compreensão do caráter ilícito do fato (potencial consciência da ilicitude); c) Exigibilidade de conduta diversa - medida da pena – critério balizador a partir do grau de reprovabilidade - culpabilidade funcional– bagatela imprópria - mais que a reprovabilidade da conduta, a culpabilidade funcional requer satisfação de necessidades preventivas. Eventualmente não haverá necessidade de se punir (desvalor da culpabilidade, primariedade, reparação de danos; colaboração com a justiça etc). TEORIA DA LEI PENAL: A LEI PENAL – PODER LEGISLATIVO FEDERAL Conceito de Lei Penal: Único instrumento utilizado pelo Estado para dar a conhecer o Direito Penal, onde estão contidas as normas que definem crimes e cominam penas. - Características das normas penais: Exclusividade: só a norma penal define crime e comina penas; Anterioridade: só incidem se já estiverem em vigor na data do seu cometimento; Imperatividade: Impõe-se coativamente a todos, sendo obrigatória a sua observância; Generalidade: eficácia erga omnes, dirigindo-se a todos, inclusive inimputáveis. Impessoalidade: dirige-se impessoal e indistintamente a todos. * A norma penal caracteriza-se por ser DESCRITIVA, e não proibitiva. –O TIPO PENAL DESCREVE A CONDUTA PROIBIDA PELO DIREITO PENAL - Classificação das normas penais – espécies: Incriminadoras: descrevem crimes e cominam penas. (Ex: art. 121 (homicídio), art. 151 (furto), art. 213 (estupro) – parte especial do CP. Não incriminadoras: declaram a licitude ou punibilidade de certas condutas, ou apenas esclarecem o conteúdo de outras normas. Elas podem ser: - Permissivas (exculpantes, eximententes): afastam a punibilidade do agente, ou seja, tornam lícitas determinadas condutas tipificadas em leis incriminadoras. Ex. art. 128 (não se pune aborto praticado por médico.....), art. 23 (não há crime ..... - excludentes de ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito). - Explicativas (complementares): esclarecem o conteúdo de outras normas e delimitam o âmbito de sua aplicação. Arts. 1º, 2º, 3º etc. - Estrutura da norma penal: Cada dispositivo da lei penal é uma norma, e estrutura-se em ARTIGOS, compostos, na parte especial, de 02 preceitos: Preceito primário: descrição da conduta – tipo penal Preceito secundário: sanção abstratamente cominada em um valor mínimo e um máximo. - NORMA PENAL EM BRANCO: NORMAS PENAIS INCOMPLETAS – Normas nas quais o preceito secundário está completo (sanção), permanecendo indeterminado o seu preceito primário (descrição da conduta é incompleta). Por isso, necessita da complementação de outro dispositivo legal ou regulamentar, ou seja, da complementação de uma outra lei EM SENTIDO MATERIAL = ato legislativo, provimentos, resoluções, atos administrativos. As normas penais em branco podem ser: 10 Sentido lato (homogêneas, impróprias): quando o complemento provém da mesma origem legislativa da norma penal em branco: ex. um dispositivo do C.Civil (Lei Federal) complementa um dispositivo do C.Penal (Lei Federal). Ex. Art. 169, I CP é completado por art. 1264 CC; Art. 237 é completado pelo art. 1521 CC. . Sentido estrito (heterogêneas, próprias): quando o complemento provém de fonte formal diversa, ou seja, a lei é complementada por ato normativo infra-legal, como uma portaria, um decreto. Ex. art. 269, Lei de drogas (11.343/2006) complementada por portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (portaria SVS/MS 344/1998). Lei penal em branco inversa ou ao avesso: o preceito primário é completo, carecendo de complementação o preceito secundário, que deve ser complementado por lei (princípio da reserva legal). Ex. Lei 2.889/1956, arts. 1 a 3º - crimes de genocídio. INTERPRETAÇÃO DA LEI PENAL – HERMENÊUTICA Interpretar – interpretare – A interpretação jurídica consiste em determinar o verdadeiro sentido e alcance de determinada norma jurídica. Uma boa interpretação jurídica deve fundar-se em: a) Equidade: correspondência jurídica e ética da norma ao caso concreto. b) Doutrina: estudos, investigações, reflexões teóricas dos cultores do Direito. c) Jurisprudência: repetição constante de decisões no mesmo sentido em casos semelhantes. Conceitos: A Interpretação é a atividade que consiste em extrair da norma penal seu exato alcance e real significado. A hermenêutica é a ciência que se ocupa de sistematizar os métodos e os elementos de interpretação jurídica. MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO Gramatical ou literal – sentido literal das palavras (semântica e sintaxe). Sistemático – analisa a norma em face da sua posição dentro do ordenamento jurídico (relação com demais normas). Histórico – compreensão do Direito como fenômeno histórico-cultural (lei sob perspectiva histórica). Teleológico – busca alcançar o objetivo da norma, vontade da lei, atendendo a seus fins Comparativo – considera a recíproca influência de diversos ordenamentos jurídicos. ORIGEM DA INTERPRETAÇÃO - sujeito que elabora: o intérprete autêntica ou legislativa – Feita pelo próprio órgão encarregado da elaboração do texto. Pode ser contextual (feita dentro do próprio texto interpretado (CP, art. 327 – esclarece sentido de funcionário público), ou posterior, quando a lei interpretadora entra em vigor depois da interpretada. Tem portanto efeito ex tunc, uma vez que apenas esclarece o sentido da outra. doutrinária ou científica – Feita pelos estudiosos do Direito. Nesse sentido, o que é a exposição de motivos de uma lei? Interpretação doutrinária. Judicial – Feita pelos órgãos jurisdicionais, e sem força obrigatória. quanto aos meios empregados: como é feita a interpretação RESULTADO DA INTERPRETAÇÃO restritiva/estrita – Limita o âmbito de aplicação da lei a um círculo mais restrito do que o indicado por suas palavras. A lei diz mais do que queria, exigindo que o intérprete restrinja o seu significado (lex minus voluit quam dixit). Ex. Consideram-se, para efeitos de aplicação da pena, que antecedentes criminais são condenações criminais transitadas em julgado incapazes de gerar reincidência e não tudo o que corresponde a vida pregressa do cidadão. Extensiva/ampliativa – Amplia o alcance do texto. A letra escrita da lei fica aquém de sua vontade (lei diz menos do que queria), exigindo que o intérprete amplie o seu significado (lex plus voluit quam dixit). 11 Integração da Norma Penal: “É a combinação indivisível de todas essas pesquisas, aliada à consciência do conteúdo finalístico e valorativo do direito, que completa a atividade de interpretação da lei. A confiabilidade da tarefa hermenêutica depende do conjunto de todas essas operações”. (Ada Pellegrini Grinover). REVISÃO 2 1. Como se estrutura a norma penal? Ela tem uma característica proibitiva ou descritiva? 2. O que são preceitos primário e secundário da norma penal? 3. O que é norma penal em branco? Qual a sua relevância? Como se relacionam as normas penais em branco e o princípio da taxatividade? 4. Qual a diferença entre norma penal em branco em sentido lato e em sentido estrito? 5. Qual a importância da hermenêutica para o Direito? DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ÂMBITOS TEMPORAL e ESPACIAL A LEI PENAL NO TEMPO a. Conceitos: Vigência = Atividade da lei: Princípio tempus regit actum – aplicação da lei vigente à época do fato = princípio da reserva legal. Período de vigência da lei - intervalo de tempo que se inicia no momento em que a lei que define o fato típico se torna obrigatória pela sua entrada em vigor (projeto, sanção, promulgação, publicação e vacatio legis) e que termina no momento em que a lei deixa de ser obrigatória por ter cessado a sua vigência (revogação tácita ou expressa). Retroatividade da lei: fenômeno pelo qual a lei retroage no tempo, alcançando fatos ocorridos antes de sua vigência = aplicação de uma norma jurídicaa fato ocorrido antes da sua vigência. Irretroatividade da lei: Impossibilidade da lei alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência. Princípio fundamental no Direito Penal - anterioridade da lei penal – princípio da reserva legal. Ultratividade da lei: fenômeno pelo qual uma norma jurídica é aplicada a fato ocorrido após o término de sua vigência. Possibilidade da lei alcançar fatos ocorridos após a sua revogação. - REGRA APLICÁVEL AO DIREITO PENAL: irretroatividade da lei penal: princípio da anterioridade da lei = princípio da reserva legal, art. 1º CP - princípio tempus regit actum (a lei vigente à época do fato). - EXCEÇÃO: extratividade da lei penal - retroatividade e ultratividade Retroatividade da lei penal: A lei penal sempre retroagirá para beneficiar o réu, e nunca para prejudicá-lo. Art. 2º CP: “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único: a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado.”. Art. 5º, XL: “A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Ultratividade da lei penal: ocorre nas hipóteses de Leis temporárias ou excepcionais - Leis auto-revogáveis, de vigência temporária. Leis excepcionais: feitas para vigorarem em períodos anormais (guerras, calamidades, estado de emergência etc). Sua duração coincide com a do período anormal. Leis temporárias: feitas para vigorarem em período de tempo previamente determinado pelo legislador. Traz textualmente a data de cessação de sua vigência. * Lei 1.521/14951, art. 2º, VI – é crime contra a economia popular transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias. 12 * Lei Geral da Copa – Lei 12.663/12 – definição de infrações penais somente durante a copa do mundo Art. 3º CP: “A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência”. JUSTIFICATIVA: São leis ultra-ativas, sob pena de perderam toda a sua força intimidativa. A retroatividade de lei posterior, nesses casos, somente é possível se a novatio legis fizer menção expressa ao período anormal ou ao tempo de vigência da lei temporária, passando a regular os fatos praticados então. - SOLUÇÃO LEGAL PARA AS HIPÓTESES DE DIREITO INTERTEMPORAL: Novatio legis incriminadora: lei que tipifica fato anteriormente não incriminado. Hipótese em que a lei é absolutamente irretroativa, por força do princípio da legalidade. Abolitio criminis: lei posterior deixa de considerar um fato como criminoso, revogando o tipo penal incriminador. O fato passa a ser atípico. Alcança inclusive fatos definitivamente julgados (extinção da punibilidade, art. 107, III do CP). Desaparecem os reflexos penais, mas não os civis. Novatio legis in mellius: a novatio legis que, de qualquer modo, traz um benefício para o agente no caso concreto (lex mitior). Lei retroage Novatio legis in pejus: a novatio legis que, de qualquer modo, agrava a situação do agente no caso concreto (lex gravior). Lei não retroage. Lex tertia: combinação de leis; Teoria da ponderação unitária / global; teoria da ponderação diferenciada. A Jurisprudência brasileira filia-se à primeira teoria. CONCLUSÃO: Havendo conflito de leis penais, com o surgimento de novos preceitos jurídicos após a prática do fato delituoso, será aplicada sempre a lex mitior, que tem extratividade; a lex gravior não tem extratividade (princípio geral da irretroatividade da lei). O QUE É UMA LEI MAIS BENÉFICA? “ Sempre que houver restrição do jus puniendi e, consequentemente, ampliação dos direitos de liberdade do indivíduo, a lei há que ser tida como mais favorável. Toda regra, portanto, que aumente o campo de licitude penal e amplie o espectro de atuação do agente, não só excluindo figuras criminosas, como também, refletindo-se sobre a culpabilidade e a antijuridicidade, é considerada lex mitior. Do mesmo modo, qualquer regra que diminua ou torne a pena mais branda ou comute em outra de menor severidade também será mais benéfica. Há, no entanto, situações difíceis de serem solucionadas”. 2 TEMPO DO CRIME – momento em que se considera praticado o delito para a aplicação da lei penal a seu autor. Importa para a determinação da lei aplicável à hipótese, de determinação de imputabilidade, de concessão de anistia, etc. Teorias sobre o momento do crime Teoria da Atividade – Considera-se praticado o crime no momento da conduta, da ação ou emissão Teoria do Resultado – Considera-se praticado o crime no momento do resultado. Teoria da Ubiqüidade (Mista) – Considera-se praticado o crime tanto no momento da conduta (ação ou omissão) quanto no momento do resultado. Art. 4º - “Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado”. O CP adotou a teoria da atividade, ou seja, a imputabilidade do agente deve ser aferida no momento em que o crime é praticado, pouco importando a data em que o resultado venha a acontecer. MIRABETE, 2001, 26-27 2 NILO BATISTA, op. Cit. 3 Copérnico; Kepler; Galileu 13 Obs. Em matéria de prescrição o CP adotou a teoria do resultado - o lapso prescricional começa a correr a partir da data da consumação (art. 111, I). Crime permanente: consumação se prolonga no tempo, ou seja, é considerado tempo do crime todo o período em que se desenvolver a atividade delituosa. Ex. seqüestro. Crime continuado: considerado uma unidade delitiva (ainda que ficcional), aplicando-se a lei do momento em que cessou a continuação, exceto com relação à inimputabilidade. - CONTAGEM DE PRAZOS Art. 10: O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Art. 11: FRAÇÕES NÃO COMPUTÁVEIS DA PENA: Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Relevância: duração da pena, livramento condicional, sursis, etc. No DP, quanto mais breve o prazo, melhor para o réu (inclui-se o primeiro dia no cômputo). No DPP, quanto mais longo o prazo, melhor para o réu (não se inclui o primeiro dia no cômputo- art. 798, par. 1º do CPP). Contam-se os dias, meses e anos pelo calendário Gregoriano, ou seja, sem atenção às frações. Uma pena cuja execução iniciou às 23h50 min do dia 10 de março de 2001. Esse dia deverá ser computado, pois não interessam as horas ou os minutos, e sim o dia. Contagem de mês e ano: não importa o nº de dias de cada um, e sim o período. 6 meses a partir de abril: o prazo termina em setembro, não importando se o mês tem 30 ou 31 dias; A regra aplica-se para prescrição e decadência; Os prazos de natureza penal são fatais e improrrogáveis, mesmo que terminem em feriados ou domingos. REVISÃO Nº 3 1. Qual os princípios que regem a aplicação da lei penal no tempo? 2. O que é VIGÊNCIA de lei? O que faz cessar a vigência de lei penal, e como pode ocorrer? 3. O que é “extratividade” da lei? 4. O que é Novatio Legis in pejus? E Novatio legis in mellius? Qual o princípio que se aplica a tais hipóteses respectivamente? 5. Qual o nome que se dá à lei que deixa de considerar crime uma conduta tipificada em lei anterior? Esta lei pode retroagir? 6. Qual o nome com o qual se designa uma nova lei que tipifica conduta anteriormente não considerada crime? Esta lei pode retroagir? 7. O que é uma lei excepcional outemporária? O que ocorre com estas leis do ponto de vista do direito intertemporal, e sob qual fundamentação legal? Há divergências? 8. Quais as teorias formuladas na doutrina a respeito do tempo do crime, e o que as distingue? Qual a teoria adotada pela legislação brasileira? (cite a norma legal). 9. Em se tratando de contagem de prazos, há uma diferença entre Direito Penal e Direito Processual Penal. Qual é ela? APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO ESPAÇO: DO LUGAR DO CRIME: art. 6º TEORIAS: o Teoria da Atividade – Considera-se praticado o crime no lugar ou no local da ação ou da omissão, isto é, no local da conduta o Teoria do Resultado – Considera-se praticado o crime no lugar ou no local onde houve o resultado da conduta 14 o Teoria da Ubiqüidade (Mista) – Considera-se praticado o crime tanto no local da conduta quanto no local do resultado. A doutrina adota a Teoria da Ubiqüidade por acreditar que o lugar do crime é tanto o da conduta como o do resultado. Art. 6º: Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. * APARENTE conflito entre art. 6º do CP e art. 70 do CPC (que adota teoria do resultado). Art. 6º do CP destina-se à determinação de regras de direito penal internacional – hipóteses de aplicação da norma penal brasileira. Internamente a questão é irrelevante, uma vez que há apenas uma lei penal aplicável em todo o território nacional. A regra processual diz respeito aos critérios para definição de competência. APLICAÇÃO DA NORMA PENAL BRASILEIRA – LEI PENAL NO ESPAÇO A norma penal prevê 5 (cinco) princípios para solucionar eventuais conflitos de leis penais no espaço (relativos à norma penal aplicável em cada lugar). O princípio da TERRITORIEDADE é adotado como REGRA, e os demais como exceções (fundamentando hipóteses de EXTRATERRITORIEDADE, quer seja quando a norma penal brasileira aplica-se a crimes cometidos no exterior, ou quando normas estrangeiras aplicam-se a crimes cometidos no Brasil. - Princípios de aplicação da lei penal no espaço Princípio da territorialidade: Decorre da soberania do Estado (o Estado tem jurisdição sobre as pessoas dentro de seu território). Princípio da nacionalidade / personalidade: aplicação da lei do país de origem do agente (nacionalidade ativa e passiva), independentemente do local onde o crime é cometido. Este princípio fundamenta a proibição de extradição de brasileiros (art. 5º, LI, CF) – princípio da personalidade ativa – art. 7º, II, b do CP (hipóteses em que, mesmo cometendo crimes no exterior, o agente será punido pela Lei Penal Brasileira). Princípio da proteção / competência real / de defesa: aplicação da lei nacional ao fato que atinge bem jurídico nacional, independentemente do local em que foi praticado ou da nacionalidade do agente. Art. 7º, I, e § 3º do CP. Princípio da competência universal / justiça cosmopolita: prevê que o criminoso seja punido onde quer que seja detido, segundo as leis desse país, desconsiderando o local do crime, a nacionalidade do autor ou o bem jurídico lesado. Este princípio leva em conta os crimes contra a humanidade (Crimes ambientais, terrorismo, genocídio, crimes de guerra, etc). Art. 7º, II, „a‟. Princípio da representação - substituição: prevê a aplicação da lei do país quando, por deficiência legislativa ou desinteresse do país que deveria reprimir o crime, este deixa de fazê-lo, com relação a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações (nacionalidade do meio de transporte onde ocorreu o crime). Art. 7º, II, „c‟. O princípio fundamentalmente adotado pelos países é o da territorialidade, complementado por dispositivos fundamentados nos demais princípios, uma vez que há a necessidade de se punir crimes cometidos no exterior, sob pena de se favorecer a impunidade. - Princípio da territorialidade - Art. 5º CP: A lei penal aplica-se a todas as pessoas, nacionais ou estrangeiras, sujeitos ativos ou passivos, que se encontrem no território nacional. O princípio da territoriedade pode ser: o Absoluto: Só a lei penal nacional é aplicável aos crimes cometidos no território nacional. o Temperado: a lei nacional aplica-se em regra ao crime cometido no território nacional, mas excepcionalmente é aplicada lei estrangeira, por determinação de tratados ou convenções internacionais. Princípio adotado no Brasil: territorialidade temperada: O ordenamento penal brasileiro é aplicável aos crimes cometidos no território nacional, não importando a nacionalidade, se residente ou em trânsito, SALVO quando normas do Direito internacional dispuserem em sentido contrário. 15 - CONCEITO DE TERRITÓRIO NACIONAL: Materialmente, é o espaço delimitado por fronteiras geográficas. Juridicamente, abrange todo o espaço em que o Estado exerce sua soberania: Solo; Rios, lagos, mares interiores, golfos, baías e portos; Faixa de mar exterior ao longo da costa (mar territorial) – Lei 8.617/93 – 12 milhas marítimas (soberania absoluta); 200 milhas (plataforma continental - Zona econômica exclusiva). Espaço aéreo correspondente ao território e mar territorial (Lei 7.565/86, art. 11 – adoção da teoria da absoluta soberania do país subjacente), Navios e aeronaves (públicas ou a serviço público, onde quer que se encontrem) Navios e aeronaves brasileiras privadas, em alto mar ou espaço aéreo correspondente. * A competência para o julgamento de crimes cometidos a bordo de embarcações e aeronaves: - da Justiça Federal (art. 109, IX, CF) – Todas as aeronaves (ainda que em solo) e navios (autorizados a viagens internacionais). - da Justiça Estadual: iates, lanchas, botes, embarcações equiparadas. - Extraterritorialidade Incondicionada: Art. 7º, I, CP – A norma penal brasileira NÃO é subsidiária, impondo-se independentemente de julgamento do criminoso no exterior ou de seu ingresso no território nacional. Regra recebe críticas, invocando-se, inclusive, a Convenção Americana de Direitos Humanos (1992), que proíbe o duplo processo e a dupla punição pelo mesmo fato Condicionada: Art. 7º, II e § 3º - A aplicação da norma penal brasileira sujeita-se ás condições legais, bem como ao ingresso do criminoso no território nacional. Art. 8º CP – NON BIS IN IDEM – Compensação de penas. Pena cumprida no estrangeiro: art. 8º CP: o dispositivo visa a evitar a dupla punição. Se a pena cumprida no exterior for de mesma natureza, mas menor que a prevista no Brasil, o autor deverá cumprir o saldo restante. Se a cumprida for maior, evidentemente não será executada no Brasil. Se as penas forem de diferentes naturezas, a cumprida no exterior deverá atenuar a execução brasileira. Eficácia da sentença estrangeira: Art. 9º: A sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil para: o obrigar o condenado à reparação do dano, restituições e outros efeitos civis. Nesse caso, a homologação depende de pedido do interessado. o sujeitar o condenado ao cumprimento de pena / medida de segurança. Neste caso, a homologação depende da existência de tratado de extradição com o país que proferiu a sentença ou, não havendo, de requisição do Ministério da Justiça. - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL Art. 12: As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. - o O o - IV - A LEI PENAL EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS - Aplicação erga omnes da lei penal - ISONOMIA - IMUNIDADES: privilégios FUNCIONAIS (e não pessoais) a que se sujeitam determinadas pessoas em face da função que exercem. Podem ser: a) diplomáticas e consulares – Convenção de Viena (1961), aprovada no Brasil pelo Dec.Legislativo 103, de 1964, ratificada em 65 e promulgada pelo Dec. 56.435, de 1965 - decorrem de tratados e convenções internacionais - inviolabilidade garantida (e irrenunciável) a chefes e representantes de países estrangeiros, agentes diplomáticos (embaixador, secretários da 16 embaixada, pessoal técnico e administrativo); familiares dos agentes diplomáticos; funcionários das organizações internacionais, quando em serviço (ONU, OEA, UNESCO etc). - As sedes diplomáticas não são extensão de território internacional, mas tão somente representações invioláveis, como garantia aos representantes alienígenas. b) parlamentares – Podem ser: Materiais – absolutas (penais) – art. 53, caput CF – inviolabilidade (irrenunciável), no exercício de mandatos eletivos, por opiniões, palavras ou votos. Absoluta liberdade de expressão de pensamento. - não é necessário que o parlamentar esteja no exercício das funções legislativas, ou que a manifestação da opinião verse sobre matéria parlamentar, mas que a ofensa tenha nexo de implicação recíproca entre a manifestação do pensamento e a condição de congressista. - Estende-se ao parlamentar licenciado mas em funções decorrentes do mandato. Formais – relativas (processuais) – Art. 53, §§ 1º, 3º e 4º CF (Emenda Constitucional 35, 2001)– prerrogativas concedidas a partir da diplomação aos membros do Congresso Nacional, referentes a foro, possibilidades de prisão (somente se em flagrante de crime inafiançável), sigilo parlamentar etc. - EC 35 , de 20/12/2001 – Em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, devem os autos serem remetidos em 24 horas para a Casa respectiva, para que se resolva sobre a prisão por maioria dos membros. Em caso de processo, por força da EC 35, deixou de ser necessária licença da Casa Parlamentar para instauração de ação penal. Se houver denúncia do Procurador Geral da República em razão de prática de crime comum, o STF poderá recebe-la e determinar instauração de AP. Deverá, entretanto, dar ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político e voto da maioria dos membros, poderá, até a decisão final, sustar o antamento da ação. - Prerrogativas de Foro: Presidente da República: não goza de imunidade material, mas de prerrogativa de função. É julgado pelo STF (crimes comuns), e pelo Senado Federal (crimes de responsabilidade), depois de licença da Câmara dos Deputados pelo voto de 2/3 da casa. Governadores de Estado: processados e julgados pelo STJ. Prefeitos: processados e julgados pelo TJ dos Estados Vereadores: Não têm foro privilegiado, mas gozam de imunidade material. Advogados: imunidade judiciária, sendo invioláveis por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei – art. 133 CF. CONFLITO APARENTE DE NORMAS: O FENÔMENO OCORRE QUANDO A UM ÚNICO FATO APLICA-SE, APARENTEMENTE, MAIS DE UMA NORMA INCRIMINADORA. MAS, NA VERDADE, UMA SEMPRE PREVALECERÁ SOBRE A OUTRA! As eventuais dúvidas se resolvem pela aplicação dos seguintes critérios-princípios: a) Sucessividade: Resolução abstrata do conflito Duas leis ordinárias disciplinam a mesma matéria – prevalece a mais recente. Ex. vender mercadoria abaixo do preço de custo para impedir a concorrência, infração disciplinada pela Lei 1.521/51, art. 3º, V e Lei 8.137/90, art. 4º, VI. b) Especialidade: Resolução abstrata do conflito - A norma especial prevalece sobre a norma geral (art. 12 CP). A norma especial constitui uma subespécie da geral, agravada ou atenuada. A especial abrange a geral, mas tem um plus, uma particularidade. Ex. infantiício – homicídio; furto qualificado – furto simples; Homicídio - latrocínio c) Subsidiariedade: Há relação de subsidiariedade, ou seja, de continente e conteúdo. A conduta descrita na norma subsidiária integra a conduta descrita na norma principal (está contida nela). Nessas hipóteses, os tipos descrevem diferentes graus de violação a um mesmo bem jurídico. Ex.1- Na hipótese de uma pessoa ser presa sob acusação 17 de roubo a mão armada (art. 157, par. 2º, I). Apura-se que ela não portava nenhum bem que não fosse próprio (crime impossível). Não poderá ser punida por roubo, mas sim por porte ilegal de arma (soldado de reserva). Ex. 2 – Na hipótese de um motorista atropelar pessoa no trânsito e omitir socorro, será imputada pelo crime de Lesão corporal culposa agravada pela omissão de socorro (art. 303, par. Único CTB). Nesse caso, aplica-se apenas a norma principal. A subsidiariedade pode ser explícita (ex. se o fato não constituir crime mais grave) ou implícita (ex.. fato incriminado na norma subsidiária é elemento ou circunstância agravante da norma principal – estupro + constrangimento ilegal; homicídio + lesão corporal). d) Absorção (consunção): Relação de meio e fim. Um crime é praticado como meio necessário ou normal na fase de preparação ou de execução de outro. A conduta descrita em uma norma esvazia o desvalor da outra, na medida em que é descrita em maior amplitude. Um fato está condito dentro do outro, de maior amplitude. (ex. violação de domicílio e furto em residência; porte ilegal de arma e homicídio; falsificação e estelionato). e) Alternatividade: Aplica-se a tipos mistos alternativos, ou seja, tipos penais de ação múltipla ou de conteúdo variado. Se o agente praticar várias ações nucleares previstas em um único tipo penal, havendo conexão entre as ações, incorrerá uma só vez no delito. Ex. Expor e vender drogas. O agente que o faz incorre na prática de um só crime, art. 33 da Lei 11.343/2006 – tráfico ilícito de entorpecentes. PLURALIDADE DE FATO - a) Antefato impunível: Ex. Crime de falsidade documental (art. 297, par. 2º - assinatura falsa em talão de cheques de terceiro) + Estelionato (art. 171, entrega do documento no comércio): Nessa hipótese, o crime de estelionato absorverá o falso, tendo em vista o esgotamento do potencial lesivo do cheque falsificado que não poderá mais ser utilizado. b) Pós-fato impunível: Ex. Crime de dano (art. 163) após crime de furto (art. 155). Nessa hipótese, o furto absorverá o dano, pois este não terá o condão de agravar o mal produzido pela ofensa ao patrimônio. - o O o - TEORIA DO CRIME CRIME / DELITO / CONTRAVENÇÃO PENAL: fato natural ou construção jurídico-penal? 1. CONCEITOS DE CRIME aspecto material: É todo fato humano que propositada ou descuidadamente, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados fundamentais para a existência da coletividade e da paz social. Cada sociedade elege o que deve ou não ser crime, conforme seus interesses particulares, evidenciando que conteúdo do ilícito penal é o caráter danoso da ação (contra um bem jurídico) e seu desvalor social (relevância do bem jurídico em determinada sociedade). aspecto formal/analítico: É todo fato típico / ilícito / (culpável) - elementos estruturais do crime, do ponto de vista do Direito Positivo; evidencia a relação de contrariedade entre um fato previamente descrito em lei (tipicidade) e a ordem jurídica associada à pena (ilicitude). DIFERENÇAS ENTRE CRIME E CONTRAVENÇÕES PENAIS SANÇÃO PENAL CRIME CONTRAVENÇÃO Reclusão e detenção, com ou sem multa Prisão simples ou somente multa AÇÃO PENAL Pública, condicionada ou não, e privada Pública incondicionada PUNIBILIDADE DA TENTATIVA Punível Não punível ELEMENTO SUBJETIVO Dolo ou culpa na conduta Apenas voluntariedade 18 EXTRATERRITORIALIDADE Sim Não LIMITES DE CUMPRIMENTO DE PENA 30 anos 5 anos SURSIS 2 a 4 anos (excepcionalmente de 4 a 6) Até 3 anos - Conceito formal bipartido: fato típico e ilícito – - Conceito formal tripartido: fato típico, ilícito e culpável O que é fato típico?Aquele que se ajusta perfeitamente a um determinado modelo previsto em Lei Penal, a que se denomina TIPO PENAL. O que é fato ilícito? Aquele contrário ao direito, ao ordenamento jurídico de determinada sociedade. O que é ser culpável? A culpabilidade não se refere ao fato, mas à pessoa que pratica o fato. É ser sujeito a um juízo de reprovação social, desde que presentes os elementos da culpabilidade (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa). 2. FATO TÍPICO: TIPO PENAL= Tatbestand – é a descrição legal da conduta proibida. (Beling). FATO TÍPICO: conceito: fato material que se amolda perfeitamente aos elementos constantes do modelo previsto na lei penal. Síntese da conduta ligada ao resultado pelo nexo causal, amoldando-se ao modelo legal incriminador. elementos: conduta; tipicidade + resultado; relação de causalidade (crimes materiais) 2.1. CONDUTA: Conduzir - Dicotomia CORPO x MENTE Há várias teorias sobre a conduta punível. Em todas, é indispensável a existência do binômio VONTADE (querer ativo) e CONSCIÊNCIA. TEORIAS DA CONDUTA i- Causal/naturalística: FRANZ VON LISZT, fim do séc. XIX: ação é o movimento corporal voluntário causador de modificação no mundo exterior. - Movimento voluntário não significa movimento desejado, e sim o movimento muscular mecânico decorrente de um IMPULSO NERVOSO CEREBRAL DO HOMEM. - Os movimentos de uma pessoa em convulsão podem ser chamados de movimentos voluntários? Justifique. Influência da filosofia positivista, comtiana. O movimento deve ser consciente e voluntário. Ênfase no desvalor do resultado. Conceito da conduta é neutro, não valorizado. Dolo e culpa são irrelevantes para enquadramento típico da conduta, importando tão somente para o exame da culpabilidade – TEORIA PSICOLÓGICA. Ex: motorista prudente + suicida atropelado e morto = a ação do motorista seria considerada conduta, ficando para análise posterior a aferição da culpabilidade (dolo ou culpa). ii Final/finalista: HANS WELZEL, 1920/1930. Conduta é a ação/omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. Valorização do aspecto teleológico da ação/omissão. A conduta não é apenas a causação de um resultado. Ela deve ser consciente, voluntária, mas também dirigida a uma finalidade (propósito). Ênfase no desvalor da ação (dolo ou culpa); A finalidade (O DOLO/CULPA) está na própria conduta, e não fora dela. O dolo e a culpa são imprescindíveis para enquadramento típico da conduta. 19 A culpabilidade passa a ter um conceito apenas normativo – TEORIA NORMATIVA PURA SEM O EXAME DA VONTADE FINALÍSTICA NÃO SE SABE SE O FATO É TÍPICO OU NÃO = NÃO EXISTE CONDUTA TÍPICA SEM VONTADE, CONSCIÊNCIA E FINALIDADE = NÃO É POSSÍVEL SEPARAR O DOLO/CULPA DA CONDUTA. FATO TÍPICO: fato material que se amolda perfeitamente aos elementos constantes do modelo previsto na lei penal. PARA QUE UM FATO SEJA TÍPICO É NECESSÁRIO QUE DECORRA DE UMA CONDUTA (dolosa ou culposa = tipo subjetivo); Nos crimes materiais deve haver um RESULTADO e uma RELAÇÃO DE CAUSALIDADE entre a CONDUTA e o RESULTADO; E tudo isso deve corresponder ao MODELO LEGAL (TIPICIDADE). A tipicidade não é apenas material, mas também subjetiva (existência da finalidade motivando a voluntariedade do agente). SE A CONDUDA É UM DOS ELEMENTOS DO FATO TÍPICO, E SE O DOLO/CULPA INTEGRAM A CONDUTA (e não a culpabilidade), CONCLUI-SE QUE O DOLO/CULPA INTEGRAM O FATO TÍPICO. NÃO HÁ FATO TÍPICO (E, PORTANTO, NÃO HÁ CRIME) SE O AGENTE PRATICA A CONDUTA (AÇÃO OU OMISSÂO) SEM DOLO OU CULPA. - Dolo: elemento subjetivo da conduta. Consciência dos elementos do tipo legal + vontade de realizá-los para alcançar o resultado. - Culpa: elemento normativo. Ausência do dever objetivo de cuidado imposto a todas as pessoas de razoável diligência. Um fato descrito no código como crime, mas que é praticado sem dolo ou sem culpa, não é um fato típico, ou seja, não é um crime. É APENAS AZAR!!!!! - A qual das teorias filia-se o atual Código Penal Brasileiro? (art. 18 do CP). Resumo : Elementos da conduta: vontade, finalidade, exteriorização, consciência. Não há conduta: quando não existe vontade (coação física absoluta, força bruta; movimentos involuntários – reflexos; casos fortuitos ou força maior). Há conduta: quando há coação moral irresistível. A vontade é viciada, mas existe. O coato não responde ante ausência de culpabilidade. Há conduta: quando o agente pratica conduta voluntária e finalística, mas produz resultado não querido, ante a quebra de um dever objetivo de cuidado (culposa). Há conduta: conduta consciente e voluntária produz resultado coincidente com a finalidade que dirigiu o ato (dolosa); Há conduta :conduta consciente e voluntária produz resultado além da vontade, havendo uma mistura entre a conduta dolosa e culposa. (preterdolosa). Não há conduta: agente pratica conduta sem dolo, não sendo prevista a modalidade culposa para o tipo. b. FORMAS DE CONDUTA: a) AÇÃO: comportamento positivo, movimentação corpórea, facere, atividade consciente dirigida a um fim. b) OMISSÃO: abstenção de atividade que o agente podia e devia realizar, comportamento negativo, non facere. A estrutura da conduta omissiva é normativa, e não naturalística. 1) FORMAS DE CONDUTAS OMISSIVAS Crimes omissivos próprios (puros): a omissão é elemento do tipo penal. Trata-se de simples infração da ordem ou comando de agir, independentemente do resultado. Ex: omissão de socorro (135), omissão de notificação de doença (269). O omitente responde pela omissão, mas não pelo resultado – CRIMES FORMAIS Crimes omissivos impróprios (comissivos por omissão): a conduta descrita é comissiva, mas o resultado ocorre porque aquele que tinha dever jurídico de 20 impedir omite-se. O omitente responde não só pela omissão, mas também pelo resultado, salvo se este não puder lhe ser atribuído por dolo ou culpa. Ex. art. 13, Parág. 2º. - Fontes formais do dever de atuar listadas pelo CP: c. SUJEITOS E OBJETO DO CRIME Sujeito ativo: pessoa humana que pratica a CONDUTA correspondente à figura típica descrita na lei - Quem pode ser sujeito ativo de crime? Sujeito passivo: titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão. O Estado é sempre sujeito passivo indireto do crime, uma vez que não apenas o ofendido, mas a própria ordem pública e a paz social são violados pela prática de um crime. O Estado é sujeito passivo direto de crimes que atentam contra sua entidade política ou administrativa. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo e ativo (*) de crime. c.2 OBJETO DO CRIME: - JURÍDICO: o bem jurídico, interesse protegido pela norma penal. A vida (homicídio), a integridade corporal (lesões corporais); patrimônio (furto); honra (injúria); costumes e liberdade da mulher (estupro); administração da justiça (peculato) etc. - MATERIAL: Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta. O morto (homicídio), o machucado (lesões corporais); a coisa alheia móvel subtraída (furto); a mulher (estupro), etc. 2.2. RESULTADO: Segundo elemento do crime; - Conceito naturalístico: modificação no mundo exterior provocada pelo comportamento humano voluntário. - Conceito jurídico/normativo: LESÃO OU PERIGO DE LESÃO DE UM INTERESSE PROTEGIDO PELA NORMA PENAL. (Há crimes que não provocam modificações no mundo exterior, mas lesam bens jurídicos - o art. 13 do CP vincula a existência do crime ao resultado normativo, mas isso só aplica-se aos crimes materiais. - Do ponto de vista do resultado naturalístico, os crimes classificam-se em: o Materiais: (crimes de resultado)- há a necessidade de um resultado externo à ação, descrito na lei. Ex. morte (homicídio), subtração (furto, roubo) etc. A consumação do crime depende da realização do resultado, ou seja, há o momento da ação e o momento do resultado. POR ISSO ADMITE A TENTATIVA DO CRIME. o Formais: (crimes de atividade) - a consumação do crime não depende do resultado pretendido pelo agente. A prática da conduta apenas implica no crime consumado. Ex. ameaça, art. 147 (independe que a vítima efetivamente fique intimidada); injúria, art. 140 (independe de reação psicológica do ofendido). POR ISSO NÃO ADMITE A TENTATIVA DO CRIME. o De mera conduta: (crimes de atividade) - Não há qualquer resultado naturalístico. A simples prática da conduta implica no crime consumado. Ex. violação de domicilio, art. 150, ato obsceno, art. 233 etc. POR ISSO NÃO ADMITE A TENTATIVA DO CRIME. 2.3. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – NEXO CAUSAL: ART. 13 CP a. Conceito: elo de ligação físico (material, natural) que se estabelece entre a conduta e o resultado naturalístico - art, 13 CP: A idéia de causa remete para um conceito naturalístico, e não jurídico. Assim, causa é a conexão, a ligação que existe numa sucessão de acontecimentos que pode ser entendida pelo homem. b. Teoria: O CP brasileiro adotou a Teoria da equivalência dos antecedentes ou teoria da conditio sine qua non * Pensamento de Stuart Mill: “causa é toda ação ou omissão anterior que contribui para a produção do resultado” (art. 13, caput) = LEI ATRIBUI RELEVÂNCIA CAUSAL A TODOS OS ANTECEDENTES DO RESULTADO – tudo o que, retirado da cadeia de causa e efeito, 21 provocar a exclusão do resultado, considera-se causa – procedimento hipotético de eliminação. * O que impede o regressus ad infinitum? A presença do dolo/culpa na conduta. Como vimos, há crimes que não provocam uma mudança naturalística no mundo exterior. A conseqüência dessa característica reflete-se na relação de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, algumas vezes irrelevante para a existência do crime (do ponto de vista naturalístico) – crimes formais e de mera conduta. Superveniência de causa relativamente independente – art. 13, § 1º - exclui imputação quando por si só produziu o resultado. CONCAUSA: CAUSAS DISTINTAS DA CONDUTA PRINCIPAL, QUE ATUAM AO SEU LADO, CONTRIBUINDO PARA A PRODUÇÃO DO RESULTADO. PODEM SER: A) DEPENDENTES – inserem-se na linha normal de desdobramento causal da conduta. Não há ruptura do nexo causal. ex. a atira em b: desdobramentos: perfuração em órgão vital – lesão cavitária – hemorragia – parada cardio-respiratória – morte (relação de dependência, sem um não há outro) B) INDEPENDENTES – refoge ao desdobramento causal da conduta, produzindo, por si só, o resultado. Estas podem ser: - absolutamente independentes (quando a segunda causa não se origina na conduta, não sendo decorrência dela. Há uma ruptura do nexo causal). - relativamente independentes (origina-se da conduta, mas é independente, uma vez que atua como se por si só tivesse produzido o resultado. Não é uma decorrência esperada da conduta – não se situa dentro da linha de desdobramento causal da conduta.). * estas podem ser: - Preexistentes: A é hemofílico (causa preexistente); A recebe golpe de faca de B, o qual não tem gravidade para, isoladamente, provocar a morte de ninguém; A morre, em face da conjugação do seu estado de hemofilia e da facada. - Concomitantes: A atira na vítima B; B, por causa do tiro, escorrega e cai de um desfiladeiro, morrendo em decorrência das lesões causadas. - Supervenientes: A golpeia B; B é levado ao hospital mas sofre acidente no percurso e morre em decorrência deste. Apesar de haver nexo causal, o legislador estabeleceu uma exceção, rompendo, juridicamente, tal nexo. Assim, o nexo causal só será mantido se a causa superveniente manter-se na linha de desdobramento físico ou anátomo-patológico da conduta (desdobramento causal obrigatório). Se a causa superveniente por si só causar o resultado, há uma ruptura do nexo causal. ADOÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA (condição qualificada ou teoria individualizadora – Von Kries) = CAUSA IDÔNEA A GERAR O EFEITO. Analise e decida as situações em que verifica-se o nexo causal, justificando-se. - Crimes omissivos próprios: - Crimes de mera conduta: - Crimes formais: - Crimes materiais: - Crimes omissivos impróprios: TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA – FUNCIONALISMO – novo elemento (normativo) do fato típico que COMPLEMENTA a relação de causalidade. A imputação de um resultado a uma conduta não deve fundar-se apenas numa relação lógica de causa e efeito, mas deve 22 também revelar-se um procedimento JUSTO, o que se verifica através da presença dos seguintes requisitos: criação/incremento de um risco juridicamente proibido e relevante + a repercussão do risco no resultado + exigência de que o resultado esteja dentro do alcance do tipo penal violado. NÃO HÁ IMPUTAÇÃO se criou-se riscos irrelevantes (decorrem da própria existência social – viajar de avião, paraquedismo, estradas perigosas etc. ); riscos permitidos (cirurgias, prática de esportes, tráfego); riscos diminuídos; princípio da confiança NÃO HÁ IMPUTAÇÃO se o risco não repercutiu no resultado (causas imprevisíveis; cursos causais hipotéticos ou extraordinários, causas supervenientes relativamente independentes; resultados não compreendidos no fim de proteção da norma) NÃO HÁ IMPUTAÇÃO se o risco gerado não está compreendido no alcance do tipo. Ex. a pratica relação sexual com B sem proteção, conhecendo a condição de soropositivo de B. 2.4. TIPICIDADE: É a correspondência exata, a adequação perfeita entre o fato natural, concreto, e a descrição contida na lei. a. Generalidades A teoria do tipo foi inicialmente desenvolvida em 1907, por Ernest Beling – Tadbestand Conceito de tipo penal: modelo descritivo das condutas humanas criminosas, criado pela Lei penal com a função de garantia do direito de liberdade. Conceito de tipicidade: subsunção ou adequação do fato ao modelo previsto no tipo legal = adequação típica. Ação típica: aquela que apresenta juízo de tipicidade positivo – adequa-se ao tipo. Ação atípica: aquela que apresenta juízo de tipicidade negativo – não adequa-se ao tipo Tipo de injusto: conduta típica e ilícita Relação entre tipicidade e ilicitude: Dentre várias teorias, domina a do “caráter indiciário da ilicitude” (teoria incidiária, Mayer, Welzel, Maurach). A tipicidade da ação constitui um indício de ilicitude (há uma contrariedade entre a ação e a ordem legal). Esse indício é comprovado, SALVO se na presença de causa justificante, que exclui a ilicitude. Espécies de adequação típica = enquadramento da conduta ao tipo penal: a) de subordinação imediata: correspondência integral e perfeita entre o fato e o tipo. b) de subordinação mediata: em face da não correspondência perfeita entre a conduta e o tipo, recorre-se a uma norma que promove a ampliação do tipo até alcançar o fato, evitando que a conduta fique sem enquadramento típico e garantindo a punibilidade – NORMA DE EXTENSÃO ou de ampliação da figura típica. Exs: art. 14, II, CP (tentativa); art. 29, caput CP (participação), etc. b. Elementos do tipo incriminador: Elementos objetivos: não dizem respeito à vontade do agente. Subdividem-se em: descritivos: são os elementos verificáveis sensorialmente, que se referem ao aspecto material do fato, que não exigem valoração ou interpretação. Ex. núcleo do tio, objeto do crime, lugar, tempo, meios empregados, etc.. normativos: Decorrem de um juízo de valoração jurídica, social, cultural, histórica, política, religiosa, etc.Podem ser jurídicos (documento, funcionário público) ou morais (indevidamente, dignidade, mulher honesta). Elementos subjetivos: elementos relacionados com a vontade e/ou intenção do agente. São aqueles que pertencem ao campo psíquico-espiritual e ao mundo de representações do autor. Ânimos, tendências, fins dotados de especificidade própria. Ex. “delitos de 23 intenção” = dolo específico, onde o legislador destaca a finalidade do agente para o enquadramento típico. Esse elemento subjetivo difere do dolo, uma vez que este é parte da conduta. Ex. furto, art. 155 (SUBTRAIR PARA SI OU PARA OUTREM); art. 134 (abandono de recém-nascido PARA OCULTAR DESONRA PRÓPRIA). c. Espécies de tipo: Permissivos (justificadores): permitem, sob circunstâncias objetivas, prática de condutas descritas como criminosas. Ex. legítima defesa. Incriminadores: descrevem condutas proibidas. Fundamental / básico: localiza-se no caput do artigo e contem elementos essenciais do crime (sem os quais há atipicidade absoluta ou relativa); Derivado: tipo que se forma a partir do tipo básico, mediante o destaque de circunstâncias que agravam ou atenuam o fato. (parág.) Fechado: a descrição legal da ação proibida é completa, em todos os aspectos fáticos. Constituído apenas de elementos descritivos. (tipo objetivo) Aberto: o conteúdo da conduta proibida exige uma valoração ou interpretação por parte do intérprete. A tipicidade depende de um juízo axiológico. Ex. delito culposo, elementos normativos, art. 177, art. 121, par. 3º. (tipo subjetivo). REVISÃO Nº 5 1. Qual o conceito de conduta para as teorias causais e finalista da conduta? 2. Qual o conceito material de crime? E o conceito analítico? 3. Qual o conceito / elementos de fato típico? 4. A partir do conceito de fato típico, como você define a tipicidade? 5. Quais os requisitos para a ocorrência de conduta penalmente relevante? IMPORTANTE 6. Quais as formas de conduta típica? O que as diferencia? 7. Quais as formas de condutas omissivas? O que as diferencia? 8. Como se classificam os crimes do ponto de vista do resultado naturalístico? 9. Analise a hipótese e responda: Zezé, tendo presenciado um acidente automobilístico, acompanhou o sofrimento da vítima sem tomar a iniciativa de prestar ou pedir socorro. Após 20 minutos de agonia, a vítima foi socorrida por Maria, tendo sobrevivido aos ferimentos. Zezé praticou algum crime? Justifique e explore o fato juridicamente. 10. Analise a hipótese e responda: Maria, enfermeira de um recém-nascido e em horário de trabalho, não percebe que a criança está engasgada e mortalmente sufocada por encontrar-se falando no telefone com o namorado. Maria praticou algum crime? Justifique e explore o fato juridicamente. 11. O art. 13, par. 2º, enumera as três situações em que o agente tem dever jurídico de agir e impedir o resultado, sob pena de, mesmo não lhe dando causa, este lhe ser imputado. Quais são elas? Como se classifica este tipo de conduta? O que liga a conduta ao resultado, já que não é uma relação de causa e efeito? 12. Analise a hipótese e responda: Maria, enfermeira de um recém-nascido e em horário de trabalho, apesar de atenta e expedita não é capaz de impedir uma parada cardíaca fatal. Maria praticou algum crime? Justifique e explore o fato juridicamente. 13. Defina “sujeito ativo” e “sujeito passivo” de conduta típica. Defina objetos material e jurídico do crime. O TIPO PENAL NOS CRIMES DOLOSOS - Regra DOLO: parte subjetiva da conduta típica, constituindo a vontade e consciência de realizar os elementos objetivos do tipo legal. Está presente tanto no crime consumado como no crime tentado. Elementos: consciência (de todos os elementos do tipo, especialmente o resultado e o processo causal) + vontade (de realizar todos os elementos do tipo). O dolo é diferente da consciência da ilicitude (esta faz parte da culpabilidade). 24 Teorias: Conforme o art. 18, I do CP, o ordenamento penal brasileiro abraçou as seguintes teorias: Teoria da vontade – dolo direto (é necessário, para a existência do dolo, que a conduta seja praticada com consciência dos resultados e com voluntariedade) e a Teoria do assentimento – dolo eventual (previsão do resultado com a aceitação dos riscos de produzi-lo. O agente adere ao resultado, sem necessariamente quere-lo). - Espécies de dolo: Natural: consciência e vontade (ou adesão), sem a consciência da ilicitude – finalismo Direto: vontade de realizar a conduta e produzir o resultado (teoria da vontade) Indireto = dolo eventual: o agente não quer diretamente o resultado, mas aceita a possibilidade de produzi-lo, ou não se importa em produzir este ou aquele resultado (dolo alternativo = matar ou ferir). Exs. Racha, roleta russa, direção perigosa. Genérico: vontade de realizar a conduta genericamente descrita no tipo, sem fim ou intenção específica. Específico: vontade de realizar a conduta visando a um fim especial, necessário para que o fato seja típico. O dolo específico equivale ao elemento subjetivo do tipo, quando houver (explicita ou implicitamente). O TIPO PENAL NOS CRIMES CULPOSOS - Exceção Conceitos O Direito impõe às pessoas de razoável diligência, um dever objetivo de cuidado, uma vez que resultados lesivos são previsíveis e devem ser, quando possível, evitados. Há culpa, quando o agente deixa de ter o dever objetivo de cuidado, produzindo um resultado ilícito, não desejado, mas previsível e passível de ser evitado. Culpa: É o elemento normativo da conduta, uma vez que resulta da comparação entre o fato e a norma. A culpa deve ser expressamente delineada no tipo penal. A culpa tem dois pressupostos: o Previsibilidade - possibilidade de antever a ocorrência do resultado danoso. Ex: vaso no parapeito de prédio. o dirigibilidade - condição de dirigir comportamentos dentro dos limites estabelecidos em lei através da vontade – exigência de cuidado. Tipo culposo = tipo aberto, dependente de valoração decorrente da comparação entre a conduta do caso concreto e aquela considerada “ideal” para a circunstâncias. Código Penal Militar, art. 33: “Diz-se o crime: II – culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evita-lo. Modalidades de culpa Imprudência: ação descuidada, comportamento arriscado – forma ativa – agir sem a cautela necessária. “Forma militante e positiva da culpa, consistente no atuar o agente com precipitação, insensatez ou desconsideração. Ex. Dirigir em excesso de velocidade. Negligência: Deixar de tomar o devido cuidado, desmazelo – abstenção de um comportamento devido. O negligente deixa de tomar as cautelas devidas antes de agir Imperícia: Imprudência ou negligência no campo técnico. Falta de aptidão para exercício de atividade; demonstração de inaptidão técnica em profissão ou atividade. Incapacidade, falta de conhecimento ou habilitação para o exercício de determinado objetivo. Espécies de culpa Inconsciente: o agente não prevê o que era previsível Consciente: o agente prevê o resultado, embora não o aceite. 25 * a distinção do dolo eventual e da culpa consciente é absolutamente tênue, resolvendo-se no campo volitivo, e não intelectivo. Graus de culpa – Só é relevante para a dosagem da pena concreta por parte do juiz que, conforme art. 59, caput, deve atentar para o grau de culpabilidade do autor. Grave Leve Levíssima EXCEPCIONALIDADE DO CRIME CULPOSO: Art. 18, parágrafo único: Um crime
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